Resumé:
Den småsagsproces, som anbefales af et flertal af udvalgets
medlemmer for sager under 20.000 kr., består kort sagt af en særlig
omkostningsregel og en særlig vejlednings- og bistandspligt for
dommeren. Småsagsprocessens idé er, at man for at nedbringe
omkostningerne og forenkle sagsforløbet søger advokatbistand for
parterne erstattet af en øget indsats fra rettens side i de
almindelige, ukomplicerede småsager. Til gengæld skal den vindende
part kun kunne kræve erstatning for advokatomkostninger med et
mindre maksimumsbeløb (efter forslaget 1.500 kr.). Og man kan kun få
erstattet udgifter til rådgivning og bistand, der ikke består i at
føre sagen for retten. Småsager, som angår særlig indviklede
spørgsmål, kan henvises til behandling efter almindelige
procesregler, bl.a. med adgang til at få erstattet
advokatomkostninger. Som en følge af disse forslag - og for at
stille parterne lige - foreslår udvalget, at udgifter til advokat i
småsager ikke dækkes, hvis man får fri proces eller er dækket af en
retshjælpsforsikring. De øvrige udgifter ved en småsagsproces
(f.eks. retsafgift, vidnegodtgørelse og udgifter til sagkyndig
vurdering) vil det derimod blive lettere at få dækket af fri proces
eller retshjælpsforsikring. Det tidligere krav om "rimelig grund til
at føre proces" afskaffes, og udgangspunktet bliver, at man kan få
dækket sine omkostninger ved retssagen. Herved bliver det muligt at
ekspedere ansøgninger langt enklere og hurtigere end i dag.
Forslagene om inkassoprocessen, der omfatter både små og store krav,
går ud på en forenkling og effektivisering af inkassosagerne ved en
samordning af civilrettens sagsbehandling (opnåelse af dom) og
fogedrettens sagsbehandling (tvangsinddrivelse af kravet) i et
énstrenget sagsforløb. For de små inkassosager (under 20.000 kr.)
overføres visse af småsagsprocessens regler, bl.a. omkostningsreglen
og reglerne om rettens bistands- og vejledningspligt.
Inkassoomkostningerne kan således ikke overstige 1.500 kr. i sager
under 20.000 kr. Betænkningen rummer også en række forslag, der
tilsigter en højere grad af service fra byretterne side. Det drejer
sig bl.a. om etablering af et sekretariat som en fælles modtage- og
vejledningsfunktion for småsager, inkassosager og fogedsager, om
standardblanketter og om bistand til udfyldelse heraf samt bedre
skriftligt vejledningsmateriale.
Kapitel 1: Indledning
1. Udvalgets kommissorium
Udvalget om en småsagsproces er nedsat den 5.
december 1994 med følgende kommissorium:
"Det har igennem en årrække været
overvejet, hvorledes befolkningens adgang til løsningen af
dagligdagens retsspørgsmål kunne gøres enklere, lettere og
billigere.
Retsplejerådet afgav således i 1979
betænkning nr. 886 om behandling af sager af mindre værdi
ved domstolene. Rådets forslag hvilede på den grundtanke, at
retten i mindre sager skulle bistå parterne med sagens
forberedelse og behandling for retten, således at
advokatbistand i de fleste tilfælde var unødvendig.
Justitsministeriet nedsatte endvidere den
5. november 1981 et udvalg vedrørende retshjælp. Udvalget
skulle bl.a. overveje spørgsmålet om retshjælp i forbindelse
med en forenklet procesform for sager af mindre værdi.
Udvalget afgav i 1986 en delindstilling om offentlig
retshjælp ved advokater og i 1987 betænkning nr. 1113 om
advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v. I
denne betænkning fremhævede udvalget, at der fortsat henstod
behandlingen af spørgsmålet om småsagsprocessen samt visse
andre spørgsmål i tilknytning til retshjælpsinstituttet.
Som følge af et igangværende reform- og
forenklingsarbejde i retsplejen og de drøftelser med Den
Danske Dommerforening om domstolenes struktur,
arbejdsopgaver, arbejdsform og administration, der indgik
heri, fandt Justitsministeriet på daværende tidspunkt, at
der ikke for tiden burde tages initiativ til en fortsættelse
af reformerne på retshjælpsområdet, herunder spørgsmålet om
en småsagsproces.
Der er siden gennemført en række reformer
såvel på fogedrettens, den civile retsplejes og
strafferetsplejens område.
Justitsministeriet finder, at der stadig
er behov for at overveje en særlig procesform for visse
retstvister af mindre værdi, der kan sikre befolkningen
adgang til rådgivning om og behandling af sådanne krav på en
let, hurtig og billig måde. Kravets behandling under en
sådan småsagsproces bør ses under ét, således at behovet for
bistand tilgodeses både i relation til sagens forberedelse,
sagens behandling for retten og kravets senere inddrivelse.
En sådan ordning bør som udgangspunkt omfatte såvel private
mellemværender som mindre retstvister, opstået som følge af
erhvervsvirksomhed.
Retsplejelovens regler om fri proces og
retshjælp har fungeret stort set uændret siden den reform,
der gennemførtes i 1988 på baggrund af den ovennævnte
betænkning nr. 1113/1987. Der kan efter Justitsministeriets
opfattelse være grund til nu at overveje bl.a.
beløbsgrænserne for retshjælp og indtægtsbetingelserne for
ydelse af retshjælp og fri proces samt de sagstyper, som
disse ordninger omfatter, og den administrative procedure i
forbindelse med ydelse af retshjælp.
På denne baggrund har Justitsministeriet
besluttet af nedsætte et udvalg til overvejelse af en
småsagsproces m.v.
Udvalget skal overveje og beskrive en
nyordning, hvor adgangen til retslig behandling af visse
mindre krav gøres enklere, hurtigere og billigere for
parterne, men således at grundlæggende
retssikkerhedsgarantier fortsat opretholdes. Udvalgets
overvejelser skal omfatte såvel retshjælp til parternes
vurdering af retskonflikten som hjælp til sagens
forberedelse og førelse for retten samt bistand til kravets
fuldbyrdelse. Udvalget kan i den forbindelse beskrive flere
mulige måder, hvorpå en sådan ordning kan organiseres,
f.eks. at retterne yder bistand til sagens forberedelse og
udførelse, eller at retten antager advokatmedhjælp til at
varetage disse opgaver. Det skal desuden overvejes, om
nyordningen bør medføre ændringer i de gældende regler om
nævnsbehandling af forbrugersager.
Udvalget skal herudover vurdere, om der
er behov for at ændre beløbsgrænserne for ydelse af
advokatretshjælp og de indtægtsbetingelser, der stilles for
ydelse af retshjælp og fri proces. Udvalget skal endvidere
overveje, om der bør ske en ændring af de sagskategorier,
hvortil der kan ydes retshjælp og fri proces, og om de
administrative procedurer i forbindelse med ydelse af
advokatretshjælp kan forenkles. Udvalget bør i denne
forbindelse undersøge og vurdere konsekvenserne af de
ændringer, der siden 1988 er sket i forsikringsdækningen på
disse områder.
Det forudsættes, at udvalget så præcist
som muligt beskriver de økonomiske og administrative
konsekvenser af udvalgets forslag.
På de områder, hvor udvalget foreslår
nyordninger, anmodes udvalget endvidere om at udarbejde
udkast til nye lovregler eller administrative regler.
Når udvalgets betænkning foreligger, vil
den blive forelagt Retsplejerådet til udtalelse."
2. Udvalgets sammensætning
Ved afgivelsen af denne betænkning havde udvalget
følgende sammensætning:
Ankechef Bo Antonsen (Københavns
Retshjælp)
Landsdommer Christian Bache (formand)
Fuldmægtig Pernille Taarup Bendz
(Assurandør-Societetet)
Dommer Otto Bisgaard (Den Danske
Dommerforening)
Afdelingschef Torsten Hesselbjerg
(Justitsministeriet)
Kst. dommer Pernille Kjærulff
(Dommerfuldmægtigforeningen)
Kontorchef Jørgen Lougart
(Civilretsdirektoratet)
Konsulent Christian Lundblad
(Erhvervsministeriet)
Advokat Preben Lunn (Advokatrådet)
Kontorchef Ellen Munch-Larsen
(Foreningen af Statsamtmænd og Foreningen af Statsamtsjurister)
Cand.merc.jur. Mette Reissmann
(Forbrugerrådet)
Vicedirektør Bente Saltorp
(Erhvervsministeriet)
Lektor, dr.jur. Vibeke Vindeløv
Fuldmægtig Pernille Taarup Bendz indtrådte i
udvalget i marts 1996 i stedet for fuldmægtig Birgitte Weidekamp.
Cand.merc.jur. Mette Reissmann indtrådte i udvalget i september 1995
i stedet for cand.jur. Søren Stagis. Lektor, dr.jur. Vibeke Vindeløv
indtrådte i udvalget i november 1995 i stedet for professor, dr.jur.
Henrik Zahle.
Hvervet som sekretær for udvalget har været
varetaget af fuldmægtig Jens Kruse Mikkelsen,
Justitsministeriet. I februar 1997 indtrådte dommer Søren Sørup
Hansen i sekretariatet.
Tekstbehandlingen ved udarbejdelsen af
betænkningen er udført med bistand fra kontorfuldmægtig Bente
Saxkjær.
3. Udvalgets arbejde
Udvalget påbegyndte sit arbejde i februar 1995.
Udvalget har afholdt 20 møder, heraf tre todagesmøder.
Udvalget har den 11. marts 1996 og 18. marts 1997
haft møder med nogle erhvervsorganisationer, der har vist særlig
interesse for udvalgets arbejde. Det drejer sig om Byggeriets
Arbejdsgivere, Dansk Handel & Service, Dansk Industri, Dansk
InkassoBrancheforening og Håndværksrådet samt på 1997-mødet tillige
Det Danske Handelskammer.
På 1997-mødet forelagde udvalget
erhvervsorganisationerne et notat med en kortfattet beskrivelse af
en ordning med en særlig småsagsproces og en forenklet behandling af
inkassosager, som i vid udstrækning svarer til de forslag, der
stilles i kapitel 9 og 10.
Udvalgets formand har i november 1996 aflagt et
studiebesøg i England, hvorunder District Judge Richard Greenslade,
Gloucester County Court, og professor George Applebey, University of
Birmingham, har bistået med oplysning om engelsk ret.
Udvalgets formand, Otto Bisgaard og Søren Sørup
Hansen har i april 1997 aflagt et studiebesøg ved Tingsrätten i
Malmö, hvorunder lagmannnen Ulf Arrfeldt og dommere ved tingsrätten
har bistået med oplysning om svensk ret.
4. Resumé
I kapitel 2 foretages en nærmere
afgrænsning af udvalgets opgaver efter kommissoriet.
Den beskrivende del af betænkningen omfatter
kapitlerne 3-7, mens kapitel 8-17 gengiver udvalgets overvejelser og
forslag.
Kapitel 3 indeholder en gennemgang af
gældende ret med hensyn til domstolsbehandling af småsager,
klagenævnsbehandling, retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring.
Endvidere omtales krav til den dansk procesordning, der afledes af
internationale forpligtelser, navnlig Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og Traktaten om Den Europæiske Union
(EU-traktaten).
I kapitel 4 beskrives fremmed ret
primært vedrørende forskellige former for småsagsproces med en
nærmere gennemgang af ordningerne i Norge, Sverige, England og til
dels USA.
Kapitel 5 om tidligere
reformovervejelser omhandler bl.a. overvejelserne om sager af mindre
økonomisk værdi i forbindelse med retsplejeloven af 1916 og
Forbrugerkommissionens betænkninger fra 1970'erne, der bl.a. førte
til oprettelsen af Forbrugerklagenævnet. Endvidere omtales
Retsplejerådets betænkning nr. 698/1973 om behandling af borgerlige
sager (om bl.a. en forenklet domstolsbehandling af forbrugersager),
nr. 886/1979 om behandling af sager af mindre værdi ved domstolene
og nr. 1201/1990 om modernisering og forenkling af
tvangsfuldbyrdelsen (om bl.a. betalingspåkrav). Endelig omtales
Retshjælpsudvalgets betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp,
fri proces og retshjælpsforsikring.
I kapitel 6 om småsager og
retshjælpsforanstaltninger beskrives, hvad begrebet "småsager" kan
omfatte, dvs. det videst mulige anvendelsesområde for særregler om
småsager. Endvidere beskrives udviklingen i antallet af sager ved
domstolene, klagenævnene samt udviklingen i brugen af voldgift. Også
antallet af henvendelser til advokatvagter og private
retshjælpsinstitutioner omtales. Endelig omtales
sagsbehandlingstiden og omkostningsniveauet for sager ved
domstolene.
I kapitel 7 gennemgås hovedtræk af de
senere års debat og kritik vedrørende en særlig småsagsproces,
fortrinsvis i juridiske tidsskrifter m.v. Herudover omtales bl.a.
Finansministeriets undersøgelser af borgeres og virksomheders syn på
det offentlige, herunder domstolene.
Kapitel 8 indeholder udvalgets generelle
overvejelser. Ud fra hensynet til borgernes "access to justice"
(adgang til retfærdighed) vurderes, hvordan den nuværende
domstolsproces fungerer, med henblik på nærmere at klarlægge behovet
for en småsagsproces. I den forbindelse vurderes den gældende
ordning i forhold til krav om enkelhed, hurtighed og økonomisk
tilgængelighed, retssikkerhed samt effektivitet. Det konstateres
bl.a., at den gældende procesordning tager sigte på en grundig og
retfærdig behandling af sagerne, men at den stiller ganske store
krav til parterne, som de vanskeligt kan honorere uden bistand af
advokat, og at der ikke forekommer mange retssager, hvor
privatpersoner optræder som parter uden støtte i fri proces eller
retshjælpsforsikring. I tvistige sager er det karakteristisk, at
selv den ene parts sagsomkostninger overstiger sagsværdien i de
mindste sager, mens de samlede omkostninger overstiger sagsværdier
på både 5.000 og 10.000 kr. samt - hvor syn og skøn er nødvendigt -
helt op til omkring 20.000 kr. Resultatet af den økonomiske
udvikling i samfundet er, at småsager i dag i højere grad end
tidligere fremstår som uforholdsmæssigt dyre at gennemføre. Det må
antages, at omkostningsrisikoen i en række tilfælde fører til, at
berettigede krav opgives, hvis der ikke kan opnås hjælp til dækning
af udgifterne. Den nuværende procesform for småsager må kort sagt
anses som for kompliceret, for langsom og for dyr. Udvalget har
herefter undersøgt, i hvilket omfang de eksisterende
retshjælpstilbud (private retshjælpsinstitutioner, advokatvagter,
advokatretshjælp, klagenævn, fri proces og retshjælpsforsikring)
løser de problemer, der er knyttet til den gældende ordning. Det
konkluderes, at såvel problemer for parterne som samfundsøkonomiske
hensyn taler for en enklere, hurtigere og billigere procesform, og
at der - ikke mindst i lyset af den betydelige nedgang i antallet af
civile retssager i de senere år - er et klart behov for en reform
med hensyn til behandling af småsager. Udvalgets
hovedproblemstillinger fastlægges til følgende:
- en forenklet småsagsproces
- en forenklet og mere effektiv
inddrivelsesproces
- bedre forligsinstrumenter og førprocessuel
retshjælp
- bedre koordination af procesordningen og
retshjælpsordningerne
- tilpasning, forenkling og bedre tilgængelighed
med hensyn til fri proces og retshjælpsforsikring
Kapitel 9 indeholder udvalgets
overvejelser om og forslag til en småsagsproces ved domstolene.
Blandt hovedelementerne i udvalgets forslag kan nævnes:
- Småsagsprocessen omfatter efter flertallets forslag
byretssager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 20.000
kr. (bortset fra sager om mangler ved fast ejendom), samt krav,
der er afgjort af Forbrugerklagenævnet. Ét medlem vil
sætte grænsen ved 30.000 kr.
- Parterne kan - efter at en strid er opstået - aftale
anvendelse af henholdsvis småsagsproces eller almindelig proces
i sager, der ellers skulle være behandlet efter den anden
procesform. I erhvervssager kan der desuden indgås
forhåndsaftale om anvendelse af småsagsprocessens regler i
sager, der ellers skulle være behandlet efter almindelige
procesregler.
- Retten kan efter flertallets forslag efter påstand
henvise sager omfattet af småsagsprocessen til almindelig
proces, hvis sagen angår særligt indviklede faktiske eller
retlige spørgsmål, eller hvis sagen i øvrigt har særlig
betydning for en part ud over påstanden. Et mindretal
foreslår, at retten skal have mulighed for af egen drift (ex
officio) - dvs. uden påstand fra en part - at henvise en sag til
almindelig proces.
- Der anvendes standardblanketter til stævning og svarskrift.
- Rettens pligt til at vejlede parter uden advokat og yde dem
praktisk bistand før og under sagen udvides. Vejledningspligten
indebærer efter udvalgets forslag, at retten gennem spørgsmål
til parterne har pligt til at så vidt muligt at skaffe
fuldstændig klarhed over sagens faktiske og retlige grundlag, og
at retten skal opfordre en part til at tage stilling til
faktiske og retlige spørgsmål, som efter de foreliggende
oplysninger må antages at kunne være af betydning for sagen,
herunder bevisførelsen. Møder en part uden advokat, skal en
modpart med advokat ydes samme vejledning. Parter uden advokat
skal ydes den praktiske bistand under processen, som de har
behov for. Der etableres et sekretariat ved byretterne med
henblik på en forbedret betjening af borgerne.
- Reglerne om udeblivelsesdomme opretholdes. Et mindretal
foreslår en skærpet prøvelse af forbrugerlovgivningen ved
sagsøgtes udeblivelse.
- Retten får større ansvar og beføjelser med hensyn til
sagsstyring og procesledelse, og processen indrettes i det hele
således, at en part sættes i stand til at føre processen uden
advokatbistand. Retten kan dog helt undtagelsesvis beskikke en
advokat for en part, der på grund af personlige egenskaber er
ude af stand til at deltage i processen på egen hånd.
- Småsager skal kun kunne behandles af udnævnte dommere eller
dommerfuldmægtige/retsassessorer, der opfylder lignende
kvalifikationskrav. Udvalgets flertal finder, at det ved en
gennemførelse af Domstolsudvalgets betænkning kan overlades til
byrettens chef at afgøre, om dommerfuldmægtige eller
retsassessorer opfylder disse krav, mens et mindretal
foreslår, at muligheden for at bemyndige dommerfuldmægtige og
retsassessorer til at behandle småsager i loven begrænses til
dem, der efter konstitution i landsretten er fundet egnede til
at blive dommer.
- Der indføres ikke forbud mod advokatmedvirken i småsager,
men en part, der møder med advokat, kan efter flertallets
forslag ikke få erstattet sine advokatomkostninger - bortset fra
omkostninger til rådgivning eller bistand, der ikke angår sagens
førelse for retten, op til 1.500 kr. inkl. moms - som
sagsomkostning. Ét medlem ønsker at bevare den gældende
omkostningsregel, hvorefter den vindende part får erstattet
eventuelle advokatudgifter af modparten.
- Muligheden for skriftlig behandling af sager udvides.
- Der indføres adgang til at anvende nye, forenklede
bevisformer (telefoniske afhøringer, skriftlige parts- og
vidneerklæringer samt en forenklet form for syn og skøn). Retten
skal - efter et skærpet relevanskriterium - godkende
bevisførelse, både med hensyn til, hvorvidt bevisførelse kan
tillades, og med hensyn til, i hvilke former bevisførelse sker.
- I småsagsprocessen skal retten mere aktivt søge at mægle
forlig. Af hensyn til retssikkerheden indføres særlige regler om
indgåelse af forlig på grundlag af rettens oplysning om, hvad en
dom vil gå ud på (tilkendegivelse). Hvis en part møder uden
advokat, skal tilkendegivelsen være skriftlig og begrundet, og
parten kan inden 1 uge træde tilbage fra forliget og anmode om
dom i sagen.
- Der stilles særlige krav til begrundelse af dommen, der skal
affattes på en særlig blanket og normalt afsiges senest 14 dage
efter domsforhandlingen.
- Appel af domme i småsager til landsretten skal efter
forslaget ske efter reglerne om kære i stedet for ved anke. Det
indebærer bl.a., at appel ikke har opsættende virkning, og at
sagen som udgangspunkt behandles på skriftligt grundlag. Efter
flertallets forslag opretholdes de gældende regler om
appelbegrænsning, hvorefter domme kun kan appelleres med
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, når kravet for
landsretten ikke overstiger 10.000 kr. Et mindretal
foreslår, at domme i småsager frit skal kunne appelleres til
landsretten.
- Retsafgiften nedsættes til 500 kr. i alle sager under 20.000
kr.
Kapitel 10 indeholder udvalgets
overvejelser og forslag vedrørende inddrivelsesprocessen, herunder
særligt med hensyn til behandling af inkassosager, dvs. sager, hvor
der ikke er uenighed mellem parterne om et pengekravs eksistens og
størrelse. Udvalget foreslår, at der indføres en enstrenget
inkassoproces, der i ét sagsforløb omfatter det civilprocessuelle
element (tilvejebringelse af dom) og det fogedprocessuelle element
(tvangsfuldbyrdelse ved foretagelse af udlæg). Inkassoprocessen
indeholder følgende hovedelementer:
- Inkassoprocessen omfatter som udgangspunkt alle
ikke-tvistige sager om inddrivelse af pengekrav uanset sagens
værdi. Enkelte af inkassoprocessens regler - herunder om
omkostningsbegrænsning - finder dog kun anvendelse på krav under
småsagsgrænsen på 20.000 kr. og krav, der er afgjort af
Forbrugerklagenævnet (små inkassosager), herunder reglen om
omkostningsbegrænsning.
- Stævning indgives ved anvendelse af samme blanket som i
småsager.
- Stævning forkyndes for skyldner sammen med indkaldelse til
personligt møde i fogedretten og en opfordring til at afgive
svarskrift inden 14 dage, hvis skyldner har indsigelser eller
modkrav.
- Modtages fyldestgørende svarskrift, sker den videre
behandling efter reglerne om civile retssager. Modtages ikke
fyldestgørende svarskrift, afsiges udeblivelsesdom, der skal
kunne fuldbyrdes på det allerede berammede fogedretsmøde.
- I små inkassosager behøver kreditor efter flertallets
forslag ikke at møde i fogedretten. Retten står for at udspørge
skyldneren om dennes økonomiske forhold og mulighed for at
betale eller afdrage gælden samt anvise aktiver, der kan
foretages udlæg i. Skyldner skal i almindelighed ikke betale
mødesalær til kreditors eventuelle advokat, hvis denne alligevel
møder i fogedretten i disse sager. Ét medlem ønsker at
opretholde de gældende regler om kreditors mødepligt og dermed
adgangen til pålægge skyldner at betale mødesalær til kreditors
advokat.
- Rettens pligt til at vejlede parterne og yde dem praktisk
bistand før og under sagen udvides, navnlig i de små sager.
- Inkassoprocessen indrettes i det hele således, at en part
sættes i stand til at føre processen uden advokatbistand.
- Autoriserede inkassobureauer ligestilles efter
flertallets forslag med advokater i ikke-tvistige sager
under den foreslåede inkassoproces og i ikke-tvistige
udlægssager i øvrigt med hensyn til adgangen til at repræsentere
parter for retten og at få inkassosalær. Et mindretal
vil opretholde advokaters eneret til at repræsentere parter i
retten.
- Retsafgiften for sager under den nye inkassoproces
fastsættes til 500 kr. i alle sager under 20.000 kr. Denne
afgift omfatter både den civilprocessuelle og fogedprocessuelle
behandling.
Med hensyn til fuldbyrdelse af afgørelser i
(tvistige) småsager foreslås forskellige lettelser efter til dels
lignende synspunkter som i inkassoprocessen.
Kapitel 11 indeholder udvalgets
overvejelser om behovet for tilpasning af klagenævnsordningen til
udvalgets forslag om en småsagsproces og behovet for at gøre
nævnsafgørelser eksigible, således at de kan danne grundlag for
tvangsfuldbyrdelse. Flertallet stiller ikke forslag om ændringer. Et
mindretal foreslår, at forbrugeres adgang til at kræve en allerede
anlagt retssag udsat med henblik på, at sagen kan behandles ved et
klagenævn, begrænses.
Kapitel 12 indeholder udvalgets
overvejelser og forslag om forstærkede forligsbestræbelser i
småsager. Der foreslås indført en adgang til, at parterne i en
retlig konflikt kan få rettens bistand til at mægle forlig mellem
parterne, uden at der skal anlægges retssag (isoleret
forligsmægling). Ét medlem foreslår en ordning med
advokatbistand til forligsmægling. Udvalget har overvejet
forskellige former for alternativ konfliktløsning, herunder navnlig
mægling/mediation, men der stilles ikke konkrete forslag på disse
områder. Det anbefales, at mæglingsmetoder gøres til genstand for et
udredningsarbejde, og at sådanne metoder indgår i dommeres og
advokaters efteruddannelse.
Kapitel 13 indeholder udvalgets
overvejelser og forslag vedrørende tilpasning til småsagsprocessen
af retshjælp i form af private retshjælpsinstitutioner,
advokatvagter og offentlig retshjælp ved advokater
(advokatretshjælp). Der stilles bl.a. forslag om ændring af
tilskudsbetingelserne for private retshjælpsinstitutioner og
advokatvagter, og om særlige regler for advokatretshjælp i småsager
med henblik på en tilpasning til småsagsprocessen og en forhøjelse
af det beløb, der i almindelighed kan ydes retshjælp for i småsager.
Kapitel 14 indeholder udvalgets
overvejelser og forslag vedrørende ændringer af reglerne for fri
proces og retshjælpsforsikringer i småsager. Som følge af forslaget
om en "advokatløs" småsagsproces, jf. kapitel 9, foreslås det, at
advokatomkostninger som hovedregel ikke dækkes af fri proces eller
retshjælpsforsikring. På den anden side foreslås det hidtidige krav
om, at en part skal have "rimelig grund til at føre proces",
afskaffet for så vidt angår dækning af andre omkostninger i
småsager, herunder omkostninger ved oplysning af sagen. Retten skal
dog afvise dækning i udnyttelsestilfælde og lignende, navnlig når
parten har fremsat anbringender, som denne burde indse var
grundløse. Herudover foreslås en forenkling af fremgangsmåden ved
ansøgning om økonomisk bistand, idet fri proces efter forslaget skal
bevilges af retten i stedet for af statsamterne, ligesom retten skal
bistå med anmeldelse til retshjælpsforsikring. Endvidere foreslås
den vejledende "bagatelgrænse" med hensyn til sagens værdi nedsat,
således at der fremover skal kunne opnås dækning af fri proces eller
retshjælpsforsikring, når sagens værdi overstiger ca. 1.000 kr.,
hvor grænsen hidtil har været i størrelsesordenen 2.000-2.500 kr.
Desuden foreslås for retshjælpsforsikringen maksimumsdækningen
nedsat fra 75.000 kr. til 25.000 kr., og selvrisikoen (for parter,
der ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri proces) foreslås
nedsat fra 2.500 kr. til 1.000 kr. Den særlige ordning for fri
proces og retshjælpsforsikring i småsager skal efter forslaget kun
gælde i 1. instans, og kun fuldt ud, hvor de almindelige betingelser
for små sagsbehandling er opfyldt (modsat sager, der efter parternes
aftale behandles under småsagsprocessen).
Kapitel 15 indeholder udvalgets
overvejelser og forslag om iværksættelse af og opfølgning på
udvalgets forslag samt fortsatte reformovervejelser. Der foreslås
etableret et responderende organ (Procesrådet), som i en
overgangsperiode på 3 år kan afgive vejledende udtalelser om
fortolkningsspørgsmål i forbindelse med småsagsprocessen og
inkassoprocessen. Endvidere foreslås et styrket og formaliseret
samarbejde i et samarbejdsudvalg mellem domstolene og andre
myndigheder og organisationer på "retshjælpsområdet" (i videste
forstand), dvs. Justitsministeriet, Forbrugerstyrelsen,
retshjælpsinstitutionerne, Advokatrådet, fri proces-myndighederne
(statsamterne og Civilretsdirektoratet), forsikringsselskaberne,
Erhvervsministeriet, erhvervsorganisationer og Forbrugerrådet. Der
stilles også forslag om en forbedret statistik og om
tilvejebringelse af midler til gennemførelse af egnede
forskningsprojekter vedrørende "access to justice". Endelig opregnes
en række problemstillinger, hvor udvalget anbefaler fortsatte
reformovervejelser. Det drejer sig bl.a. om en eventuel
småsagsproces for boligretssager og andre særlige sagstyper, udvidet
materiel prøvelse i udeblivelsestilfælde af den ufravigelige
forbrugerlovgivning, ændringer i byretternes struktur, grundlæggende
reformer af det fogedprocessuelle system, overvejelser om anvendelse
af mediation/mægling samt fortsatte reformer med hensyn til
retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring.
Kapitel 16 indeholder udvalgets
lovudkast med tilhørende bemærkninger samt andre forslag til
regelændringer m.v.
I kapitel 17 beskrives forslagenes
økonomiske og administrative konsekvenser. Det anslås, at udvalgets
forslag (flertalsforslagene) medfører statslige merudgifter
omfattende dels en éngangsudgift på 15 mio kr., dels løbende årlige
merudgifter på 2 mio. kr. Hertil kommer et anslået årligt provenutab
vedrørende retsafgift på 14 mio. kr.
5. Udvalgets sammenfattende
overvejelser
Den nuværende procesordning er med hensyn til
småsager - kort sagt - for kompliceret, langsom og bekostelig. I
småsager står de typiske omkostninger ikke i rimeligt forhold til
sagsgenstanden. Problemet, der illustreres af en betydelig nedgang i
sagstallene ved domstolene i de senere år, må antages at indebære,
at både erhvervsdrivende og private borgere i et ukendt omfang
opgiver krav eller indsigelser, som de kunne have fået medhold i ved
domstolene. Der kan henvises til kapitel 8, afsnit 5 og 6.
Det er formålet med en småsagsproces at løse
disse problemer ved at gøre domstolenes behandling af de små sager
enklere, hurtigere og billigere.
En egentlig småsagsproces, som anbefales af et
flertal af udvalgets medlemmer, består kort sagt af en særlig
omkostningsregel og en særlig vejlednings- og bistandspligt for
dommeren. Disse to hovedelementer er to sider af samme sag.
Småsagsprocessens idé er, at man for at nedbringe omkostningerne og
forenkle sagsforløbet søger advokatbistand for parterne erstattet af
en øget indsats fra rettens side. Til gengæld skal den vindende part
kun kunne kræve erstatning for advokatomkostninger med et mindre
maksimumsbeløb (efter forslaget 1.500 kr.).
Overvejelser om en særlig småsagsproces er gjort
flere gange tidligere. De vanskeligheder, som hidtil har stillet sig
i vejen for en småsagsproces er navnlig:
- ulemper for erhvervsdrivende
- ulemper for parter, der efter den nuværende
ordning har fri proces eller retshjælpsforsikring
- risiko for kompromittering af rettens
upartiskhed
En småsagsproces bør kun gennemføres, hvis der
kan anvises tilfredsstillende løsninger på de tre hovedproblemer.
Når udvalgets medlemmer på en række punkter ikke er enige, skyldes
det først og fremmest en forskellig vurdering af, om og i givet fald
under hvilke forudsætninger en småsagsproces kan løse problemerne.
Med hensyn til spørgsmålet om løsning af
problemerne er de centrale punkter i forslaget følgende:
Vejlednings- og bistandspligten: Den er
søgt udformet således, at den forpligter retten til en vidtgående
praktisk bistand og en vidtgående vejledning om retlige og
bevismæssige forhold, således at begge parter får den nødvendige
bistand uden advokatmedvirken. Den er endvidere søgt udformet
således, at rettens upartiskhed ikke anfægtes, navnlig derved, at
bistand skal ydes til begge parter, når blot den ene part møder uden
advokat.
Henvisningsregel. Sager, der trods en
relativt beskeden sagsværdi (indtil 20.000 kr.) angår særlig
indviklede faktiske eller retlige spørgsmål, kan efter forslaget af
retten henvises til almindelig proces. Et flertal mener, at dette
kun bør ske, hvis mindst én af parterne ønsker det, mens et
mindretal finder det nødvendigt, at retten også skal kunne henvise
en sag på rettens eget initiativ.
Krav til dommeren. Vejlednings- og
bistandspligten stiller særlige krav til dommeren. Efter forslaget
skal sager under småsagsprocessen kun kunne behandles af en udnævnt
dommer eller en dommerfuldmægtig eller retsassessor, der opfylder
lignende kvalifikationskrav.
Et flertal finder det tilstrækkeligt, at
byrettens chef afgør, om en dommerfuldmægtig opfylder disse
kvalifikationskrav. Et mindretal finder det nødvendigt, at
muligheden for at bemyndige dommerfuldmægtige til at behandle sager
under småsagsprocessen i loven begrænses til dommerfuldmægtige, der
efter konstitution i landsretten er fundet egnede til at blive
dommer.
Appelregler. Appelbehandling søges gjort
enklere, hurtigere og billigere ved, at domme i småsager skal kæres
(dvs. som hovedregel behandles skriftligt og uden opsættende
virkning) i stedet for som nu ankes. Efter de nuværende regler kan
domme kun ankes med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet, når
kravet for landsretten ikke overstiger 10.000 kr. Et flertal finder,
at disse regler kan opretholdes, mens et mindretal finder, at
afgørelser i småsager bør kunne appelleres uden krav om tilladelse
fra Procesbevillingsnævnet.
Retshjælp. Efter forslaget søges
retshjælpsordningerne styrket med henblik på, at bistand fra
retshjælpsinstitutioner og advokater forud for en retssag kan
supplere den vejledning og bistand, der ydes af dommeren under
småsagsprocessen. Forslaget omfatter navnlig en beløbsmæssig
forbedring af den advokatretshjælp, der står til rådighed for
personer, der opfylde de økonomiske betingelser for fri proces.
Fri proces og retshjælpsforsikring. Det
må være en følge af en egentlig småsagsproces, at udgifter til
advokat som unødvendige - og for at ligestille parterne - ikke
dækkes af fri proces eller retshjælpsforsikring. Efter udvalgets
forslag søges ordningerne med fri proces og retshjælpsforsikring
derimod styrket på en anden led, nemlig ved en væsentlig lettere
adgang til at opnå fri proces eller dækning af retshjælpsforsikring
til de udgifter, der kan optræde under den særlige småsagsproces.
Det hidtidige krav om "rimelig grund til at føre proces" afskaffes,
og udgangspunktet bliver, at dækning kan opnås. Dette gør det
samtidig muligt at ekspedere ansøgninger langt enklere og hurtigere
end nu.
Forslaget om en inkassoproces rummer
særlige regler for småsager, således at der etableres en
småsagsproces også for de sager, hvor der ikke er indsigelser fra
sagsøgte (inkassosager). Dette er udtryk for retshjælp til
sagsøgere, herunder mindre erhvervsdrivende, der har små krav, som
ikke betales frivilligt. Selve inkassoprocessen, der omfatter både
små og store krav, går ud på en forenkling og effektivisering af
inkassosager ved samordning af den civilprocessuelle sagsbehandling
(opnåelse af dom) og den fogedprocessuelle behandling (fuldbyrdelse
af dommen) i ét sagsforløb.
Forslaget rummer en række punkter, der tilsigter
en højere grad af service fra byretternes side. Det drejer
sig bl.a. om etablering af et sekretariat som en fælles modtage- og
vejledningsfunktion for småsager, inkassosager og fogedsager, om
anvendelse af standardblanketter og bistand til udfyldelse heraf
samt bedre skriftligt vejledningsmateriale.
Forslag om opfølgning, herunder om et
samarbejdsorgan, skal sikre, at småsagsprocessen fungerer i et
vitalt samspil med retshjælpsinstitutioner, advokat, fri
proces-institutioner og forsikringsselskaber, og skal endvidere
imødegå nogle af de ulemper, som de decentrale domstole med 82
byretter har i sammenligning med de centraliserede klagenævn.
Betænkningen omfatter andre forslag og
problemkredse, men de nævnte er, som anført, de centrale med hensyn
til spørgsmålet om løsning af småsagsprocessens problemer.
Forslaget skal efter sin intention løse
problemerne på navnlig følgende måde:
(1) Ulemper for erhvervslivet
Småsagsprocessen gælder efter forslaget i samme
grad og på samme måde for erhvervsparter som for forbrugere og andre
parter. Vejlednings- og bistandspligten står derfor til rådighed
også for erhvervsparterne. Der skal i princippet ikke bruges mere
tid på sagerne end i dag. Der indføres også en småsagsproces i
inkassosagerne, som for en erhvervssynsvinkel er det mest praktiske
problemfelt. Da inkassoprocessen også omfatter store krav, opnås
endvidere en generel forbedring på inkassoområdet, som nok kan
gennemføres særskilt, men som under en samlet betragtning må anses
at rumme særlige fordele for erhvervslivet.
(2) Ulemper for fri proces-parter og
forsikringstagere
Vejlednings- og bistandspligten skal sammen med
regler om førprocessuel retshjælp sikre, at disse parters behov for
bistand dækkes. Den videre adgang til at opnå fri proces og dækning
af retshjælpsforsikring vil i vid udstrækning svare til, at
omkostningerne ved sagens oplysning dækkes uden udgifter for de
pågældende, således som det i almindelighed sker ved klagenævnene.
Særlige muligheder er foreslået med henblik på at give de svageste
grupper den nødvendige støtte, herunder eventuelt ved
advokatbeskikkelse.
(3) Rettens upartiskhed
Opretholdelse af rettens upartiskhed skal sikres
gennem vejlednings- og bistandspligtens udformning, navnlig sådan at
der ydes samme bistand til begge parter. Hertil kommer de særlige
krav, der stilles til, hvem der kan være dommer i sager under den
særlige procesform. Mulighederne for førprocessuel bistand skal også
ses i dette lys. Det bør heller ikke overses, at småsagsprocessen
netop tilsigter at give parterne en let og billig adgang til at få
deres konflikt løst af en uafhængig dommer.
Udvalget har overvejet problemerne i lyset af det
samlede forslag i kapitel 9-15.
Ét medlem - Preben Lunn - kan ikke anbefale, at
udvalgets forslag om en egentlig småsagsproces gennemføres.
Dette medlem lægger afgørende vægt på, at der ved
de gældende regler om fri proces og offentlig retshjælp ved
advokater samt ved retshjælpsforsikringsordningen i betydeligt
omfang er sikret omkring 95% af de ikke-erhvervsdrivende borgere
kvalificeret juridisk bistand, og at den foreslåede småsagsproces
derfor indebærer en væsentlig retssikkerhedsmæssig forringelse for
denne befolkningsgruppe. Udvalgets forslag giver også anledning til
væsentlige betænkeligheder for så vidt angår de svageste grupper i
befolkningen.
Dette medlem finder, at den gældende ordning med
mindre justeringer, særligt af retshjælpsforsikringsbetingelserne,
uden nævneværdige statslige merudgifter, vil kunne sikre de
ikke-erhvervsdrivende borgere en fyldestgørende "access to justice"
i alle rimelige sager.
Særligt for så vidt angår de erhvervsdrivende
finder dette medlem dernæst, at bortfald af omkostningsdækningen ved
i øvrigt berettigede krav, ud over at være i strid med fundamentale
retsprincipper, i væsentlig grad indebærer en forringelse af
erhvervslivets vilkår. Dette forstærkes yderligere af, at
omkostningsdækningens bortfald må antages at kunne fremme risikoen
for, at den erhvervsdrivendes berettigede krav i højere grad vil
blive mødt med grundløse indsigelser.
Dette medlem finder dernæst anledning til at
påpege, at ønsket om en hurtigere sagsbehandling af de mindre sager
i betydeligt omfang må antages sikret ved den seneste ændring af
retsplejeloven (lov nr. 414 af 10. juni 1997).
Dette medlem kan tiltræde, at der bør ske en
modernisering af inkassoprocessen. Dette kan imidlertid gennemføres
uden samtidig indførelse af en særlig småsagsproces for tvistige
sager.
Udvalgets øvrige medlemmer - Bo
Antonsen, Chr. Bache, Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten
Hesselbjerg, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen Munch-Larsen,
Pernille Kjærulff, Mette Reissmann, Bente Saltorp og Vibeke Vindeløv
- finder, at den foreslåede småsagsproces efter en samlet
betragtning for borgere og virksomheder vil indebære en lettere,
hurtigere og billigere adgang til domstolene, og at forslaget rummer
tilfredsstillende løsninger på de omtalte tre
hovedproblemstillinger.
Det må dog understreges, at det ikke er muligt på
forhånd med sikkerhed at vide, i hvor stor udstrækning
småsagsprocessen vil få de sager frem, hvor erhvervsdrivende og
private borgere i dag, alene som følge af den gældende
procesordnings ulemper, opgiver berettigede krav eller indsigelser,
eller i hvor stor udstrækning der i småsagsprocessen vil optræde
krav eller indsigelser, der er uden reel grund.
Meget vil derfor afhænge af, om rettens bistand -
eller service, om man vil - i praksis kommer til at virke efter
forslagets intention, således at parterne - erhvervsdrivende og
private - ikke opfatter fraværet af advokater i småsagerne som et
savn, hverken med hensyn til behovet for bistand eller med hensyn
til oplevelsen af en upartisk dommer. Ligeledes vil det være
afgørende, at småsagsprocessen formår på en rimelig måde at udskille
sager uden reelt indhold (grundløse anbringender).
Efter flertallets opfattelse giver forslaget
retten tilstrækkelige muligheder i disse henseender, jf. herved
kapitel 9, afsnit 11.2.2 og 16-18. For flertallet spiller det også
en væsentlig rolle, hvad alternativet til en småsagsproces i dag må
antages at være.
Hvis man ikke indfører en egentlig småsagsproces,
må det således antages, at der vil være et fortsat fald i brugen af
domstolene i de mindre sager, ligesom der må ventes en fortsat
styrket opfattelse hos både borgerne og erhvervslivet af domstolene
som noget fjernt og utidssvarende. Der vil endvidere være en fortsat
tendens til etablering af klagenævn og lignende organer, som i mange
henseender vil arbejde efter småsagsprocessens grundidéer.
Hvis man ikke ønsker at indføre en egentlig
småsagsproces, bør man derfor overveje at tilrette og modernisere
procesordningen efter et princip om, at domstolene forbeholdes for
de tunge sager, der kan bære advokatmedvirken på begge sider.
Endvidere bør der til småsagsbehandling oprettes et almindeligt,
centralt klagenævn for hele landet, således at ingen sager falder
uden for nævnsordningen, der uden en småsagsproces må opfattes som
retsordenens tilbud til parter i retskonflikter om mindre civile
krav. En sådan løsning vil dog efter flertallets opfattelse ud fra
særlige hensyn til småsager være en ringere løsning end en egentlig
småsagsproces, som sikrer parterne i småsager reel adgang til
domstolsbehandling.
September 1997
Bo Antonsen
Christian Bache, (formand)
Pernille Taarup Bendz
Otto Bisgaard
Torsten Hesselbjerg
Pernille Kjærulff
Jørgen Lougart
Christian Lundblad
Preben Lunn
Ellen Munch-Larsen
Mette Reissmann
Bente Saltorp
Vibeke Vindeløv
-------------------------
Søren Sørup Hansen
Jens Kruse Mikkelsen
Kapitel 2: Afgrænsningsspørgsmål
1. Indledning
Udvalgets opgave går efter kommissoriet ud på at
udforme en særlig (enklere, hurtigere og billigere)
småsagsprocesordning ved domstolene (civil- og fogedproces) samt at
tage stilling til nogle spørgsmål, der i det væsentlige kan siges at
angå sammenhængen mellem en sådan nyordning og de eksisterende
ordninger vedrørende klagenævnsbehandling, retshjælp, fri proces og
retshjælpsforsikring.
Nyordningen skal omfatte tre led: Retshjælp til
parternes vurdering af retskonflikten, hjælp til sagens forberedelse
og førelse for retten samt bistand til kravets fuldbyrdelse.
Denne opgave rejser en række
afgrænsningsspørgsmål. I afsnit 2 behandles spørgsmålet om en
vurdering af behovet for en småsagsproces. Forholdet mellem
domstolsprocessen og retshjælpsforanstaltninger behandles i afsnit
3.
I afsnit 4 behandles nogle andre
afgrænsningsspørgsmål, mens afsnit 5 skitserer planen for
fremstillingen i øvrigt.
2. Behovet for en
småsagsproces
Kommissoriet stiller ikke udtrykkeligt
spørgsmålet om, hvorvidt en særlig procesordning er påkrævet eller
dog ønskelig, eller om borgerne her i landet på dette område
allerede har en betryggende adgang til retlig konfliktløsning - med
det engelske udtryk "access to justice".
En "access to justice"-betragtning kan imidlertid
have afgørende betydning for den nærmere udformning af en
småsagsproces. Omfanget af problemerne ved den nuværende ordning må
være bestemmende for, hvor radikale reformer der kommer på tale.
Overvejelser om udformning af en småsagsproces kan ikke løsrives fra
en vurdering af de eksisterende retshjælpsordningers evne til at
afbøde procesordningens ulemper. Hertil kommer, at en småsagsproces
over en lang periode har været foreslået flere gange tidligere,
herunder i en enstemmig betænkning fra Retsplejerådet (betænkning
nr. 886/1979), uden at problemstillingen har fundet nogen løsning.
Udvalgets generelle overvejelser, jf. kapitel 8,
omfatter derfor spørgsmålet om, hvorvidt den gældende procesordning
og retshjælpsordningerne (retshjælpsinstitutioner, advokatvagter,
offentlig advokatretshjælp, klagenævn, fri proces og
retshjælpsforsikring) ud fra en samlet betragtning giver borgerne en
betryggende adgang til retslig konfliktløsning og en vurdering af,
hvori problemerne nærmere består.
3. Procesordningen og
retshjælpsordninger
3.1. Sammenhængen mellem
procesordningen og retshjælpsordninger
Procesreglernes formål er at sikre efterlevelse
af lovgivningen. Opfyldes et retligt krav ikke frivilligt, kan den
berettigede opnå sin ret ved at sætte retsmaskineriet i gang:
anlægge en civil retssag og - hvis dommen ikke efterleves - kræve
fogedrettens bistand til fuldbyrdelse af dommen. Civilprocessen er
statens tilbud til borgerne om bistand til gennemførelse af
rettigheder - retshjælp.
Det har imidlertid - her som i udlandet - længe
været klart, at procesreglerne ikke kan stå alene. Procesrettens
retshjælp er ufuldkommen, for så vidt som det kræver både tid,
indsigt og penge at betjene sig af den, og den behandlingsform, der
tilbydes, svarer måske ikke til alles behov. Der har derfor udviklet
sig, hvad man kan kalde retshjælpsordninger i vid forstand:
forligsmægling, klagenævnsbehandling, retshjælpsinstitutioner,
advokatvagter, advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring.
Hertil kommer voldgiftsinstituttet og nye former for
konfliktløsning, der ofte med et engelsk samlebegreb kaldes
"Alternative Dispute Resolution" (ADR).
Retshjælpsordningerne har det fælles formål at
afbøde problemer ved procesordningen og bidrage til, at en part får
sin ret. De kan også - omend i forskellig udstrækning - siges at
have det formål at medvirke til, at retten opnås på den enklest
mulige måde. Opgivelse af et udsigtsløst krav, indgåelse af et
forlig eller en klagenævnsafgørelse, som begge parter accepterer, er
i almindelighed at foretrække frem for at sætte det tunge og
kostbare retsmaskineri i gang. Retshjælpsordninger skal altså
medvirke til, at maskineriet kører glat, men måske allerhelst til,
at det slet ikke startes.
Procesordningen og retshjælpsordningerne virker i
et indbyrdes faktisk og retligt samspil, der ikke er ukompliceret.
På alle stadier af et tvistforløb - der i sin fulde udstrækning
omfatter en parts overvejelser om at fremsætte et krav, udenretslig
forhandling mellem parterne, en civil retssag og fogedforretning -
kan retshjælpsordninger tænkes bragt i anvendelse for den ene part
eller eventuelt begge parter.
Indledende, gratis rådgivning kan fås i en privat
retshjælpsinstitution eller en advokatvagt. Det samme gælder
Forbrugerstyrelsen og de godkendte ankenævn. Rådgivningen kan føre
til, at kravet opgives, eller at sagen fortsætter f.eks. ved et
klagenævn eller ved henvendelse til en advokat eller en privat
retshjælpsinstitution. Henvendelse til advokat kan ske med henblik
på benyttelse af den tilskudsberettigede advokatretshjælp og
eventuelt ansøgning om fri proces eller med henblik på udnyttelse af
en retshjælpsforsikring.
Med en fri proces-bevilling eller
retshjælpsforsikring sættes parten økonomisk i stand til at
gennemføre en retssag, men den advokatbistand, der ydes i disse
tilfælde, kan også føre til forligsmæssige løsninger. Retssager kan
udsættes med henblik på klagenævnsbehandling eller ansøgning om fri
proces. Retssag kan anlægges med henblik på gennemførelse af en
klagenævnsafgørelse. De forskellige ordninger er også på andre måder
sammenvævede. Udnyttelse af en fri proces-bevilling forudsætter, at
en eventuel retshjælpsforsikring udnyttes først.
Retshjælpsforsikring og fri proces gives ikke i sager, der kan
behandles ved et klagenævn. Den forbruger, der får medhold ved et
klagenævn, har til gengæld automatisk krav på fri proces under en
efterfølgende retssag, hvis de økonomiske betingelser er opfyldt.
3.2. Afgrænsning
Det komplicerede faktiske og retlige samspil
mellem domstolsprocessen og retshjælpsordningerne hænger sammen med
det forhold, at ordningerne til dels tjener samme formål. Man kan
derfor ikke foretage en fuldstændig vurdering af det ene isoleret
fra det andet. Ændrer man på reglerne om fri proces, ændres synet på
den almindelige procesordning etc. Indenretslig vejledning må
afpasses efter den førprocessuelle retshjælp, domstolsprocessen
efter klagenævnsmuligheder og omkostningsreglerne efter den
økonomiske retshjælp (fri proces og retshjælpsforsikring). Der kan
være glidende overgange mellem forskellige løsninger, f.eks. i form
af henholdsvis økonomisk retshjælp og statslig omkostningsdækning
under processen.
Overvejelser om, hvorledes man afhjælper
domstolsprocessens ulemper, kan sigte mod ændrede procesregler eller
udvikling og forbedring af supplerende retsinstitutter som
retshjælpsordningerne. Udgangspunktet for dette valg er i princippet
en vurdering af, hvilke opgaver der ønskes løst af domstolene
fremfor af andre. Ikke blot principielle synspunkter, men også
praktiske, økonomiske og organisatoriske forhold spiller dog ind.
Udvalget har i overensstemmelse med kommissoriet
taget udgangspunkt i domstolsprocessen. Udvalget har indledningsvis
koncentreret sig om civilprocessen og fogedprocessen, således at
retshjælpsordninger helt primært er vurderet i lyset af de
forbedringer, der efter udvalgets opfattelse kan opnås vedrørende
procesordningerne. Selve småsagsprocessen og spørgsmålet om
fuldbyrdelse (inddrivelsesprocessen) (kapitel 9 og 10) behandles
derfor før retshjælpsforanstaltninger (kapitel 11-14). Udvalget har
med den skitserede fremgangsmåde kun i mere begrænset omfang gjort
sig overvejelser om, hvilke opgaver, der bør løses af domstolene
fremfor klagenævn etc.
Udformningen af småsagsprocessen er således i høj
grad bestemmende for, hvilke retshjælpsforanstaltninger, der
foreslås.
4. Andre
afgrænsningsspørgsmål
Udvalgets opgave indskrænker sig til den
processuelle side af problemet om borgernes adgang til
tvistløsning. De materielle retsregler, f.eks. indholdet af den
forbrugerbeskyttende lovgivning, falder udenfor.
Udvalgets opgave er begrænset til småsager
eller "dagliglivets retstvister". Udvalget har i kapitel 6 beskrevet
det videst mulige område for en småsagsproces. Det drejer sig kort
sagt om byretternes kompetenceområde, men med en øvre beløbsgrænse
for sager med økonomisk værdi. I kapitel 9 drøftes på dette grundlag
den nærmere afgrænsning af småsagsprocessens anvendelsesområde i alt
væsentligt ud fra den betragtning, at småsager er sager om krav
med økonomisk værdi under en vis grænse.
Det er alle borgeres adgang til domstolene, der
er på tale, dvs. både privatpersoner - typisk forbrugere -
og erhvervsdrivende.
Udvalget har - ikke mindst på den lige anførte
baggrund - opfattet både den civilretlige og den fogedretlige
problemstilling som omfattende såvel tvistige som
ikke-tvistige sager. Udvalget har fundet, at det fra en
erhvervssynsvinkel betydeligste problem på området er knyttet til
behandlingen af de ikke-tvistige sager, i daglig tale
inkassosager, dvs. sager, hvor der ikke er uenighed mellem
parterne om et pengekravs eksistens eller omfang. Udvalget har
derfor i høj grad koncentreret arbejdet med den fogedretlige side af
kommissoriet om inkassosager, uanset at der herved er tale om en
problemstilling, der rækker videre end til "mindre retstvister,
opstået som følge af erhvervsvirksomhed".
Vedrørende spørgsmålet om den materielle prøvelse
i udeblivelsestilfælde og strukturspørgsmål henvises til kapitel 9,
afsnit 12 og 25.
5. Plan for fremstillingen
Den følgende fremstilling falder i tre dele,
omfattende henholdsvis en række beskrivende kapitler, udvalgets
overvejelser og udvalgets forslag (lovudkast med bemærkninger).
Den beskrivende del af betænkningen omfatter
kapitlerne 3-7. I kapitel 3 gennemgås de gældende ordninger
vedrørende civil- og fogedprocessuel behandling af småsager samt
klagenævnsbehandling, retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring.
I kapitel 4 beskrives nogle ordninger, navnlig vedrørende
småsagsproces, i udlandet. I kapitel 5 gennemgås tidligere
reformovervejelser med hensyn til småsagsproces og modernisering af
inddrivelsen af pengekrav. Kapitel 6 indeholder en række faktiske
oplysninger om småsager m.v., deres antal, varighed,
omkostningsniveauet m.v. og om retshjælpsordningerne. Kapitel 7
omtaler træk af den debat og kritik af de gældende ordninger, der
har været i de senere år.
Kapitel 8-15 gengiver udvalgets overvejelser.
Kapitel 8 omhandler de generelle overvejelser, mens kapitel 9 og 10
angår henholdsvis småsagsprocessen og tvangsfuldbyrdelse
(inddrivelsesproces). Kapitel 11-14 angår retshjælpsordninger i vid
forstand, nemlig klagenævnsbehandling, forligsbestræbelser,
retshjælp samt fri proces og retshjælpsforsikring. Kapitel 15
omhandler iværksættelse, opfølgning og fortsatte reformovervejelser.
Kapitel 16 indeholder udvalgets lovudkast med
bemærkninger, idet dog forslagets administrative og økonomiske
konsekvenser behandles i kapitel 17.
Kapitel 3: Gældende ret m.v.
1. Domstolsbehandling af
civile krav af mindre værdi
1.1. Retsgrundlaget
Reglerne om behandling af civile (borgerlige)
sager findes i retsplejeloven. Der er ikke i dag i retsplejeloven
særlige regler om behandlingen af civile krav af mindre værdi. Det
er derfor de almindelige regler om behandlingen af civile sager, der
finder anvendelse. Kort sagt er den gældende danske "småsagsproces"
lig med den almindelige civile proces ved byretterne.
1.2. Hvilke sagstyper er
omfattet af reglerne?
Domstolene er kompetente til at behandle civile
krav uanset kravets karakter eller grundlag.
1.3. Sagsbehandlingen ved
byretten
1.3.1. Byretternes
saglige kompetence
Behandlingen af civile krav af mindre værdi vil
som altovervejende hovedregel foregå ved byretten, jf.
retsplejelovens § 224. Undtagelser herfra kan følge af §§ 225 og 226
- om behandling ved landsret af bl.a. visse sager mod
statsmyndigheder og sager af principiel karakter - eller af
særlovgivningen. Særlige regler gælder for bl.a. boligsager og sø-
og handelssager. Sager om hus eller husrum, der omfattes af
lejeloven, behandles dog efter reglerne i lejelovens kapitel XVIII
(§§ 107-113) af boligretten, der består af en byretsdommer og -
efter anmodning eller rettens bestemmelse - to lægdommere, der er
beskikket efter indstilling fra henholdsvis lokale lejerforeninger
og lokale grundejerforeninger. I Storkøbenhavn gælder i henhold til
retsplejelovens § 9, at Sø- og Handelsretten behandler bl.a. sø- og
handelssager, dvs. sager, hvor fagkundskab til søforhold eller
handelsforhold skønnes at være af betydning. Sø- og Handelsretten er
endvidere værneting for sager, hvor anvendelse af
markedsføringsloven er af væsentlig betydning for sagens udfald,
medmindre parterne vedtager andet, jf. markedsføringslovens § 14,
stk. 1. Endelig er Sø- og Handelsretten værneting for sager omfattet
af lov om produktsikkerhed, hvis nærmere kendskab til
produktsikkerhed skønnes at være af væsentlig betydning for sagens
afgørelse, jf. produktsikkerhedslovens § 26, stk. 1.
1.3.2. Sagens parter
En retssag består ofte i en tvist mellem én
sagsøger og én sagsøgt om ét krav. Retsplejelovens §§ 249-252
indeholder imidlertid regler om kumulation, dvs. forening
af flere krav under samme sag, eventuelt med flere sagsøgere eller
flere sagsøgte. Disse bestemmelser fik deres nuværende affattelse
ved lov nr. 260 af 8. juni 1979, hvor hovedsigtet var at udvide
adgangen til sammenlægning af krav under samme retssag henset til de
procesøkonomiske fordele, der er forbundet hermed.
I den nye markedsføringslov (lov nr. 428 af 1.
juni 1994) findes en særlig bestemmelse om kumulation, idet lovens §
20 fastslår, at Forbrugerombudsmanden efter anmodning kan
anlægge erstatningssag mod en erhvervsdrivende på vegne af en gruppe
af forbrugere, der har ensartede krav om erstatning for overtrædelse
af markedsføringslovens bestemmelsen.
Derimod findes der ikke i dansk ret regler om
kollektivt søgsmål (class action), dvs. sagsanlæg på vegne af -
og med retsvirkning for - en nærmere afgrænset gruppe af personer
med ensartede interesser uden samtykke fra de enkelte medlemmer af
gruppen. Om fremmed ret vedrørende dette spørgsmål henvises til
kapitel 4, afsnit 1.
Det kan dog nævnes, at der i medfør af
markedsføringslovens § 13, stk. 1, bl.a. er mulighed for ved dom at
få nedlagt forbud mod handlinger, der er i strid med loven. Et
sådant forbud - og de hertil knyttede påbud, som bestemmelsen åbner
mulighed for - kan også have virkning for andre end den, der
anlægger forbudssagen.
1.3.3. Sagens
indledning (anlæg)
Sagen anlægges ved indlevering af stævning
til retten, jf. retsplejelovens § 348, stk. 1. Stævningen skal
indeholde oplysning om parternes og rettens navne, sagsøgerens
påstand, en fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden
støttes (anbringender) samt angivelse af de dokumenter og andre
beviser, som sagsøgeren vil påberåbe sig, jf. § 348, stk. 2.
Herudover gælder visse formkrav med hensyn til bl.a. indlevering af
genparter af stævningen og af påberåbte dokumenter, jf. nærmere §
348, stk. 3 og 4. I
§ 348, stk. 5, findes en ikke-udnyttet hjemmel
for Justitsministeriet til bl.a. at fastsætte bestemmelse om, at
stævninger skal udfærdiges på særlige blanketter.
Indeholder stævningen ikke de nævnte oplysninger,
og er den herefter uegnet til at danne grundlag for sagens
behandling, kan retten afvise sagen, jf. § 349, stk. 1, eller give
sagsøgeren en frist til at afhjælpe manglerne, jf. § 349, stk. 2.
Manglende bevisfortegnelse kan dog ikke medføre afvisning eller
afhjælpningsfrist. Sagen kan ligeledes afvises, hvis angivelsen af
sagsøgtes navn og adresse er unøjagtig, således at forkyndelse ikke
kan foretages på grundlag af sagsøgerens oplysninger, jf. § 350,
stk. 3.
Stævningen forkyndes for eller sendes
til sagsøgte, der samtidig får udleveret en vejledning om, hvad han
bør foretage sig for at varetage sine interesser, jf. § 350, stk. 1.
Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 blev den i 1994 indførte adgang til
at fremsende stævninger med almindelig post ophævet. Det indebærer,
at retten fra den 1. juli 1997 skal forkynde stævningen for sagsøgte
i alle civile sager.
1.3.4. Sagens
forberedelse
En retssag består af to dele: forberedelsen og
domsforhandlingen. Forberedelsens hovedformål er at få klarlagt, på
hvilke punkter der er uenighed mellem sagsøgeren og sagsøgte om
sagens faktiske omstændigheder eller retlige bedømmelse. Herudover
kan man gennem forberedelsen udskille de rene inkassosager, dvs.
sager, hvor der ikke er uenighed mellem parterne om faktiske eller
retlige spørgsmål, men hvor sagsøgeren behøver en dom for f.eks. at
afbryde forældelse eller et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag for at kunne
inddrive kravet gennem fogedretten, jf. herved retsplejelovens §
478.
Forberedelsen kan være enten "mundtlig" eller
"skriftlig" efter rettens bestemmelse, jf. henholdsvis § 351 og §
352.
Under en mundtlig forberedelse indkalder
retten til et forberedende retsmøde, hvor sagsøgte skal svare, bl.a.
med angivelse af sin påstand og eventuelle modkrav. I byretten kan
sagsøgte mundtligt komme med de nævnte oplysninger, men retten kan
bestemme, at svarskrift skal fremlægges. Under en skriftlig
forberedelse pålægger retten sagsøgte at indlevere svarskrift til
retten - og sende genpart til sagsøgeren - inden en nærmere angivet
frist. Yderligere procesdokumenter (replik, duplik m.fl.) udveksles
på tilsvarende måde.
Traditionelt har byretterne anvendt mundtlig
forberedelse, men der har igennem de senere år været en stigende
tendens til at gå over til skriftlig forberedelse, bl.a. på grund
af udviklingen af edb-systemer, der gennem
standardskrivelser og automatisk sagsstyring (erindringssystem) har
effektiviseret denne forberedelsesform.
Hvis sagsøgte udebliver fra det første
retsmøde eller ikke indleverer svarskrift rettidigt, afsiger retten
i almindelighed dom efter sagsøgerens påstand, for så vidt denne
findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, jf.
§ 354, stk. 3 og 6. Det samme gælder, hvis sagsøgte erkender
rigtigheden af sagsøgerens påstand (tager bekræftende til genmæle).
Omfanget af rettens prøvelse af sagens realitet ved sagsøgtes
udeblivelse er beskrevet nedenfor i afsnit 1.3.7.
Retten kan endvidere indkalde til et særligt
forberedende retsmøde, jf. § 355. Et sådant retsmøde kan
anvendes til at indkredse de spørgsmål, som parterne er uenige om,
og fastlægge omfanget af bevisførelsen under domsforhandlingen.
Eventuelt kan den klarhed over sagens stridspunkter, der herved
tilvejebringes, danne grundlag for at forlige sagen under retsmødet.
Retten vil i almindelighed - også uden for §
355-retsmøder - søge at mægle forlig under sagens
behandling ved retten. I 1. instans skal retten således mægle
forlig, medmindre det på grund af sagens beskaffenhed, parternes
forhold eller lignende omstændigheder på forhånd må antages, at
mægling vil være forgæves, jf. § 268, stk. 1 og 2. I ankesager er
mægling ikke obligatorisk, jf. § 268, stk. 3. Hvis parterne
samtykker, kan retten efter § 269 lukke dørene under mæglingen,
såfremt dette må antages at fremme mulighederne for opnåelse af
forlig. Et indgået forlig kan ikke appelleres, men må i givet fald
anfægtes under en selvstændig retssag, jf. § 270, stk. 2.
Indsigelser mod rettens mæglingsvirksomhed kan dog gøres gældende
ved kære. Forligsmægling kan også udgøre et selvstændigt alternativ
til domstolenes traditionelle konfliktløsning. Denne sidstnævnte
form for forligsmægling - ofte betegnet "mediation" på grund af sin
amerikanske oprindelse - er beskrevet i bl.a. Hans Boserup:
Én konflikt - To vindere (1993) og Vibeke Vindeløv:
Konflikt, tvist og mægling (1997).
Under forberedelsen tages bl.a. stilling til, i
hvilket omfang der er behov for at inddrage sagkyndig bistand til
vurdering af sagens faktiske omstændigheder, herunder i form af
syn og skøn i henhold til retsplejelovens kapitel 19 (§§
196-211).
Fra forberedelsens slutning indskrænkes parternes
adgang til at komme med nye påstande og anbringender, jf. § 357.
1.3.5. Sagens
gennemførelse. Domsforhandling.
Efter retsplejeloven er det retten, der træffer
bestemmelse om processens gang - herunder om tidspunkter for
retsmøder, jf. den almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 28,
stk. 2 - og dermed er bestemmende for den tidsmæssige udstrækning af
processen. Under forberedelsen fastsætter retten frister for
aflevering af processkrifter, ligesom retten bestemmer, om der skal
udveksles yderligere processkrifter ud over stævning og svarskrift,
jf. § 353. Desuden træffer retten afgørelse om udsættelse af sagens
behandling, f.eks. for at give lejlighed til forligsforhandlinger
eller for at afvente en anden myndigheds eller domstols afgørelse,
jf. herved retsplejelovens § 345. Herudover er det retten, der
bestemmer, om der skal indhentes syn og skøn, jf. § 196. Retten
bestemmer, hvornår forberedelsen afsluttes, og berammer tidspunktet
for (og varigheden af) domsforhandlingen, jf. § 356.
I praksis har parterne i civile,
dispositive sager betydelig indflydelse på sagens tilrettelæggelse.
Det er karakteristisk for domstolsbehandlingen,
at parterne har ansvaret for at tilvejebringe grundlaget for rettens
afgørelse (forhandlingsprincippet), jf. retsplejelovens §
338. Afgørelsen træffes således på grundlag af parternes påstande og
anbringender og bevisførelse, der som altovervejende hovedregel
finder sted under en mundtlig domsforhandling, jf. §§ 340
og 344. Udgangspunktet efter forhandlingsprincippet er således, at
det er parterne, der afgør, hvordan og i hvilket omfang oplysninger
om sagens faktiske omstændigheder skal indsamles, udvælges og
præsenteres for retten. I overensstemmelse hermed er retten i
praksis ret tilbageholdende med at skride ind over for parternes
tilrettelæggelse af sagen. Retten kan dog stille opklarende
spørgsmål m.v. til parternes påstande, anbringender og bevisførelse,
og i byretten har dommeren pligt til at vejlede en part, der ikke
møder med advokat, om, hvad vedkommende bør foretage sig til
oplysning af sagen og i øvrigt til varetagelse af sine interesser
under denne, jf. § 339.
Der er for tiden en vis tendens til en strammere
styring af sagsforløbet fra rettens side. Ved lov nr. 414 af 10.
juni 1997 er gennemført en række ændringer af retsplejelovens
almindelige sagsbehandlingsregler med henblik på en sådan styring.
En hurtigere sagsbehandling søges sikret ved at
give dommere bedre instrumenter til at styre sagsgangen og
fremskynde sagerne. Dommerne har således fået adgang til i videre
omfang at afskære nye påstande m.v., der fremkommer på et sent
tidspunkt, og til at afslå anmodninger om udsættelse af sagen, og
der er indført sanktioner for overskridelse af frister og
indlevering af processkrifter.
Der skal i almindelighed afholdes et særligt
forberedende møde til planlægning af sagens forløb, og retten har
fået adgang til at pålægge parterne at indlevere et endeligt
påstandsdokument, således at alle relevante argumenter og
oplysninger kommer frem i god tid inden domsforhandlingen.
Endelig er der indført en frist for afsigelse af
domme på 6 uger fra sagens optagelse til dom i byretssager og 3
måneder i landsretssager.
1.3.6. Advokater
En part har - som sagsøger eller sagsøgt - ret
til at føre sagen selv uden advokat, jf. retsplejelovens § 259, stk.
1.
Retten kan imidlertid efter retsplejelovens §
259, stk. 2, pålægge en part at lade sagen udføre af en advokat,
hvis retten ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig
måde, uden at parten har sådan bistand. Møder parten i en sådan
situation fortsat uden advokat, anses den pågældende for udeblevet
fra de retsmøder, der afholdes efter meddelelse af pålægget, ligesom
eventuelle processkrifter betragtes som ikke indgivne, jf. § 259,
stk. 3. Retten kan dog i stedet - hvor særlige hensyn taler for det
- beskikke en advokat for vedkommende part. Om salær og godtgørelse
for udlæg gælder i denne situation samme regler som i tilfælde, hvor
der er meddelt fri proces, dvs. udgifterne til salær m.v. afholdes
af det offentlige. Det er dog forudsat i forarbejderne til
bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1968-69, tillæg A, sp. 2897, at
der formentlig ofte vil være anledning for retten til at gøre brug
af § 335 (omtalt nedenfor i afsnit 4.5.), således at det pålægges
parten at refundere statskassens udgifter ved advokatbeskikkelsen.
Den omtalte bestemmelse om advokatbeskikkelse anvendes formentlig
ikke i større omfang i praksis.
Det kan forekomme, at en part ønsker
advokatbistand, men ikke har kunnet finde en advokat, der vil føre
sagen for vedkommende. Såfremt parten godtgør, at det ikke har været
muligt for vedkommende at antage en advokat til at udføre retssagen,
kan retten i medfør af retsplejelovens § 260, stk. 6, beskikke
vedkommende en advokat. I denne situation sker beskikkelsen på
betingelse af, at parten erklærer sig villig til at godtgøre staten
udgifterne ved advokatbeskikkelsen og efter rettens bestemmelse
stiller sikkerhed for disse udgifter.
Advokater er - med nogle ret begrænsede
undtagelser - eneberettigede til at møde i retten for en part, jf.
retsplejelovens § 260, stk. 2.
1.3.7. Prøvelsen ved
sagsøgtes udeblivelse
De centrale bestemmelser om omfanget af rettens
prøvelse af sagens realitet (dvs. sagsøgerens krav) ved sagsøgtes
udeblivelse fra en civil retssag er retsplejelovens § 354,
stk. 3, om udeblivelse fra første retsmøde, og § 360, stk. 3, om
udeblivelse fra senere retsmøder under forberedelsen. Reglerne
finder også anvendelse i visse andre tilfælde af sagsøgtes
udeblivelse og i tilfælde, der må ligestilles med udeblivelse, bl.a.
manglende aflevering af svarskrift, jf. nærmere § 354, stk. 4 og 6,
§ 360, stk. 4, og § 362.
Disse bestemmelser er indsat i retsplejeloven ved
lov nr. 260 af 8. juni 1979 på grundlag af betænkning nr. 698/1973
om behandling af borgerlige sager (særligt s. 135-145) og en
supplerende udtalelse af 25. april 1979 fra Retsplejerådet indhentet
under folketingsbehandlingen, jf. Folketingstidende 1978-79, tillæg
B, sp. 1444 og 1449-1460.
Udgangspunktet ved sagsøgtes udeblivelse
er efter både § 354, stk. 3, og § 360, stk. 3, at der afsiges dom i
overensstemmelse med sagsøgerens påstand. Dette forudsætter dog, at
påstanden er begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt
fremkomne. Beskrivelsen af sagens faktiske omstændigheder i
stævningens sagsfremstilling og det af sagsøgeren i øvrigt fremlagte
materiale lægges således til grund for sagens afgørelse uden
bevisførelse. En udeblivelsesdom kræver således, at disse faktiske
omstændigheder retligt kan begrunde en dom i overensstemmelse med
sagsøgerens påstand. Kan sagsfremstillingen m.v. kun begrunde en del
af sagsøgerens krav skal retten alene give sagsøgeren medhold i den
berettigede del af kravet.
Kravet om, at sagsøgerens påstand retligt skal
være begrundet i sagsfremstillingen, er navnlig aktuelt ved (mulige)
indsigelser vedrørende umyndighed, forældelse, renter - jf. herved
betænkning nr. 1161/1989, Renteloven, s. 16-17 og 109-115 - samt
ufravigelige regler i forbrugerbeskyttelseslovgivningen, herunder
navnlig kreditaftaleloven.
Selv om sagsøgte udebliver fra første
retsmøde, kan retten i medfør af retsplejelovens § 339 stille
opklarende spørgsmål til den part, der er mødt (dvs. sagsøger). Selv
om det i forarbejderne til udeblivelsesbestemmelserne
(Folketingstidende 1978-79, tillæg B, sp. 1456) tilsyneladende
forudsættes, at rettens opklaringsspørgsmål kun kan anvendes til
sagsøgtes fordel, er det dog næppe helt udelukket herigennem at
rette op på uklarheder i sagsøgerens sagsfremstilling, jf. herved
Zahle: Udeblivelsesdomme (1983), s. 199, og Gomard:
Civilprocessen (4. udg. 1994), s. 211. Ved udeblivelse fra
senere retsmøder tages ved sagens afgørelse endvidere hensyn
til oplysninger, der er fremkommet under tidligere retsmøder, hvor
begge parter har været til stede.
Det er uafklaret, i hvilket omfang retten kan
stille spørgsmål, hvis formål ikke i første række er at afhjælpe en
uklarhed i sagsfremstillingen, men at fremskaffe et bedre grundlag
for at vurdere, om sagsøgerens påstand materielt er berettiget.
Bl.a. Zahle, a.st., s. 186 ff. og 353 ff., vil gå relativt
vidt i retning af at tillade en sådan materiel procesledelse, jf.
også samme: Forbrugerbeskyttelse i procesretten?, UfR 1984
B. 273-278. Anderledes Gomard, a.st., s. 209-210 og
211-212.
Er sagsøgerens påstand uklar, eller må
sagsfremstillingen i stævningen antages i væsentlige
henseender at være urigtig, skal sagen afvises, jf. § 354, stk.
3, 3. pkt.
I kravet om, at påstanden skal være klar, ligger,
at den skal være egnet til at indgå i domskonklusionen og som sådan
kunne danne grundlag for en eventuel tvangsfuldbyrdelse, jf. herved
bet. 698/1973, s. 139.
En vurdering af, om sagsfremstillingen må anses i
væsentlige henseender at være urigtig, kan f.eks. bygge på
almindelige erfaringssætninger (notoriske kendsgerninger). I bet.
698/1973, s. 139-140, nævnes som eksempel herpå en sag, hvor der
nedlægges påstand om erstatning, fordi sagsøgerens vogn i juli måned
er blevet beskadiget ved sneskred fra taget på sagsøgtes ejendom her
i landet. Det fremgår af formuleringen "i væsentlige henseender", at
der ikke tilsigtes en særligt dybtgående prøvelse af dette
spørgsmål.
Påstande og anbringender, der ikke fremgår af
stævningen, kan ikke tages i betragtning til skade for sagsøgte,
medmindre de efterfølgende er forkyndt for sagsøgte eller fremsat i
et retsmøde, hvor sagsøgte var mødt eller repræsenteret, jf. § 354,
stk. 3, 2. pkt., og § 360, stk. 3, 3. pkt.
Selv om sagsøgerens påstand og sagsfremstilling
m.v. opfylder de førnævnte betingelser, kan retten undtagelsesvis
undlade at afsige udeblivelsesdom. Ifølge § 354, stk. 7 og § 360,
stk. 6, skal retten herved navnlig tage hensyn til, om
sagsøgte har lovligt forfald, om der i øvrigt foreligger
undskyldende omstændigheder, eller om sagsøgeren ønsker
sagen udsat. Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 er adgangen til
at undlade at afsige udeblivelsesdom indskrænket, idet ordet
"undtagelsesvis" er tilføjet.
1.3.8. Genoptagelse
Efter retsplejelovens § 367 har den, der
er dømt som udebleven, ret til at få sagen genoptaget, hvis
vedkommende skriftligt anmoder retten herom inden 4 uger fra dommens
afsigelse.
Herudover kan retten undtagelsesvis genoptage en
sag, hvis anmodningen indgives senere, men inden ét år efter
afsigelsen. Ifølge forarbejderne bør der i den forbindelse lægges
vægt på, at anmodningen fremsættes, så snart det er muligt, jf.
betænkning nr. 698/1973 om behandling af borgerlige sager, s. 165,
dvs. snarest muligt, efter at sagsøgte er blevet bekendt med dommen.
I UfR 1983.483 Ø anføres det, at bestemmelsen bør administreres
liberalt efter et samlet skøn over rimeligheden, bl.a. under hensyn
til appelreglerne. Udeblivelsesdomme kan således ikke ankes af den,
der er dømt som udebleven (bortset fra fejl ved sagsbehandlingen),
jf. retsplejelovens § 369, stk. 4, og der kan for så vidt ikke gives
oprejsningsbevilling (dvs. tilladelse til anke efter ankefristens
udløb).
Retten kan som betingelse for genoptagelse kræve,
at sagsøgte betaler de sagsomkostninger, som vedkommende er pålagt
ved udeblivelsesdommen, eller stiller sikkerhed for betalingen.
Anmodning om genoptagelse har samme virkning som
anke, jf. herved retsplejelovens § 480. Det indebærer, at en
anmodning fremsat inden fuldbyrdelsesfristen (typisk 14 dage, jf.
nedenfor afsnit 1.4.) som udgangspunkt afskærer sagsøger fra at
tvangsfuldbyrde dommen med fogedrettens bistand. Fremsættes
anmodningen efter fuldbyrdelsesfristen, kan dommen fuldbyrdes,
medmindre fogedretten i medfør af retsplejelovens § 502, stk. 1, nr.
1, udsætter sagen.
1.4. Sagsbehandlingen i
fogedretten
Får sagsøger (kreditor) medhold i sit krav af
retten, vil der i dommen blive fastsat en frist - typisk 14 dage -
for sagsøgte til at opfylde dommen, jf. nærmere retsplejelovens §
480. Betaler sagsøgte (skyldner) ikke kravet rettidigt, kan
sagsøgeren anmode om fogedrettens bistand til at inddrive kravet.
Tvangsfuldbyrdelse kræver således, at kreditor efter den civile
retssag indleder en ny sag ved fogedretten.
For nogle krav er det dog ikke nødvendigt først
at opnå dom over skyldneren. Pengekrav, der støttes på skriftlige
forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler og checks, kan således
inddrives direkte gennem fogedretten i medfør af retsplejelovens §
478, stk. 1, forudsat at visse betingelser er overholdt.
Fogedretten vil indledningsvis indkalde skyldner
(og kreditor) til et møde på fogedrettens kontor. Kreditor har i
almindelighed kun pligt til at give møde, hvis kravet er på 2.500
kr. eller derover, jf. retsplejelovens § 492. Møder skyldner ikke
op, kan han eventuelt fremstilles ved politiets hjælp, jf. § 494,
eller sagen kan udsættes til foretagelse på skyldnerens bopæl
(udkørende fogedforretning).
På mødet vil fogedretten indledningsvis opfordre
skyldneren til frivilligt at betale kravet, jf. § 496, eventuelt i
form af en afdragsordning.
Betaler skyldneren herefter fortsat ikke kravet,
vil fogedretten søge at foretage udlæg (retspant) i så stor en del
af skyldnerens formue, som skønnes nødvendig til dækning af kravet,
jf. § 507. Der kan ikke foretages udlæg i aktiver, bortset fra fast
ejendom, der er "nødvendige til opretholdelse af et beskedent hjem
og en beskeden levefod", eller i aktiver af indtil 3.000 kr.'s
værdi, som er nødvendige til skyldnerens eller husstandens
uddannelse eller erhverv (det såkaldte trangsbeneficium), jf. § 509.
Fogedretten kan under visse betingelser fastsætte
en afdragsordning, der bevirker, at løsøregenstande ikke kan
fratages skyldner, og at der ikke kan afholdes tvangsauktion over
skyldnerens bolig, jf. retsplejelovens § 525.
Hvis skyldner ikke overholder en afdragsordning
eller ikke kan tilbyde en afdragsordning, kan der afholdes
tvangsauktion over løsøre eller fast ejendom, som der er foretaget
udlæg i, med henblik på, at kreditors krav opfyldes gennem det
udbytte, der herved opnås.
Konstateres det på grundlag af skyldnerens
forklaring, at den pågældende ikke ejer aktiver, der kan gøres udlæg
i, siges den pågældende at have afgivet en "insolvenserklæring".
En sådan erklæring - der afgives under strafansvar - eller forgæves
udlægsforretning i øvrigt indebærer, at skyldneren i almindelighed
først igen kan indkaldes til møde i fogedretten, når der er gået 6
måneder, jf. § 490.
Det afhænger af grundlaget for
tvangsfuldbyrdelsen, om - og i hvilket omfang - eventuelle
indsigelser fra skyldneren mod kreditors krav kan gøres
gældende under tvangsfuldbyrdelsen, jf. nærmere retsplejelovens §
501.
Indsigelser mod rigtigheden af domme, kendelser
og indsigelser mod retsforlig, som angår rettens virksomhed, kan
fogedretten ikke tage stilling til, jf. § 501, stk. 2. Dette gælder
også udeblivelsesdomme, hvor skyldner i almindelighed må henvises
til at søge retssagen genoptaget, jf. ovenfor i afsnit 1.3.8.
Indsigelser mod udenretslige skriftlige forlig,
gældsbreve og pantebreve skal fogedretten som udgangspunkt foretage
en udtømmende prøvelse af. Bevisførelsen kan dog have et sådant
omfang eller en sådan karakter (f.eks. i form af syn og skøn), at
den ikke bør finde sted i fogedretten, men under en sædvanlig civil
retssag, jf. § 501, stk. 4.
For så vidt angår veksler og checks gælder
særlige regler om skyldners (meget begrænsede) adgang til at
fremsætte indsigelser, jf. § 501, stk. 3.
Fremsættes der indsigelser mod grundlaget for
fuldbyrdelsen, som fogedretten kan prøve, og findes det efter den
bevisførelse, der kan ske ved fogedretten, betænkeligt at fremme
forretningen, nægter fogedretten at efterkomme kreditors anmodning
om fuldbyrdelse, jf. § 501, stk. 1. Kreditor må i givet fald så
anlægge en almindelige civil retssag mod skyldner. I praksis
anvendes bestemmelsen fortrinsvis ved indsigelser mod udenretslige
skriftlige forlig, gældsbreve og pantebreve, som fogedretten efter §
501, stk. 4, om bevisførelse ikke kan tage stilling til.
1.5. Omkostninger
1.5.1. Retsafgift
Ved sagens anlæg skal der betales en
retsafgift.
I sager om penge eller penges værd er
retsafgiften 500 kr. og 1% af sagens værdi over 6.000 kr., jf.
retsafgiftslovens § 1. Ved berammelse af domsforhandlingen skal der
yderligere betales 1/5 af den oprindelige retsafgift.
I en række særlige sager - herunder om
servitutter og mortifikation - er retsafgiften 400 kr., jf.
retsafgiftslovens § 3. I andre sager, der ikke angår penge eller
penges værd, er retsafgiften 500 kr., jf. § 4.
Opfylder skyldner ikke frivilligt dommen, og
ønskes kravet derfor tvangsfuldbyrdet, skal der herudover betales
retsafgift for fogedforretningen.
For udlæg er retsafgiften 300 kr. og 1/2% af det
beløb, hvormed kravet overstiger 3.000 kr., jf. retsafgiftslovens §
16. For en udkørende fogedforretning eller en politifremstilling af
en skyldner, der ikke møder frivilligt i fogedretten, betales
yderligere 400 kr., jf. § 17 a.
For fuldbyrdelse af domme, der ikke lyder på
penge, betales 300 kr., jf. retsafgiftslovens § 17, nr. 1.
1.5.2. Advokatsalær
Hvis en part er repræsenteret af advokat, skal
parten betale honorar til advokaten (advokatsalær).
Efter retsplejelovens § 126, stk. 2, må en
advokat ikke kræve højere vederlag for sit arbejde end, hvad der kan
anses for rimeligt.
Aftaler om salærets størrelse mellem advokat og
klient er bindende. Aftaler om salær kan rammes af de almindelige
aftaleretlige ugyldighedsregler.
Det har formentligt hidtil været det almindelige,
at salærets størrelse ikke fastsættes ved aftale, idet advokaten har
beregnet sit salær med udgangspunkt i de af Advokatsamfundet
vedtagne vejledende salærtakster, herunder takster for retssager,
inkassosager og fogedsager. Konkurrenceankenævnet har imidlertid ved
en kendelse af 27. juni 1996 stadfæstet Konkurrencerådets afgørelse
af 26. oktober 1995, hvor Advokatsamfundet fik påbud om ophævelse af
de faste salærtakster.
Advokatrådet har herefter i en meddelelse af 19.
august 1996 oplyst bl.a.:
"Salærerne er herefter reguleret af
Retsplejelovens § 126, stk. 2, hvorefter en advokat ikke må
kræve højere vederlag for sit arbejde end, hvad der kan
anses for rimeligt. Ved fastlæggelsen af, hvad der kan anses
for at være et rimeligt vederlag, kan der efter
Advokatrådets opfattelse tages udgangspunkt i de almindelige
salærparametre:
- arbejdets art og omfang
- det med sagen forbundne ansvar
- sagsgenstandens størrelse
- sagens betydning for klienten
- den medgåede tid
- det opnåede resultat"
Der skal svares moms (25%) af advokatsalærer.
Advokatsalær for bistand ved inddrivelse af et
pengekrav (inkassosalær) nedsættes sædvanligvis, hvis kravet ikke
betales af debitor eller inddrives hos denne. Der beregnes i sådanne
tilfælde alene et passende salær efter arbejdets omfang og kravets
størrelse, idet der herved tages hensyn til, hvorvidt der erhverves
forlig eller dom.
Det salær, som parten skal betale sin advokat, er
ikke i sig selv bestemmende for, hvilket beløb en tabende modpart
skal erstatte parten. Retten fastsætter omkostningsbeløb, for så
vidt angår advokatudgifter til et "passende beløb", jf.
retsplejelovens § 312, stk. 2. Partens tilsvar til advokaten vil
således kunne overstige de advokatomkostninger, som parten får
tilkendt, hvis denne vinder sagen, jf. nærmere nedenfor afsnit
1.5.4.
De hidtidige salærtakster danner fortsat grundlag
for omkostningsfastsættelsen ved civil- og fogedretterne.
Landsretspræsidenterne har således ved en
cirkulæreskrivelse af 2. september 1996 til byretterne meddelt, at
de af landsretterne - på grundlag af Advokatsamfundets salærtakster
- udsendte vejledende takster for sagsomkostninger i borgerlige
sager "fortsat og indtil videre er udtryk for landsretternes praksis
og derfor anvendes som udgangspunkt for omkostningsfastsættelser og
fastsættelse af salær til advokater, der er beskikket for parter,
der har fri proces".
På denne baggrund er de vejledende salærtakster
(indtil videre) fortsat af betydning for omkostningsfastsættelsen.
De beløb, der tilkendes af retten til dækning af advokatudgifter,
fastsættes således fortsat med udgangspunkt i de tidligere
vejledende salærtakster.
Taksterne bygger på et princip, hvorefter sagens
værdi er bestemmende for salærets størrelse. Den takstmæssige
omkostningsfastsættelse kan fraviges i op- eller nedadgående
retning, navnlig under hensyn arbejdets omfang. Det almindelige er
dog, at taksterne følges.
Der arbejdes ved omkostningsfastsættelse i civil-
og fogedretterne med vejledende takster for civile, tvistige sager
(proceduresalær), for inkassosager (inkassosalær) og for møde i
fogedretten (mødesalær).
Proceduresalæret kan beregnes efter
følgende tabel (ekskl. moms):
Sagsværdi |
Salær |
Indtil 10.000 kr.: |
4.500 kr. |
Af de næste 5.000 kr.: |
15% |
Af de næste 5.000 kr.: |
10% |
Af de næste 80.000 kr.: |
7% |
Af de næste 170.000 kr.: |
6% |
Af resten: |
3% |
Proceduretaksten finder kun (fuld) anvendelse,
når der finder en egentlig procedure sted, og kun for den del af
kravet, der er procederet om.
Inkassosalæret anvendes for et
uomtvistet krav eller den uomtvistede del af krav, hvis kravet tages
til inkasso som følge af manglende rettidig betaling fra skyldners
side. Inkassosalæret for krav, der ikke er sikret ved pant i fast
ejendom eller ved håndpant, beregnes efter følgende tabel (ekskl.
moms):
Sagsværdi |
Salær |
Grundtakst: |
300 kr. |
Herudover |
|
af de første 1.500 kr.: |
20% |
af de næste 1.500 kr.: |
15% |
af de næste 3.000 kr.: |
10% |
af de næste 6.000 kr.: |
5% |
af de næste 12.000 kr.: |
2% |
af resten: |
1,5% |
Mødesalæret for advokatens fremmøde i
fogedretten beregnes af kreditors krav, inklusive tilkendte
sagsomkostninger (proceduresalær) eller inkassosalær, efter følgende
tabel (ekskl. moms):
Sagsværdi |
Salær |
Indtil 2.500 kr.: |
300 kr. |
Over 2.500 kr. indtil 4.000 kr.: |
350 kr. |
Over 4.000 kr. indtil 7.000 kr.: |
400 kr. |
Over 7.000 kr. indtil 12.000 kr.: |
500 kr. |
Over 12.000 kr. indtil 20.000 kr.: |
600 kr. |
Over 20.000 kr. indtil 40.000 kr.: |
700 kr. |
Af de næste 20.000 kr.: |
1/2% |
Af resten: |
1/4% |
For efterfølgende møder beregnes halvdelen af de
nævnte salærer. For udkørende fogedforretninger kan salæret forhøjes
med indtil 50%.
1.5.3. Udgifter til
sagens oplysning
De typiske udgifter til sagens oplysning er
vederlag til syn- og skønsmænd, gebyrer fra responsumudvalg m.v. og
vidnegodtgørelse.
Vederlag til syn- og skønsmænd
fastsættes af retten, jf. retsplejelovens § 211, som et
arbejdsvederlag med udgangspunkt i det tidsforbrug, der under
hensyntagen til sagens beskaffenhed og karakteren af de stillede
spørgsmål med rimelighed kan anses for at have været nødvendigt til
hvervets udførelse, jf. UfR 1986.693 V. Fastsættelsen sker
sædvanligvis efter forslag fra skønsmanden selv. Vederlaget varierer
i praksis ofte mellem 400 og 1.000 kr. pr. time. Skal syn- og
skønsmanden - ud over at foretage besigtigelse og skriftligt besvare
de stillede spørgsmål - også afgive forklaring under
domsforhandlingen, vil tidsforbruget sjældent kunne være mindre end
ca. 5 timer inkl. forberedelse, hvortil kommer sekretærbistand samt
godtgørelse af transportudgifter og afholdte udgifter i øvrigt m.v.
Skønshonorarer er momspligtige. Ud over vederlag og godtgørelse til
syn- og skønsmanden selv skal der i visse tilfælde betales et gebyr
til den institution eller forening, der foreslår syn- og
skønsmanden. F.eks. opkræver Voldgiftsnævnet for Bygge- og
Anlægsvirksomhed et gebyr på 500 kr. i den anledning.
Gebyrer for besvarelse fra responsumudvalg
m.v. udgør normalt faste beløb af varierende størrelsesorden op til
et par tusinde kroner. Visse organisationer opkræver dog ikke gebyr.
Vidnegodtgørelse fastsættes efter regler
udstedt af Justitsministeriet i medfør af retsplejelovens § 188.
Godtgørelsen udgør for tiden 40 kr. for hver påbegyndt periode af 2
timers fravær fra hjemmet, dog mindst 80 kr., jf. bekendtgørelse nr.
712 af 17. november 1987. Der kan tilkendes højere beløb, såfremt
vidnet har haft udgifter eller tab, der overstiger denne
godtgørelse. Der tilkommer endvidere vidnet godtgørelse for
transport og eventuelt hotelophold. Udgiften til vidner, der bor i
retskredsen, og som ikke har tabt arbejdsfortjeneste, vil efter
disse regler oftest være ret begrænset. Er der derimod tale om
vidner, der må rejse langt, eller som mister f.eks. en hel dagløn,
vil udgifterne kunne andrage ikke ubetydelige beløb.
Blandt andre sagsomkostninger kan nævnes udgifter
til oversættelse og tolkebistand m.v., hvor
sådanne udgifter er nødvendige, jf. herved retsplejelovens § 149.
1.5.4. Hvem skal
betale omkostningerne?
Parterne skal under sagens gang hver
især afholde egne udgifter, jf. retsplejelovens § 311.
Sagsøgeren skal i første omfang betale
retsafgiften. Hver part afholder sine advokatudgifter. Udgifter til
sagens oplysning afholdes i første omgang af den part, der har
anmodet om den pågældende bevisførelse.
Ved sagens afgørelse tages stilling til
spørgsmålet om fordeling af sagens omkostninger mellem parterne.
Efter retsplejelovens § 312 skal den tabende part - foruden at bære
egne omkostninger - som hovedregel erstatte modparten dennes
omkostninger ved sagen. Som anført ovenfor i afsnit 1.5.2.
fastsættes advokatomkostninger med udgangspunkt i takster efter
sagens værdi. I sager, der omfatter domsforhandling, tillægges
normalt proceduresalær. I sager, der afsluttes ved udeblivelsesdom,
tillægges inkassosalær. Er den vindende part ikke momsregistreret,
skal den tabende part erstatte også et beløb svarende til moms af
momspligtige ydelser, der indgår i de pågældende sagsomkostninger,
herunder advokatsalær.
Udgifter, der ikke har været nødvendige for at
føre sagen forsvarligt, skal ikke betales af den tabende part. Det
er dog fast antaget, at den vindende parts advokatsalær skal dækkes
uden hensyn til, om antagelse af advokat i det enkelte tilfælde kan
anses for at have været nødvendig, jf. herved udtalelse nr. 17 fra
Retsrådet gengivet i UfR 1920 B. 159-160 (flertallet), der
er citeret i kapitel 5, afsnit 2. Retstilstanden kan også beskrives
således, at antagelse af advokat for en part i en civil retssag
altid anses for nødvendig.
I fogedretten vil skyldneren - hvis
fogedforretningen fremmes - tilsvarende i almindelighed blive pålagt
at betale sagsomkostninger, herunder med udgangspunkt i de
vejledende mødesalærer, jf. retsplejelovens § 503.
Rettens afgørelse om sagsomkostninger giver ingen
sikkerhed for, at den pågældende part kan betale. Er skyldneren
insolvent, må kreditor selv bære sine sagsomkostninger.
Om virkningen af fri proces se nedenfor
i afsnit 4.5.
Nogle oversigter over typiske omkostningsbeløb
findes i kapitel 6, afsnit 4.
2. Klagenævnsbehandling
2.1. Forbrugerklagenævnet
2.1.1. Retsgrundlaget
Forbrugerklagenævnet er oprettet pr. 1. juni 1975
i medfør af lov nr. 305 af 14. juni 1974 om Forbrugerklagenævnet,
jf. nu lovbekendtgørelse nr. 282 af 10. maj 1988
(forbrugerklagenævnsloven). Loven bygger på Forbrugerkommissionens
betænkning nr. 681/1973 om markedsføring, forbrugerombudsmand og
forbrugerklagenævn, jf. betænkningens s. 27-41.
Afgrænsningen af nævnets kompetence er nærmere
reguleret i bekendtgørelse nr. 871 af 14. oktober 1994 om
Forbrugerklagenævnets virksomhedsområde (områdebekendtgørelsen).
Den praktiske sagsbehandling ved nævnet er
reguleret i bekendtgørelse nr. 541 af 10. august 1989 om
forretningsorden for Forbrugerklagenævnet, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 90 af 24. februar 1993 (forretningsordenen).
2.1.2. Hvilke
sagstyper er omfattet af reglerne?
Ifølge forbrugerklagenævnslovens § 1 er
Forbrugerklagenævnet kompetent til at behandle "klager fra
forbrugere vedrørende varer, arbejds- og tjenesteydelser".
Denne meget brede kompetencebestemmelse
indskrænkes imidlertid af områdebekendtgørelsen, der er udstedt i
medfør af lovens § 2 og § 3, stk. 2.
Nævnet kan således, for så vidt angår klager fra
private forbrugere over offentlig virksomhed, kun behandle
klagen, hvis den vedrører levering af el, gas, vand og varme samt
person- og godstransport, jf. områdebekendtgørelsens § 1.
Nævnet kan endvidere behandle klager over
private virksomheder, hvis vederlaget udgør mindst 500 kr. og
højst 24.000 kr. (for motorkøretøjer dog højst 82.000 kr.), idet dog
nævnets formand kan dispensere fra mindstegrænsen, jf.
områdebekendtgørelsens § 2.
Forbrugerklagenævnet kan dog ifølge
områdebekendtgørelsens § 3, stk. 2, ikke behandle sager
vedrørende bl.a.: maskiner m.v. (bortset fra maskiner m.v. til
kontor- og butiksbrug), der benyttes erhvervsmæssigt,
byggematerialer og arbejde vedrørende fast ejendom, leje af fast
ejendom, byggearbejder og -leverancer omfattet af AB 92, visse
motorkøretøjer og både samt leje af disse, nærings- og
nydelsesmidler, lægemidler, kunstgenstande, antikviteter og andre
samlerobjekter, arbejds- og tjenesteydelser fra liberale erhverv,
finansielle ydelser samt arbejdsydelser inden for det sociale område
og undervisningsområdet, dog bortset fra fjernundervisning.
Forbrugerklagenævnet kan desuden ikke behandle
klager, der kan indbringes for et privat klage- eller ankenævn,
der er godkendt i medfør af lovens § 12, jf. områdebekendtgørelsens
§ 4, stk. 1, forretningsordenens § 2, stk. 2, 2. pkt., og nedenfor
afsnit 2.2. Uden for nævnets område falder endvidere klager, for
hvilke der i lovgivningen er foreskrevet en særlig klageadgang, jf.
lovens § 3, stk. 1.
Forbrugerklagenævnet afviser klager, "der ikke
skønnes egnet til behandling ved nævnet", jf.
forbrugerklagenævnslovens § 7, stk. 1. Denne bestemmelse vil navnlig
blive brugt, hvis der er tale om en tvist, hvis faktiske
omstændigheder er komplicerede eller uoverskuelige, og der derfor er
behov for en egentlig bevisførelse i form af parts- eller
vidneafhøring, der kun kan finde sted ved domstolene.
At Forbrugerklagenævnet er kompetent til at
behandle en klage, udelukker ikke domstolsbehandling, men valget
tilkommer forbrugeren og ikke den erhvervsdrivende. Har forbrugeren
klaget til nævnet, kan der ikke anlægges sag ved domstolene om samme
spørgsmål, så længe sagen verserer for nævnet, jf.
forbrugerklagenævnslovens § 8, stk. 1. En sag, som forbrugeren eller
den erhvervsdrivende har anlagt ved domstolene eller ved en
voldgiftsret, skal udsættes, hvis forbrugeren anmoder om, at sagen
forelægges Forbrugerklagenævnet, medmindre det må anses for
åbenbart, at der ikke kan gives forbrugeren medhold, eller sagen
ikke skønnes egnet til nævnsbehandling, jf.
forbrugerklagenævnslovens § 8, stk. 2 og 3, og retsplejelovens §
361. Retten skal orientere forbrugeren om adgangen til at indbringe
sagen for nævnet.
Er en retssag udsat og oversendt til
Forbrugerklagenævnet, skal der ikke betales ny retsafgift, hvis
sagen indbringes for retten på ny, og hæves retssagen efter
oversendelsen, kan retsafgiften tilbagebetales, jf.
retsafgiftslovens § 9.
Voldgiftsklausuler afskærer ikke
Forbrugerklagenævnets kompetence, jf. forbrugerklagenævnslovens § 6,
stk. 2.
2.1.3.
Sagsbehandlingen
Det er karakteristisk for Forbrugerklagenævnet,
at sagsbehandlingen i almindelighed er skriftlig, og at nævnet selv
sørger for, at sagerne oplyses, herunder ved indhentning af
sagkyndige erklæringer (syn og skøn).
Sagen indbringes for Forbrugerklagenævnet ved, at
klageren indgiver et klageskrift på en særlig formular, jf.
herved forretningsordenens § 7, stk. 2, nr. 2, eller ved, at en sag,
som er anlagt ved domstolene, i medfør af retsplejelovens § 361
oversendes til nævnet. Det er en forudsætning for nævnsbehandling,
at klageren forgæves har rettet henvendelse til den
erhvervsdrivende, jf. forretningsordenens § 7, stk. 2, nr. 1.
Når nævnet har modtaget en klage, videresendes
den af nævnets sekretariat (Forbrugerstyrelsen) til den
erhvervsdrivende til udtalelse, hvorefter parterne får lejlighed til
at kommentere hinandens udtalelser. Sagens oplysning i øvrigt
påhviler nævnets sekretariat, der også selv indhenter nødvendige
sagkyndige erklæringer, og som samtidig sørger for, at begge parter
får kendskab til alle fremkomne oplysninger af betydning for sagen,
jf. forretningsordenens § 8, stk. 1. Parterne får normalt en frist
på 14 dage til at afgive udtalelser, jf. § 8, stk. 2.
Forbrugerklagenævnets sekretariat har i øvrigt
til opgave at besvare skriftlige, telefoniske eller personlige
henvendelser til nævnet, jf. § 7, stk. 1, og det søger at mægle
forlig mellem parterne, jf. § 8, stk. 5.
Forbrugerklagenævnets afgørelse træffes
i et møde i en afdeling af nævnet bestående af et medlem af
formandskabet - der skal opfylde betingelserne for at blive udnævnt
til dommer - og fire medlemmer, hvoraf to repræsenterer
forbrugerinteresser og to repræsenterer erhvervsinteresser, jf. § 9,
stk. 1. En afdeling er dog beslutningsdygtig, når blot ét medlem af
formandskabet og mindst to medlemmer, der repræsenterer henholdsvis
forbruger- og erhvervsinteresser er til stede. Endelig kan visse
sagstyper i medfør af § 13, stk. 2, nr. 3, være henlagt til en sådan
trepersoners afdeling.
Det vil kun undtagelsesvis forekomme, at sagens
parter og eventuelle vidner tilkaldes, jf. herved § 9, stk. 2, 3.
pkt. Eventuelle forklaringer afgives i disse tilfælde ikke under
vidneansvar som ved domstolene.
Nævnets afgørelser skal være skriftlige og
begrundede, jf. § 9, stk. 6.
2.1.4. Fuldbyrdelse
af afgørelsen
Forbrugerklagenævnets afgørelser kan ikke
tvangsfuldbyrdes. Hvis den erhvervsdrivende ikke opfylder afgørelsen
inden den af nævnet fastsatte frist på normalt 30 dage, jf. herved
forretningsordenens § 9, stk. 6, 4. pkt., må forbrugeren indbringe
sagen for domstolene for gennem en dom at få et
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.
Forbrugeren kan anmode nævnets sekretariat om at
indbringe sagen for domstolene på den pågældendes vegne, jf.
forbrugerklagenævnslovens § 10, stk. 2, og forretningsordenens § 10,
stk. 1. Sekretariatets bistand til forbrugeren består i at udtage
stævning i sagen. Herefter må forbrugeren selv føre sagen. En
forbruger, der har fået medhold ved nævnet, har dog automatisk krav
på fri proces, hvis vedkommende opfylder de økonomiske betingelser
herfor, jf. retsplejelovens § 335 a, nr. 1 og 2, og nedenfor i
afsnit 4.3. og 4.4. Ligeledes vil der i almindelighed kunne opnås
dækning fra en retshjælpsforsikring i denne situation, jf. nedenfor
i afsnit 5.2.
Nævnets afgørelser er ikke bindende for
domstolene, men i praksis kommer domstolene i de fleste tilfælde til
samme resultat som nævnet.
2.1.5. Omkostninger
Omkostningerne ved driften af
Forbrugerklagenævnet afholdes i alt væsentligt af staten.
Nævnssekretariatet er indrettet på fuldt ud at
oplyse og forberede sagerne. En part får derfor ikke dækket sine
eventuelle udgifter til advokat og som hovedregel heller ikke andre
udgifter, selv om vedkommende vinder sagen, jf.
forbrugerklagenævnslovens § 9, stk. 1.
I forbindelse med indgivelse af klagen skal
forbrugeren betale et gebyr på 80 kr., jf.
forretningsordenen § 7, stk. 1, nr. 3. Dette gebyr tilbagebetales
ikke af nævnet, selv om forbrugeren får medhold. I sager om køb af
motorkøretøjer betales yderligere gebyr på 400 kr., der dog
tilbagebetales forbrugeren, hvis klagen ikke realitetsbehandles,
fordi den ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet, jf. § 7,
stk. 1, nr. 4. Hvis forbrugeren får medhold, kan nævnet pålægge den
erhvervsdrivende helt eller delvist at godtgøre forbrugeren det
betalte gebyr, jf. forbrugerklagenævnslovens § 9, stk. 3.
Nævnet afholder udgiften til sagkyndige
erklæringer, jf. forbrugerklagenævnslovens § 9, stk. 2, men kan
dog beslutte, at pålægge den tabende part at afholde udgifterne
hertil, jf. § 9, stk. 3. Sådan afgørelse træffes i praksis kun under
særlige omstændigheder og kun inden for et på forhånd oplyst
størstebeløb, som parten er gjort bekendt med risikoen for, at
vedkommende vil blive pålagt at betale, hvis han eller hun taber
sagen.
2.2. Private klage- og
ankenævn
2.2.1. Retsgrundlaget
I medfør af forbrugerklagenævnslovens § 12 kan
Forbrugerklagenævnet godkende, at klager, der ellers kunne behandles
ved nævnet, i stedet behandles ved klage- eller ankenævn, der
omfatter bestemte brancher eller andre afgrænsede områder.
2.2.2. Hvilke
sagstyper er omfattet af reglerne?
Forbrugerklagenævnet offentliggør ved hvert
kalenderårs begyndelse en oversigt over godkendte private klage- og
ankenævn, jf. områdebekendtgørelsens § 4, stk. 2.
Pr. 1. januar 1997 er der følgende godkendte
klage- og ankenævn: Klagenævnet for Ejendomsformidling, Ankenævnet
for Forsikring, Ankenævnet for Hulrumsisolering, Ankenævnet for
Køreundervisning, Byggeriets Ankenævn, Pengeinstitutankenævnet,
Realkreditankenævnet og Rejseankenævnet.
I modsætning til, hvad der gælder for
Forbrugerklagenævnet, gælder i almindelighed ingen beløbsgrænse for,
hvilke sager der kan behandles af de private klage- og ankenævn.
2.2.3.
Sagsbehandlingen
Reglerne for sagsbehandlingen ved de private
klage- og ankenævn er fastsat i vedtægterne for det pågældende nævn.
Det er forudsætning for godkendelse, at det
private klage- eller ankenævns vedtægter indeholder bestemmelser om
nævnets sammensætning og sagsbehandling, som er "betryggende" for
parterne, jf. forbrugerklagenævnslovens § 12, stk. 2. Der er på den
baggrund af Forbrugerklagenævnet udarbejdet retningslinier for
godkendelse af private klage- og ankenævn.
Ifølge forbrugerklagenævnslovens § 12, stk. 5,
finder lovens § 6, stk. 2, § 8 og § 10 tilsvarende anvendelse på
sager, der kan indbringes for et godkendt privat klage- eller
ankenævn, og retsplejelovens § 361 omfatter også de private klage-
eller ankenævn. Det indebærer bl.a., at voldgiftsklausuler
ikke hindrer nævnsbehandling, at forbrugeren afgør, om
sagen skal behandles ved domstolene eller ved nævnet, og at
nævnssekretariatet skal bistå forbrugeren med at indbringe sagen for
domstolene.
2.2.4. Fuldbyrdelse
af afgørelsen
De private klage- og ankenævns afgørelser kan -
ligesom Forbrugerklagenævnets afgørelser - ikke tvangsfuldbyrdes.
Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i afsnit 2.1.4., der også
dækker de private nævn.
2.2.5. Omkostninger
Alle de private klage- eller ankenævn opkræver -
i lighed med Forbrugerklagenævnet - et mindre gebyr for
behandlingen af en klagesag. Gebyret tilbagebetales typisk, hvis
klageren får helt eller delvis medhold, eller hvis klagen ikke
behandles af nævnet.
Ud over betaling af gebyr betaler ingen af
parterne normalt omkostninger til den anden part. Byggeriets
Ankenævn kan dog opkræve et beløb inden for en vis maksimumsgrænse
til dækning af udgiften ved indhentning af sagkyndige erklæringer.
Også Ankenævnet for Hulrumsisolering kan i visse tilfælde opkræve et
omkostningsbeløb til indhentelse af sagkyndige erklæringer.
3. Retshjælp
3.1.
Retshjælpsinstitutioner
3.1.1. Retsgrundlaget
Efter retsplejelovens § 128, stk. 5, kan
Justitsministeriet af statskassen yde tilskud til retshjælpskontorer
(retshjælpsinstitutioner). Bestemmelsen blev indsat i retsplejeloven
ved lov nr. 253 af 4. juni 1969 (som § 135, stk. 5) på grundlag af
et forslag herom i betænkning nr. 404/1966 om ændring af reglerne om
fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, jf.
betænkningens s. 55 og 65-67. Retshjælpsinstitutionernes forhold er
endvidere beskrevet i betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp,
fri proces og retshjælpsforsikring m.v., s. 87-94.
3.1.2. Hvem yder
retshjælpen?
Retshjælpsinstitutionerne kan opdeles i to
grupper, nemlig advokatvagterne, der er omfattet af
Advokatrådets advokatvagtordning, og de private
retshjælpsinstitutioner.
Godkendelse af begge typer
retshjælpsinstitutioner som tilskudsberettigede sker efter følgende
retningslinier, der bygger på forslag i en beretning af 13. december
1978 fra en arbejdsgruppe under Justitsministeriet:
"1. Retshjælpens vedtægter skal forelægges for
Justitsministeriet.
2. Retshjælpen skal være ledet af en fagligt kvalificeret
person.
3. Retshjælpens regnskab og budget skal være udarbejdet
på tilstrækkelig måde. Der kan stilles krav om revision.
4. Rådgivningen skal mindst omfatte de sagsområder, der
er omfattet af den almindelige retshjælp ved advokater.
5. Bistanden i den enkelte sag skal som udgangspunkt
mindst have samme omfang som den rådgivning, der ydes under
retshjælpsordningen ved advokater. Der vil dog også kunne
ydes tilskud til institutioner, der alene yder en mundtlig
rådgivning.
6. Rådgivningen skal som minimum være mulig for alle, der
opfylder de økonomiske betingelser for retshjælp ved
advokater.
7. Retshjælpen skal ydes af rådgivere, der er
tilstrækkeligt kvalificerede.
8. Rådgivningen skal være vederlagsfri for klienten. Der
kan dog opkræves et honorar, som ikke overstiger det beløb,
der opkræves i forbindelse med behandlingen af
forbrugersager i Forbrugerklagenævnet.
9. Institutionen skal normalt have åbent mindst én gang
om ugen, så vidt muligt både i nogle dagtimer og i nogle
aftentimer."
Ved udgangen af 1996 fik 105
retshjælpsinstitutioner - heraf 22 private retshjælpsinstitutioner -
tilskud fra Justitsministeriet, jf. nærmere nedenfor i afsnit 3.1.5.
Advokatvagterne yder gratis retshjælp i
form af mundtlig rådgivning uanset de retshjælpssøgendes
indtægtsforhold. Rådgivningen i advokatvagterne varetages typisk på
skift af advokater i retskredsen en aften hver 14. dag, f.eks. fra
kl. 17-18.45 fra biblioteker, kommunekontorer, dommerkontorer eller
fra lejede lokaler.
Kun én advokatvagt modtog i 1996 tilskud på
100.000 kr. eller derover: Københavnske Advokaters Retshjælp.
Bistanden i de private
retshjælpsinstitutioner er gratis og forudsætter normalt
personlig henvendelse og ydes normalt af yngre advokater,
advokatfuldmægtige samt offentligt eller privat ansatte jurister.
Åbningstiden varierer. F.eks. har Københavns Retshjælp åbent
mandag-torsdag kl. 19-21 og fredag kl. 19-20, mens Århus Retshjælp
har åbent mandag kl. 17-19, tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-15.30
samt torsdag kl. 17-19. Enkelte private retshjælpsinstitutioner kan
kontaktes telefonisk, som f.eks. Københavns Retshjælp, der i øvrigt
yder udgående retshjælp, dels i form af hjemmebesøg hos personer,
der på grund af sygdom eller skrøbelighed ikke selv har mulighed for
at møde op, og dels til indsatte i Vestre Fængsel. Som den eneste
private retshjælpsinstitution har Københavns Retshjælp en fast
advokatordning, hvorefter sagerne (i 1995 ca. 230 sager), der skal
føres for retshjælpssøgende ved retter i det storkøbenhavnske område
henvises til én af tre faste advokater.
Af de private retshjælpsinstitutioner modtog
følgende otte institutioner i 1996 tilskud på 100.000 kr. eller
derover:
Københavns Retshjælp, Århus Retshjælp,
Gjellerupparkens Retshjælp (Århus), Retshjælpen i Vestergade
(Odense), Esbjerg Retshjælp, Arbejdernes Retshjælp i Silkeborg,
Mødrehjælpen af 1983 og Færøernes Retshjælp.
3.1.3. Hvilken
bistand og hvilke sagstyper er omfattet af reglerne?
Som anført i godkendelsesreglernes punkt 4 og 5
(jf. ovenfor i afsnit 3.1.2.) skal rådgivningen mindst
omfatte de sagsområder og - som udgangspunkt - mindst have et omfang
svarende til, hvad der gælder for den offentlige retshjælp ved
advokater, jf. nedenfor i afsnit 3.2.3. Rådgivningen behøver dog
ikke at være begrænset hertil.
Advokatvagterne tilbyder en anonym og
mundtlig rådgivning, der opnås ved personlig henvendelse i
advokatvagten. Viser det sig, at den rådsøgende har behov for
yderligere bistand, vil der typisk ske henvisning til advokat, hvor
bistand eventuelt kan ydes efter reglerne om offentlig retshjælp ved
advokater, eller til en offentlig myndighed eller et klagenævn.
Rådgivningen er ikke begrænset til de sagstyper, der er omfattet af
reglerne om offentlig retshjælp ved advokater.
Advokatvagternes i alt 25.430 henvendelse (i
1994) fordelte sig på følgende emner:
Familieret 23%, lejeret 11%, fast ejendom 11%,
arveret 11%, erstatning 7% og øvrige emner 38%. Ca. 61% af
henvendelserne blev afsluttet med rådgivningen, mens 27% blev
henvist til at søge egentlig advokatbistand, 1% blev henvist til
andre retshjælpsinstitutioner, 1% blev henvist til klagenævn, 5%
blev henvist til offentlige myndigheder og 5% blev henvist til anden
form for bistand.
I de private retshjælpsinstitutioner
finder der i videre omfang en egentlig sagsbehandling sted, f.eks. i
form af skriftlige henvendelser til private modparter og offentlige
myndigheder. Rådgivningen er i almindelighed begrænset til de
sagstyper, der er omfattet af reglerne om offentlig retshjælp ved
advokater.
De fleste private retshjælpsinstitutioner yder
både mundtlig vejledning og bistand i øvrigt i form af brevveksling,
udformning af testamenter og ægtepagter samt bistand i sager i
forhold til offentlige myndigheder, herunder i gældssaneringssager.
De eneste sager, som f.eks. Københavns Retshjælp - der er den
største private retshjælpsinstitution - ikke tager sig af, er
straffesager, sager om køb og salg af fast ejendom, oprettelse af
pantebreve, sager om freds- og æreskrænkelser og erhvervssager for
aktivt erhvervsdrivende.
De private retshjælpsinstitutioner modtog i 1994
i alt 21.475 henvendelser, hvortil kommer et formentlig mindre antal
henvendelser til enkelte mindre retshjælpsinstitutioner, der ikke
foreligger oplyst.
I Københavns Retshjælp fordelte sagerne sig
således: Person-, familie- og arveret 20%, civilretlige forhold i
øvrigt 55%, offentlig ret 25%. Opgjort mere detaljeret kan nævnes
følgende sagsområder: Separation eller skilsmisse 6%, oprettelse af
testamente 5%, bodelings- eller skiftespørgsmål 5%, erstatning i
eller uden for kontrakt 19%, lejesager 22%, sociallovgivning 6% og
udlændingesager 9%.
3.1.4. Hvilke
personer er omfattet af reglerne?
Som anført i godkendelsesreglernes punkt 6 (jf.
ovenfor i afsnit 3.1.2.) skal rådgivningen som et minimum
være mulig for alle, der opfylder de økonomiske betingelser for at
få offentlig retshjælp ved advokater (som er identiske med de
økonomiske betingelser for at få fri proces), jf. nedenfor i afsnit
3.2.4. og 4.3.1. Rådgivningen må dog gerne være åben for andre.
Eftersom advokatvagterne tilbyder anonym
rådgivning, jf. ovenfor i afsnit 3.1.3., foretages der ikke kontrol
af indtægtsforhold.
Nogle private retshjælpsinstitutioner
tilbyder på tilsvarende måde anonym rådgivning uden kontrol af
indtægtsforhold, mens andre kun tilbyder bistand til personer, der
opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces.
3.1.5. Omkostninger
Som anført i godkendelsesreglernes punkt 8 (jf.
ovenfor i afsnit 3.1.2.) skal rådgivningen som udgangspunkt være
gratis.
Der kan dog opkræves et honorar, som ikke
overstiger det gebyr, der opkræves af Forbrugerklagenævnet, jf.
ovenfor i afsnit 2.1.5., dvs. for tiden sige normalt højst 80 kr.
Efter de for udvalget foreliggende oplysninger er der for tiden
ingen af retshjælpsinstitutionerne, som benytter sig af denne
mulighed for at kræve et honorar af den rådsøgende.
Det tilskud, der udbetales af statskassen, jf.
retsplejelovens § 128, stk. 5, fordeles efter retningslinier, der
bygger på forslag i en beretning af 13. december 1978 fra en
arbejdsgruppe under Justitsministeriet. Støtte kan gives til dækning
af:
"1. Rimelig leje af lokaler eller anskaffelse af lokaler
i øvrigt.
2. Et rimeligt honorar af lederen af institutionen og
rådgiverne. Honoraret skal som udgangspunkt fastsættes på
timebasis.
3. Rimelig løn til kontorpersonale.
4. Rimelige kontorholdsudgifter og eventuelt udgifter til
uddannelse af rådgivere.
5. Rimelige udgifter til oplysningsvirksomhed.
Tilskud gives på følgende vilkår:
1. Ændringer i vedtægterne og i retshjælpens forhold, der
kan have betydning for tilskuddet, skal indberettes løbende
til Justitsministeriet.
2. Justitsministeriet skal til enhver tid have adgang til
at gennemse regnskaberne, ligesom ministeriet har adgang til
i øvrigt at kræve oplysninger fra retshjælpen, der kan have
betydning for, om retshjælpen er berettiget til det ydede
tilskud.
3. Retshjælpens regnskab skal efter regnskabsårets udgang
indsendes til Justitsministeriet til godkendelse."
Rent praktisk foregår udbetaling af tilskud ved,
at institutionerne ved årets begyndelse opfordres til at indsende
ansøgning om tilskud vedlagt budget, årsregnskab og årsberetning for
det foregående år. Når dette materiale er modtaget i løbet af marts
måned, fordeles bevillingen på de enkelte institutioner, idet
Justitsministeriet dog beholder et mindre beløb i reserve til senere
fordeling. Tilskudsbeløbene, der som udgangspunkt skal dække
driftsudgifterne i hele året, udbetales på én gang, normalt i
begyndelsen af april måned.
Reserven anvendes dels til institutioner, der
først senere søger om tilskud, dels til brug ved udbetaling af
supplerende tilskud efter ansøgning. Disse tilskud udbetales normalt
i oktober-november måned.
I finansåret 1997 udgør bevillingen til
retshjælpsinstitutioner 7.100.000 kr. (jf. finanslovens §
11.22.23.30.54)
3.2. Offentlig retshjælp
ved advokater
3.2.1. Retsgrundlaget
Reglerne om offentlig retshjælp ved advokater
findes i retsplejelovens § 128, stk. 1-4. Reglerne er senest ændret
ved lov nr. 420 af 13. juli 1988. Lovændringen bygger på betænkning
nr. 1113/1987, jf. betænkningens s. 61-85.
I medfør af retsplejelovens § 128, stk. 3 og 4,
er udstedt bekendtgørelse nr. 1077 af 11. december 1996 om offentlig
retshjælp ved advokater (bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er
optaget som bilag 13 til betænkningen.
3.2.2. Hvem yder
retshjælpen?
Offentlig retshjælp ydes i henhold til
retsplejelovens § 128, stk. 1, af de advokater, der er antaget til
at føre sager for parter, der har fri proces (jf. herved §§ 336 og
336 a).
Retshjælp kan endvidere ydes af advokater, der
ved anmeldelse til den lokale byret har påtaget sig denne
forpligtelse, jf. retsplejelovens § 128, stk. 2, og bekendtgørelsens
§ 1.
3.2.3. Hvilke
sagstyper er omfattet af reglerne?
Almindelig retshjælp omfatter rådgivning
og udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser af sædvanlig art,
herunder ansøgning om fri proces, processkrifter i retssager,
udfærdigelse af bodelingsoverenskomster, enkle testamenter og
ægtepagter samt deltagelse i møder, jf. bekendtgørelsens § 6, stk.
1.
Foreligger der en tvist, kan advokaten give
udvidet retshjælp, hvis særlige forhold taler derfor, herunder
især at der skønnes at være udsigt til, at sagen ved yderligere
bistand fra advokat vil kunne afsluttes forligsmæssigt, jf.
bekendtgørelsens § 6, stk. 2.
For begge kategorier gælder i henhold til
bekendtgørelsens § 6, stk. 3, at der ikke kan ydes
retshjælp til sigtede eller tiltalte i straffesager, aktivt
erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig karakter,
sager om gældssanering, samt sager, der angår eller er under
behandling ved en forvaltningsmyndighed, hvis det må antages, at
vejledning og bistand i fornødent omfang gives af myndigheden (jf.
herved forvaltningslovens § 7, stk. 1). Der kan dog ydes retshjælp
til klage over en forvaltningsmyndighed, jf. § 6, stk. 4.
3.2.4. Hvilke
personer er omfattet af reglerne?
De økonomiske betingelser for at være
berettiget til offentlig retshjælp er ifølge retsplejelovens § 128,
stk. 1, identiske med betingelserne for at opnå fri proces, jf.
herom nedenfor i afsnit 4.3.1.
Der er ikke knyttet andre betingelser til ydelse
af offentlig retshjælp.
3.2.5. Omkostninger
Advokaten kan i henhold til bekendtgørelsens § 7,
stk. 1, give almindelig retshjælp for et vederlag på indtil
800 kr. incl. moms. Heraf betaler staten 75%, mens den
retshjælpssøgende betaler resten.
Gives retshjælpen i forbindelse med en ansøgning
om fri proces, betaler staten dog hele vederlaget.
Udvidet retshjælp kan i henhold til § 7,
stk. 2, gives for et yderligere vederlag på indtil 1.830 kr. incl.
moms., hvoraf staten og den erstatningssøgende betaler hver
halvdelen.
Ifølge § 7, stk. 4, skal advokaten orientere
den retshjælpssøgende om de omtrentlige omkostninger, før der ydes
almindelig eller udvidet retshjælp. Advokaten skal endvidere vejlede
den retshjælpssøgende om andre muligheder for retshjælp. Det kan
dreje sig om retshjælpsinstitutioner (jf. afsnit 3.1.),
Forbrugerklagenævnet (jf. afsnit 2.1.) eller private klage- og
ankenævn (jf. afsnit 2.2.), der alle yder gratis rådgivning.
4. Fri proces
4.1. Retsgrundlaget
Reglerne om fri proces findes i retsplejelovens
kapitel 31 (§§ 330-336 c). Reglerne er senest mere grundlæggende
ændret ved lov nr. 420 af 13. juli 1988. Lovændringen bygger på
betænkning nr. 1113/1987, jf. betænkningens s. 33-60. Herudover er
der gennemført mindre ændringer ved lov nr. 273 af 3. maj 1989 (§
336 a) og lov nr. 941 af 27. december 1991 (§ 330 a).
I medfør af retsplejelovens § 330, stk. 3, § 330
a og § 331 a, er udstedt bekendtgørelse nr. 1069 af 9. december 1996
om fri proces (bekendtgørelsen). Bekendtgørelsen er optaget som
bilag 14 til betænkningen.
4.2. Hvilke sagstyper er
omfattet af reglerne?
Der er ikke i retsplejeloven nogen positiv eller
negativ afgrænsning af, i hvilke typer af sager der kan meddeles fri
proces.
Selv om betingelserne for meddelelse af fri
proces i øvrigt er opfyldt, jf. nedenfor i afsnit 4.3., er man dog i
praksis tilbageholdende med at meddele fri proces i visse sagstyper,
jf. herved betænkning nr. 404/1966 om ændring af regler om fri
proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, s. 15.
Dette gælder først og fremmest rene
inkassosager, hvor der ikke er tvivl om, at ansøgerens krav mod
modparten består. Dvs. navnlig sager, hvor kravet ikke er bestridt
eller ikke kan bestrides. Begrundelsen herfor er, at der i disse
sager ikke er nogen procesrisiko.
I sager om forretningsmæssige forhold vil fri
proces kun blive meddelt, hvis de sociale hensyn, som ligger til
grund for reglerne om fri proces, undtagelsesvis gør sig gældende.
Dette indebærer, at der typisk ikke vil blive meddelt fri proces til
aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig
karakter, hvor udgiften bør afholdes som almindelig
driftsudgift.
Se om praksis vedrørende erhvervsdrivende
nedenfor i kapitel 14, afsnit 4.2.2.2.
Tilsvarende er man tilbageholdende med at meddele
fri proces til injuriesager. Vurderingen af, om der er
"rimelig grund til at føre proces" (jf. retsplejelovens § 330, stk.
1, nr. 1, og nedenfor i afsnit 4.3.2.) er særlig restriktiv i disse
sager. Samme restriktive praksis gælder ikke, hvor ansøgningen om
fri proces indgives af sagsøgte i injuriesagen.
Særligt for så vidt angår søgsmål mod pressen,
har justitsministeren i forbindelse med Folketingets behandling af
forslaget til en ny medieansvarslov tilkendegivet, at han ville
"finde det rigtigt, at statsamterne og Civilretsdirektoratet
generelt er imødekommende over for ansøgninger om fri proces til
sagsanlæg mod et massemedie i anledning af freds- og ærekrænkelser
af en vis grovhed, såfremt de almindelige betingelser for fri proces
i øvrigt er opfyldt", jf. Folketingstidende 1990/91 (2. samling),
tillæg B., sp. 654. Efter medieansvarslovens vedtagelse har
Civilretsdirektoratet i en (utrykt) cirkulæreskrivelse af 27.
december 1991 fastsat nærmere retningslinier for praksis i disse
sager.
4.3. Hvilke personer er
omfattet af reglerne?
4.3.1. Økonomiske
betingelser
Ifølge retsplejelovens § 330, stk. 1, nr. 2, kan
der meddeles en person fri proces, hvis den pågældende ikke uden at
lide væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet
med sagen. De nærmere regler om, hvad der skal forstås herved, er
fastsat i bekendtgørelsen om fri proces.
Der kan således meddeles fri proces, hvis
indkomsten ikke overstiger 186.000 kr. for enlige eller
236.000 kr. (tilsammen) for ægtepar eller samlevende med tillæg
af 32.000 kr. for hvert barn, der bor hos eller i
overvejende grad forsørges af ansøgeren, jf. bekendtgørelsens § 2,
stk. 4 og 5. Indtægtsgrænserne reguleres hvert år pr. 1. januar, jf.
retsplejelovens § 330a. Selv om ansøgerens indkomst overstiger disse
beløbsgrænser, kan der dog undtagelsesvis meddeles fri proces, hvis
ansøgeren skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller
sagens omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store, jf.
bekendtgørelsens § 5.
Som indtægtsgrundlag anvendes summen af
den personlige indkomst og en eventuel positiv sum af
kapitalindkomst og aktieindkomst, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1
og 2, med henvisning til personskattelovens definitioner af disse
begreber. Dette indtægtsgrundlag anvendes med virkning for det andet
kalenderår efter indkomstårets udløb, jf. § 2, stk. 3, og § 9, stk.
1, medmindre de aktuelle indkomstforhold afviger væsentligt herfra,
jf. § 3. Ansøgninger om fri proces i 1997 afgøres således som
udgangspunkt på grundlag af indkomsten i 1995.
Selv om de økonomiske betingelser for så vidt er
opfyldt, meddeles dog afslag i bagatelsager, dvs. sager,
hvor omkostningerne skønnes at blive uvæsentlige i forhold til
ansøgerens indtægtsgrundlag, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 2. Denne
undtagelse gælder dog ikke forbrugere, der i medfør af
retsplejelovens § 335 a (jf. ovenfor i afsnit 2.1.4. og nedenfor i
afsnit 4.3.2.) har fri proces til at indbringe en afgørelse fra
Forbrugerklagenævnet eller et godkendt privat klage- eller ankenævn
for domstolene, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3.
Personer, der ikke opfylder de økonomiske
betingelser for at få fri proces, og kollektive enheder (juridiske
personer), der ikke kan få fri proces i medfør af retsplejelovens §
330, kan i særlige tilfælde alligevel få fri proces i
medfør af § 331. Dette gælder navnlig i sager, som er af principiel
karakter eller af almindelig offentlig interesse, eller som har
væsentlig betydning for ansøgerens sociale eller erhvervsmæssige
situation.
4.3.2. Materielle
betingelser
Ud over at opfylde de økonomiske betingelser, jf
ovenfor i afsnit 4.3.1., skal ansøgeren også have "rimelig grund
til at føre proces", jf. retsplejelovens § 330, stk. 1, nr. 1.
Der kan således ikke meddeles fri proces, hvis
det efter en samlet vurdering af sagsgenstandens størrelse og art,
omkostningerne ved sagen og udsigten til, at sagen kan vindes, ikke
skønnes rimeligt at føre proces, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1.
Der skal endvidere ved vurderingen tages hensyn til muligheden for
at få sagen behandlet ved Forbrugerklagenævnet eller et godkendt
privat klage- eller ankenævn, jf. § 8.
Retsplejelovens § 335 a opregner nogle sagstyper,
hvor parten altid har rimelig grund til at føre proces. Det
drejer sig for det første om sager, hvor en forbruger har fået
medhold ved Forbrugerklagenævnet eller et godkendt private klage-
eller ankenævn, men hvor den erhvervsdrivende ikke har opfyldt
afgørelsen, eller hvor den erhvervsdrivende har indbragt afgørelsen
for retten. For det andet drejer det sig om sager, hvor en
advokatklient har fået medhold i en salærafgørelse i
kredsbestyrelsen eller i Advokatnævnet, men hvor advokaten ikke har
opfyldt afgørelsen, eller hvor advokaten har indbragt afgørelsen for
retten. I disse sager skal forbrugeren/advokatklienten således alene
opfylde de økonomiske betingelser, jf. ovenfor i afsnit 4.3.1.
4.4. Sagsbehandlingen
Ansøgning om fri proces til sager i første
instans indgives til statsamtet, hvor sagen er anlagt eller
skal anlægges, jf. retsplejelovens § 330, stk. 4. Statsamtets
afgørelse kan påklages til Justitsministeriet
(Civilretsdirektoratet). Der gælder ikke nogen klagefrist.
Civilretsdirektoratet træffer afgørelse
som første og eneste administrative instans i anke- og kæresager,
jf. § 330, stk. 5, og i de særlige tilfælde, der omfattes af § 331
(jf. ovenfor i afsnit 4.3.1.).
I sager efter § 335 a (jf. ovenfor i afsnit
4.3.2.), er ansøgning om fri proces overflødig. Er de økonomiske
betingelser opfyldt, er der således efter bestemmelsen et
umiddelbart krav på fri proces. Om dette er tilfældet, afgøres af
retten, der behandler sagen.
En fri proces-bevilling meddeles i form af en
skrivelse vedlagt sagens akter til vedkommende ret med genpart til
ansøgeren, jf. cirkulære nr. 253 af 22. september 1919.
Retten beskikker herefter en advokat for
vedkommende part blandt de hertil antagne, jf. §§ 336-336 c.
Hvis sagsøgte efter sagens anlæg søger om fri
proces, vil retten formentlig i almindelighed udsætte retssagen,
indtil statsamtet har truffet afgørelse herom. Der gælder dog ingen
særlige regler herom, og spørgsmålet må således afgøres efter den
almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 345, hvorefter retten
kan udsætte en sag, når det findes påkrævet. Praksis ved de
forskellige byretter er derfor formentlig ikke fuldstændig ensartet.
Statsamtets afgørelse om fri proces kan oftest træffes inden for 3
måneder.
4.5. Omkostninger
Meddelelse af fri proces medfører som
udgangspunkt, at vedkommende part fritages for udgifter i
forbindelse med retssagen. Fri proces omfatter dog kun omkostninger,
der ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller en anden form
for forsikring, jf. retsplejelovens § 330, stk. 2, og nedenfor
afsnit 5.5.
En fri proces-bevilling indebærer i øvrigt
navnlig, at parten fritages for betaling af retsafgift, at staten
betaler salær til en beskikket advokat for parten og andre
nødvendige omkostninger til vidner, syn og skøn m.v., og at parten
fritages for betaling af sagsomkostninger til modparten, jf. § 332,
stk. 1. Fri proces-bevilling kan dog begrænses til enkelte af de
nævnte fordele, jf. § 332, stk. 2.
Virkningen af fri proces omfatter hele retssagen
i den pågældende instans samt tvangsfuldbyrdelse af afgørelsen, jf.
§ 332, stk. 3. Anker eller kærer modparten en afgørelse, der har
givet fri proces-parten helt eller delvis medhold, omfatter fri
proces-bevillingen også behandlingen af sagen i 2. og 3. instans,
jf. § 332, stk. 4. Har fri proces-parten ikke fået medhold i 1.
instans, omfatter den oprindelige fri proces-bevilling ikke
appelsagen, og kravet om, at der skal være "rimelig grund til at
føre proces", jf. ovenfor i afsnit 4.3.2., vil i denne situation i
almindelighed ikke være opfyldt for appelsagens vedkommende.
Undtagelse gøres dog, navnlig i sager om ophør af fælles
forældremyndighed. Det forekommer endvidere i praksis, at
Forbrugerombudsmanden støtter en forbrugers sagsanlæg, hvis sagen
angår et principielt spørgsmål om fortolkning af
forbrugerbeskyttelseslovgivningen.
Modparten skal betale sagsomkostninger, som om
parten ikke havde fri proces. Omkostningerne tilfalder i
almindelighed statskassen, jf. nærmere § 334.
I § 335 er der givet retten mulighed for at
pålægge fri proces-parten helt eller delvis at erstatte de af
statskassens udgifter ved den fri proces, som det ikke pålægges
modparten at godtgøre, når "partens forhold og omstændighederne i
øvrigt taler derfor". Bestemmelsen blev ændret i 1988 samtidig med,
at fri proces-parter generelt blev fritaget for at erstatte
modparten sagens omkostninger og dermed (som hovedregel) blev
fritaget for enhver omkostningsrisiko. Den vil f.eks. kunne
anvendes, hvor parten har opnået fri proces ved at give urigtige
oplysninger af væsentlig betydning, eller hvor de forudsætninger,
under hvilke den fri proces må antages at være meddelt, senere er
bristet på grund af forhold, som parten snarere bør bære risikoen
for end staten, jf. betænkning 1113/1987, s. 55-56.
4.6. Fri proces ved
EF-domstolen
I sager, der behandles af EF-domstolen, har en
part mulighed for at for at opnå fri proces efter artikel 76 i
domstolens procesreglement, hvis vedkommende er ubemidlet og
søgsmålet ikke er åbenbart ugrundet. Lignende regler findes for
Retten i Første Instans i artikel 94-97 i Rettens procesreglement.
Reglerne for Domstolen er beskrevet af Tom
Kennedy i artiklen "Paying the Piper: Legal Aid in Proceedings
Before the Court of Justice", Common Market Law Review 1988, s.
559-591, ligesom de er kort omtalt i betænkning nr. 1113/1987
om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v., s.
98-99.
Efter reglerne skal en ansøger om fri proces over
for Domstolen eller Retten godtgøre det økonomiske behov og herunder
vedlægge en særlig attest fra en offentlig myndighed i vedkommende
medlemsstat (i Danmark: Justitsministeriet), der viser ansøgerens
ubemidlethed. Det vil formentlig blive accepteret, at trangen
godtgøres efter de samme regler, som gælder for bevilling af fri
proces efter dansk ret, jf. EU-Karnov (5. udg. 1996), s. 1561, note
105.
Afgørelsen om fri proces træffes ved en
inappellabel kendelse. Bevilges fri proces, afholder Domstolen eller
Retten forskudsvis omkostningerne.
Der er ikke hjemmel til i medfør af
retsplejeloven at meddele fri proces til sager, der behandles ved
EF-domstolen eller Retten i Første Instans. Hvis der under en sag,
der behandles ved en dansk domstol, træffes afgørelse om
forelæggelse af et præjudicielt spørgsmål for EF-domstolen i medfør
af EF-traktatens art. 177, omfatter en eventuel fri proces til den
danske retssag også de omkostninger, der måtte følge af
forelæggelsen. Har en part ikke fri proces under den nationale
retssag, har EF-Domstolen dog mulighed for at bevilge dette til
sagens behandling ved EF-domstolen i medfør af artikel 104 i
Domstolens procesreglement.
4.7. Fri proces ved
Menneskerettighedskommissionen og -domstolen
Danmark har anerkendt den individuelle
klageadgang efter artikel 25 i Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention, der omfatter andragender fra "enhver
person, enhver ikke-statslig organisation eller gruppe af
enkeltpersoner". For sådanne klagere er der i et tillæg (addendum)
til Menneskerettighedskommissionens procesreglement fastsat regler
om retshjælp (fri proces).
Reglerne er omtalt i betænkning 1113/1987 om
advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v., s. 97-98,
og i Peer Lorenzen m.fl.: Den Europæiske
Menneskeretskonvention med kommentarer (1994), s. 347-348, 400-401
og 423.
Ydelse af retshjælp sker ikke automatisk og kan
kun finde sted, når den indklagede stat har afgivet en skriftlig
udtalelse om sagen (eller efter at fristen for afgivelsen heraf er
udløbet), eller efter at klage er blevet antaget til
realitetsbehandling. Det er en betingelse for ydelse af retshjælp,
at:
- ydelsen heraf er af afgørende betydning for, at
Menneskerettighedskommissionen kan udføre sine opgaver på
tilfredsstillende måde, og
- at klageren ikke har tilstrækkelige midler til selv,
helt eller delvis, at dække de pågældende udgifter.
Den første af disse to betingelser anses normalt
for opfyldt, hvis klageren ikke har en juridisk uddannelse, eller
hvis skriftlige indlæg viser, at klageren ikke er i stand til at
forelægge sin sag på en tilfredsstillende måde.
Den anden betingelse skal dokumenteres for
Menneskerettighedskommissionen, som anmoder om at få attestation for
de økonomiske forhold fra skatteforvaltningen i bopælskommunen, og
som hører regeringen.
Retshjælpen udgør nærmere fastsatte beløb for
sagens enkelte led, rejseudgifter m.v.
Går sagen videre til Menneskerettighedsdomstolen
- og har klageren haft retshjælp (fri proces) ved
Menneskerettighedskommissionen - fortsætter bevillingen ved
domstolen, hvis betingelserne for ydelse af retshjælp fortsat er
opfyldt. Har klager ikke fået retshjælp fra
Menneskerettighedskommissionen, kan præsidenten for
Menneskerettighedsdomstolen bevilge dette under lignede betingelser
som for kommissionen, herunder at klager mangler midler, og
bevilling er nødvendig for "the proper conduct of the case".
Justitsministeriet har ikke hjemmel til at
supplere retshjælpen ved meddelelse af fri proces efter
retsplejeloven, og ministeriet har heller ikke på anden måde
mulighed for at dække udgifter i forbindelse med sagen, jf. også
bet. 1113/1987, s. 98. I Peer Lorenzen m.fl. a.st. s. 348
anføres, at denne retstilstand er utilfredsstillende, og at
tilvejebringelse af fornødent hjemmelsgrundlag for at yde retshjælp
i medfør af reglerne om fri proces, hvor klager ikke opfylder
betingelserne under Menneskerettighedskommissionens ordning, eller
den ydede hjælp er utilstrækkelig, synes påtrængende.
Spørgsmålet overvejes for tiden i
Justitsministeriet, der har indledt en høring af de andre nordiske
lande for at få belyst retstilstanden i disse lande.
5. Retshjælpsforsikring
5.1. Regelgrundlaget
De nugældende forsikringsbetingelser for
retshjælpsforsikring er udarbejdet af Assurandør-Societetet i 1993.
De væsentligste ændringer i forhold til de hidtidige
forsikringsbetingelser fra 1983 er omtalt i Assurandør-Societetets
cirkulæreskrivelse "Kommentarer til ny
retshjælpsforsikringsbetingelser" af 19. februar 1993, der er
udsendt til bl.a. advokater og domstole. Forsikringsbetingelserne er
optaget som bilag 16 til betænkningen.
Reglerne i §§ 1-13 er fælles for alle
retshjælpsforsikringer, mens de særlige undtagelser fra
retshjælpsforsikring for bygningskaskoforsikring,
motorkøretøjsforsikring, lystfartøjsforsikring og familieforsikring
fremgår af henholdsvis § 14A, § 14B, § 14C og § 14D. Forsikringen er
knyttet til kaskodelen af de nævnte forsikringer.
Bortset fra retshjælpsforsikring i tilknytning
til tvister om personskade ved motorkøretøjsforsikring omfatter de
ovennævnte retshjælpsforsikringer ikke sager af erhvervsmæssig
karakter ("tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse"), jf.
forsikringsbetingelsernes § 3, stk. 1, og § 14B. Der udbydes
imidlertid også særlige retshjælpsforsikringer til erhvervsdrivende,
men der er ikke mellem forsikringsselskaberne - på lignende måde som
for privatforsikringerne - aftalt fælles forsikringsbetingelser for
denne type forsikringer.
Beskrivelsen i de følgende afsnit angår alene de
fælles forsikringsbetingelser fra 1993 og ikke de særlige
retshjælpsforsikringer for erhvervsdrivende.
5.2. Hvilke sagstyper er
omfattet af reglerne?
Ifølge forsikringsbetingelsernes § 2 dækker
retshjælpsforsikringen tvister, som er opstået i
privatlivet, og som efter deres art vil kunne behandles af en
domstol (eller ved voldgift) efter retsplejelovens regler om civile
sager. Ved tvister forstås konkrete, aktuelle konflikter, som med
rimelighed kan danne grundlag for et civilretligt søgsmål.
Forsikringen dækker i henhold til § 3 ikke
tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse, ansættelsessager,
skatte- og afgiftssager, de fleste familie- og arveretlige sager,
injuriesager, straffesager og inkassosager. Som anført i ovenfor
afsnit 5.1. udbydes der imidlertid særlige retshjælpsforsikringer,
som dækker erhvervsdrivendes tvister.
Kan tvisten behandles af Forbrugerklagenævnet
eller et godkendt privat klage- eller ankenævn, har sikrede pligt
til først at benytte denne mulighed, jf. § 7. Forsikringen dækker
ikke omkostningerne ved denne nævnsbehandling. Får sikrede medhold
ved nævnet, men vil modparten ikke efterleve nævnsafgørelsen, er den
sikrede imidlertid som udgangspunkt berettiget til dækning til at
anlægge retssag, jf. Wiisbye: Retshjælpsforsikringen
(1994), s. 328-329.
Ifølge § 5, stk. 1, dækker retshjælpsforsikringen
ikke omkostninger, som ikke er afholdt med rimelig grund, f.eks.
fordi sikrede ikke skønnes at have rimelig grund til at føre sagen,
eller fordi disse ikke står i rimeligt forhold til sagens genstand.
I medfør bestemmelsens sidste led ("rimeligt forhold til sagens
genstand") kan forsikringsselskaberne efter omstændighederne afvise
at dække omkostninger i bagatelsager, sml. ovenfor i afsnit
4.3.1. om fri proces.
5.3. Hvilke personer er
omfattet af reglerne?
Retshjælpsforsikring er som anført ovenfor i
afsnit 5.1. knyttet til de fire skadesforsikringstyper, der fremgår
af forsikringsbetingelsernes §§ 14A-D: bygningskaskoforsikring,
motorkøretøjsforsikring (kasko), lystfartøjsforsikring (kasko) og
familieforsikring, og omfatter derfor personer dækket af disse
forsikringers hovedpolice, jf. forsikringsbetingelsernes § 1.
Retshjælpsforsikringen er ikke særskilt prissat,
idet den har karakter af et standardled i de nævnte forsikringer.
Det er således på den ene side ikke muligt at tegne selvstændige
retshjælpsforsikringer af de nævnte typer, mens det på den anden
side heller ikke er muligt at fravælge den del af forsikringen, der
angår retshjælp.
5.4. Sagsbehandlingen
Ansøgning om retshjælp skal indgives gennem en
advokat, der har påtaget sig sagen, jf. forsikringsbetingelsernes §
11, stk. 1, og § 12, stk. 3. Advokaten skal indgive anmeldelse til
forsikringsselskabet, så snart den pågældende har påtaget sig sagen
og inden yderligere ikke-uopsættelige skridt foretages, jf. § 12.
Advokaten skal endvidere løbende orientere selskabet om processkridt
af væsentlig omkostningsmæssig betydning, jf. § 12, stk. 4.
Selskabet har pligt til - på det foreliggende
grundlag - at udtale sig om, hvorvidt sagen er dækket af
forsikringen eller ej, jf. § 2, stk. 3.
Sikrede skal i henhold til § 6 også ansøge om fri
proces, hvis den pågældende opfylder de økonomiske betingelser
herfor (jf. ovenfor i afsnit 4.3.1.). Hvis sikrede ikke har søgt om
fri proces, eller vedkommende får afslag på fri proces - på trods
af, at de økonomiske betingelser er opfyldt - dækker forsikringen
ikke. I den sidste situation dækker forsikringen dog, hvis sikrede
alligevel gennemfører sagen og i det væsentlige får medhold ved dom
eller retsforlig.
5.5. Omkostninger
Som nævnt ovenfor i afsnit 4.5. går
forsikringsdækningen forud for en eventuel fri proces, jf.
retsplejelovens § 330, stk. 2. Ved sagens afslutning må retten tage
stilling til fordelingen af omkostningerne mellem
retshjælpsforsikringen og statskassen (fri proces).
Retshjælpsforsikringen dækker navnlig egne
sagsomkostninger, pålagte omkostninger til modparten samt udgifter
til syn og skøn og sagkyndige erklæringer, jf.
forsikringsbetingelsernes § 4. Ifølge § 5 dækker forsikringen dog
bl.a. ikke i tilfælde, hvor der konkret ikke er udvist tilstrækkelig
omkostningsbevidsthed, eller hvis der er udvist forsømmelse.
Forsikringsselskabets erstatningspligt er i
medfør af § 8 begrænset til 75.000 kr. inkl. moms for hver
forsikringsbegivenhed, dvs. pr. tvist. Sikredes selvrisiko
er på 10% af de samlede omkostninger, dog mindst 2.500 kr. pr.
instans. Får sikrede fri proces, sker der dog ikke fradrag af
selvrisiko, jf. § 6, stk. 2. Der gælder særlige regler for bl.a.
sager med flere end to parter, der er sammenlagt eller kan
sammenlægges i medfør af retsplejelovens kapitel 23.
6. Internationalt afledede
krav
6.1 Indledning
I dette afsnit omtales krav til dansk procesret,
der afledes af internationale forpligtelser, navnlig Den Europæiske
Menneskerettighedskonvention og Traktaten om den Europæiske Union
(EU-traktaten). Med hensyn til EU-aspektet angår de centrale
spørgsmål grænseoverskridende tvister. Denne
problemstilling behandles ikke af udvalget. Det siger imidlertid sig
selv, at forbedringer af den nationale småsagsproces vil virke i
retning af at lette vanskeligheden ved gennemførelsen af
grænseoverskridende sager, særligt hvis omkostningsrisikoen
nedsættes. At problemerne alligevel i vidt omfang er
forskelligartede, fremgår af den i afsnit 6.2. omtalte grønbog s.
77.
Om europaretlige krav til dansk retspleje (dvs.
krav afledt af EU-retten eller Menneskerettighedskonventionen) kan
henvises til Werlauff: Fælleseuropæisk procesret (1997).
6.2. EU-grønbogen om
"access to justice"
Europa-Kommissionen har den 16. november 1993
fremlagt en grønbog om forbrugernes klagemuligheder og om
bilæggelse af tvister på forbrugerområdet inden for enhedsmarkedet
(KOM(93)576 endelig udg.). På engelsk omtales denne publikation som
grønbogen om "access to justice".
Grønbogen indeholder bl.a. en præsentation af
problemet om forbrugernes klagemuligheder i det indre marked. I
grønbogen gennemgås således de problemer, der er forbundet med at få
inddrevet et krav, der udspringer af en misligholdt aftale - typisk
et køb - indgået i eller med en handlende fra en anden
EU-medlemsstat. Endvidere gennemgås de gældende regler om - og
forsøg med - forenklet sagsbehandling ved domstole, administrative
myndigheder, interesseorganisationer m.v. i medlemsstaterne og et
forsøg på en mere generel sammenfatning heraf. Der peges herudover
på særlige områder, hvor der i et direktiv er fastsat særlige
klageprocedurer. Grønbogen afsluttes med et debatoplæg.
Grønbogen omtales af Kommissionen som et forsøg
på at foretage dels en analyse af de eksisterende procedurer i
medlemsstaterne, dels en analyse af vanskelighederne ved at anvende
disse procedurer på grænseoverskridende tvister.
På grundlag af grønbogen har Kommissionen i
begyndelsen af 1996 fremlagt et udkast til handlingsplan (med samme
titel som grønbogen) og et udkast til et direktiv om koordinering af
medlemsstaternes love og administrative bestemmelser vedrørende
søgsmål med nedlæggelse af påstand om forbud på området beskyttelse
af forbrugernes interesser.
Udkastet til handlingsplan indeholder
bl.a. forslag om fastsættelse af minimumskriterier for udenretslige
tvistløsningsordninger (klagenævn, ombudsmænd m.v.) med henblik på
at sikre forbrugernes tillid til disse ordninger samt at lette
etablering af - og samarbejde på "indre markeds-niveau" mellem -
sådanne institutioner. Udkastet indeholder endvidere forslag om en
forsøgsordning med en harmoniseret forbrugerklageformular til brug i
grænseoverskridende forbrugerkøb. Denne formular skal forbrugeren
kunne udfylde på sit eget sprog og sende til en
organisation/myndighed, der oversætter klagen og sender den til den
erhvervsdrivende, der klages over. Et evt. svar fra den
erhvervsdrivende oversættes og forelægges forbrugeren. Udkastet
synes at forudsætte, at formularen skal kunne anvendes til at
indbringe sagen for domstolene, hvis den erhvervsdrivende ikke
imødekommer forbrugerens krav, men dette er ikke beskrevet nærmere.
Udkastet til handlingsplan indeholder - i modsætning til grønbogen -
ikke forslag om kollektive søgsmål (class actions).
Rådet (forbrugerministre) har på grundlag af
handlingsplanen den 25. november 1996 vedtaget nogle konklusioner
vedrørende forenklet bilæggelse af tvister på forbrugerområdet i det
indre marked ved udenretslig eller anden tilsvarende sagsbehandling.
Som det fremgår af titlen, angår konklusionerne alene udenretslig
konfliktløsning og ikke anvendelse af klageformularen ved
indbringelse af sager for domstolene.
Udkastet til direktiv har til formål at
koordinere medlemsstaternes lovgivning, således at det generelt
bliver lettere for forbrugere at få nedlagt forbud mod
grænseoverskridende overtrædelser af en række nærmere angivne
direktiver om forbrugerbeskyttelse. Efter forslaget skal uafhængige
offentlige organisationer (f.eks. en forbrugerombudsmand) eller
interesseorganisationer, der i deres hjemland er optaget på en
særlig godkendelsesliste over søgsmålsberettigede, således bl.a. på
forbrugernes vegne kunne anlægge en forbudssag, hvis den
erhvervsdrivende i den søgsmålsberettigedes hjemland handler i strid
med de forbrugerbeskyttende direktiver.
I Rådet (forbrugerministre) er der den 10. april
1997 opnået enighed om fælles holdning til direktivforslaget. Når
den fælles holdning er formelt vedtaget skal Europa-Parlamentet
efter den i EF-traktatens artikel 189 B fastlagte procedure inden
tre måneder tilkendegive sin holdning til forslaget, hvorefter
forslaget på ny forelægges Rådet.
6.3. Krav til dansk
retspleje i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention blev
ved lov nr. 285 af 29. april 1992 inkorporeret i dansk ret.
Af interesse i denne sammenhæng er navnlig
konventionens artikel 6, stk. 1, der i dansk oversættelse lyder
således:
"Enhver har ret til en retfærdig og
offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig
og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal
træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige
rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham
rettet anklage for en forbrydelse. Dommen skal afsiges i et
offentligt retsmøde, men pressen og offentligheden kan
udelukkes helt eller delvis fra retsforhandlingerne af
hensyn til sædeligheden, den offentlige orden eller den
nationale sikkerhed i et demokratisk samfund, når det kræves
af hensynet til mindreårige eller til beskyttelse af
parternes privatliv, eller under særlige omstændigheder i
det efter rettens mening strengt nødvendige omfang, når
offentlighed vil skade retfærdighedens interesser."
Det følger af konventionens artikel 14, at
nydelsen af de i konventionen anerkendte rettigheder skal sikres
uden forskel på grund af køn, race, farve, sprog, religion, politisk
eller anden overbevisning, national eller social oprindelse,
tilhørighed til et nationalt mindretal, formueforhold, fødsel eller
andet forhold.
Bestemmelsen i konventions artikel 6, stk. 1, har
givet anledning til en meget omfangsrig praksis fra
Menneskerettighedskommissionen og -domstolen og er blevet undergivet
en ret vidtgående formålsfortolkning.
Kravene i art. 6, stk. 1, gælder i almindelighed
også for civile sager.
I kravet om en retfærdig og offentlig rettergang
ligger i en vis udstrækning et krav om mundtlig forhandling af
retssager, også under appelbehandling. Med hensyn til mulighederne
for anvendelse af skriftlig behandling kan bl.a. hensynet til hurtig
fremme af sagerne dog formentlig indgå i vurderingen af kravet om
"fair trial". Som med hensyn til andre rettigheder efter artikel 6,
stk. 1, kan parterne give afkald på krav om mundtlig behandling. Se
om fortolkningen af artikel 6, stk. 1, i de nævnte henseender
Lorenzen m.fl.: Den Europæiske Menneskeretskonvention med
kommentarer (1994), s. 156-158.
Særligt vedrørende spørgsmålet om
sagsbehandlingstidens rimelighed bemærkes, at der ikke i
kontrolorganernes praksis er er blevet opstillet klare tidsfrister.
Der er således en række faktorer, der må tages i betragtning ved
afgørelsen, herunder sagens karakter og betydning, dens
kompleksitet, den pågældende parts og - i givet fald -
myndighedernes adfærd.
Der kan dog efter omstændighederne foreligge en
krænkelse af en part, uanset at parten selv i hovedsagen har givet
anledning til den lange behandlingstid.
"Døde perioder" i sagsbehandlingen skærper
bedømmelsen, og overbelastning af domstolssystemet kan ikke i sig
selv begrunde, at sagsbehandlingstiderne bliver for lange.
En beskrivelse af retstilstanden og
Menneskerettighedsdomstolens praksis vedrørende sagsbehandlingstiden
findes i pkt. 3 i de almindelige bemærkninger til lovforslag nr. L
178 af 27. februar 1997, jf. nu lov nr. 414 af 10. juni 1997, samt i
bilag 2 til dette lovforslag. Der kan endvidere henvises til
Nina Holst-Christensen og Jon Fridrik Kjølbro: Om
menneskerettigheder og sagsbehandlingstid, EU-ret & Menneskeret
1997, s. 69-77.
6.4. EU-rettens krav til
dansk retspleje
Spørgsmålet om EU-rettens krav til dansk
retspleje er bl.a. behandlet af Erik Werlauff i artiklen
"EU og procesretten - hvornår overskygger unionsretten national
procesret?", UfR 1996 B. 41-45. I artiklen omtales
afgørelser fra EF-domstolen om sikkerhedsstillelse for
sagsomkostninger fra udenlandske sagsøgere (jf. herved
retsplejelovens § 323), om diskriminerende betingelser for
foretagelse af arrest og om indretning af de nationale procesretlige
systemer, så de tillader foreløbige forholdsregler (f.eks.
fogedforbud) - også rettet mod staten - over for foranstaltninger,
som sandsynliggøres at være i strid med EU-retten. Det nævnes i den
forbindelse, at Højesteret i UfR 1994.823 H med henvisning
til EF-domstolenes praksis antog, at domstolene principielt har en
almindelig hjemmel til at tillægge sagsanlæg opsættende virkning i
sager, hvor der rejses væsentlig tvivl om lovgivningens forenelighed
med EU-retten.
Den 14. december 1995 har EF-domstolen truffet to
afgørelser vedrørende anvendelse af forhandlingsprincippet (omtalt
ovenfor i afsnit 1.3.5.) i forhold til EU-retlige regler.
I dommen i de forenede sager C-430793 og
C-431/93, van Schijndel og van Veen (endnu utrykt) udtalte
Domstolen:
"1) Under behandlingen af en sag
vedrørende civilretlige rettigheder og forpligtelser, som
parterne frit disponerer over, skal en national domstol, når
den har mulighed herfor i henhold til nationale retsregler,
anvende bestemmelserne i EØF-traktatens artikel 3, litra f),
og artikel 85, 86 og 90, selv om den part i sagen, som har
interesse i, at de anvendes, ikke har påberåbt sig dem.
2) Fællesskabsretten pålægger ikke de
nationale domstole en forpligtelse til af egen drift at
inddrage et anbringende om, at fællesskabsbestemmelser er
overtrådt, når en stillingtagen til et sådant anbringende
ville tvinge dem til at se bort fra princippet om, at de
ikke griber aktivt ind i procesførelsen, ved at gå ud over
den afgrænsning af sagen, som parterne har foretaget, og ved
at lægge andre faktiske forhold og omstændigheder til grund
end dem, som den part i sagen, der har interesse i, at
fællesskabsbestemmelserne anvendes, har fremført til støtte
for sin påstand."
En lignende tankegang ligger bag dommen i sag
C-312/93, Peterbroeck (endnu utrykt):
"Fællesskabsretten er til hinder for, at
der anvendes en national processuel bestemmelse, som under
omstændigheder som dem, der gør sig gældende for proceduren
i hovedsagen, afskærer den nationale ret fra under en sag,
der henhører under dens kompetence, af egen drift at tage
stilling til, om en national retsakt er forenelig med en
bestemmelse i fællesskabsretten, når denne bestemmelse ikke
af borgeren er blevet påberåbt inden for en vis frist."
De to afgørelser er omtalt i Werlauff & Øe:
"Forhandlings- og eventualmaksimens betydning i EU-retlige spørgsmål
- Hvornår skal dommeren af egen drift inddrage unionsretten?", UfR
1996 B. 395-404.
Herudover kan det nævnes, at Europa-Kommissionen
den 30. november 1994 har udsendt en (ikke-bindende) henstilling
om betalingsfrister i handelsforhold (K(94) 3283 endelig udg.),
hvori medlemsstaterne opfordres til at træffe de nødvendige retlige
og praktiske foranstaltninger for bl.a. at sikre, at de
kontraktfastsatte betalingsfrister i handelsforhold overholdes. I
henstillingens artikel 3, litra c, opfordres medlemsstaterne til at
anerkende, at kreditor ud over retten til morarenter har ret til
andre former for erstatning for tab som følge af
betalingsforsinkelser. Der kan bl.a. være tale om dækning af
omkostninger til retlig og administrativ inddrivelse af gælden (dvs.
inkassoomkostninger). I henstillingens artikel 4 anføres, at det bør
sikres, at kreditorer, der rammes af betalingsforsinkelser, har
hurtige, effektive og ikke særlig omkostningskrævende retsmidler til
rådighed til at opnå betaling og dækning af eventuelle tab, herunder
ved forenklede retslige procedurer for bilæggelse af tvister om
mindre beløb og for tilvejebringelse af et
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, hvis kravet ikke bestrides.
Kapitel 4: Fremmed ret
1. Indledning
Udvalgets undersøgelser vedrørende forholdene i
udlandet har haft et begrænset sigte. Kun forholdene i Vesteuropa og
til dels USA er undersøgt, og primært med henblik på forekomsten af
forskellige former for småsagsproces, men ikke i almindelighed andre
spørgsmål under udvalgets kommissorium, så som fogedbehandling, fri
proces og retshjælp m.v.
Der er ikke foretaget systematiske studier af
gældende ret i udlandet. Sigtet har været at påvise ordninger, der
kunne tjene som inspiration for udvalgets overvejelser, helt primært
med henblik på en småsagsproces. Forskelle med hensyn til materiel
ret og samfundsforhold gør en umiddelbar sammenligning vanskelig, og
der er derfor kun i begrænset omfang tilvejebragt mere detaljerede
oplysninger om de udenlandske ordninger.
Det samlede billede, som undersøgelserne viser,
er broget. Det står dog ret klart, at den problemstilling, der
ligger bag udvalgets kommissorium kendes overalt i Vesteuropa og
USA. Spørgsmålet om "access to justice" ikke mindst med henblik på
forbrugersager har været centralt i de senere års internationale,
processuelle debat. Det er karakteristisk, at særlige
procesordninger for småsager findes i næsten alle landene. De
væsentligste hindringer for forbrugerens "access to justice"
beskrives ofte som tid, psykologisk tilbageholdenhed og udgifter.
Overvejelserne bygger på den forudsætning, at der i et betragteligt
- men ukendt - omfang forekommer berettigede krav, der som følge af
de nævnte hindringer ikke kommer til påkendelse. Behovet for at
lette borgernes adgang til retlig tvistløsning i småsager synes
stort, og i almindelighed anvendes både summariske retslige
procesformer og udenretslige tvistløsningsordninger i form af
forligsmænd, særlige former for voldgift og klagenævn m.v. Overalt
synes konklusionen således at være, at domstolssystemet i sin
traditionelle form - med hensyn til enkelthed, hurtighed og
omkostninger - ikke slår til. Sammenholdes den danske ordning med
udlandet under ét, falder det i øjnene, at den gældende
småsagsproces er langt mindre vidtgående i Danmark end i udlandet.
Faktisk består den danske "småsagsproces" kun i byretskompetencen
med 500.000 kr.'s grænsen og ankebegrænsningen (10.000 kr.'s
reglen). Den nærmestliggende "småsagsgrænse" synes at være den
tyske, der svarer til ca. 40.000 kr.
Blandt hovedelementerne i udenlandsk
småsagsproces kan nævnes obligatorisk forudgående forligsmægling
eller mediation, vejledningspligt hos retten, helt eller delvis
skriftlig sagsbehandling, forenklede bevisformer (vidneerklæringer),
bevisbyrdelettelser, forskellige omkostningsbegrænsninger og særlige
regler vedrørende advokatmedvirken og omkostninger,
ankebegrænsninger og regler om, at anke ikke har opsættende
virkning.
Som påvist af Klaus Viitanen i Consumer Law
Journal 1995, s. 6 ff., kan de egentlige småsagsprocesformer, der
særligt kendes i common law-landene (Small Claims Courts), opdeles i
en mindre og en mere radikal variant (1. og 2. generationsformer),
hvor udviklingen er gået fra den mindre til den mere radikale
udformning. Førstegenerationsformen karakteriseres ved (1) en
enklere og mere uformel procesform med udstrakt vejledningspligt for
retten, (2) en "no-cost rule", hvorefter parterne uanset sagens
udfald selv bærer deres omkostninger eller dog deres eventuelle
advokatomkostninger, (3) mæglingspligt for retten og (4)
appelbegrænsninger. Sådanne ordninger kendes fra England, USA og
Sverige. Andengenerationsformen omfatter yderligere 1) forbud mod
advokatmedvirken og 2) forbud mod brug af procesformen til
inkassosager eller ligefrem til sager, anlagt af erhvervsdrivende.
Sådanne mere radikale varianter kendes fra Irland, Australien og
USA.
Det altoverskyggende omkostningsproblem angribes
også med andre midler, - ikke blot i småsager. Fri proces og
retshjælpsforsikring (som disse ordninger måtte findes i de enkelte
lande) anses i almindelighed ikke for tilstrækkelige. Der kan nævnes
støtte fra forbrugerorganisationer og private retshjælpsfonde, der
finansieres ved hjælp af bidrag, som betales i tilfælde af heldigt
gennemførte søgsmål. I USA og England findes særlige former for
salæraftaler, der bl.a. tilsigter at muliggøre en proces for en
part, der ikke besidder de nødvendige midler. Kernen er, at
advokaten i tilfælde af en vunden proces får et større salær end
normalt, men intet salær, hvis sagen tabes (contingency fee i USA og
conditional fee i England). I visse tilfælde forsikrer man sig
endvidere mod risikoen for, at parten pålægges at betale
omkostninger til modparter. I USA findes desuden procesordninger,
hvorefter en forbruger ikke skal betale omkostninger til modparten,
selv om sagen tabes, men alligevel kan få tillagt omkostninger fra
modparten, hvis forbrugeren vinder sagen.
Et særligt spørgsmål angår mulighederne for
samlet behandling af flere enkelttvister (kollektive søgsmål, class
actions, grupprättegång o.a.). Såvel tids- og omkostningsmæssige
vanskeligheder for borgernes brug af retsvæsenet vil muligt i nogle
tilfælde kunne begrænses ved, at en række identiske tvister
undergives en fælles proces. Det samme gælder - måske ikke mindst -
den psykologiske barriere. Kollektive søgsmål kan tænkes i en række
varianter spændende fra en anvendelse af almindelige
kumulationsregler til en ordning, hvor afgørelsen tillægges
retskraft overfor personer, der ikke er parter i sagen i sædvanlig
forstand. Det sidste kendes i form af class actions i angelsaksisk
ret.
En nyere svensk betænkning om spørgsmålet (SOU
1994:151, Grupprättegång), beskriver gruppesøgsmål som søgsmål, der
anlægges af en part, som ikke har særlig bemyndigelse fra
medlemmerne af gruppen, hvor gruppemedlemmerne ikke er parter og
ikke behøver være aktive under søgsmålet, men hvor afgørelsen i
sagen gælder både for og imod alle gruppens medlemmer. Betænkningens
forslag om at indføre en særlig procesform for gruppesøgsmål i
svensk ret bygger ikke mindst på det synspunkt, at der findes
retlige konfliktsituationer, som mest praktisk og økonomisk
håndteres på denne måde. Procesreglernes præventive funktion
tilsiger derfor, at retsordenen anerkender gruppesøgsmål.
Betænkningen, der særligt angår forbruger-, miljø- og ligelønssager,
indeholder udkast til lovregler om gruppesøgsmål. Efter forslaget
skal gruppesøgsmål kunne anlægges af enkeltpersoner, visse
organisationer samt repræsentanter for det offentlige. Det skal være
en forudsætning, at søgsmålet ikke mere hensigtsmæssigt kan
gennemføres på anden måde, f.eks. i form af prøvesager. Dommen skal
have retskraft for alle gruppens medlemmer på samme måde, som hvis
de havde været parter i sagen. Medlemmer af en gruppe, der er
sagsøger, skal have mulighed for at udtræde af sagen, og medlemmerne
skal bl.a. af denne grund have underretning om søgsmålet og dets
gang. Gruppemedlemmerne skal have adgang til at indtræde som
egentlig part i sagen og til at appellere dommen. Forlig skal
godkendes af retten. Gruppemedlemmer skal som hovedregel ikke kunne
pålægges sagsomkostninger. Betænkningen har ved høringen fået
tilslutning fra en række instanser, men fra andre - særligt
erhvervsorganisationer - mødt en klart udtrykt modstand.
Betænkningen har endnu ikke ført til lovgivning om gruppesøgsmål i
Sverige.
Nedenfor i afsnit 2-5 gennemgås ordningerne i
Norge, Sverige, England og til dels USA.
2. Norge
2.1. Der
er efter norsk ret forskellige måder at få behandlet mindre civile
sager.
For det første kan sagen behandles i
forligsrådet (forliksrådet), som er den laveste domstolsinstans
i Norge. Der findes et forligsråd i hver kommune, bestående af tre
medlemmer og tre suppleanter udpeget af kommunalbestyrelsen.
Medlemmerne er som hovedregel lægmænd, men der er ikke noget i vejen
for, at kommunalbestyrelsen udpeger en jurist som forligsrådsmedlem.
Alle almindelige civile sager (bortset fra sager
mod det offentlige) skal som udgangspunkt starte med mægling i
forligsrådet. Der er dog mulighed for at undtage visse sager fra
forligsrådsbehandling og i stedet indbringe sagen direkte for
herreds- eller byretten. Det gælder f.eks. sager, hvor begge parter
er repræsenteret af advokat, og det i stævningen oplyses, at både
sagsøger og dennes advokat finder, at det vil være formålsløst
("uten hensikt") at indbringe sagen for forligsrådet.
En sag indbringes for forligsrådet ved en
forligsklage, der kan sammenlignes med stævning. Forligsrådet
forkynder klagen for indklagede (sagsøgte) med pålæg om at aflevere
svarskrift. Hvis indklagede udebliver, afsiger forligsrådet efter
anmodning udeblivelsesdom på grundlag af sagsfremstillingen i
klagen. Hvis indklagede i svarskriftet fremsætter indsigelser mod
klagerens påstand, indkaldes parterne til mægling i forligsrådet.
Det samme gælder, hvis betingelserne for afsigelse af
udeblivelsesdom ikke er opfyldt på grund af formelle mangler ved
forligsklagen. Parterne har som udgangspunkt pligt til at møde
personligt til mæglingen, der foregår for lukkede døre, og parternes
eventuelle advokater har som hovedregel ikke adgang til at deltage i
mæglingen.
Hvis det ikke lykkes at opnå forlig, kan sagen
overgå til domsforhandling ved forligsrådet, hvis forligsrådet har
kompetence til at afsige dom i sagen. Forligsrådets kompetence til
at afgøre sagen omfatter bl.a. sager, hvor begge parter samtykker i,
at der afsiges dom. I sager med økonomisk værdi kræves der - uanset
sagens værdi - dog ikke samtykke fra begge parter. Forligsrådet kan
dog henvise en sag til herreds- eller byretten, hvis de finder, at
den er så kompliceret eller dårligt oplyst, at den ikke egner sig
til pådømmelse i forligsrådet. Domsforhandlingen er offentlig, og
parternes advokater kan møde. Der er ikke fastsat særlige regler om
sagsomkostninger, herunder dækning af advokatsalær, i sager, der
afgøres af et forligsråd.
I 1992 blev ca. 120.000 sager behandlet i
forligsrådene. Af disse blev der afsagt udeblivelsesdom i ca. 81.000
sager, ca. 3.000 blev afsluttet ved retsforlig, ca. 8.700 sager blev
afsluttet ved dom, og ca. 9.000 sager blev henvist til retten. Til
sammenligning behandlede herreds- og byretterne i 1992 i alt 16.400
civile sager, hvoraf 7.100 blev afsluttet ved dom.
2.2. En
anden fremgangsmåde er, at sagen behandles ved herreds- eller
byretten efter reglerne om forenklet rettergang i
tvistemålslovens §§ 322-322 c. Reglerne er indført ved lov nr. 48 af
27. juni 1986. Forenklet rettergang er obligatorisk i
gældssager, hvor sagens værdi ikke overstiger 20.000 kr., men kan i
øvrigt i de fleste typer af sager aftales mellem parterne.
Ved forenklet rettergang er sagsbehandlingen som
udgangspunkt skriftlig, men hver af parterne kan kræve, at der
afholdes ét retsmøde (mundtlig forhandling). Bevisførelse kan
nødvendiggøre et retsmøde, men der er en videre adgang til at
fremlægge udenretslige erklæringer og forklaringer under en
forenklet rettergang end under en sædvanlig domsforhandling
(hovedforhandling), idet der alene stilles krav om, at retten finder
en sådan bevisførelse "ubetænkelig". Afhøring af parter, vidner og
sagkyndige samt "granskning" kan imidlertid kun ske i retsmøder, som
parterne indkaldes til.
Hvis der afholdes domsforhandling, kan parterne -
i modsætning til, hvad der ellers gælder i civile sager - kræve at
to domsmænd (meddommere) medvirker. Retten kan afsige dom, uden at
der er afholdt domsforhandling og eventuelt, uden at der er afholdt
et retsmøde, hvis ingen af parterne har anmodet herom.
Der er ikke fastsat særlige regler om
sagsomkostninger, herunder dækning af advokatsalær, i sager, der
afgøres efter reglerne om forenklet rettergang.
Ifølge det norske justitsministerium har
ordningen med forenklet rettergang ikke været nogen succes.
2.3. De
norske konfliktråd har kompetence til at behandle civile
konflikter, eksempelvis sager om erstatning i forbindelse med
(mindre) strafbare forhold og nabokonflikter. Konfliktrådenes
betydning på det civile område er dog - endnu - begrænset.
2.4.
Endelig er der i Norge mulighed for indbringe forbrugersager for
Forbrugertvistutvalget, jf. lov nr. 18 af 28. april 1978 om
behandling af forbrukertvister. Reglerne herom svarer i vidt omfang
til reglerne for det danske Forbrugerklagenævn. Særligt ved den
norske ordning er dog, at en afgørelse fra Forbrukertvistutvalget
har samme virkning som retskraftig dom og kan tvangsfuldbyrdes efter
reglerne om domme, hvis afgørelsen ikke inden 4 uger indbringes for
herreds- eller byretten.
2.5. Et
udvalg foreslog i 1983 (jf. NOU 1983:48, Småkravsprosess),
at der indførtes en særlig ordning for behandling af civile sager af
mindre økonomisk værdi. Forslaget gik ud på at indføre en enkel
blanket til brug ved indgivelse af stævning til herreds- eller
byretten. Retsafgiften skulle være mindre end i andre sager. Retten
skulle i løbet af kort tid beramme et retsmøde, hvor parterne skulle
redegøre for sagen, føre vidner og fremlægge beviser i øvrigt.
Dommeren skulle udøve en vidtgående vejledningsfunktion over for
parterne både før og under retsmødet, og der skulle lægges stor vægt
på at forlige parterne. På denne baggrund mente udvalget, at det
ville være unødvendigt at have advokat (prosessfuldmektig). Der
skulle normalt kun afholdes ét retsmøde, og dommen skulle kunne
afsiges i tilknytning til dette retsmøde, gerne blot med en mundtlig
begrundelse for domsresultatet.
Det norske Justitsministerium var imod forslaget,
jf. Ot.prp. nr. 47 (1985-86), s. 18-19. Justitsministeriet mente, at
ordningen ville være meget ressourcekrævende for domstolene, særlig
på grund af den vejledningsforpligtelse, de ville blive pålagt.
Endvidere kunne forslaget føre til en større sagstilgang til
domstolene. Justitsministeriet mente desuden, at tvistemålsloven
allerede gav mulighed for at løse tvister på en enkel måde, bl.a.
gennem forligsrådsordningen.
2.6. I en
udvalgsbetænkning (NOU 1992:35, Effektivisering av
betalingsinnfordring m.v.) er det endvidere foreslået, at
pengekrav, som der ikke er fremsat indsigelse imod, kan
tvangsinddrives direkte.
Efter forslaget kræves som betingelse for
tvangsinddrivelse alene, at kreditor forinden har forelagt kravet
skriftligt for skyldner (f.eks. i form af tilsendelse af en
faktura). Grundlaget for tvangsfuldbyrdelse angives således i
forslaget som et "skriftstykke, som fordringshaver selv har sendt
skyldneren, ÆogÅ som viser kravets grunnlag og omfang". Som i alle
inkassosager i Norge gælder herudover, at kreditor først kan
indbringe sagen for fogedmyndigheden (namsmyndigheten) to uger,
efter at skyldner har modtaget et såkaldt inkassovarsel, dvs. et
brev med oplysning om, at et krav vil blive inddrevet gennem
fogedmyndigheden. Når sagen er indbragt for fogedmyndigheden,
forelægges kreditors krav for skyldner med opfordring til at
fremsætte eventuelle indsigelser inden en nærmere fastsat frist.
Hvis skyldner ikke fremsætter indsigelser mod kravet skal
fogedmyndigheden lægge til grund, at kravet består, og foretage
tvangsinddrivelsen på dette grundlag. Hvis skyldner fremsætter
indsigelser mod kravet under sagens behandling ved fogedmyndigheden,
henvises sagen efter anmodning fra kreditor til forligsrådet.
Forslaget i NOU 1992:35 er endnu ikke behandlet
af det norske justitsministerium.
2.7. Der
er i Norge iværksat en forsøgsordning med retsmægling.
Forsøgsordningen trådte i kraft den 1. januar 1997 og omfatter
følgende domstole: Agder Lagmannsrett, Asker og Bærum Herredsrett,
Normøre Herredsrett, Oslo Skifterett, Salten sorenskriverembete og
Tønsberg Byrett.
Baggrunden for forsøgsordningen er følgende: I
1993 udarbejdede en uafhængig arbejdsgruppe bestående af dommere,
advokater og universitetsansatte et notat: "Rettsmegling - Et tilbud
om alternativ konfliktløsning i Norge?". På grundlag af dette notat
udarbejdede det norske justitsministerium et udkast til ændring af
tvistemålsloven og et udkast til administrative forskrifter for en
forsøgsordning, der blev sendt til høring den 30. december 1994.
Lovforslag om ændring af tvistemålsloven
(tilføjelse af en ny § 99 a) - i det væsentlige svarende til
udkastet af 30. december 1994 - er fremsat den 22. marts 1996, jf.
Ot.prp. nr. 41 (1995-96) og vedtaget som lov nr. 64 af 6. september
1996.
Lovændringen indebærer, at der indsættes en ny
bestemmelse i tvistemålsloven, hvorefter der administrativt kan
fastsættes regler om en forsøgsordning ved enkelte herreds- eller
byretter og lagmannsretter (landsretter) med udvidet mægling i
verserende retssager.
Efter de administrative forskrifter kan
retsmægling foregå i alle dispositive sager, dvs. almindelige civile
sager, hvor parterne gennem deres proceserklæringer kan bestemme
sagens udfald. Retsmægling bør som udgangspunkt kun foretages, når
begge parter samtykker, men det er efter reglerne ikke udelukket at
gennemtvinge retsmægling mod en parts ønske.
Mægleren kan enten være den dommer, der behandler
sagen ved retten, en anden dommer fra samme ret eller en
udenforstående, der har indsigt i de spørgsmål, sagen rejser, f.eks.
en ingeniør eller revisor. Hvis der ikke opnås forlig i sagen, kan
den dommer, der har været mægler, kun deltage i den videre
behandling af sagen, hvis retten finder det ubetænkeligt, og
parterne ikke ønsker at skifte dommer.
Retsmæglingen foregår for lukkede døre, og både
mægleren og parterne har tavshedspligt om det, der er kommet frem
under retsmæglingen, og de kan ikke pålægges at afgive forklaring
herom i retten. Parterne kan lade sig bistå af advokat under
mæglingen. Mægleren bestemmer selv den nærmere fremgangsmåde under
retsmæglingen - mægleren kan således f.eks. beslutte at tale med
parterne hver for sig - men proceduren bør fastlægges i samarbejde
med parterne. Med parternes samtykke kan der endvidere finde
bevisførelse sted under mæglingen.
Hvis parterne bliver enige under retsmæglingen,
kan der indgås et retsforlig i et retsmøde. Hvis mægler ikke er
dommer, må forliget indgås for den dommer, der behandlede sagen
inden retsmæglingen.
Kan parterne ikke blive enige, orienterer mægler
retten herom. Mægler kan imidlertid ikke uden parternes samtykke
videregive oplysninger fremkommet under retsmæglingen til den
dommer, der herefter skal behandle sagen.
En mægler, som ikke er dommer, skal have et
vederlag, der fastsættes af retten. Retten fastsætter endvidere
godtgørelse til sagkyndige, vidner m.v. For dommere anses mægling at
være et almindeligt led i deres tjenestepligter. Hvis der indgås
forlig, deles omkostningerne mellem parterne, medmindre andet
aftales. Indgås der ikke forlig, betaler hver af parterne foreløbig
halvdelen af udgifterne, men mæglingsomkostningerne kan medregnes
ved fastsættelsen af sagsomkostningerne.
3. Sverige
3.1. I
Sverige indførtes i 1974 en særlig procesform for behandling af
småsager ved domstolene. Disse regler fandtes oprindelig i en
særlig småsagslov (lag om rättegången i tvistemål om mindre värden,
1974:8), men ved en lovændring i 1987 blev denne lov ophævet, idet
reglerne for småsager blev integreret i de almindelige procesregler
i den svenske retsplejelov (rättegångsbalken).
3.1.1. Herefter behandles småsager som
udgangspunkt efter de samme regler som øvrige dispositive civile
sager, men inden for rammerne af de mere fleksible
sagsbehandlingsregler, som samtidig indførtes i retsplejeloven netop
på grundlag af erfaringerne med småsagsloven.
På nogle centrale punkter er særregler for
småsager dog opretholdt. Særreglerne finder anvendelse, hvis det er
åbenbart, at sagens værdi ikke overstiger et bestemt beløb, der
indeksreguleres hvert år. For tiden er beløbsgrænsen ca. 18.000
svenske kr. De almindelige regler finder dog uanset sagens lave
værdi efter påstand anvendelse, såfremt det sandsynliggøres, at den
tilgrundliggende tvist angår en større værdi eller at udfaldet i
øvrigt er af særlig betydning for bedømmelsen af andre retsforhold.
Særreglerne omfatter:
(1) Småsager behandles i første instans
(tingsrätt) af en enkelt dommer mod, efter den formelle
hovedregel, tre dommere.
(2) Adgangen til at pålægge den tabende
part sagsomkostninger er begrænset. Det kan således alene
pålægges den tabende part at godtgøre modpartens udgifter
til én times juridisk rådgivning efter retshjælpsloven pr.
retsinstans (for tiden ca. 1.000 svenske kr.), transport og
overnatning, oversættelse af dokumenter, vidneførsel samt
retsafgiften. Den juridiske rådgivning forudsættes at dække
udgiften til rådgivning om, hvorvidt parten har udsigt til
at få medhold ved sagsanlæg eller anke, samt udformning af
(anke-)stævning, mens parten forudsættes selv at føre for
retten.
(3) Forbrugeren kan anlægge sag mod den
erhvervsdrivende ved forbrugerens hjemting.
(4) Appel (til hovrätt) kræver tilladelse
(fra hovrätten). Omkostningsbegrænsningen gælder for
småsager under appel på samme måde som for 1. instans, jf.
ovenfor. Kravet om appeltilladelse gælder sager med en værdi
indtil ca. 36.000 svenske kr.
3.1.2. De mere fleksible sagsbehandlingsregler, der
indførtes i retsplejeloven samtidig med ophævelsen af småsagsloven,
og som gælder for alle dispositive civile sager,
omfatter bl.a. følgende:
(1) Større valgfrihed mellem mundtlig og
skriftlig forberedelse ved byretterne, hvor udgangspunktet
tidligere var mundtlig forberedelse. Endvidere indførtes
generel hjemmel til at afholde forberedende retsmøde pr.
telefon.
(2) Der kan afsiges udeblivelsesdom
(tredskodom), hvis sagsøgte ikke indgiver begrundet
svarskrift inden en fastsat frist. Der kan foretages en vis
begrænset prøvelse af indsigelser, således at indgivelse af
svarskrift ikke nødvendigvis hindrer udeblivelsesdom.
(3) Byretten kan afgøre selv tvistige
sager uden domsforhandling, hvis en sådan ikke er påkrævet
for at klarlægge sagen, og ingen af parterne har anmodet om
domsforhandling.
(4) Hvis der afholdes domsforhandling,
gælder som hovedregel umiddelbarhedsprincippet, hvorefter
sagen skal afgøres på grundlag af det under
domsforhandlingen fremkomne, men der er mulighed for at
fravige dette princip, når det påkrævet af procesøkonomiske
hensyn. Fravigelserne omfatter bl.a. en adgang til at
foretage telefonafhøringer, en udvidelse af adgangen til
isoleret bevisoptagelse samt en opblødning af
dokumentationspligten og det i øvrigt gældende forbud mod
skriftlige vidnesbyrd.
(5) Der indføres en øget adgang til at
afvise nyt procesmateriale, som først fremlægges på et sent
tidspunkt under sagens behandling.
Blandt de fælles regler er regler om
vejledningspligt og materiel procesledelse. Efter de
tidligere særregler for småsager skulle retten vejlede parterne om
sagens udførelse og påse, at sagens tvistepunkter blev klarlagt og
sagen oplyst, efter hvad dens beskaffenhed krævede. De nuværende
regler indebærer, at retten skal klarlægge de omtvistede spørgsmål
og påse, at parterne angiver alt, som de ønsker påberåbt. Retten
skal gennem spørgsmål m.v. afhjælpe uklarhed og ufuldstændighed.
Disse regler kan fremstå som en mellemløsning i forhold til de
tidligere regler for henholdsvis småsagsproces og almindelig proces.
Med hensyn til småsager forudsættes de nuværende regler dog efter
forarbejderne (Prop. 1986/87:89, s. 107-108) anvendt under en aktiv
procesledelse, i hovedsagen i overensstemmelse med intentionerne
efter den tidligere småsagslov.
3.1.3.
Karakteristisk for situationen i svensk ret er, at man med
udgangspunkt i problemstillingen "access to justice i småsager" har
udviklet et særligt regelsæt, som for visse deles vedkommende har
givet inspiration til reform af den almindelige procesordning med
henblik på en mere effektiv og rationel sagsbehandling gennem en
større fleksibilitet, der gør det muligt også på andet grundlag end
sagens værdi at tilpasse processen til den enkelte sags reelle
behov. Den svenske småsagsproces består således i dag af dels nogle
få, men betydningsfulde særregler, dels muligheden for udnyttelse af
de almindelige procesreglers adgang til en mere summarisk
gennemførelse af processen end den traditionelle. For så vidt findes
stadig i Sverige en slags "small claims procedure", der i vid
udstrækning minder om den engelske.
Det fremgår af forarbejderne til 1987-reformen
(Prop. 1986/87:89), at småsagsprocessen efter 1974-loven ikke i
enhver henseende var vellykket. Således tvinger omkostningsreglen
erhvervsdrivende til enten at bruge tid selv på processen eller
antage advokat uden adgang til fuld omkostningsdækning. Dette sidste
er i praksis blevet udnyttet af skyldnere til at opnå forlig ved
betaling af en del af den fulde fordring. Det er også hævdet, at en
del privatpersoner ikke tør optræde i en proces uden advokat - trods
omkostningsreglen og dommerens udvidede vejledningspligt.
Disse forhold førte til overvejelser om en
ordning, hvor udgangspunktet var almindelige omkostningsregler, men
hvor sagens omkostninger skulle ophæves i forbrugersager, såfremt
den tabende forbruger kan anses at have haft rimelig grund til at få
sagen prøvet ved retten. Ved vurderingen af en sådan ordning blev
det forudsat, at man af statsfinansielle årsager fortsat måtte anse
det for udelukket i almindelighed at bevilge fri proces med gratis
advokatbistand i småsager. Under denne forudsætning ville den nævnte
ordning stille forbrugeren ringere, idet man i almindelighed måtte
regne med, at modparten ville møde med advokat. Man valgte på den
baggrund at opretholde småsagsprocessens omkostningsregel.
3.1.4.
Efter oplysninger fra Tingsrätten i Malmö (april 1997) sker
henvisning af småsager til almindelig proces kun meget sjældent. De
fleksible forberedelsesregler har vist sig at fungere efter
hensigten, bl.a. således at sagerne fremmes ret hurtigt, og kun en
ret lille del af sagerne når til domsforhandling. Telefoniske
vidneafhøringer benyttes i vid udstrækning med gode resultater. Der
er ikke adgang til at anvende vidnetvang til
telefoniske afhøringer, men vidner er oftest selv
interesserede i denne afhøringsform. Skriftlige vidnesbyrd anvendes
derimod næsten ikke.
Der findes ikke regler om adgang for parterne til
at vedtage småsagsproces eller almindelig proces.
Vejledningspligten er nu i princippet den samme i
små og store sager. Selvmødere vejledes under visse begrænsninger,
idet det ikke anses for opgaven at fremkalde nye anbringender. Der
vejledes om bevisbyrdeforhold, hvor de er tilstrækkeligt klare, men
derimod ikke nærmere om, hvorledes bevis i givet fald bør føres.
Dommeren "oversætter" parternes synspunkter til anbringender.
Retsledelsen er i praksis mindre aktiv end tidligere, men ordningen
er fleksibel og beror i vid udstrækning på skøn. Af hensyn til
upartiskhedsproblemstillingen var der tidligere krav om, at småsager
skulle behandles af en udnævnt dommer.
Sagkyndig oplysning forekommer sjældent.
Egentligt syn og skøn er særligt sjældent forekommende, idet
parterne ofte har hver sin sagkyndige, der honoreres efter regler om
sagkyndige vidner. Der findes ikke længere regler om statslig
omkostningsdækning.
Den overvejende del af småsagerne ved Tingsrätten
i Malmö er henvist til retten fra kronofogdemyndigheten, jf. herom
nedenfor afsnit 3.2. om den "summariske proces".
Riksdagen skal i løbet af 1997 tage stilling til
et forslag om, at der i alle sager (civile som kriminelle) kræves
appeltilladelse (prövningstilstånd).
Småsagsprocessen fungerer i praksis, for så vidt
som det er det almindelige, at parterne møder uden advokat. Dette
gælder også erhvervsdrivende, der dog møder med advokat oftere, end
tilfældet er for private parter. Også erhvervsdrivende møder uden
advokat i større sager. Ofte møder erhvervsdrivende først med
advokat, hvis domsforhandling bliver nødvendig. Mens 1974-reformen
vakte betydelig betænkelighed i dommerkredse, er der for tiden ingen
debat eller kritik af småsagsreglerne, herunder ikke blandt dommere
eller advokater.
Der er overvejelser om at forhøje den gældende
småsagsgrænse på 18.000 svenske kroner til det dobbelte i lyset af,
at parter i stigende omfang møder uden advokat i sager over den
gældende småsagsgrænse.
3.1.5.
Der opnås ikke advokatbeskikkelse ved fri
proces til småsager.
I betænkningen "Ny Rättshjälpslag" (SOU 1995:81)
er der stillet forslag om, at fri proces (rättshjälp) i Sverige
gøres subsidiær i forhold til retshjælpsforsikring, der som i
Danmark er udbredt gennem almindelige forsikringstyper. Ordningen
svarer i grundprincippet til den danske ordning efter
retsplejelovens § 330, stk. 2. Men den svenske ordning skal være
videregående, for så vidt som fri proces ikke skal meddeles, hvis en
part ikke har en retshjælpsforsikring, men burde have haft en sådan.
Forslaget er vedtaget af Riksdagen og træder i kraft den 1. december
1997.
3.2. Ud
over småsagsprocessen findes der i Sverige en såkaldt summarisk
proces, der bl.a. omfatter regler om tvangsfuldbyrdelse på
grundlag af betalingspåkrav (betalningsföreläggande). Fra 1. januar
1992 overførtes disse sager fra byretten til den selvstændige
fogedmyndighed (kronofogdemyndigheten). Der er ikke nogen
beløbsgrænse for anvendelse af disse regler, men typisk drejer
sagerne sig om relativt små krav.
Sagen starter ved, at kreditor indgiver en
skriftlig anmodning om betalingspåkrav. Opfylder anmodningen lovens
formelle krav, forkynder fogedmyndigheden anmodningen for skyldner
med opfordring til skriftligt at fremsætte eventuelle indsigelser
inden en nærmere fastsat frist (normalt 2 uger). Bestrides kravet,
sendes sagen efter anmodning fra kreditor til byretten til videre
behandling. Bestrides kravet ikke, iværksættes tvangsinddrivelsen.
Skyldneren kan dog inden 4 uger efter fogedmyndighedens afgørelse
anmode om, at sagen indbringes for byretten.
Ordningen er således udtryk for, at kreditor
i inkassosager (dvs. sager om pengekrav, hvor kreditor ikke
forventer indsigelser), kan vælge at gå direkte til
fogedmyndigheden. Fogedmyndigheden kan gennem en procedure, der
minder om systemet med udeblivelsesdomme (tredskodomme), fastslå
kravet og iværksætte fuldbyrdelsen. Proceduren er dog enklere end
med hensyn til udeblivelsesdomme. Lovreglerne er nemlig udformet
således, at en ugrundet bestridelse er tilstrækkelig til, at sagen
ikke kan fortsætte ved fogedmyndigheden. Vil kreditor fortsætte
sagen, må han indgive en anmodning herom, som skal omfatte
anbringender og beviser. Herefter oversendes sagen fra
fogedmyndigheden til byretten, og en ny myndighed skal for så vidt
behandle sagen forfra, men som følge af debitors - eventuelt
ubegrundede - indsigelse og kravene til kreditors anmodning om
oversendelse er der dog opnået en vis, indledende forberedelse af
sagen.
Efter oplysninger fra Tingsrätten i Malmö
arbejder kronofogdemyndigheten, der er samlet ved 7-8 regionale
kontorer i Sverige, i vid udstrækning med elektronisk overførte
anmodninger, der primært kommer fra inkassobureauer. Inkassobureauer
kan også anlægge sag ved retten, men det normale er, at bureauet
overlader sagen til advokat, når der kommer et behørigt svarskrift
fra retten. Det kan tillægges reducerende virkning for erstatning af
sagsomkostninger, at en sag er anlagt direkte ved retten, hvor den
summariske proces står til rådighed.
3.3. Om svenske overvejelser med
hensyn til gruppesøgsmål henvises til afsnit 1.
4. England
4.1. Den
engelske småsagsproces
4.1.1. Småsagsordningen
I England har man gennem mere end 20 år haft en
særlig procesform for småsager, der har udviklet sig en del gennem
tiden. Procesformen benævnes "arbitration", selv om det er en
egentlig domstolsproces. Sagerne behandles således ved byretten
(County Court).
Arbitration er den almindelige procesform for
sager i første instans om krav op til £3.000. Den omfatter derfor
sager rejst både af erhvervsdrivende, herunder inkassosager, og af
private. Visse sagstyper falder uden for ordningen, f.eks.
ansættelsessager, der behandles ved særlige domstole.
Dommeren kan bestemme, at en sag skal behandles
efter de sædvanlige procesregler, hvis sagen må anses for særlig
kompliceret (exceptionally complex). For krav over værdigrænsen kan
parterne vedtage arbitration.
Det særlige ved arbitration er først og fremmest,
at sædvanlige sagsomkostninger, herunder til advokat, ikke erstattes
den vindende part, og at der gælder særlige ankebegrænsninger.
Det er tilladt en part for egen regning at lade
sig bistå af advokat, ligesom man på samme måde kan anvende en
lægmand som bisidder. Den almindelige engelske retshjælpsforsikring
dækker udgifter til sådan bistand.
Den vindende part får dog dækning for visse
sagsomkostninger, herunder et mindre stævningssalær, samt retsafgift
og skønsmæssige fuldbyrdelsesomkostninger, hvis afgørelsen ikke
efterleves. Omkostninger til syn og skøn dækkes inden for et
maksimum på £112.
De nærmere regler om procesmåden er fåtallige og
skønsprægede, jf. betænkningens bilag 1. Generelt er de sædvanlige
procesregler ved byret sat ud af kraft, idet det overlades til
dommeren at træffe bestemmelse om sagens behandling. Dommeren kan
anvende "any method of procedure", som dommeren finder "fair", og
som giver parterne "equal opportunity". Dommeren har en vis
vejledningspligt og yder bistand ved at foretage afhøringer m.v.
Grundideen er, at parterne skal kunne optræde som både sagsøger og
sagsøgt på egen hånd. Der gives derfor ikke fri proces til sager,
der kan behandles ved arbitration.
Retsmøder afholdes uformelt, normalt på dommerens
kontor (chambers), hvortil der i modsætning til retssalen ikke er
offentlig adgang.
De almindelige, formelle bevisregler (strict
rules of evidence) gælder ikke. Forklaring afgives således ikke
under ed, der kan anvendes skriftlige vidneerklæringer, og de
almindelige begrænsninger vedrørende "hearsay evidence" gælder ikke.
Retten kan med parternes indforståelse konsultere en sagkyndig eller
tilkalde en sådan som syn- og skønsmand. Det beløb, der kan
erstattes som omkostning til en syn- og skønsmand, vil dog normalt
ikke dække den faktiske udgift.
Den indledende forberedelse er skriftlig. Sag
rejses ved stævning, der udfærdiges på en enkel blanket, som kun
fylder én side, jf. bilag 2. En lignende blanket findes for
svarskrift, jf. samme bilag, der skal afleveres inden 14 dage fra
modtagelsen af stævning. Afhængig af sagsøgtes reaktion, afgøres
sagen ved udeblivelsesdom eller erkendelsesdom, eller forberedelsen
fortsættes med henblik på domsforhandling. Der kan afholdes
forberedende retsmøder efter behov, men det sker sjældent, da det er
erfaringen, at parterne foretrækker kun at skulle møde for retten én
gang. Sagen kan, hvis parterne ønsker det, i det hele gennemføres på
skriftligt grundlag, men også dette sker kun i begrænset omfang.
Afgørelsen træffes efter gældende ret og ikke
efter billighed. Normalt træffes afgørelsen af dommeren straks ved
domsforhandlingens slutning. En sådan dom (award) er ikke skriftlig,
men dommeren skal i retsmødet begrunde afgørelsen for mødende
parter, og der udfærdiges en attestation om afgørelsens indhold.
Sagen kan dog også optages til dom (reserved judgment), der
udfærdiges skriftligt og tilsendes parterne.
Appel af afgørelsen kan ske til appelretten
(Court of Appeal), men forekommer kun i stærkt begrænset omfang,
idet appel kun kan ske på grund af rettergangsfejl (misconduct)
eller forkert retsanvendelse (error of law). Det tilsigtes herved at
undgå langvarige processer om småkrav. Der er en vis adgang til
genoptagelse, f.eks. hvor en udeblevet part har haft lovligt
forfald.
De relativt vage procesregler tilsigter, at
dommeren skal indtage en aktiv rolle (interventionist), og
småsagsprocessen afviger på dette punkt afgørende fra den sædvanlige
engelske civilproces, der bygger på lignende principper som
forhandlingsprincippet (adverserial procedure). Der gennemførtes i
1994 domsforhandling i ca. 87.000 småsager i hele England og Wales.
Der blev i 1986 foretaget en
konsulentundersøgelse af småsagsprocessen. Det blev anslået, at
privatpersoner var sagsøgere i 38% af sagerne og sagsøgte i 58% af
sagerne. 23% af sagsøgerne og 13% af de sagsøgte havde
advokatbistand under ét eller flere stadier af processen. Af
samtlige sagsøgere vandt 67% de sager, der kom til domsforhandling,
mens det tilsvarende tal for sagsøgere, der havde advokat, var 70%.
Domsforhandling tog gennemsnitlig længere tid, når advokat
medvirkede. Kun 5% af parterne havde en lægmand som bisidder.
4.1.2. Den engelske småsagsproces i praksis
District Judge Richard Greenslade, Gloucester
County Court, formand for Association of District Judges, der har
deltaget i Access to Justice-projektet, jf. nedenfor afsnit 4.2, har
oplyst, at der blandt dommerne er en stigende tilfredshed med den
engelske småsagsproces. Denne procesform opfattes af de fleste som
hurtigere og mere tilfredsstillende fra et dommersynspunkt end den
traditionelle "adversarial procedure". Tendensen vil ganske givet gå
i retning af at optage elementer af småsagsprocessen i den
almindelige proces, herunder sagsstyring.
Der har været en vis debat om spørgsmålet om
upartiskhed, men mere som et moment, der kræver opmærksomhed i
retsledelsen, end som et egentligt problem forbundet med
småsagsprocessen.
Kun i ganske få tilfælde fremsættes der anmodning
om, at småsager henvises til almindelig proces, og der er ikke
overvejende tale om erhvervsparter. Typisk kommer anmodninger fra en
advokat. Anmodninger om småsagsbehandling af sager med værdi over
£3.000 forekommer i et vist omfang, og man opfordrer ved retten i
Gloucester ofte parterne hertil. Sådanne anmodninger imødekommes
efter dommerens skøn. Afgørende er mere sagens karakter end beløbets
størrelse, og en anmodning imødekommes navnlig, når begge parter er
selvmødere.
Det giver efter Greenslades opfattelse ikke i
almindelighed problemer med hensyn til upartiskhed i det daglige
arbejde, at dommeren under småsagsprocessen skal optræde mere aktivt
(interventionist approach). Dommerens vejledningspligt
omfatter i det væsentlige vejledning om procesreglerne og om
hovedindholdet af de relevante materielle retsregler samt
en pligt til at forklare retlige udtryk, der anvendes.
"Interventionist"-dommeren, der opfattes som en mellemting mellem
dommeren i den traditionelle "adversarial procedure" (som minder om
en strikt anvendelse af forhandlingsprincippet) og en egentligt
inkvisitorisk dommer, karakteriseres navnlig ved en betydelig
(formel og delvis materiel) retsledelse. "Interventionist"-dommeren
snarere styrer processen end vejleder parterne om, hvorledes den bør
føres. Derfor forekommer kun få egentlige eller "udtrykkelige"
vejledningssituationer. Dommeren stiller selv i vidt omfang de
spørgsmål, der skal til for at klarlægge sagens genstand og oplyse
sagen. I langt de fleste sager giver denne fremgangsmåde ikke
anledning til problemer, - ikke mindst fordi de fleste sager er
simple og enkle at afgøre. De drejer sig helt typisk om
faktum/bevis.
Hvis sagens oplysninger viser, at der grundlag
for væsentlige ændringer af en parts påstande, kan
dommeren spørge vedkommende part, om ændring ønskes foretaget. Er
svaret nej, fortsættes processen på det hidtidige grundlag. Er
svaret ja, vil dommeren nok typisk erklære sig inhabil.
Anbringender (arguments) spiller på det
formelle plan under den dommerstyrede proces ingen stor rolle, i
hvert fald sålænge sagen drejer sig om, hvad der fremgår af
processkrifterne. Processkrifterne består næsten altid kun af
stævning (summons) og svarskrift (defence).
Med hensyn til, hvilke beviser der bør
tilvejebringes, gives der ofte ingen eller kun begrænset vejledning.
Eventuelt opfordrer dommeren under sagens forberedelse til f.eks. at
fremlægge et dokument eller tilvejebringe en sagkyndig vurdering.
Der føres typisk de vidner, som parterne på egen initiativ
medbringer. I relativt sjældne tilfælde kan dommeren lægge op til en
udsættelse af sagen for at give parterne lejlighed til at skaffe
yderligere bevis, navnlig skønsmænd (experts). Det sker - af hensyn
til rettens upartiskhed - på en tilbageholdende måde med
understregning af, at sagen kan afgøres på det foreliggende
grundlag, hvis parterne ønsker det. Som oftest er parterne dog enige
om en supplerende bevisførelse. Det er imidlertid den almindelige
erfaring, at sådanne udsættelser ikke fører til ændringer af sagens
stilling. Det lykkes for så vidt for parterne at oplyse sagerne
tilstrækkeligt.
Dommeren anvender i princippet gældende
retsregler, som de er, uden nærmere drøftelse af indholdet. De
relevante materielle regler gennemgås under domsforhandlingen med
henblik på, at parterne kan kommentere sagen på dette grundlag.
Ret få selvmødere synes at have fået vejledning,
før processen indledes. Nogle benytter sig dog af offentlige
retshjælpscentre (advice centers) eller en indledende konsultation
hos en advokat for egen regning. På dommerkontorerne giver det
administrative personale vejledning om processens gang, men ikke om
materielle spørgsmål. Sagsbehandlingstiden er normalt 2-3 måneder. I
ca. 1/3 af sagerne optræder advokat på begge sider. Er der kun én
advokat, behandles denne som "selvmøder", idet dommeren optræder på
samme måde, som når begge parter er selvmødere. Formularerne
(summons og defence form) fungerer i praksis udmærket. De fleste
selvmøderne udfylder dem godt, faktisk ofte mere præcist (to the
point) end advokater. Der er nok en tendens til, at veluddannede
personer optræder oftere som selvmødere under småsagsprocessen end
ikke-uddannede.
Dommerne er ikke særlig tilbøjelige til at
tillade skriftlig behandling, da dette kan vanskeliggøre udøvelse af
"the interventionist approach".
Domsforhandlingen tager ofte under 1 time. Det er
mere krævende for dommeren at afgøre småsager end almindelige sager,
for så vidt som dommerrollen er mere aktiv, og man kommer igennem et
større antal sagsfakta end ellers. Af og til afholdes besigtigelse.
Dommen afsiges efter dommerens skøn mundtligt,
normalt uden nogen forudgående procedure. Domsafsigelsen sker oftest
uden afbrydelse af retsmødet. Der er ikke i tilfælde af appel nogen
pligt for dommeren til at udfærdige en skriftlig begrundelse for
dommen. Det er dog under overvejelse af stille krav herom.
Der har ikke været megen kritik af
appelbegrænsningerne, der opfattes som naturligt forbundne med en
småsagsproces. Derimod ses appelbegrænsningerne nok som en hindring
for at hæve småsagsgrænsen meget over de nuværende £3.000.
4.2.
Lord Woolfs rapport: Access to Justice
I England arbejdes for tiden med en større reform
af den civile retspleje. Der er i juni 1995 afgivet en foreløbig
rapport og i juli 1996 en endelig rapport til Lord Chancellor om det
civile domstolssystem i England og Wales med titlen "Access to
Justice". Arbejdet er forestået af Lord Woolf.
Lord Woolf havde til opgave at gennemgå
lovgivning og praksis vedrørende det civile domstolssystem med
henblik på:
- at forbedre borgernes adgang til at få
gennemført deres retskrav ved domstolene ("access to
justice") og formindske omkostningerne ved at føre en
retssag,
- at gennemføre en forenkling og sproglig
ajourføring af procesreglerne samt
- at fjerne unødvendige formelle sondringer i
regler og praksis.
Forslagene i Lord Woolfs rapporter omfatter
bl.a.:
(1) En udvidelse af småsagsprocessen (small
claims jurisdiction) til at omfatte sager af en værdi indtil £3.000,
som allerede er gennemført pr. 1. januar 1996, jf. ovenfor afsnit
4.1. Endvidere forestår bedre offentlig information om ordningen,
herunder om muligheden for skriftlig sagsbehandling. Der anbefales
en bedre efteruddannelse af dommere. Med henblik på en mere ensartet
anvendelse af småsagsprocessen foreslås nye regler, som i det
væsentlige er udtryk for en kodifikation af praksis.
(2) En ny hurtig sagsbehandlingsform (fast track)
for enkle sager af en værdi indtil £10.000. Denne form for
sagsbehandling har til formål at sikre en domsforhandling i løbet af
relativt kort tid. På grund af en forenklet sagsbehandling vil det
være muligt at fastsætte standardtakster for sagsomkostningerne,
således af parterne fra begyndelse har et overblik over, hvilke
sagsomkostninger de risikerer at komme til at betale.
Domsforhandlingen kan normalt ikke vare over 3 timer.
(3) En ny "flersporet" sagsbehandlingsform
(multi-track), herunder for sager af en værdi over £10.000, hvor der
foretages en fleksibel sagsstyring. Individuel og intensiv
sagsstyring forbeholdes de sager, hvor udbyttet ved en sådan
sagsstyring er størst, mens andre sager følger standardmæssige eller
individuelt tilpassede tidsplaner.
Lord Woolfs endelige rapport indeholder i alt 303
anbefalinger til forbedring af den civile retspleje. Det fremgår af
et status- og strategidokument fra Lord Chancellor's Department fra
oktober 1996 ("Access to Justice - The Way Forward"), at centrale
elementer i reformen forventes gennemført i oktober 1998.
4.3.
Omkostningsniveauet ved retssager er højere i England end i Danmark.
Advokatbistand ved retssager honoreres under den gældende,
almindelige ordning normalt ikke - som hidtil i Danmark - med
udgangspunkt i faste takster, men efter medgået tid, og kan løbe op
i meget store beløb. Som et kuriosum citerer Lord Woolf en større
engelsk bank for at finde omkostningsniveauet for så
utilfredsstillende, at man overvejer at indgå værnetingsaftaler med
henblik på at føre retssager i New York.
En særlig omkostningsafgørelse kan opnås gennem
den såkaldte "payment-in" regel. Den indebærer, at en sagsøgt, som
ved sagens start deponerer det beløb, som han er villig til at
forlige sagen på, får tillagt sagsomkostninger, hvis modparten alene
opnår dom for den deponerede eller et mindre beløb. Claus Juel
Hansen foreslår i artiklen "Sagsomkostninger og forligstilbud"
i Juristen 1996, s. 91-99, en tillempet udgave af denne
engelske regel indført i dansk retspleje.
4.4. En
kort gennemgang af den engelske småsagsproces og regler om fri
proces findes i H.M. Skovsborg: "Small Claims Procedure,
Legal Aid", Juristen 1997, s. 181 ff.
5. USA
I USA findes en række ordninger med særlige
domstole for småsager, Small Claims Courts, der er
forskellige fra stat til stat.
Disse domstoles kompetence omfatter civile krav
inden for en bestemt beløbsgrænse. I staten Virginia er grænsen
f.eks. $1.000 (ca. 5.000 kr.), hvorimod den i Washington D.C. er
$5.000 (ca. 25.000 kr.). Det er generelt forudsat, at parterne selv
fremlægger deres sag, og at advokatbistand ikke er nødvendig. I
visse stater er parterne endog afskåret fra at møde med advokat.
Small Claims Courts er beskrevet i en artikel af
Smedegaard Andersen i UfR 1981 B. 142-145.
Artiklen indeholder bl.a. en nærmere beskrivelse af ordningen med
Small Claims Courts i New York, hvor man har haft særregler for de
mindre sager siden 1930'erne. Efter den beskrevne ordning bærer hver
part sine egne omkostninger uanset sagens udfald, og advokater
medvirker i praksis stort set ikke.
Blandt ordningens karakteristiske elementer
fremhæves, at en small claims-dommer efter loven skal udøve "substantial
justice ... without regard to the rules of evidence or practice".
Det indebærer, at der i praksis foretages et meget frit bevisskøn,
en tillempning af bevisvurderingen, bevisbyrdereglerne og en
fortolkning af gældende ret, således at der opnås et rimeligt
forhold mellem sagens værdi og betydning på den ene side og på den
anden side tidsforbrug og omkostninger ved sagens behandling.
Medvirker advokat på begge sider, eller er sagen mere kompliceret,
henvises sagen til ordinær retspleje. Dommersædet beklædes kun af
erfarne dommere. Også intensiteten af ankebehandlingen lempes efter
sagens værdi og betydning. I artiklen (a.st. s. 145) anfører
Smedegaard Andersen herom:
"Det erkendes, at man må acceptere en
lidt større fejlmargin end den ordinære retspleje rummer.
Det er imidlertid den faste overbevisning, at de retstab der
herved lides er intet for at regne mod de retstab - særligt
i mindre sager - der lides ved, at sagerne ikke kommer frem
til domstolene."
Særligt for så vidt angår ankebehandlingen
bemærkes, at appelretten i USA - også i almindelige civile sager -
kun har kassationsbeføjelse over for 1. instansens prøvelse af
sagens faktiske omstændigheder. Appelretten foretager ikke en
selvstændig prøvelse af beviserne.
Smedegaard Andersen beskriver ordningen som
velfungerende, navnlig derved at menigmand umiddelbart kan betjene
sig af den, og - trods betydelige forskelle mellem dansk og
amerikansk ret - som egnet til at danne forbillede for en dansk
småsagsproces.
Kapitel 5: Tidligere
reformovervejelser
1. Indledning. Tiden før
retsplejeloven.
En beskrivelse af den civile procesordning før
retsplejeloven findes i Taksøe-Jensen: Materiel
procesledelse i borgerlige sager (1976), s. 79-95. Det fremgår heraf
bl.a., at visse mindre civile sager i 1700-tallet behandledes efter
regler, hvor dommeren havde vidtgående pligt til at oplyse sagerne,
mens der var forbud mod at møde med advokat (procurator).
Om vejledningspligten efter forordning af 8.
marts 1799 hedder det s. 93:
"Dommeren må vejlede parterne om
nedlæggelse af påstanden "i det fulde Omfang, hvori den er
berettiget", og vistnok også om en bestående mulighed for at
gøre modkrav gældende; endvidere varetage deres tarv i
henseende til at gøre anbringender gældende "i videst
Omfang, saa at intet forsømmes, som kan have reel Interesse
for Parten," samt med hensyn til bevismidlerne. Han skal
påse, at parterne "afgive tydelige og fuldstændige
Erklæringer, og ved at udspørge dem sørge for, at Sandheden
kommer frem", omend han ikke skal gå så vidt som ved et
inkvisitorisk offentligt forhør. Dommeren skal kun gøre
parterne opmærksomme på, hvad de kan fordre, og hvorledes de
kan gennemføre deres krav, men må respektere deres erklæring
om ikke at ville gøre deres ret gældende i dens fulde omfang
eller ikke at ville benytte et vist bevismiddel."
Fra 1850 kunne der mødes ved sagfører, men uden
at der tillægges erstatning for omkostningerne herved. Mødte kun den
ene part ved sagfører, skulle dommeren "veilede den anden Part, og
paase, at Intet forsømmes til dennes Skade".
2. Retsplejeloven af 1916
I forarbejderne til retsplejeloven, der blev
vedtaget som lov nr. 90 af 11. april 1916 og trådte i kraft den 1.
oktober 1919, findes overvejelser om de særlige problemer med sager
af mindre økonomisk værdi.
I Proceskommissionens udkast til lov om den
borgerlige retspleje fra 1899 anføres således (jf. motiverne sp.
116):
"Sondringen mellem Landsretssager, Ædvs.Å
større Sager, der undergives en mere indgaaende Behandling
for en af flere Dommere bestaaende Ret, og Underretssager,
Ædvs.Å mindre Sager, der undergives en mere summarisk
Behandling for Enkeltdommer, beror ikke derpaa, at
Retfærdigheden i og for sig tiltrænger færre Garantier, hvor
Talen er om smaa Værdier, end hvor Talen er om store. Den
beror heller ikke paa, at Smaasager altid i sig selv ere
klarere og simplere end store Sager; Bevisspørgsmaalets og
Retsspørgsmaalets Vanskelighed og Tvivlsomhed vil tværtimod
i Reglen være ganske uafhængig af Sagens pekuniære
Størrelse. Sondringen beror derimod udelukkende paa, at
Smaasagerne, tagne som Helhed, ikke kunne bære de Udgifter
og det Besvær, der er forbunden med en Landsretsprocedure.
Med andre Ord: at henvise alle Smaasager til Behandling ved
Landsret efter de for Landsretsproceduren gældende Regler,
vilde praktisk taget være det samme som en Retsnægtelse i
stor Stil, idet mange vilde foretrække at renoncere paa
Smaabeløb, fremfor at sætte det forholdsvis store Apparat i
Bevægelse, der normalt knytter sig til en Landsretsprocedure
..."
Proceskommissionen forudsatte, at småsagerne (med
en sagsværdi ikke over 300 kr., jf. 1916-lovens § 225, nr. 1) kunne
behandles billigt og enkelt ved underretterne - i "mangfoldige
sager" med kun ét retsmøde - hvor sagen skulle behandles af en
enkelt dommer, som regel uden at advokatbistand var nødvendig, og
idet sagen behandledes mundtligt uden skriftveksling, jf.
1899-motiverne sp. 118-119. Retten havde endvidere pligt til efter
anmodning at udfærdige stævningen i sagen, hvis sagsværdien var
særlig lav (under 50 kr.), eller sagsøgeren var "ubemidlet", jf.
1916-lovens § 425.
Som anført af Møgelvang-Hansen i
Juristen 1979, s. 2, blev en ren selvmøderproces og en
selvmødende sagsøger et særsyn, på trods af Proceskommissionens
forudsætninger om, at parterne i småsager normalt skulle kunne
undvære advokatbistand. Det skyldes formentlig især, at der kort tid
efter retsplejelovens ikrafttræden dannede sig en fast praksis for,
at den vindende parts advokatsalær altid skal dækkes, uanset om
antagelse af advokat i det enkelte tilfælde kan anses for at have
været nødvendig, jf. Retsrådets udtalelse nr. 17 af 8. maj 1920 (jf.
UfR 1920 B. 159-160), og hermed blev der reelt ikke nogen
småsagsproces. Retsrådets udtalelse har følgende ordlyd:
"I skrivelse af 9. januar d.A. har De
udbedt Dem en Udtalelse fra Retsraadet med Hensyn til
Spørgsmaalet om, hvorvidt det maa anses for at være en Følge
af Bestemmelsen i Retsplejelovens § 312, 2. Stk., at Retten
i alle Tilfælde, hvor den finder Grund til at tilkende den
vindende Part Sagens Omkostninger, og denne Part har ladet
møde under Sagen ved Sagfører, da skal tilkende et passende
Beløb til Dækning af Sagførerudgifter, eller om Retten frit
kan skønne over, om det i det foreliggende tilfælde har
været fornødent at lade møde ved Sagfører og derfor
eventuelt nægte den vindende Part Erstatning for de med
saadant Møde forbundne Udgifter.
Efter at Spørgsmaalet har været behandlet
af Retsraadet, skal man meddele, at man med Hensyn til dets
Besvarelse har delt sig i et Flertal (Henriques, Knox,
Zieler) og et Mindretal (Bærentsen, Topsøe-Jensen).
Efter Flertallets Mening har det været
Bestemmelsens Hensigt at fastslaa, at Retten i alle
Tilfælde, hvor den finder Grund til at paalægge den tabende
Part at udrede Sagens Omkostninger, skal paalægge ham at
udrede et passende Beløb til Dækning af den vindende Parts
Udgifter til Sagførersalær. Man skal i den Henseende henvise
dels til Bestemmelsens Ordlyd, hvor det ubetinget udtales,
at Udgifter til Sagførersalær erstattes med passende Beløb,
hvorved Retten maa være afskaaret fra at statuere, at de
paagældende Udgifter som ufornødne ikke kan forlanges
erstattet, dels til, at det ved Lovens § 260 er tillagt
Parterne som Ret i alle Tilfælde at lade møde ved Sagfører,
en Bestemmelse, der som sit naturlige Korrelat forudsætter
en Ret til, hvis man vinder Sagen, da at faa sine
Sagførerudgifter dækket. Man skal endvidere henvise til
Hensynet til Parterne, som ikke paa Forhaand kan vide,
hvorledes Sagen vil forløbe, og for hvem det derfor i de
fleste Tilfælde maa fremtræde som nødvendigt at lade møde
ved Sagfører. Det stemmer overhovedet med hele den Aand, der
gaar igennem den nye Retsplejeordning, der iøvrigt i så
Henseende fortsætter den tidligere Ordning, jfr. Lov af 14.
Juni 1850 om private Politisager, hvorved de dagældende
Indskrænkninger i Sagførernes Møderet bortfalder, at
Sagførermødet er det sædvanlige, naturlige og for hele
Ordningens gode Gennemførelse praktiske. Dommerens
Vejledning er kun Nødhjælpen, naar Sagfører ikke møder; men
dette kræver ogsaa, at Sagførerens Møde ikke af Dommeren bør
vurderes som fornødent eller ufornødent. Endelig skal man
henvise til Bestemmelsens Motiver og Forhistorie, ved hvilke
det intetsteds er forudsat, at Udgifter til almindeligt
Sagførersalær som ufornødne skulde kunne unddrages fra
Erstatning, idet tværtimod Motiverne og Lovens Forhistorie
synes at støtte Flertallets Opfattelse. Se f.Ex. Motiver til
K.U. 1877 § 126 p 65 (en ufornøden Udgift at benytte en
Sagfører, der ikke bor paa Stedet o.s.fr.).
En modsat Opfattelse vil ej heller kunne
standse ved kun at tillade Domstolene at skønne over det
fornødne eller ufornødne i saadanne Sager, der svarer til de
tidligere private Politisager og smaa Gældssager, men maa
komme til, at dette Skøn kan anvendes i alle Sager store og
smaa, hvilket vilde være en Ordning, der ikke kan anses at
være stemmende med Retsplejeloven.
Mindretallet mener derimod, at der ikke
haves Hjemmel til at undtage Udgifter til Sagførersalær fra
den almindelige Regel i Retsplejelovens § 312, 2. Stk., 2.
Punktum, hvorefter Retten har at skønne over, hvilke
Udgifter der i det givne Tilfælde har været fornødne. Den i
den tidligere Lovgivning indeholdte Grundsætning, hvorefter
Modparten ikke bør tilpligtes at erstatte Sagførersalær i
saadanne mindre betydelige Sager, hvor Sagførerhjælp ikke
anses for at have været fornøden, er i og for sig ikke
opgivet ved Retsplejeloven, men Rettens frie Skøn er sat i
stedet for Lovens stive Gennemsnitsregel. Havde det været
Retsplejelovens Mening helt at ophæve den nævnte
Grundsætning, maatte det under Hensyn til dennes Betydning
udtrykkeligt have sagt det. Skulde man i alle Tilfælde
tillægge den vindende Part hans Udgifter til Sagførersalær,
vilde dette derhos betyde en ikke ringe Fordyrelse for
ubemidlede, skønt Retsplejeloven ved at udvide Dommerens
Vejledningspligt netop har gjort det lettere at undvære
Sagførerhjælp. At henvise til, at vedkommende vil kunne søge
fri Proces, vil ikke kunne nytte, da Adgangen dertil er
stærkt begrænset efter Loven."
3. Forbrugerkommissionens
betænkninger
Den 5. december 1969 nedsatte Handelsministeriet
en kommission til undersøgelse af forbrugerproblemer
(Forbrugerkommissionen) med den overordnede opgave "at foretage en
samlet vurdering af hele dette område som grundlag for udformningen
af en tidssvarende forbrugerpolitik".
Forbrugerkommissionen afgav i løbet af 1970'erne
i alt fire betænkninger: betænkning nr. 597/1971 om
mærkning og skiltning m.v. inden for forbrugsområdet (I),
betænkning nr. 681/1973 om markedsføring, forbrugerombudsmand
og forbrugerklagenævn (II), betænkning nr. 738/1975 om
forbrugerens retsstilling og retsbeskyttelse (III) samt
betænkning nr. 816/1977 om forbrugeroplysning, forbrugerpolitik
og lov om forbrugerspørgsmål (IV).
Blandt disse betænkninger er navnlig bet.
681/1973 af interesse i denne sammenhæng. Betænkningen førte således
til oprettelsen af Forbrugerklagenævnet pr. 1. juni 1975,
jf. nærmere herom i kapitel 3, afsnit 2.1.
Klagenævnsordningen byggede på den opfattelse,
"at der er et klart behov for at forbedre forbrugernes mulighed for
at opnå en prøvelse af konflikter, der hidrører fra forbrugerkøb og
andre aftaler inden for forbrugerområdet", jf. bet. s. 29.
Forbrugerkommissionen henviste i den forbindelse til en rapport til
kommissionen fra et af dens underudvalg (Lovudvalget), som havde til
opgave at beskæftige sig med forbrugernes civilretlige retsstilling
og retsbeskyttelse. I rapporten anførtes bl.a. (jf. bet. s. 29-30):
"Det har under lovudvalgets forhandlinger
vist sig, at forbrugernes manglende retsbeskyttelse ofte
ikke beror på, at den materielle lovgivning er forkert, men
snarere er en følge af et samspil mellem hans ukendskab til
retsreglerne og manglende incitament til at opnå en retlig
prøvelse. Omkostningerne ved at gå til domstolene står let i
et misforhold til sagens genstand, ligesom psykologiske
faktorer ofte medfører uvilje til at indlade sig i proces.
At der i domssamlingerne ikke findes mere end et fåtal
afgørelser inden for forbrugerområdet afspejler ikke et
tilfredsstillende samfundsleje. Det vil ingenlunde være uden
betydning, at en udbygget forbrugeroplysning også kommer til
at omfatte informationer om forbrugernes retsstilling.
Herudover vil efter lovudvalgets opfattelse meget være
vundet ved, at forbrugerne får en hurtig, billig og effektiv
adgang til prøvelse af tvister under sådanne former, at de
juridiske garantier er til stede i fornødent omfang."
4. Retsplejerådets betænkning
nr. 698/1973 om behandling af borgerlige sager
I forbindelse med udarbejdelsen af bet. 681/1973
(jf. ovenfor afsnit 3) behandlede Retsplejerådet spørgsmålet om
gennemførelse af en forenklet domstolsbehandling af forbrugersager.
Retsplejerådets udtalelse er optaget som bilag 3 til betænkning nr.
698/1973 om behandling af borgerlige sager (s. 189-194).
Hovedidéen var at indføre en fakultativ adgang
til at få forbrugersager behandlet ved domstolene under anvendelse
af en forenklet procesform med en stærk procesledelse fra rettens
side, normalt uden medvirken af advokater, eventuelt uden mundtlig
domsforhandling og med begrænsede muligheder for anke.
Det af Retsplejerådet udarbejdede forslag opnåede
dog ikke almindelig tilslutning og blev ikke fremmet. Overvejelserne
blev i stedet fortsat i rådets betænkning nr. 886/ 1979, jf.
nedenfor afsnit 5.
På grundlag navnlig af Retsplejerådets forslag i
bet. 698/1973 gennemførtes ved lov nr. 260 af 8. juni 1979
omfattende ændringer af retsplejelovens regler om civilprocessen.
Ændringerne bestod navnlig i en forenkling og modernisering af
regelsættet, herunder henlæggelse af bevisførelsen til
domsforhandlingen og henlæggelse af forberedelsen af landsretssager
til landsretten selv, mens de grundlæggende principper i den civile
retspleje blev opretholdt.
Et forslag fra Retsplejerådet om indførelse af en
forenklet, skriftlig behandling af inkassosager
(autorisationsordning) blev ikke gennemført. I stedet indførtes den
nu gældende ordning, hvorefter retten kan vælge mellem mundtlig og
skriftlig forberedelse.
5. Retsplejerådets betænkning
nr. 886/1979 om behandling af sager af mindre værdi ved domstolene
5.1. Indledning
Justitsministeriet anmodede ved skrivelse af 18.
august 1978 Retsplejerådet om at fremkomme med forslag til regler,
der kunne give grundlag for en lettere og billigere adgang for
befolkningen til at få dagliglivets retskonflikter afgjort ved
domstolene. Retsplejerådet blev samtidig anmodet om at overveje, om
gennemførelse af sådanne regler burde medføre konsekvenser for de
gældende regler om forholdet mellem domstols- og nævnsbehandling af
forbrugersager. Justitsministeriet henstillede i skrivelsen, at
Retsplejerådet optog forhandling med Forbrugerklagenævnet, inden
udtalelsen blev afgivet.
Retsplejerådets betænkning nr. 886/1979 om
behandling af sager af mindre værdi ved domstolene blev afgivet,
efter at Retsplejerådet i januar 1979 havde fremlagt et foreløbigt
lovudkast med bemærkninger. Udkastet indgik i grundlaget for
drøftelser om behandling af dagliglivets retstvister på et seminar
om domstolenes opgaver og arbejdsform, som blev afholdt i februar
1979. Drøftelserne på seminaret og drøftelser med
Forbrugerklagenævnet indgik i Retsplejerådets endelige overvejelser
af de rejste spørgsmål.
5.2. Retsplejerådets
forslag
Hovedtrækkene i Retsplejerådets lovudkast er
følgende:
(1) De foreslåede regler omfatter de fleste
byretssager om krav, der har en økonomisk værdi af højst 10.000
kr., samt sager, der indbringes for domstolene efter at være
afgjort af Forbrugerklagenævnet eller et privat anke- eller
klagenævn, der er godkendt af Forbrugerklagenævnet. Retten kan dog
inden domsforhandlingen bestemme, at sagen skal viderebehandles ved
retten uden anvendelse af de foreslåede regler, hvis sagens udfald
for parterne eller andre har en økonomisk betydning, der rækker ud
over parternes påstande.
(2) Aftaler om voldgiftsbehandling og
værnetingsaftaler i de af lovudkastet omfattede sager er
kun gyldige, hvis aftalen er indgået, efter at tvisten er opstået,
eller såfremt begge (alle) parter er erhvervsdrivende, og tvisten
vedrører erhvervet.
(3) Retten får en udvidet pligt til at
vejlede parterne under sagens behandling i retten. Retten skal
bl.a. bistå parterne med at fremskaffe de oplysninger,
der er nødvendige for at afgøre sagen.
(4) Retten får mulighed for på visse betingelser
uden for retsmøderne at indhente oplysninger fra tredjemand
eller parterne.
(5) Retten kan beskikke en advokat for en part,
der opfylder de økonomiske betingelser for at få fri proces.
(6) Udgifterne til sagens oplysning
afholdes normalt af det offentlige.
(7) Ingen af parterne skal i almindelighed betale
sagsomkostninger til den anden part.
(8) Den part, der helt eller delvis har fået
medhold ved byretten, og som opfylder de økonomiske betingelser for
at få fri proces, har automatisk fri proces under anken,
hvis sagen indbringes for landsretten af modparten. Lovudkastet
indeholder ikke i øvrigt særlige regler om eventuel ankebehandling.
Retsplejerådet foreslog desuden, at der som et
supplement til reglerne om vejledning af parterne under sagens
behandling i retten oprettedes en for parterne gratis retshjælp på
dommerkontorerne.
5.3. Høringen over
Retsplejerådets forslag
5.3.1. Indledning
Ved høringen over lovudkastet i betænkning nr.
886/1979 var der bred tilslutning til de grundlæggende intentioner
om at lette borgernes adgang til at få afgjort dagliglivets
retstvister ved domstolene, men der blev rejst indvendinger mod en
række af forslagets enkeltregler. De væsentligste indsigelser
gennemgås i det følgende.
5.3.2.
Sagsomkostninger og advokatmedvirken
Fra advokatside blev det anført, at en fravigelse
af den hævdvundne procesretlige grundsætning, hvorefter den tabende
part i almindelighed pålægges at betale sagsomkostninger til
modparten, ville være betænkelig ud fra retssikkerhedssynspunkter.
Det ville således svække en parts interesse i at antage en advokat,
hvis parten ikke kunne få dækket sine omkostninger hertil af
modparten, hvis sidstnævnte tabte sagen. Fra domstolsside blev der
udtrykt betænkelighed ved fuldstændigt at opgive den
procesbesparende virkning af sagsomkostningsreglerne.
I tilknytning hertil blev det anført, at adgangen
til at beskikke en advokat for en part var for snæver i lovudkastet.
F.eks. blev det fra advokatside foreslået, at retten i almindelighed
burde have kompetence til at beskikke advokat og ikke kun, når der
var "særlig anledning dertil".
Også forslaget om, at staten afholdt udgifterne
til sagens oplysning blev mødt med reservationer. Det blev således
anført, at denne regel kun burde gælde oplysningsskridt, som retten
skønnede nødvendige, og kun hvis udgiften ikke stod i misforhold til
sagens genstand. Fra anden side blev det foreslået at indføre
mulighed for at pålægge en part at godtgøre statskassens udgifter
til oplysningsskridt, som var iværksat efter modpartens anmodning.
5.3.3. Aktiv
procesledelse
I flere høringssvar blev det anført, at en mere
aktiv procesledelse fra dommerens side - herunder gennem vejledning
til parterne og gennem fremskaffelse af oplysninger, der er
nødvendige for at afgøre sagen - kunne svække tilliden til dommerens
upartiskhed. I enkelte høringssvar fra domstolsside blev der i
stedet stillet forslag om en udvidelse af domstolenes adgang til at
beskikke advokater for "selvmødere".
Fra domstolsside blev det endvidere anført, at
retten ikke burde indhente oplysninger af egen drift, uden at
parterne forinden har haft lejlighed til at udtale sig om dette
skridt i et retsmøde.
5.3.4. Småsagsproces
og nævnsbehandling
Det blev anført af Forbrugerklagenævnet, at der
ikke på forbrugerområdet bør indføres en småsagsproces på bekostning
af nævnsbehandlingen i Forbrugerklagenævnet og de private anke- og
klagenævn. Industriministeriet foreslog herudover, at
nævnsbehandlingen blev gjort til en procesforudsætning for
anvendelse af småsagsreglerne i forbrugersager.
5.3.5. Førprocessuel
retshjælp
Forslaget om at oprette en retshjælpsordning på
dommerkontorerne gav anledning til kritik.
Der blev dels peget på, at de allerede
eksisterende retshjælpstilbud var tilstrækkelige, dels at en udvidet
retshjælp i småsager i stedet burde tilgodeses ved udvidelse af
adgangen til advokatbeskikkelse, jf. ovenfor i afsnit 5.3.2. Fra
flere sider blev det påpeget, at der var behov for en samordning af
de forskellige retshjælpstilbud.
5.4. Lovforslag nr. L 107
af 16. december 1980.
Den 16. december 1980 fremsatte
Justitsministeriet et lovforslag på grundlag af betænkning nr.
886/1979, jf. herved Folketingstidende 1980-81, forhandlingerne, sp.
4232-4235 og 5007-5024, og tillæg A, sp. 2795-2820.
Lovforslaget byggede på Retsplejerådets
lovudkast, men afveg dog på en række punkter herfra.
Bl.a. var Retsplejerådets forslag om oprettelse
af en særlig retshjælpsordning på dommerkontorerne udeladt.
Justitsministeriet tilkendegav imidlertid, at man i forbindelse med
gennemførelsen af de foreslåede regler ville foretage en ændring af
reglerne om offentlig retshjælp ved advokater, så der kunne ydes
retshjælp til at udarbejde stævning i de sager, der var omfattet af
de nye regler.
Også forslaget om, at retten kunne indhente
oplysninger af egen drift, uden at parterne forinden havde haft
lejlighed til at udtale sig om dette skridt i et retsmøde, blev
udeladt i Justitsministeriets lovforslag. I lovforslaget gjordes det
til en betingelse for, at retten uden for retsmøder kunne indhente
oplysninger fra tredjemand, at parterne forinden havde haft
lejlighed til at udtale sig herom. Desuden ville retten ifølge
lovforslaget, efter at den eventuelt har indhentet oplysninger uden
for retsmøder, kun kunne afsige dom på det tilvejebragte grundlag,
hvis ingen af parterne anmodede om, at der blev afholdt et retsmøde.
Retsplejerådets lovudkast gav ikke mulighed for
at pålægge den tabende part at godtgøre statskassens udgifter til
beskikkelse af advokat for den anden, og gav kun helt undtagelsesvis
retten mulighed for at pålægge den tabende part at godtgøre
statskassens udgifter til oplysning af sagerne. Justitsministeriet
fandt imidlertid ikke, at det offentlige endeligt burde betale de
nævnte udgifter uden hensyn til parternes indtægts- og
formueforhold. Efter lovforslaget skulle den tabende part, som ikke
opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces, som hovedregel
godtgøre statskassen eventuelle udgifter til sagsoplysningsskridt og
advokatbeskikkelse for den anden part.
Denne samlede reelle merudgift ved gennemførelsen
af lovforslaget skønnedes at ville udgøre ca. 5,2 mio. kr. årligt,
ligesom der i forbindelse med lovens ikrafttræden skulle afholdes en
éngangsudgift på 0,5 mio. kr. til oplysning om lovændringen.
Under 1. behandlingen blev lovforslaget mødt med
principiel velvilje, men også med skepsis og kritik fra næsten alle
sider. De punkter i lovforslaget, der navnlig blev mødt med
modforestillinger, var indskrænkningen i adgangen til at få fri
proces samt den mere fremtrædende rolle, der var tiltænkt dommerne.
For så vidt angik dommernes rolle blev det anført, at den kunne give
anledning til habilitetsproblemer, ligesom der fra nogle partiers
side blev stillet spørgsmål ved, om domstolene havde tilstrækkelige
ressourcer til at påtage sig denne opgave. Også reglen om, at den
tabende part som udgangspunkt ikke skal betale sagsomkostninger til
modparten, gav anledning til betænkeligheder.
Folketingets Retsudvalg afgav ikke betænkning
over lovforslaget, der bortfaldt ved folketingsårets udgang.
Justitsministeriet har efterfølgende - i
kommissoriet af 2. september 1981 for ministeriets udvalg vedrørende
retshjælp m.v., jf. nedenfor i afsnit 6 - udtalt sig således om
lovforslaget (jf. bet. 1113/1987, s. 9):
"Forslaget tilsigtede at give grundlag
for en lettere og billigere adgang for befolkningen til at
få dagliglivets retskonflikter afgjort ved domstolene, og
der blev under folketingsbehandlingen givet principiel
tilslutning til intentionerne bag forslaget. Fra forskellig
side blev der imidlertid peget på behovet for en fornyet
overvejelse af forholdet mellem de foreslåede regler og
muligheden for opnåelse af fri proces i de af forslaget
omfattede sager, ligesom der blev givet udtryk for det
ønskelige i en nærmere vurdering af sammenhængen mellem de
foreslåede indenretlige sagsbehandlingsregler og de
eksisterende retshjælpsordninger. Ligeledes blev det anført,
at lovforslagets sagsomkostningsregler kan medføre urimelige
virkninger for de erhvervsdrivende, der, således som
forslaget var udformet, normalt selv må bære omkostningerne
ved den indenretlige behandling af inkassosager.
Justitsministeriet fandt det herefter rigtigst ikke at søge
lovforslaget gennemført, forinden der havde været mulighed
for en nærmere overvejelse af de pågældende spørgsmål."
6. Betænkning nr. 1113/1987
om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring m.v.
Justitsministeriets udvalg vedrørende
retshjælp m.v. blev nedsat den 5. november 1981. Udvalgets
opgave blev beskrevet i et kommissorium af 2. september 1981. Det
fremgår heraf, at udvalget skulle beskæftige sig med de gældende
retshjælpsordninger med henblik på at tilvejebringe en almindelig
forbedring af adgangen til retshjælp. Udvalget skulle i den
forbindelse være opmærksom på Justitsministeriets lovforslag om en
småsagsproces fra folketingssamlingen 1980-81, jf. ovenfor afsnit
5.4. Udvalget blev anmodet om at overveje retshjælpsspørgsmålet,
herunder spørgsmålet om retshjælp i forbindelse med en forenklet
procesform for sager af mindre værdi. Udvalget burde samtidig
generelt overveje spørgsmålet om ændringer af de bestående
retshjælpsordninger med henblik på en almindelige forbedring af
adgangen til retshjælp. Endvidere blev udvalget anmodet om at
gennemgå reglerne om fri proces. Det hedder i kommissoriet bl.a.:
"I tilknytning til de nævnte spørgsmål
bør udvalget gennemgå de forskellige eksisterende
retshjælpsordninger, således at der herved tilvejebringes et
grundlag for mere langsigtede overvejelser vedrørende
mulighederne for en samlet planlægning og koordinering inden
for retshjælpsområdet."
Den af udvalget afgivne betænkning - betænkning
nr. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri proces og
retshjælpsforsikring m.v. - indeholdt forslag til ændrede regler om
advokatretshjælp og fri proces, der gennemførtes
ved lov nr. 240 af 13. juli 1988. Der henvises herom til kapitel 3,
afsnit 3.2. (advokatretshjælp) og afsnit 4 (fri proces).
Derimod kommer udvalget i betænkningen kun i
begrænset omfang ind på spørgsmål om en forenklet procesform for
sager af mindre værdi. Baggrunden herfor er beskrevet i
betænkningen s. 10-15.
I betænkningen s. 14 anføres:
"... Udvalget skal fremhæve, at der efter
kommissoriet af 2. september 1981 fortsat henstår
behandlingen af spørgsmålet om småsagsprocessen, ligesom
udvalget vedrørende retshjælpsinstitutionerne alene
beskriver de gældende ordninger, hvorimod der ikke i denne
betænkning stilles forslag om en ændring af strukturen på
dette område. For så vidt angår forholdet mellem retshjælpen
og forbrugerklagenævnsbehandlingen har udvalget kun
behandlet enkelte spørgsmål og foretaget mindre justeringer
på grund af de her foreslåede ændringer. Der er således
heller ikke taget endelig stilling til den fremtidige
struktur på dette område."
Udvalgets arbejde har ikke været fortsat efter
afgivelse af bet. 1113/1987.
7. Retsplejerådets betænkning
nr. 1201/1990 om modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelsen
7.1. Indledning
Ved skrivelse af 3. februar 1989 anmodede
Justitsministeriet Retsplejerådet om at gennemgå en række
fogedretlige spørgsmål, navnlig på grundlag af forslag indeholdt i
et idékatalog til forenkling af justitsvæsenet, som blev afgivet i
november 1988 af Justitsministeriets spare- og forenklingsudvalg.
Retsplejerådet understregede i sin betænkning nr.
1201/1990, at rådet ikke havde taget stilling til, hvorvidt alle
forslagene i betænkningen bør gennemføres, og således heller ikke
til, om forslagene samlet udgør en rimelig afvejning af hensynene
til både kreditor og skyldner. Som anført af Arildsen og Rothe i
Advokaten 1991, s. 31, så rådet det som sin opgave at vise,
hvordan regler til gennemførelse af forslagene i idékataloget kan
udformes, og at vurdere de økonomiske og retlige konsekvenser af
forslagene.
Det forslag i betænkningen, der har interesse i
denne sammenhæng, er forslaget om at indføre betalingspåkrav
som tvangsfuldbyrdelsesgrundlag, jf. nedenfor afsnit 7.2. Særligt
for så vidt angår dette forslag udtalte Retsplejerådet, at forslaget
uden betænkeligheder vil kunne bidrage til en væsentlig forenkling
af fremgangsmåden ved tvangsinddrivelse.
7.2. Retsplejerådets
forslag om betalingspåkrav
Udgangspunktet for Retsplejerådets forslag om
betalingspåkrav var et princip om, at kreditor i sager om pengekrav,
som ikke bestrides af skyldneren, selv bør kunne tilvejebringe sit
udlægsfundament helt uden rettens mellemkomst. Herigennem
tilsigtedes en besparelse i domstolenes ressourceforbrug.
Forslaget indebærer, at en kreditor, hvis krav
ikke bestrides af skyldner, ikke forud for fogedsagen behøver at
udtage stævning og opnå udeblivelsesdom over skyldneren. I stedet
kan kreditor lade et påkrav forkynde for skyldneren. Påkravet skal
indeholde samme oplysninger som en stævning, dvs. en klart
formuleret påstand og en sagsfremstilling, som kan begrunde
påstanden.
Påkravets eneste umiddelbare retsvirkning skal
være, at det kan danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse, medmindre
skyldneren inden 4 uger efter forkyndelsen fremsætter en skriftlig
indsigelse over for kreditor.
Hvis skyldner fremsætter skriftlig indsigelse
inden for tidsfristen, tvinges kreditor til at anlægge en sædvanlig
civil sag.
Fremsættes ikke indsigelse, kan kreditor sende
det forkyndte påkrav direkte i fogedretten. Fogedretten kan efter
forslaget prøve, om de formelle regler for påkrav er overholdt samt
en eventuel indsigelse fra skyldner om, at vedkommende rettidigt har
fremsat en skriftlig indsigelse. Fogedretten kan endvidere - selv om
der ikke rettidigt er fremsat indsigelse mod kreditors påkrav - i
sædvanligt omfang prøve skyldners indsigelse mod kravet og i givet
fald henvise kreditor til at anlægge civil sag mod skyldneren.
Fogedretten kan dog afvise åbenbart ugrundede indsigelser og
gennemføre fogedsagen. Skyldners adgang til at fremsætte indsigelser
fortabes imidlertid, hvis de ikke fremsættes i det første retsmøde i
fogedretten, til hvilket skyldneren er indkaldt med en forkyndt
tilsigelse.
Retsplejerådet overvejede, om der - på samme måde
som i civile sager, jf. retsplejelovens § 367 - skulle være adgang
til genoptagelse af fogedsagen, således at skyldneren under en
genoptagelse skulle kunne anfægte fuldbyrdelsesgrundlaget.
Rådet fandt imidlertid ikke, at hensynet til retssikkerheden
nødvendiggør en sådan regel, henset til, at at skyldner i
påkravssager - i modsætning til civile sager - får to lejligheder
til at fremsætte indsigelse, dels efter modtagelsen af påkravet,
dels efter modtagelsen af tilsigelsen til fogedretten. Begge disse
skriftlige meddelelser skal forkyndes. Skyldner er dog ikke afskåret
fra at anfægte kreditors krav gennem et civilt søgsmål.
Med hensyn til sagsomkostninger
indebærer forslaget, at kreditor kan opkræve et påkravsgebyr, hvis
størrelse fastsættes af justitsministeren, mens der ikke kan
opkræves inkassoomkostninger (advokatomkostninger), da kreditor
forudsættes at kunne udfærdige påkravet uden advokatbistand.
Om de økonomiske og administrative
konsekvenser af forslaget anføres i bet. 1201/1990, s. 44:
"De civile sager, som efter forslaget
bortfalder, vil ikke fremtidigt medføre indtægter i form af
retsafgift. Det er arbejdsgruppens skøn, at indtægtstabet
vil blive i størrelsesordenen ca. 80 mio. kr. Forslagets
gennemførelse vil som nævnt medføre besparelse i
personaleudgifterne og i udgifterne til forkyndelse, men
denne besparelse vil slet ikke have samme størrelse som
indtægtstabet. Forslaget vil derfor medføre et væsentligt
nettoprovenutab."
7.3. Høringen over
Retsplejerådets forslag
7.3.1. Indledning
Forslaget om at indføre betalingspåkrav som
tvangsfuldbyrdelsesgrundlag blev ved høringen mødt med en række
indvendinger fra navnlig domstols- og advokatside. Derimod var der
fra erhvervsorganisationer en meget klar tilslutning til forslaget.
Retsplejerådets forslag om betalingspåkrav har
ikke ført til lovforslag herom.
7.3.2.
Påkravsmodellens effektivitet
Det blev gjort gældende, at forslaget ikke vil
føre til den tilsigtede forenkling af fuldbyrdelsen. Dels er det
uvist, i hvilket omfang skyldnerne i dag betaler, efter at der er
afsagt udeblivelsesdom, men før fogedsagen indledes, dels kan man
frygte, at forslaget vil føre til, at der fremsættes flere
indsigelser i inkassosager end hidtil. I det omfang, dette sker,
ville der ikke blive tale om nogen forenkling, men tværtimod en
besværliggørelse, idet man forud for sædvanligt søgsmål ved
civilretten efter påkravsmodellen skulle have sagen behandlet i
fogedretten for at konstatere, om der fremsættes indsigelser.
7.3.3. Den materielle
prøvelse ved skyldners udeblivelse
I flere høringssvar forudsættes, at der i
fogedretten ved behandlingen af betalingspåkrav i
udeblivelsestilfælde foretages den samme prøvelse vedrørende kravets
berettigelse som den, der foretages i domsretten (dvs. byrettens
afdeling for civile sager) efter de gældende regler, jf. herved
retsplejelovens § 354, stk. 3 og § 360, stk. 3, jf. herom ovenfor i
kapitel 3, afsnit 1.3.7.
I betænkning nr. 1201/1990 anføres s. 17, at
fogedretten efter forslaget af egen drift vil skulle påse, om
påkravets indhold er i overensstemmelse med de krav, der foreslås
fastsat om angivelse af kreditors krav, om en kort
fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå kravet støttes, og om
vejledning af skyldneren. Spørgsmålet om rettens prøvelse ved
udeblivelse er ikke i øvrigt omtalt i betænkningen. Det er
imidlertid forudsat, at betalingspåkrav i fogedretten i
almindelighed behandles af kontorfunktionærer, med bemyndigelse
efter retsplejelovens § 17 a, stk. 2. En kontorfunktionær vil næppe
kunne foretage den ovenfor beskrevne, materielle prøvelse og vil
ikke kunne træffe afgørelse mod kreditors indsigelse, jf. herved den
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 17 a, stk. 2. Den formelle
prøvelse (krav til påkravet, værneting m.v.) er derimod næppe noget
større problem i denne henseende.
7.3.4. Grundlaget for
fogedsagen
Det blev anført som en uhensigtsmæssighed ved
forslaget, at der selv i tilfælde, hvor der på grund af indsigelse i
første retsmøde i fogedretten skal ske henvisning til civilretten,
af hensyn til bl.a. omkostningskonsekvenserne først må tages
stilling til et eventuelt anbringende fra skyldneren om rettidigt at
have gjort indsigelse mod påkravet. I bekræftende fald er grundlaget
for fogedsagen efter forslaget ikke til stede, og anmodningen må
afvises.
7.3.5. Afvisning af
åbenbart ugrundede indsigelser
Det er i høringssvarene påpeget, at betænkningen
ikke indeholder nogen nærmere vejledning med hensyn til anvendelsen
af dette kriterium. Det kan endvidere være et problem, hvis skyldner
ønsker bevisførelse om dette spørgsmål, ligesom
appelbegrænsningsreglerne, jf. retsplejelovens § 584, stk. 2, kan
føre til urimelige resultater.
7.3.6.
Klagenævnsbehandling
Det er påpeget, at forslaget ikke tager stilling
til, hvad der skal ske i sager, som skyldner ønsker behandlet ved et
klagenævn, jf. den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 361.
7.3.7.
Præklusionsreglen
Forslaget om, at indsigelser mod selve kravet
mistes, hvis de ikke fremsættes i første møde i fogedretten, hvortil
skyldneren har været tilsagt ved lovlig forkyndt tilsigelse, har
mødt bred kritik i høringssvarene. Det er herunder påpeget, at
reglen, der er i strid med almindelige processuelle regler, vil
medføre en urimelig uligevægt i parternes procesretlige stilling, og
at den kan føre til, at domstolene skal træffe materielt urigtige
afgørelser, herunder også i tilfælde, hvor skyldner eventuelt først
efter første retsmøde bliver i stand til at fremsætte sine
indsigelser.
7.3.8.
Inkassoomkostninger
Det er bl.a. fra advokatside kritiseret, at
betænkningen vil afskære kreditors adgang til at blive tillagt
sædvanlige inkassoomkostninger i forbindelse med fogedsager på
grundlag af betalingspåkrav. Det er herved anført, at en sådan
ordning vil være i strid med grundlæggende retsprincipper om
virkningen af, at retlige forpligtelser ikke opfyldes.
Kapitel 6: Småsager og
retshjælpsforanstaltninger
1. Hvad er en småsag?
1.1. Kommissoriets beskrivelse af området
Når der tales om "småsager", er det ikke altid
klart, hvad der nærmere tænkes på. Kommissoriet taler om
"dagligdagens retsspørgsmål" og "visse retstvister af mindre værdi",
der skal omfatte både "private mellemværender" og tvister "som følge
af erhvervsvirksomhed". I dette kapitel tilsigtes ikke nogen præcis
afgrænsning, men alene en kortfattet beskrivelse af, hvad småsager i
den anførte forstand kan være, - og dermed af det videst mulige
anvendelsesområde for særregler om småsager.
1.2. Dagligdagens retsspørgsmål
Ved dagligdagens retsspørgsmål forstås
naturligt både forbrugertvister og andre tvister, som privatpersoner
kan komme ud for - om ikke dagligt, så i hvert fald for manges
vedkommende én gang i løbet af en normal tilværelse. Det drejer sig
for så vidt om alle retstvister, hvor private borgere, der ikke har
foretaget sig noget specielt usædvanligt, er part.
Udgangspunktet for overvejelser om en definition
af småsager må dog være de sager, der behandles ved byret, men
således at der ses bort fra sager med en økonomisk værdi af en vis
størrelse.
Det drejer sig i praksis navnlig om:
Forbrugertvister, dvs. klager fra
forbrugere om varer, arbejds- og tjenesteydelser, navnlig i
forbindelse med køb af biler, inventar- eller beklædningsgenstande,
rejser og aftaler med håndværkere, ejendomsmæglere, pengeinstitutter
og forsikringsselskaber.
Tvister i forbindelse med private borgeres handel
med eller brug af fast ejendom, typisk sager om mangler ved
et parcelhus eller et sommerhus samt lejesager, navnlig om huslejens
størrelse eller om erstatning for istandsættelse ved fraflytning af
et lejemål.
Ansættelsessager, typisk sager om
opsigelse eller bortvisning af funktionærer.
Erstatningssager, hvor privatpersoner
ved uforsvarlig adfærd har påført andre en skade. Det største
enkeltområde er færdselsretten, hvor særlige erstatnings- og
forsikringsregler har ført til, at der kun er få tvister i forhold
til et betydeligt antal skadestilfælde.
Tvister med offentlige myndigheder med
undtagelse af en række sagstyper, der hører under landsret i første
instans, enten efter den almindelige regel i retsplejelovens § 225
om prøvelse af visse afgørelser, der er truffet af en central
klageinstans, eller efter særlige regler, f.eks. om skatte- og
ekspropriationssager. Tvisterne kan omfatte forvaltningens
myndighedsudøvelse eller adfærd i øvrigt, f.eks.
skadegørende handlinger. Som eksempel kan nævnes lægefejl på
offentlige sygehuse. Lov om patientforsikring, der i øvrigt
indeholder særlige processuelle regler, undtager for sit område
erstatninger under 10.000 kr.
Person- og familieretlige spørgsmål, der
behandles efter særlige procesregler, herunder ægteskabssager
(separation, skilsmisse, forældremyndighed, bidragspligt m.v.),
faderskabssager og værgemålssager (tidligere: umyndiggørelsessager).
De ovennævnte sagskategorier omfatter både sager
med økonomisk værdi og visse sager uden økonomisk værdi.
1.3. Erhvervsdrivendes sager
I de sager, der er nævnt i afsnit 1.2., står
tvisten mellem på den ene side en privat borger og på den anden side
en anden privat borger, det offentlige eller en erhvervsdrivende.
Skal man nu inddrage "mindre retstvister,
opstået som følge af erhvervsvirksomhed", kan dette omfatte:
De ovennævnte sager for så vidt den ene
part er en erhvervsdrivende. Dette vil navnlig være tilfældet i
forbrugersagerne og ansættelsessagerne, men kan også være det ved
sagerne om fast ejendom, ikke mindst lejesagerne, og
erstatningssagerne. Sagen kan for så vidt anses for en småsag,
uanset hvem der anlægger den. Dette indebærer i givet fald, at
sager, der umiddelbart af den erhvervsdrivende opfattes som en sag
om inddrivelse af et pengekrav, dvs. en inkassosag, omfattes af
småsagsbegrebet.
"Erhvervsforbrugersager", dvs. sager om
en erhvervsdrivendes aftaler med henblik på anskaffelser eller
serviceydelser til "endelig" brug i sin virksomhed (sidste
omsætningsled). Sådanne sager kan forekomme såvel med
"erhvervsforbrugeren" som sagsøger, som med leverandøren som
sagsøger, - altså en "inkassosituation".
Erhvervssager i øvrigt, dvs. "rene"
erhvervssager, hvor begge parter er erhvervsdrivende og i øvrigt
handler som et led i udøvelsen af deres erhvervsvirksomhed.
1.4. Sager af mindre værdi
Sager af mindre værdi er sager, der har en
økonomisk værdi under en nærmere angivet grænse. I fremmede
ordninger med småsagsproces foretages afgrænsningen i det væsentlige
på denne måde (typisk med beløb svarende til i størrelsesordenen
10.000-30.000 kr), jf. kapitel 4. Betænkningen fra 1979 satte
grænsen ved 10.000 kr. Dette svarer til den gældende regel om
ankebegrænsning i civile sager, jf. retsplejelovens § 368, stk. 1
(der i mangel af andre særregler om sager af mindre værdi for så
vidt er udtryk for indholdet af den "gældende danske
småsagsproces").
Foretages afgrænsningen alene ved hjælp af et
beløbskriterium, falder sagerne uden økonomisk værdi uden
for småsagsområdet.
Efter retsplejeloven har det betydning for
kompetencefordelingen mellem byret og landsret i første instans, om
sagen har en økonomisk værdi, jf. retsplejelovens § 227. Det samme
gælder for retsafgiftens størrelse, jf. retsafgiftslovens §§ 1, 2 og
4. Det er ikke afgørende, om kravet er af privat- eller
offentligretlig beskaffenhed, eller om det formuleres som et
anerkendelses- eller fuldbyrdelsessøgsmål. Som eksempler på sager
uden økonomisk værdi kan nævnes en sag om retten til et fælles
boliglejemål efter ophør af et samliv (UfR 1988.478 H)
eller en sag om slettelse af et foreningsmærke ud for ekskluderede
medlemmers navne i en telefonfagbog (UfR 1947.703 H)
En række sager behandledes efter den tidligere
retsplejelovs § 225 (dvs. før ændringen ved lov nr. 273 af 13. maj
1989) ved byret uden hensyn til eventuel økonomisk værdi. Uanset den
ændrede formulering af kompetencebestemmelserne gælder dette stadig
sager om ægteskab og forældremyndighed, faderskabssager, sager om
værgemål, sager om prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse og om prøvelse af adoption uden samtykke samt sager
om mortifikation og ejendomsdom. Lejesager behandles i byretten -
som boligret - i princippet uanset værdien, jf. lejelovens § 107.
Det er næppe afklaret, om retsplejelovens § 227 (500.000 kr.'s
reglen) kan anvendes. De anførte sager falder for så vidt uden for
et værdisagskriterium. Det samme gælder sager, der efter den
almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 225, stk. 1, (sager om
centrale myndigheders afgørelser) eller særlige regler hører under
landsret i første instans. Derimod omfatter et værdisagskriterium i
princippet sager, der behandles som sø- eller handelssager efter
retsplejelovens §§ 18 a og b.
Uanset om afgrænsningen af småsagsområdet
foretages alene med et beløbskriterium eller tillige med fravalg af
en eller flere af de i afsnit 1.2. og 1.3. nævnte sagskategorier med
økonomisk værdi, vil sagerne udgøre en mangfoldighed, spændende fra
det meget enkle til det meget komplicerede.
Kravet kan angå penge eller andet, f.eks. retten
til en genstand, der har økonomisk værdi. Kravet kan gå ud på
betaling af et pengebeløb eller udlevering af en genstand,
foretagelse af en handling eller undladelse af en handling
(fuldbyrdelsessøgsmål) eller at fastslå en retsstilling
(anerkendelsessøgsmål).
Tvisten kan skyldes en reel uenighed mellem
parterne om (hyppigst) faktiske forhold, f.eks. om en
bestemt tilstand, en mangel m.v. foreligger eller ej, eller om
retlige forhold (om forståelsen af en retsregel eller dens
anvendelse - subsumption - i det enkelte tilfælde). Indsigelserne
kan skyldes reel tvivl om faktiske eller retlige forhold, eller de
kan skyldes en parts misforståelse af disse forhold. Sagens udfald
kan således være svært forudsigeligt - eller mere eller mindre
oplagt.
Sagerne opdeles ofte i tvistige sager,
dvs. sager, hvor parterne er uenige om kravets eksistens eller
omfang m.v., og sager, der ikke er tvistige, også kaldet
inkassosager. Langt de fleste af de nuværende retssager og
dermed af småsagerne, er sådanne inkassosager. I inkassosager er
sagsøger typisk en erhvervsdrivende, der i forbindelse med
virksomhedens sædvanlige drift fremsætter et krav på vederlag, der
ikke er blevet betalt til tiden. Skyldneren vil ofte være en
forbruger, men kan også være en erhvervsdrivende. Normalt er årsagen
til den manglende betaling, at skyldneren savner evne eller - uden
at der dog fremsættes indsigelse - vilje til at betale. En tvist kan
også skyldes indsigelser, som fremsættes for at udskyde
betalingstidspunktet, fordi en part ikke kan eller vil betale,
således at sagen i realiteten er en inkassosag.
Den nødvendige bevisførelse kan være
enkel, f.eks. bestå i fremlæggelse af nogle dokumenter og afgivelse
af korte partsforklaringer, eller den kan være kompliceret, f.eks.
kræve en sagkyndig undersøgelse og vurdering (syn og skøn),
fremlæggelse af omfattende dokumenter, regnskabsoplysninger m.v. og
afhøring af en række vidner. Det kan tænkes, at sagen rejser
spørgsmål om fremmed ret eller om forståelse af EU-retten.
En afgrænsning, som bygger på en sagsværdi på et
bestemt beløb, giver et meget bredt område, der rækker langt videre
end til, hvad man kan kalde "dagliglivets retstvister".
En beløbsmæssig afgrænsning sikrer ikke i sig
selv, at sagerne er enkle. I princippet er der ikke anden forskel på
småsager i denne forstand og andre sager end netop værdiforskellen.
Typisk vil sager af mindre værdi, særligt på forbrugerområdet, dog
nok i praksis være enklere end sager af større værdi.
Bilag 4 indeholder en række eksempler på sager,
der vil falde under den afgrænsning af småsager, som udvalget
foreslår i kapitel 9, afsnit 3.
2. Sagernes antal
I dette afsnit gennemgås nogle hovedtræk af
udviklingen. Nærmere statistiske oplysninger findes i bilag 5.
2.1. Den samlede sagsudvikling
Antallet af civile sager ved byretterne og
antallet af fogedsager er gået voldsomt ned i de seneste år.
Ser man på det samlede antal afgjorte civile
sager ved byretterne og Sø- og Handelsretten og indkomne
fogedsager over en længere periode, forekommer modsat rettede
bevægelser, men det samlede billede viser en mindre brug af
domstolene på det civile område (civile retssager og fogedsager) end
tidligere.
|
Civile retsager |
Fogedsager |
1960 |
175.958 |
* |
1970 |
185.261 |
320.496 |
1975 |
227.669 |
458.611 |
1980 |
244.766 |
544.925 |
1985 |
180.476 |
482.334 |
1990 |
166.226 |
473.750 |
1995 |
105.062 |
211.881 |
1996 |
99.140 |
210.160 |
*) Sammenlignelige tal foreligger ikke
Det bemærkes, at opgørelsesmåden for de
statistiske indberetninger fra byretterne blev ændret med virkning
fra 1984, således at det reelle fald i sagstallene er noget mindre,
end det fremgår ovenfor. Fogedsagerne omfatter anmodninger om udlæg,
arrest og forbud.
2.2. Civile retssager med økonomisk værdi ved byretterne
I det følgende omtales alene sager med økonomisk
værdi.
2.2.1. Tvistige sager og inkassosager
De spørgsmål, som procesordningen rejser, er
forskellige med hensyn til henholdsvis tvistige sager og
inkassosager, jf. herom ovenfor afsnit 1.4. Det er derfor væsentligt
at udsondre de tvistige sager fra inkassosagerne.
Inkassosager i bred forstand kan bestemmes som
sager om pengekrav, der ikke bestrides. Sondringen er dog ikke
skarp. Sagens karakter i denne henseende viser sig først, når sagen
er anlagt, idet den beror på sagsøgtes indstilling til sagen.
Inkassosager i processuel forstand er sager, der afgøres ved
udeblivelsesdom som følge af manglende svar fra sagsøgte overhovedet
eller ved dom på grundlag af sagsøgtes erkendelse af at skylde
beløbet allerede ved sagsøgtes første svar. En sag, hvor udeblivelse
eller erkendelse forekommer i en senere fase, kan i nogle tilfælde
med mening karakteriseres som en inkassosag, men udskillelsen vil da
være så vanskelig, at der bør bortses fra sådanne tilfælde. De
tvistige sager bliver altså de sager, hvor der fremkommer en
indsigelse fra sagsøgte. Denne sondring vil bl.a. have
betydning for, hvilke sager der kan gennemføres under en særlig
procesform for inkassosager, jf. nedenfor i kapitel 10.
Selv om inkassosager således begrænses til sager,
hvor udeblivelse eller erkendelse forekommer fra starten, er den
foreliggende civile retsplejestatistik er ikke velegnet til at
udsondre inkassosagerne.
I statistikken opdeles sagerne efter deres udfald
i tre kategorier af sager:
- hævede, bortfaldne, afviste, samt sager
afgjort ved udeblivelses- eller erkendelsesdom, samt afgjort
i retten før domsforhandling og forligte før domsforhandling
- forligte i retten under domsforhandling
- pådømte efter domsforhandling
Efter en sædvanligvis benyttet, meget grov
målestok, karakteriseres den første kategori som inkassosager og de
sidste to som tvistige sager. Efter den ovenfor angivne definition
vil den første kategori indeholde en række tvistige sager, nemlig
sager, hvor sagsøgte har fremsat indsigelse.
En nærmere gennemgang, som til brug for udvalget
er foretaget ved Retten i Århus, har vist, at der blandt sager
afgjort i 1995 under den første kategori var ca. 75%
udeblivelsesdomme, ca. 23% hævede sager og ca. 2% afviste sager. Af
de hævede sager var ca. 80% af en sådan karakter, at de, hvis de
ikke var blevet hævet, ville være afsluttet som "tvistige", typisk
sager, hvor sagsøgte opfylder kravet på grundlag af sagsøgerens
bemærkninger til svarskriftet, sager, hvor sagsøgeren opgiver sagen
straks ved fremkomst af svarskrift, eller sager, der hæves eller
forliges i forbindelse med yderligere skriftveksling eller
forberedende møder. Heller ikke disse disse tal giver noget eksakt
billede af inkassosagernes andel efter den angivne definition, idet
bl.a. nogle af udeblivelsesdommene vedrører udeblivelse efter
afgivelse af indsigelse.
Det er således ikke på det foreliggende grundlag
muligt at udsondre inkassosagerne eksakt. I det følgende bruges den
grove målestok, hvorefter den første kategori opfattes som
inkassosager og de to sidste som tvistige sager. Det vil sige, at de
tvistige sager opgøres som de sager, hvor der finder
domsforhandling sted.
Man må dermed have for øje, at antallet af
"inkassosager" rummer visse tvistige sager, og at antallet af de
egentlige inkassosager er mindre end angivet nedenfor. Dette
udelukker imidlertid ikke, at statistikken giver et nogenlunde
brugbart fingerpeg om, hvilken andel af sagerne, der kræver en
nærmere processuel behandling (domsforhandling). Skal andre sager
med indsigelse lægges til på grundlag af opgørelsen fra Retten i
Århus, vil der skulle overføres ca. 20% af de "ikke-tvistige" sager.
En række af disse sager vil dog blive afsluttet uden større arbejde
for retten.
Man bør på den anførte baggrund ved anvendelse af
tallene i forskellige relationer være opmærksom på den manglende
præcision i statistikken. Ved opgørelse af de økonomiske
konsekvenser af udvalgets forslag er foretaget nogle opgørelser med
hensyn til "mellemgruppen", jf. kapitel 17, afsnit 2.2.
2.2.2. Udviklingen 1985-1996
Antallet af de behandlede sager med økonomisk
værdi (ekskl. boligretssager) ved byretterne udgjorde i
1985-1996 for henholdsvis de tvistige (afgjort ved dom eller forlig
efter domsforhandling) og de ikke tvistige sagers vedkommende
(afrundet nedad til hele 100):
År |
Tvistige sager |
Ikke-tvistige sager |
I alt |
1985 |
11.300 |
149.100 |
160.400 |
1986 |
11.300 |
153.200 |
164.500 |
1987 |
12.400 |
172.600 |
185.000 |
1988 |
12.500 |
188.900 |
201.400 |
1989 |
12.400 |
168.700 |
181.100 |
1990 |
10.800 |
135.400 |
146.200 |
1991 |
10.300 |
123.700 |
134.000 |
1992 |
9.200 |
116.600 |
125.800 |
1993 |
9.000 |
101.200 |
110.200 |
1994 |
8.800 |
83.500 |
92.300 |
1995 |
8.000 |
76.300 |
84.300 |
1996 |
7.500 |
71.700 |
79.200 |
Nedgangen fra 1988 udgør for de tvistige sagers
vedkommende 4.500 sager, svarende til ca. 40%, og for de
ikke-tvistige sagers vedkommende 117.100 sager, svarende til over
60%.
Der findes ikke opgørelser, der viser, hvorledes
sagerne fordeler sig på forskellige sagstyper som f.eks. løsørekøb,
fast ejendomskøb, sager om håndværkerregninger, ansættelsessager
osv. Af de ca. 70.000 ikke-tvistige sager i 1996 må den væsentligste
del antages at være inkassosager, jf. ovenfor i afsnit 2.2.1. Af de
ca. 7.500 tvistige sager må en betydelig del antages at være sager
om erhvervsdrivendes krav på vederlag, hvor modparten - en forbruger
eller en erhvervsdrivende - har gjort indsigelse mod at betale,
f.eks. på grund af påståede mangler ved den leverede ydelse.
De tvistige sager omfatter sager, der pådømmes
efter domsforhandling. Af det samlede antal tvistige sager har
de forligte sager efter domsforhandling i de senere år ret
konstant udgjort ca. 37%.
Om de mulige årsager til nedgangen i sagstallene
henvises til kapitel 8, afsnit 4.
2.2.3. Småsager
Der findes ikke for tiden landsdækkende
opgørelser over antallet af sager med en økonomisk værdi på ikke
over f.eks. 10.000-30.000 kr. I årene 1987-1989 udgjorde sagerne med
en værdi ikke over 30.000 kr. ca. 88-90% af sagerne med økonomisk
værdi, - med en faldende tendens.
Nyere tal fra en række større byretters interne
statistikker (Århus, Odense, Ålborg og Frederiksberg) giver et vist
grundlag for at skønne over antallet af sager på landsplan inden for
forskellige værdiintervaller. Tallene tyder eksempelvis på, at
sagerne med en værdi ikke over 20.000 kr. i 1995 udgjorde ca. 45% af
sager pådømt eller forligt efter domsforhandling samt ca. 80% af de
ikke-tvistige sager. Med forbehold for bl.a. den usikkerhed, der
følger af, at tal for de pågældende byretter ikke nødvendigvis er
repræsentative, kan den følgende tabel opstilles. "Tvistige sager"
omfatter sager, der afgøres ved dom eller forlig efter
domsforhandling, medens "Inkassosager" omfatter alle andre sager,
jf. ovenfor afsnit 2.2.1. Tabellen viser småsagernes andel i
absolutte tal og i procent af alle sager i hver af de to kategorier.
|
Tvistige sager
(skøn 1995) |
i % |
Inkassosager
(skøn 1995) |
i % |
1 - 10.000 kr. |
2.480 |
31 |
48.100 |
63 |
1 - 20.000 kr. |
3.520 |
44 |
59.500 |
78 |
1 - 30.000 kr. |
4.200 |
52 |
64.100 |
84 |
Småsagerne må således antages at udgøre en meget
væsentlig del af byretternes arbejde med sager med økonomisk værdi.
2.3. Ankesager
Antallet af civile ankesager med økonomisk værdi
(ekskl. boligretssager) ved landsretterne har i 1988-1995 udgjort
for så vidt angår dels behandlede sager dels modtagne sager:
År |
Behandlede
Domsforhandlet |
Ej domsforhandlet |
I alt |
Modtagne |
1988 |
1.183 |
1.013 |
2.196 |
2.538 |
1989 |
1.156 |
1.004 |
2.160 |
2.327 |
1990 |
1.110 |
950 |
2.060 |
2.184 |
1991 |
1.020 |
933 |
1.953 |
2.043 |
1992 |
1.244 |
1.018 |
2.262 |
1.973 |
1993 |
1.235 |
1.005 |
2.240 |
1.964 |
1994 |
1.279 |
861 |
2.140 |
1.763 |
1995 |
1.073 |
778 |
1.851 |
1.872 |
1996 |
1.033 |
762 |
1.795 |
1.769 |
Ankesagerne med økonomisk værdi har således
udvist en primært faldende tendens fra 1988. "Domsforhandlet"
omfatter sager afgjort ved dom eller forlig efter domsforhandling.
"Ej domsforhandlet" omfatter sager afsluttet uden domsforhandling,
dvs. hævede, forligte, afviste, udeblivelsesdomme m.v.
Antallet af modtagne sager skal ses i lyset af
reglerne om appelbegrænsning, jf. kapitel 9, afsnit 27.2., der
trådte i kraft den 1. juli 1990 med virkning for sager, der anlagdes
i 1. instans efter dette tidspunkt.
Efter de tal, der er anslået ovenfor i afsnit
2.2.3., må ca. 2.500 tvistige sager ved byretterne antages som
sådanne at være omfattet af appelbegrænsningen (10.000 kr.'s
reglen). Det er dog påstanden for landsretten, der er afgørende for
appelbegrænsningen. Endvidere skal de forligte sager i
denne henseende trækkes fra, idet forlig udelukker anke (smh.
retsplejelovens § 270, stk. 2). Som anført ovenfor afsnit 2.2.2.,
udgør forligsfrekvensen af alle domsforhandlede sager med
økonomisk værdi ca. 37%. Der kan for så vidt antages at
være ca. 1.600 domme om krav under 10.000 kr. Antallet af
ansøgninger om anketilladelser og givne anketilladelser har i
1993-1995 været i størrelsesordenen henholdsvis 150 og 25 årligt. I
1996 blev der givet 37 anketilladelser. I 1994-1996 var andelen af
de pådømte sager, hvor appellantens påstand blev taget helt
eller delvis til følge ved landsretterne under ét ca. 37%. Der kan
om virkningen af appelbegrænsningen nærmere henvises til kapitel 9,
afsnit 27.2.3.
2.4. Fogedsager
Antallet af fogedsager har i 1985-1996
udviklet sig således:
År |
Udlæg m.v. |
Indsættelser |
Tvangsauktioner |
1985 |
482.300 |
48.900 |
5.900 |
1986 |
428.500 |
51.700 |
5.400 |
1987 |
441.500 |
51.900 |
7.000 |
1988 |
533.700 |
49.900 |
10.200 |
1989 |
507.700 |
36.600 |
14.400 |
1990 |
473.700 |
35.100 |
14.300 |
1991 |
378.000 |
39.100 |
12.000 |
1992 |
348.800 |
38.500 |
10.600 |
1993 |
321.400 |
36.200 |
10.700 |
1994 |
237.000 |
32.100 |
6.400 |
1995 |
211.900 |
32.400 |
3.400 |
1996 |
210.200 |
33.200 |
2.200 |
For så vidt angår udlæg m.v. er der
siden 1988 tale om en nedgang på 323.500 sager, svarende til ca. 60%
- altså nogenlunde samme billede som med hensyn til de ikke-tvistige
retssager. Det er ikke muligt at beregne andelen af sager, hvis
værdi ikke overstiger 10.000 - 30.000 kr. Der kan dog være en vis
grund til at antage, at andelen vil være nogenlunde den samme som
med hensyn til de ikke-tvistige retssager. I så fald er ca. 80% af
sagerne under en 20.000 kr.'s grænse, svarende til i 1996 ca.
170.000 sager. Udlæg m.v. omfatter dog en række forskellige
sagstyper, herunder både udlæg på grundlag af dom og udlæg på
grundlag af særligt tvangsfuldbyrdelsesgrundlag (gældsbrev,
pantebrev, udenretligt forlig, veksler og check). Hertil kommer krav
med udpantningsret, der ikke inddrives af de særlige pante- eller
toldfogeder (f.eks. tv-licens, vægtafgift og parkeringsafgifter).
Krav med udpantningsret må antages at udgøre en stor sagsgruppe.
Indsættelsesforretningerne har ikke været udsat
for samme nedgang som udlægssagerne. Tallene dækker dog over en
meget betydelig nedgang i antallet af kreditkøbssager og en mere
begrænset nedgang i antallet af andre indsættelsesforretninger.
Tvangsauktionerne (fast ejendom) har vist en markant faldende
tendens siden 1989. Om baggrunden se kapitel 8, afsnit 5.
2.5. Klagenævn og retshjælpsordninger
Det samlede antal sager ved
Forbrugerklagenævnet og de private klagenævn i
1990'erne har varieret mellem 6.000 og 7.000 sager om året. Disse
sager må anses for tvistige. Opgørelser foretaget af
Forbrugerstyrelsen viser, at ca. 75% af Forbrugerklagenævnets
afgørelser efterleves af den erhvervsdrivende, mens andre ca. 10% af
sagerne bliver indbragt for domstolene. I næsten 90% af de
sidstnævnte sager får forbrugeren medhold, idet nævnets afgørelse
stadfæstes af retten. Der er en andel på ca. 10-11% af sager, hvor
forbrugeren får medhold ved Forbrugerklagenævnet, hvor afgørelsen
hverken bliver frivilligt efterlevet eller indbragt for domstolene.
Advokatvagterne får ca. 25.000 og de
private retshjælpsinstitutioner ca. 22.000 henvendelser
årligt.
Ca. 50% af befolkningen opfylder den økonomiske
betingelse for fri proces. Der gives fri proces i
4.000-5.000 tilfælde i civile sager årligt (excl. ægteskabssager).
Der findes ikke oplysninger om, hvor mange af disse sager der har en
værdi, som ikke overstiger bestemte beløb, f.eks. 10.000-30.000 kr.
Ca. 95% af befolkningen er dækket af en
retshjælpsforsikring gennem familieforsikring. Beregnet ud fra de
tilgængelige oplysninger om forsikringsselskabernes totale og
gennemsnitlige omkostninger, ydes der dækning af
retshjælpsforsikring i ca. 12.000 tilfælde årligt. Heller ikke
dette tal kan umiddelbart opdeles efter grænser på 10.000-30.000 kr.
Der findes heller ikke oplysning om, hvor mange af sagerne der ikke
når til retten, men forliges forinden.
Ved vurderingen af de anførte tal må det
endvidere erindres, at der kan være fri proces og
retshjælpsforsikring på samme tid. Tal herfor findes ikke. Begge
parter i en sag kan endvidere have retshjælpsforsikring, men kun i
undtagelsestilfælde fri proces.
2.6. Betydningen af retshjælpsordninger
De foreliggende tal er, som berørt, på en række
punkter vanskeligt sammenlignelige. Det er imidlertid slående, at
der (på grundlag af 1993-oplysninger) er ca. 9.000 tvistige sager
med økonomisk værdi, hvoraf en betragtelig må være rene
erhvervssager, og hele 12.000 sager om retshjælpsforsikring samt op
mod 5.000 fri proces bevillinger (excl. familieretssager). Om
antallet af bevillinger af fri proces og retshjælpsforsikring i
småsager henvises til bilag 5, afsnit 4 og 5. Uanset de
opgørelsesmæssige forskelle og usikkerheder peger disse tal med
betydelig styrke på den antagelse, at langt hovedparten af de
tvistige retssager, der ikke er rene erhvervssager, finansieres
eller understøttes gennem fri proces og retshjælpsforsikring (og
eventuelt i første omgang klagenævnsbehandling). Det må i denne
forbindelse endvidere tages i betragtning, at en række sager om krav
fra enkeltpersoner - typisk i lønmodtagerforhold - føres af en
organisation for dennes regning som mandatar.
2.7. Voldgift
Det anføres ofte i debatten om civilprocessen, at
brugen af voldgift i erhvervsmæssige sager er stigende.
En nærmere undersøgelse heraf er vanskelig, da
der ikke findes umiddelbart tilgængelige oplysninger om brugen af
voldgift.
Udvalget har fra Voldgiftsnævnet for Bygge- og
Anlægsvirksomhed modtaget oplysninger om antallet af bl.a. indgåede
voldgiftssager ved nævnet i tiden 1986 til 1996. Tallene viser ingen
klare tendenser, hverken i op- eller nedadgående retning. Brugen af
voldgift på dette område har dog længe været indarbejdet, herunder
gennem de almindelige betingelser for arbejder og leverancer i
bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92). De pågældende tal har svinget
mellem ca. 390 og 280 sager årligt i tiden fra 1986/87 til 1995/96.
I 1995/96 var tallet 310 sager.
Det bemærkes, at sager med en værdi under 30.000
kr. på dette område er ganske fåtallige.
3. Sagsbehandlingstiden
Varigheden af retssager beror på to
hovedelementer. Det ene består i den tid, det tager at foretage de
enkelte led i processen (den egentlige sagsbehandlingstid). Det
andet består i den tid, der går mellem de enkelte procesled
(ventetid).
3.1. Den egentlige
behandlingstid
Den egentlige behandlingstid omfatter
udarbejdelse af processkrifter, gennemførelse af særlige
oplysningsskridt som syn og skøn, indhentelse af udtalelser fra
organisationer og myndigheder m.fl., afholdelse af forberedende
retsmøder og domsforhandling samt udfærdigelse af dommen.
Selv i større sager vil disse tidsforløb isoleret
set tilsammen udgøre et begrænset tidsrum. Udarbejdelse af
processkrifterne kan kræve møder mellem advokat og klient og
eventuelt andre undersøgelser ud over advokatens gennemgang af
sagens akter og juridiske kilder. Det samlede arbejde med det første
processkrift vil dog normalt kunne udføres i løbet af et par dage, -
og i småsager typisk langt hurtigere. De eventuelle senere
processkrifter vil normalt kunne udarbejdes væsentligt hurtigere end
det første. Forberedende møder er typisk korte, yderst sjældent over
en halv dag. Syn og skøn er ofte en tidkrævende foranstaltning. Der
skal udarbejdes spørgsmål fra parterne og stilles forslag om en
skønsmand, eventuelt efter henvendelse herom til en
brancheorganisation. Efter udmeldelse skal skønsmanden have tid til
at sætte sig ind i sagens akter, afholde skønsforretning, hvortil
parterne varsles, og derefter udarbejde skønsrapporten. Henvendelser
til f.eks. en offentlig myndighed med en forespørgsel af betydning
for sagen kan ligeledes tage en del tid, navnlig fordi myndigheden
skal have en passende frist til at svare. Afholdelse af
domsforhandling tager normalt en halv til en hel dag, i småsager vel
snarere det første end det sidste.
Den samlede, egentlige behandlingstid beror
således i høj grad på, om der skal involveres andre end parterne ved
f.eks. syn og skøn, - navnlig fordi der i sådanne tilfælde må
fastsættes frister, som netop tager hensyn til forhold hos andre end
retten eller parterne, f.eks. en skønsmand. Men det vil ses, at den
egentlige sagsbehandlingstid er relativt kort, samlet måske et par
dage eller tre, hvortil så må lægges mere tid, hvis der skal
afholdes skønsforretning eller lignende.
Det er værd at mærke sig, at den sagsbehandling
som retten (dommeren) foretager, oftest er ganske koncentreret.
Forberedelsen af sagen er - som tingene er i dag - oftest et forløb,
der styres af parternes ønsker, og som normalt ikke kræver nogen
omfattende indsats fra dommerens side. Dommerens centrale indsats
starter således med hans egen forberedelse af domsforhandlingen ved
gennemlæsning af sagens akter og eventuelle studier af retskilder,
som i småsager dog sjældent vil være nødvendige. Forberedelsen har
normalt en sådan intensitet, at den sætter dommeren i stand til at
afgøre sagen ved afslutningen af domsforhandlingen.
Domsforhandlingen forløber efter parternes behov, og den tager -
meget firkantet beskrevet - den tid, som parterne ønsker. Dommeren
yder parterne en udstrakt service derved, at dommeren - samtidig med
at sætte sig ind i sagens samlede processtof (påstande,
anbringender, beviser og procedurestof) - fungerer som retsmødets -
og sagens - sekretær. Dommeren tager referat af alle forklaringer.
Parterne kan på alle punkter fremkomme med korrektion eller
supplement til det ved domsforhandlingens start foreliggende
skriftlige materiale, - med den virkning at dommeren noterer det, og
i givet fald sørger for, at det i systematiseret form kommer med i
retsbogen eller dommen. Ved domsforhandlingens afslutning er
dommeren meget ofte og vel særligt i småsager i stand til at afgøre
sagen. Dette kommer ofte til udtryk ved en tilkendegivelse om sagens
udfald med henblik på en forligsmæssig afslutning af sagen.
Dommeren vil normalt være i stand til straks at
skrive dommen, - forudsat der er den nødvendige tid hertil. I enkle
småsager vil domsskrivningen med en såkaldt "kort dom" efter
retsplejelovens § 366 a, stk. 2, normalt ikke behøve at tage lang
tid. Da der i praksis ikke sættes særskilt tid af til
domsskrivningen ved berammelsen af domsforhandlingen, må arbejdet
hermed imidlertid indpasses i det øvrige arbejde i dagene efter
domsforhandlingen.
3.2. Ventetid
Ventetiden er i høj grad bestemmende for
den samlede sagsbehandlingstid. Den består i princippet af to dele,
dels de frister eller varsler, som må indrømmes parterne,
dels den tid, som måtte gå med at afvente ledig kapacitet
ved retten. Ved berammelsestiden forstås den tid, som det tager at
"komme til" ved retten. Der tales om forventet berammelsestid
med hensyn til den tid, der går fra fastsættelsen af et retsmøde til
den tidligste dato, som retten kan tilbyde parterne, og om
faktisk berammelsestid med hensyn til tiden mellem
fastsættelsen af et retsmøde til det faktisk finder sted, jf.
"Delbetænkning om retternes statistik, straffesagsområdet" (1995).
Den faktiske berammelsestid består således af såvel den fornødne
frist som "kapacitetsventetiden". Når berammelsestiderne ved
retterne ofte er blevet kritiseret, skyldes det, at de som følge af
begrænset kapacitet til tider har været meget lange og mærkbart har
oversteget "fristventetiden".
Fristerne har dog i sig selv ganske væsentlig
betydning for sagsbehandlingstiden. Efter retsplejeloven skal
stævnevarslet (varslet for det første retsmøde eller for afgivelse
af svarskrift) i almindelighed være mindst to uger, jf.
retsplejelovens § 351, stk. 1, og § 352, stk. 1. Retsplejeloven
indeholder ikke i almindelighed minimumsvarsler for senere
processkridt, og loven tvinger således ikke til at fastsatte frister
på mindst to uger. Normalt anvendes imidlertid væsentlig længere
frister, typisk fire uger. Ved forkyndelse skal der bruges tid til
at gennemføre forkyndelse, og denne tid skal tillægges varslet. Ved
berammelse af forberedende retsmøder og domsforhandling skal der
tages hensyn til advokaternes og eventuelt parternes andre gøremål,
og dette kan betyde, at man ikke kan bruge det første ledige
tidspunkt, som retten har i sin kalender (forventet berammelsestid
ctr. faktisk berammelsestid) .
Den gennemsnitlige, forventede berammelsestid
(fra forberedelsens slutning til tilbudt dato for domsforhandling)
ved byretterne andrager for tiden i størrelsesordenen 35-45
dage. Som følge af hensynet til advokater og parter kan den faktiske
berammelsestid realistisk set ikke være meget kortere.
Berammelsestiderne har tidligere - før faldet i sagstallene efter
1988 - været betydeligt længere.
I betænkningen "Domstolenes ressourceproblemer"
(1982), udarbejdet af Den Danske Dommerforening, anså man en frist
fra sagsanlæg til første retsmøde (1. tægtedag) på 40 dage for
acceptabel, medens acceptable berammelsestider med hensyn til halv-
og heldags domsforhandlinger blev sat til henholdsvis 40 og 50 dage.
Dette niveau harmonerer med resultaterne af en begrænset
brugerundersøgelse, der blev foretaget som led i en
konsulentundersøgelse vedrørende byretterne, jf. rapporten
"Byretterne - embedsstørrelse og byretsstruktur" (1993), Lisberg
Management, s. 136.
Justitsministeriet har i sommeren 1995 nedsat en
arbejdsgruppe om domstolenes sagsbehandlingstider og effektivitet.
Arbejdsgruppen skal bl.a. overveje og vurdere muligheden for at
opstille mål for acceptable sagsbehandlingstider ved domstolene.
3.3. Sagsbehandlingstider i
praksis
Der foretages ikke egentlige, landsdækkende
opgørelser af den samlede sagsbehandlingstid (fra stævning til dom).
Udstrækningen beror helt på den enkelte sag. Med udgangspunkt i de
anførte berammelsestider kan et normalforløb i tvistige småsager
anslås til ca. 4-5 måneder uden og ca. 6 måneder med syn og skøn.
Konkrete forhold kan dog føre til væsentligt længere sagsforløb. Her
kan nævnes: problemer ved forkyndelse (adresseændringer), afventning
af ansøgninger om fri proces, advokatskift, senere inddragelse af
andre parter (intervention, adcitation), supplerende skriftlige
spørgsmål til skønsmanden, indhentelse i øvrigt af oplysninger fra
andre end sagens parter og afventning af udfaldet af andre sager.
Berammelsestiderne ved landsretterne er
væsentligt længere end ved byretterne. På grund af gennemførte
ressourcemæssige styrkelser af landsretterne er berammelsestiderne
nu faldende, og er for tiden i størrelsesordenen 8 måneder.
Ankebehandling af en civil sag vil således sjældent kunne
gennemføres under ét år, og ofte vil der - f.eks. på grund af
forberedelse med syn og skøn - gå væsentligt længere tid.
Ankebehandling af en småsag medfører typisk væsentligt mere end en
fordobling af den samlede behandlingstid (fra byretsstævning til
ankedom), der kan andrage et par år eller mere.
Det må understreges, at ændringer i retternes
sagsmængder og kapacitetsforhold helt vil kunne ændre de anførte
tidsrum.
De ikke-tvistige sager - inkassosagerne
- behandles langt hurtigere. Gør sagsøgte ikke indsigelse, afsiges
dom (udeblivelses- eller erkendelsesdom) straks efter udløb af den
første frist på normalt 2-4 uger. Sagsbehandlingen indskrænker sig i
disse tilfælde til prøvelse af betingelserne for udeblivelsesdom.
Efter den nuværende praksis tager denne prøvelse i de fleste
tilfælde næppe længere tid, end det tager at gå stævningen igennem.
3.4. Fogedsager og
tvangsauktion
Fogedretsbehandling kræver særlig
anmodning. Der startes for så vidt en ny sag - fogedsagen. I
inkassosagerne er dette processtadium det centrale.
Fogedsagsbehandling er i almindelighed væsentlig enklere end
behandling af civile sager, men i princippet kan behandlingstiden
(fra anmodning til udlæg/insolvenserklæring) opdeles på samme måde
som ovenfor. Den gennemsnitlige berammelsestid (fra anmodning til
fogedretsmøde/ udkørende forretning) androg i 1996 ca. 30 dage.
Retsplejelovens indeholder ikke noget bestemt minimumsvarsel for
tilsigelse af skyldneren. Den samlede sagsbehandlingstid vil variere
meget stærkt efter den enkelte sags forløb, herunder navnlig
afhængigt af om der forekommer forkyndelsesproblemer, om skyldneren
udebliver, og om udkørende forretning eller politifremstilling
bliver nødvendig. Et normalforløb vil tage et par måneder, idet der
ud over berammelsestiden ved et fogedretsmøde går tid med f.eks.
forkyndelsesproblemer eller udkørende forretning/politifremstilling.
Ikke sjældent medfører en kombination af sådanne faktorer forløb op
til måske 6 måneder.
I "Domstolenes Ressourceproblemer" (1982) anså
man en berammelsestid for fogedsager på 20 dage for acceptabel.
Tvangsauktion kræver yderligere en
anmodning og gennemførelse af et særligt sagsforløb. Løsøreauktioner
afholdes i praksis ikke af fogedretten, men af særlige
auktionsledere. Der vil ofte gå nogle måneder hermed, men
tidsforløbet vil være stærkt afhængigt af lokale forhold og den
enkelte auktions karakter. F.eks. afholdes der i flere større byer
ugentlige bilauktioner. Tvangsauktion over fast ejendom afholdes af
fogedretten og typisk på grundlag af pantebreve - ikke domme. En
tvangsauktion over fast ejendom tager i helt ukomplicerede tilfælde
2-3 måneder og kan i mange tilfælde tage et halvt til et helt år
(fra anmodning til endelig auktion).
4. Omkostningsniveauet
Omkostningerne ved småsager kan være betydelige.
Omkostningerne i retssager består i retsafgifter,
advokatsalærer, skønshonorarer samt andre udgifter til sagens
oplysning m.v., herunder vidnegodtgørelser. For parterne
selv er det en tidsmæssig - og dermed eventuelt økonomisk -
belastning at skulle beskæftige sig med sagen i og uden for
retsmøderne. Dette anses dog i almindelighed ikke for en
sagsomkostning, der erstattes den vindende part. Om reglerne
vedrørende omkostninger henvises til kapitel 3, afsnit 1.5.
Retsafgifter og advokatsalærer afhænger af sagens
værdi.
Retsafgiften rammer - som følge af
grundafgiftssystemet - de små sager hårdere end de store. F.eks.
svarer afgiften i en sag om 5.000 kr. til 10%, men i en sag om
100.000 kr. til kun ca. 1,5% af sagens værdi. Noget lignende gælder
den almindelige fogedafgift.
Den økonomiske udvikling har medført, at
sagkyndige tjenesteydelser som advokatbistand og syn og
skøn er blevet relativt dyrere med tiden. Selv en lille sag
kræver en vis minimumsindsats i disse henseender, og småsager rammes
således relativt hårdere end andre sager. De hidtidige
advokattakster for proceduresalærer (tvistige sager) er da også
forholdsmæssigt faldende ved stigende sagsværdi. Ved de seneste
ændringer er der sket en forhøjelse af taksterne for de mindste
sager.
De samlede sagsomkostninger kan løbe op i
betydelige beløb, som netop i småsager ofte vil nærme sig eller
måske ligefrem overstige sagsværdien.
Nedenfor angives i oversigtsform hovedposterne
for omkostninger ved henholdsvis tvistige og ikke tvistige sager med
forskellige sagsværdier. Med hensyn til advokatomkostninger
er anvendt de takster, der benyttes ved rettens
omkostningsfastsættelse, jf. ovenfor i kapitel 3, afsnit 1.5.2. Der
er set bort fra oplysningsudgifter, herunder udgifter til syn og
skøn m.v. og vidnegodtgørelse. Beløb er angivet i kr. inkl. moms.
Det forudsættes, at den vindende part ikke er momsregistreret, idet
der i modsat fald ikke skal lægges moms til sagsomkostningerne.
Omkostninger til den vindende part er - som det sker i praksis -
opgjort med afrundede beløb. Der er ikke taget højde for renter,
heller ikke ved beregningen af fogedgebyrer og fogedmødesalærer. Der
er heller ikke taget højde for partens egne udgifter til transport
og eventuel tabt arbejdsfortjeneste ved at møde.
Tvistig sag:
Sagsværdi |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
30.000 |
Retsafgift |
600 |
650 |
770 |
890 |
Sagsøgers advokat |
5.600 |
5.650 |
7.230 |
8.110 |
Sagsøger i alt |
6.200 |
6.300 |
8.000 |
9.000 |
Sagsøgtes advokat |
5.625 |
5.625 |
7.250 |
8.125 |
Begges omkostninger i alt |
11.825 |
11.925 |
15.250 |
17.125 |
Den tabende part skal i princippet bære samtlige
disse omkostninger. Taber sagsøgte, og bliver en fogedforretning
herefter nødvendig, påløber yderligere omkostninger hertil. Nedenfor
regnes med to fogedretsmøder ("kontormøde" og udkørende forretning):
Sagsværdi |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
30.000 |
Fogedafg. |
770 |
800 |
850 |
910 |
Mødesalær |
1.310 |
1.530 |
1.530 |
1.580 |
I alt |
13.905 |
14.255 |
17.630 |
19.615 |
I de tilfælde, hvor sagkyndig oplysning, navnlig
syn og skøn, er nødvendig, skal de anførte tal forhøjes med ikke
ubetydelige beløb, ofte 5.000 kr. eller mere. Det må dog
understreges, at skønsudgifter forekommer i de færreste sager. Efter
en gennemgang foretaget ved Retten i Århus forekom syn og skøn i ca.
5% af sagerne under 30.000 kr. i 1994-95, hvis der bortses fra sager
om mangler ved (omsætning af) fast ejendom (hvor syn og skøn normalt
forekommer).
I nedennævnte eksempler på inkassosager
er ligeledes anvendt de takster for advokatomkostninger, der
benyttes ved rettens omkostningsfastsættelse. Det forudsættes, at
skyldneren ikke er repræsenteret ved advokat, og at kreditor
repræsenteres af advokat ved to fogedretsmøder. Det er forudsat, at
kreditor er momsregistreret, således at inkassosalær og mødesalær
ikke er tillagt moms. Der er ikke regnet med udgifter til låsesmed,
transport el.lign. eller udgifter til tvangsauktion.
Inkassosag:
Sagsværdi |
5.000 |
10.000 |
20.000 |
30.000 |
Retsafg. |
500 |
540 |
640 |
740 |
Inkassosalær |
1.000 |
1.300 |
1.600 |
1.800 |
Fogedafgift |
720 |
750 |
800 |
850 |
Mødesalær |
875 |
1.050 |
1.225 |
1.225 |
I alt |
3.095 |
3.640 |
4.265 |
4.615 |
Disse omkostninger skal skyldneren betale ud over
kravet med tillæg af renter. Kan skyldneren ikke betale, må kreditor
bære omkostningerne selv. Det salær, som kreditor skal betale til
sin advokat, reduceres dog i denne situation sædvanligvis til et
mindre beløb, ofte nogle få hundrede kroner, hvortil kommer salær
for eventuelt møde i fogedretten. Kreditors udgifter kommer herefter
for en væsentlig dels vedkommende til at bestå af retsafgifterne,
der ikke reduceres ved manglende dækning.
Kapitel 7: Debat og kritik
1. Indledning
Som det fremgår af kapitel 5, afsnit 2, blev en
særlig småsagsproces drøftet allerede i forbindelse med
retsplejelovens indførelse.
I tiden efter retsplejelovens indførelse er loven
ændret talrige gange. Selv om der ikke har været tale om gennemførte
reformer specielt med henblik på småsager, har dog en del af
ændringerne i tidens løb haft til formål at effektivisere processen
eller f.eks. gennem ændrede regler om fri proces at forbedre
borgernes adgang til domstolene. Også indførelsen af
klagenævnssystemet (lov nr. 305 af 14. juni 1974 om
Forbrugerklagenævnet) hvilede på det synspunkt, at den ordinære
domstolsproces i små sager var for indviklet, langsom og dyr, jf.
kapitel 5, afsnit 3. Diskussionen om domstolsprocessen er dog
fortsat.
Nedenfor gennemgås nogle træk af de senere års
debat og kritik.
2. Debatten i juridiske
tidsskrifter m.v.
Daværende byretspræsident N.C. Bitsch
drøfter i en artikel i Juristen 1978, s. 251-256,
forskellige muligheder for at opnå hurtigere sagsbehandling ved
domstolene. I artiklen peges på en risiko for, at domstolssystemet
"allerede på grund af sin langsommelighed mister forbindelsen med
virkeligheden og står tilbage som et antikveret rudiment, som
borgerne kun nødtvungent betjener sig af".
Landsretssagfører Niels Th. Kjølbye
kritiserer i Juristen 1978, s. 395-408, den da nyindførte
klagenævnsordning og argumenterer for en særlig småsagsproces ved
domstolene med henblik på en enklere, hurtigere og mindre
udgiftskrævende behandling af de små sager direkte ved domstolene.
Det anføres bl.a., at der ikke ved en vidtdreven anvendelse af
klage- og ankenævn bør ske en fremmedgørelse af domstolene i forhold
til publikum eller en vanskeliggørelse af borgernes muligheder for
at overskue retsvæsenets opbygning.
Skepsis over for klagenævnsordningen findes også
i professor Bernhard Gomard og byretspræsident Knud
Arildsens artikel i Juristen 1978, s. 409-436, der
argumenterer for en samling af så vidt mulig al retlig
tvistbehandling ved domstolene og modernisering og smidiggørelse af
regler om domstolsprocessen. Det anføres, at åbning af en lettere
adgang til domstolene for befolkningen i småsager er blandt de mest
akutte problemer i retsplejepolitikken. Gode og tidssvarende
reformer kunne efter forfatternes opfattelse gennemføres, men ikke
uden i et vist omfang at gøre brud på traditionelle forestillinger
om domstolenes arbejdsform og sammensætning.
Lektor Peter Møgelvang-Hansen anfører i
en artikel i Juristen 1979, s. 1-21, at der ikke blot i
forbrugersager, som efter 1974-loven kan behandles ved klagenævn,
men i alle småsager er behov for ændrede procesregler. Kun i
undtagelsestilfælde anser forfatteren det for acceptabelt at basere
retsbeskyttelsen på en procesform, hvor omkostningerne jævnligt står
i misforhold til sagens værdi, og dette må gælde, hvad enten
omkostningerne afholdes af parterne, staten eller
retshjælpsforsikringen. Der argumenteres for en småsagsproces som
den svenske, hvor omkostningerne er nedbragt så langt som det kan
lade sig gøre, navnlig ved at eliminere advokatudgifter. Modhensynet
til mindre erhvervsvirksomheder kan varetages gennem regler om
inkassoomkostninger og fri proces til erhvervsdrivende. Udgifter til
skønsomkostninger bør afholdes af staten. Den nødvendige materielle
procesledelse går ikke videre end byretsdommerens allerede gældende
vejledningspligt for selvmødere. Forfatteren fremhæver svenske
erfaringer, hvorefter forbrugere foretrækker klagenævnsbehandling
fremfor småsagsproces. På denne baggrund venter forfatteren ikke, at
en dansk småsagsproces vil medføre noget nævneværdigt fald i
sagstallet ved nævnene, men domstolsbehandling vil i en del tilfælde
udgøre et værdifuldt alternativ og supplement til forbrugersagernes
behandling ved nævnene.
Daværende formand for Forbrugerklagenævnet, nu
højesteretsdommer, H. Wendler Pedersen drøfter i
Juristen 1979, s. 36-42, fordele og ulemper ved henholdsvis
domstols- og klagenævnsbehandling af forbrugersager.
Klagenævnsbehandling er efter forfatterens opfattelse hurtig, billig
og velegnet til løsning af de fleste forbrugertvister, og har
endvidere værdier i en større forbrugerpolitisk sammenhæng ved at
gøre det muligt at opfange problemer af interesse for
lovgivningsmagt, forbrugerombudsmand og erhvervslivets og
forbrugernes organisationer. Den klassiske domstolsbehandling har
ubestridelige fordele i faktisk eller retligt komplicerede sager.
Det sidste ord i en forbrugersag bør ligeledes i princippet ligge
hos domstolene. Man bør derfor tilstræbe et system med både
klagenævnenes lethed, hurtighed og billighed og domstolenes
grundighed og juridiske sagkundskab. En småsagsproces ved domstolene
vil måske være egnet for visse mindre forbrugersager og andre sager
af lignende karakter, men vil aldrig fuldt ud kunne erstatte hverken
nævnsbehandlingen eller den klassiske domstolsbehandling. Man bør
derfor på forbrugerområdet stille både klagenævn og domstole til
befolkningens rådighed.
Dommerforeningens daværende formand, dommer
Sv. Aa. Christensen anbefalede i Advokaten 1981, s. 8-13,
indførelsen af en småsagsproces. Det anføres, at domstolene for
menigmand uden en sådan sagsbehandlingsform vil "stå som noget
frygtindgydende dyrt, omstændeligt og langsommeligt" med den følge,
at borgeren kun ser den mulighed at forsøge sig med en
nævnsbehandling - hvor det kan lade sig gøre - eller "droppe" sagen.
Advokat K.-E. Bjerregaard kritiserer i
Advokaten 1981, s. 33-34, småsags-lovforslaget fra 1980
(beskrevet ovenfor i kapitel 5, afsnit 5) ud fra bl.a. den
betragtning, at udelukkelse af adgangen til fri proces i småsager
vil betyde forringet juridisk bistand til de økonomisk svagt
stillede. Det påpeges bl.a. også, at den "advokatløse model" på
forskellig måde lægger pres på parten selv, herunder ved tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med retsmøder m.v. Kritikken
imødegås af dommer Smedegaard Andersen i Advokaten
1981, s. 91-92. En række beneficerede advokater tilsluttede sig
Bjerregaards kritik i en henvendelse til Folketingets Retsudvalg,
jf. Advokaten 1981, s. 92.
Dommer Smedegaard Andersen finder i
UfR 1981 B. 142-145, at bl.a. brugen af voldgift og klagenævn
viser, at domstolssystemet ikke fungerer tilfredsstillende. Han
anbefaler forslaget om en småsagsproces i bet. 886/1979 og
lovforslaget fra 1980 som et bidrag til at fjerne en del af "den
eksisterende utidssvarende og unaturlige barriere mellem borgere og
domstole". Forfatteren finder, at betænkelighed ved ændrede og mere
formløse regler af hensyn til tilliden til domstolenes upartiskhed
ikke tager fornødent hensyn til, at befolkningens tillid til
domstolene må antages med sikkerhed at lide skade ved, at borgerne
føler sig henvist til at opgive rettigheder eller beskyttelse, fordi
domstolenes assistance ikke opleves som et praktisk anvendeligt led
i den daglige tilværelse. Forfatteren er også inde på disse forhold
i UfR 1982 B. 145-153.
I to betænkninger fra arbejdsgrupper under
Den Danske Dommerforening fra 1982 og 1985 har domstolenes
ressourceproblemer været nærmere behandlet. I betænkningerne
udtrykkes betænkelighed ved bl.a. domstolenes ekspeditionstider og i
den seneste beretning tillige ved retsafgifternes størrelse.
N.C. Bitsch beskæftiger sig i en artikel
i bogen "Debat om offentlig service" (1984), s. 135-142, med
domstolene som serviceorgan. Der peges i artiklen bl.a. på, at
domstolsprocessen styres af principper, som måske ikke altid fører
til god service. Der nævnes f.eks. den konsekvens af
mundtlighedsprincippet, at man i retten oplæser dokumenter, som de
implicerede kender i forvejen. Der spørges, om ikke parter ofte
ville foretrække en kortere ekspeditionstid frem for en skriftlig,
omhyggeligt udformet afgørelse. Det beskrives også som et paradoks,
at domstolene, som netop skal sikre lighed for loven, ved deres
praksisstyrede normdannelse på dette punkt ikke uden videre står mål
med forvaltningen.
Professor, nu højesteretsdommer, Børge Dahl
anbefaler i artiklen "Fremtidens retshjælp" i antologien
"Retshjælpen 1885-1985" (1985), s. 131-146, at der anlægges et
helhedssyn på retshjælpen, men således at der opretholdes en
flerstrenget ordning med valgmuligheder for de retshjælpssøgende.
Bitsch beskæftiger sig i Festskrift til
Laurits Ringgaard (1989), s. 43-57, med bl.a. retsafgifterne og
domstolenes sagsbehandlingstider. Det anføres bl.a., at
retsafgifterne i inkassosager fører til "en vis tilbageholdenhed hos
kreditorerne, som i vidt omfang foretrækker at afskrive deres krav -
eller måske at bruge andre og mere håndfaste incassomidler end
retsvæsenet - frem for at søge dom for kravet". Der tales endvidere
om ophobning af ubehandlede sager og en stadig længere
behandlingstid. Forfatteren finder det lidet stemmende med
domstolenes forfatningsmæssige stilling, "at man ved tildeling af
utilstrækkelige ressourcer og ved urimeligt høje retsafgifter er
godt på vej til at gøre borgernes adgang til domstolene illusorisk".
Retsassessor, nu dommer, Otto Bisgaard
beskriver i Fuldmægtigen 1990, s. 138-141, domstolene som
et system i krise. Der peges på et dårligt image, faldende sagstal
og udviklingen med hensyn til voldgift og nævnsbehandling. Det
anføres, at der siden retsplejelovens indførelse ikke er sket en
løbende tilpasning af civilprocessen, og at tiden er løbet fra et
system, hvor alle dispositive sager behandles efter samme
processuelle regler. Der argumenteres for procesformer, der tager
særligt hensyn til parternes behov i småsager, i erhvervssager og i
sager angående kontrol med forvaltningens afgørelser.
I et interview i Lov & Ret 1991/01, s. 8-11,
udtalte daværende justitsminister Hans Engell bl.a.: "Jeg
tror, at mange mennesker i dag opfatter vort retssystem som meget
kompliceret, tidsrøvende og fjernt. Eksempelvis tager ofte helt
banale sager meget lang tid, og det kan for den enkelte borger eller
erhvervsvirksomhed være en stor økonomisk og psykisk belastning.
Hertil kommer, at stadig flere sager afgøres uden om domstolene,
f.eks. ved voldgift".
Lektor Vibeke Vindeløv ser i
Juristen 1992, s. 397-404, de faldende sagstal ved domstolene i
tiden efter 1988 som udtryk bl.a. for erhvervslivets øgede
anvendelse af alternativ konfliktløsning. Udviklingen har efter
forfatterens opfattelse nødvendiggjort overvejelser om udskillelse
af forligsmægling fra domstolene.
Dommerforeningens daværende formand, dommer
Lars Ryhave, finder i Lov & Ret 1993/01, s. 9-10,
behandlingstiderne i civile sager urimelige. Der foreslås bl.a. en
særlig småsagsproces uden medvirken af advokater.
Professor Erik Werlauff kritiserer i
Lov & Ret, 1993/06, s. 9-11, retsafgifterne i civile sager som
en urimelig forhindring for at udøve den ret at få en uafhængig
domstols vurdering af en sag. Der argumenteres endvidere for en
ophævelse af princippet om, at taberen af en civil sag automatisk
skal bære alle omkostninger uden hensyn til, om det konkret kan
bebrejdes ham, at han førte sagen. Udgangspunktet skulle således
være, at hver part bærer sine omkostninger.
Smedegaard Andersen kritiserer i Lov
& Ret, 1994/05, s. 4-8, tidsforbruget ved forberedelse af
civile retssager. Det anføres bl.a., at tidsspilde ved forberedelsen
bærer en større del af skylden for de lange sagsbehandlingstider end
berammelsestiderne. Det gøres gældende, at forligsbestræbelser
hindrer, at forberedelsen målrettes mod rettens afgørelse af
konflikten.
Otto Bisgaard udtrykker på baggrund af
de faldende sagstal i Lov & Ret 1995/08, s. 11-12,
betænkelighed ved bl.a. retsafgifternes størrelse i inkassosager og
ved den udstrakte brug af nævnsbehandling, uden at domstolene er i
stand til at tilbyde lignende enkel og billig sagsbehandling. Der
udtrykkes i denne forbindelse også betænkelighed ved det forhold, at
dommere som nævnsformænd medvirker til at skabe ny praksis uden for
domstolene.
I antologien "Ret og Privatisering" (1995)
drøfter Vibeke Vindeløv, s. 19-41, i en artikel med titlen
"Civil konfliktløsning i Danmark - et privatiseringsprojekt?" bl.a.
nedgangen i antallet af civile retssager som et resultat af en form
for privatisering af domstolenes konfliktløsningsfunktion. I denne
forbindelse lægges også vægt på bl.a. indtægter fra rets- og
stempelafgifter, dommeres bibeskæftigelse ved voldgift samt
forekomsten af råd og nævn samt alternative konfliktløsningsformer.
Udviklingen giver efter forfatterens opfattelse behov for
overvejelser om bl.a. en nyvurdering af retssikkerhedsbegrebet.
I et interview i DJØF-bladet, 1995/14, fremsætter
docent Jens Anker Andersen kritik af retsafgifterne for
civile sager og anfører bl.a., at små krav reelt ikke har
retsbeskyttelse i dag. De samlede sagsomkostninger ved at få sin ret
er blevet for høje.
Inkassochef i Dansk Supermarked, advokat Jens
H. Opstrup, kritiserer i Lov & Ret, 1995/05, s. 4-9,
det officielle inkassosystem. Han påpeger, at systemet er så
besværligt og dyrt, at mange vælger selvtægt eller gorillametoder i
forsøg på at inddrive især mindre beløb fra deres debitorer. Der
argumenteres bl.a. for en ordning, hvorefter inkassosager kan rejses
direkte i fogedretten.
Dommer Tinne Thomassen finder det i
Lov & Ret, 1995/05, s. 10-11, ikke mærkeligt, at sagerne
forsvinder fra domstolene, idet man efter forfatterens opfattelse
har fastholdt en unødig omstændelig sagsbehandling og gennemført
serviceforringelser samtidig med stigninger i retsafgifterne.
Udviklingen indebærer bl.a. en stigende anvendelse af
inkassobureauer.
Generalsekretær i Advokatsamfundet Henrik
Rothe beskæftiger sig i Lov og Ret 1995/05, s. 17-19,
med bl.a. omkostningerne ved retssager. Forfatteren udtrykker håb
om, at man på småsagsområdet kan genskabe domstolenes rolle som det
centrale forum for løsning af civilretlige tvister, og at også de
store sager, der i stigende omfang afgøres ved voldgift, føres
tilbage til domstolene. Hvis dette ikke lykkes, vil domstolene om
føje år være et forum for den højere middelklasses tvister.
Erhvervslivet vil selv kunne løse sine problemer i voldgiftsretten,
men den almindelige borger vil være efterladt retsløs. Der
fremsættes også kritik med hensyn til inddrivelsessystemet, og der
spørges om ikke også debitorer var bedre tjent med et moderne
inddrivelsessystem med lønindeholdelse.
Gomard finder i Lov & Ret, 1995/06,
s. 18-25, at den mere effektive inddrivelse af gæld til det
offentlige gør inkasso af privat gæld mindre effektiv, og at dette
forstærkes af de betydelige retsafgifter. Disse forhold rejser efter
forfatterens opfattelse spørgsmål om indførelse af lønindeholdelse
for privat gæld, samling af al tvangsfuldbyrdelse hos én pantefoged
uden for domstolene og om lempelse af retsafgifter.
Advokat Jørgen Lokdam finder i Lov &
Ret, 1995/06, s. 28-30, at det er for uoverskueligt for
brugerne at vælge mellem de forskellige led i
konfliktløsningssystemet, f.eks. statsamter, huslejenævn,
forbrugerklagenævn, ankenævn, domstolenes egne tilbud,
retshjælpssystemet og kommunale og statslige klagemuligheder. Han
argumenterer på den baggrund bl.a. for, at der ved domstolene
opbygges en modtagelses- og informationsfunktion, hvor borgerne kan
komme med alle konflikter og få fyldestgørende vejledning og
information samt sikkerhed for, at konflikten finder sit rette forum
fra starten.
En række centrale problemstillinger i udvalgets
arbejde er gjort til genstand for et temanummer af tidsskriftet
Lov & Ret (1997/01).
3. Nyhedsmedier
Også i nyhedsmedierne har domstolenes
berammelsestider og de faldende sagstal ved de civile domstole og
ved fogedretterne i de senere år fra tid til anden tiltrukket sig
opmærksomhed. De faldende sagstal har bl.a. været sat i forbindelse
med domstolsprocessens varighed og omkostningsniveauet samt
alternative eller ligefrem ulovlige inddrivelsesmetoder. I de
allerseneste år har omtalen af domstolene - ud over enkeltsager - i
nyhedsmedierne også været præget af den mere principielle diskussion
om domstolenes organisatoriske og rekrutteringsmæssige forhold.
4. Finansministeriets
undersøgelser af borgere og virksomheders syn på det offentlige
Finansministeriet har i de senere år foretaget
nogle undersøgelser af erhvervslivets og borgernes syn på den
offentlige sektor.
I "Erhvervslivets syn på den offentlige
sektor" (1994) beskrives resultaterne af en undersøgelse
omfattende 3.900 virksomheder. Blandt virksomhedernes væsentligste
ønsker til den offentlige sektor kan nævnes, at de mange love og
regler, som regulerer virksomhederne, bliver mere overskuelige og
nemmere at forstå, og at de offentlige institutioner har så korte
sagsbehandlingstider som muligt (s. 9). Undersøgelsen har ifølge
rapporten vist, at virksomhederne ved vurderingen af de offentlige
institutioner lægger vægt på, at disse (s. 13):
- administrerer et overskueligt sæt af
regler og love
- har telefonisk eller personlig kontakt
til virksomhederne
- har så korte sagsbehandlingstider som
muligt
- har informeret præcist om, hvilken
service virksomhederne kan vente
- sikrer nærhed til brugerne, f.eks.
gennem lokale enheder
- grundigt begrunder afgørelser, så
virksomheden ikke føler sig udsat for en uforståelig
afgørelse
- kan betjene virksomhederne på en
individuel måde med udgangspunkt i virksomhedernes
forskellige ønsker og behov
Blandt 28 undersøgte institutioner er domstolene
blandt de dårligst placerede (s. 163). Særlig kritiske er
virksomhederne over for domstolene på spørgsmål om tilfredsheden med
hensyn til service og information (s. 125 og 127). Tilfredsheden med
domstolene er lavere blandt de virksomheder, hvis sag fik et
positivt udfald (bedst placeret er her Forbrugerstyrelsen), end de
virksomheder, hvis sag fik et negativt udfald ved sidste kontakt (s.
138-139). Den generelt bedst placerede institution er
Forbrugerstyrelsen (s. 163).
I "Borgernes syn på den offentlige sektor"
(1995) beskrives resultaterne af en undersøgelse omfattende ca.
10.000 private borgere. Også i denne undersøgelse er domstolene et
af de områder, som vurderes allerlavest. Ifølge denne undersøgelse
har domstolene dog et ringere omdømme blandt ikke-brugerne, end
brugernes vurdering giver baggrund for (s. 153). Domstolene er et af
undersøgte myndighedsområder, som borgerne sjældnest er i kontakt
med (5,6% af deltagerne i undersøgelsen var brugere). Især
selvstændige er overrepræsenterede i deres kontakthyppighed.
Utilfredsheden var særligt stor blandt de selvstændigt
erhvervsdrivende (s. 154). Undersøgelsen viser ikke, om
utilfredsheden var møntet særligt på domstolenes service eller
myndighedsrolle (s. 155).
5. Henvendelser fra
erhvervsorganisationer
Nogle erhvervsorganisationer har henvendt sig til
Justitsministeriet om problemer med hensyn til domstolsbehandling af
navnlig inkassosager, herunder i tilknytning til udvalgets arbejde.
Håndværksrådet har således i 1993 fremsat et
forslag til forenklet behandling af inkassosager. Dansk
InkassoBrancheforening har i 1995 fremsat et noget lignende forslag.
Disse forslag er nærmere omtalt nedenfor i kapitel 10, afsnit 2.
6. Temadebat om den civile
retspleje
Advokatrådet arrangerede i samarbejde med Den
Danske Dommerforening i 1995 nogle temadage om retssikkerhed og
konfliktløsning i civile sager med deltagelse af dommere og
advokater. På temadagene diskuteredes bl.a. problemer som følge af
lange sagsbehandlingstider og omkostningerne ved retssager. I
forlængelse af disse drøftelser nedsatte Advokatrådet og Den Danske
Dommerforening en arbejdsgruppe bestående af advokater og dommere,
som i januar 1996 afgav beretningen "Den civile retspleje, et
reformforslag fra Advokatrådet og Den Danske Dommerforening".
Arbejdsgruppen har foretaget en gennemgang af den civile retspleje
og fremsat en række anbefalinger med henblik på, at den tid, der går
med behandlingen af den enkelte sag, reduceres væsentligt, og at
sagsbehandlingsreglerne tilpasses brugernes behov.
Bl.a. på baggrund af denne beretning har
justitsministeren den 27. februar 1997 fremsat et forslag om
hurtigere behandling af civile retssager, der er vedtaget som lov
nr. 414 af 10. juni 1997, jf. kapitel 3, afsnit 1.3.
Kapitel 8: Udvalgets
generelle overvejelser
1. Indledning. "Access to
justice".
Bestemmende for udformningen af en småsagsproces
må være, i hvilket omfang den nuværende procesordning retligt og
faktisk giver borgerne tilstrækkelige reaktionsmuligheder til at
opnå den retsstilling, som efter loven tilkommer dem. Et sådant krav
kan formuleres som et spørgsmål om borgernes "access to justice".
Dette engelske begreb er bredere end begrebet "adgang til
domstolene". Det kan oversættes til "adgang til retfærdighed".
Begrebet er indarbejdet i fremmed og international debat om
borgernes klagemuligheder, hvad enten det drejer sig om domstolene
eller andre klageorganer. På fransk tales således tilsvarende om
"accès à la justice".
I kravet om "access to justice" må ligge, at
borgerne har reel mulighed for at få løst retlige konflikter på en
retfærdig måde. Dette må igen indebære, at berettigede krav tages
til følge, medmindre de helt eller delvis opgives af grunde, som den
berettigede - oplyst om sin retsstilling - kan acceptere. Omvendt må
kravet indebære, at ikke-berettigede krav ikke tages til følge, men
at det sker efter en fremgangsmåde, som giver den tabende part
tillid til, at hans argumentation er hørt, og at afgørelsen træffes
uvildigt, juridisk sagkyndigt og på grundlag af alle sagens
relevante oplysninger. Den endelige afgørelse af sagen må foreligge
inden for en tid, som under hensyn til kravets beskaffenhed ikke
unødigt svækker den berettigedes retsstilling. Disse muligheder bør
stå åbne for alle uden hensyn til indsigt og formue, således at
økonomiske overvejelser ikke i sig selv er en afgørende hindring for
en part. De skridt, der kræves af den enkelte for at sætte
maskineriet i gang, må ikke være så indviklede eller fremmedartede,
at almindelige mennesker afskrækkes.
De enkelte elementer i denne begrebsfastlæggelse
er stærkt sammenvævede. Men ud fra en teoretisk synsvinkel kan de
karakteriseres således, at kravet om korrekte afgørelser i de sager,
der behandles, er kravet om retssikkerhed i snæver forstand, mens
kravene om enkelhed, hurtighed og økonomisk tilgængelighed er
nødvendige for at sikre, at alle krav kommer frem til behandling, og
dermed for retssikkerhed i videre forstand.
Begrebsfastlæggelsen indebærer ikke, at al
sagsbehandling nødvendigvis skal ske ved domstolene, idet
klagenævnsbehandling, udenretslig forligsmægling eller lignende kan
medvirke til opfyldelsen af de formulerede krav.
Kravene behøver heller ikke i øvrigt at være
opfyldt ved procesordningen isoleret betragtet. Retshjælp, fri
proces og retshjælpsforsikring må indgå i vurderingen. Vurderingen
må omfatte retstvisten som en helhed, dvs. bistand forud for den
egentlige sagsbehandling (førprocessuel retshjælp), gennemførelse af
retssag eller anden tvistløsning samt eventuel tvangsfuldbyrdelse af
afgørelse eller forlig (fogedproces).
Det må først undersøges, hvorledes
domstolsprocessen fungerer. Det må dernæst undersøges, i hvilket
omfang retshjælpsordningerne løser de problemer, der kan påvises.
I dette kapitel søges behovet for en
småsagsproces på denne måde nærmere beskrevet. I afsnit 2-4
gennemgås de nævnte spørgsmål. I afsnit 5 sammenfattes udvalgets
vurdering, mens afsnit 6 angiver hovedproblemstillingerne i
udvalgets arbejde.
2. Domstolsprocessen
2.1. Hovedtræk af den nuværende ordning
Hovedprincipperne i den gældende civilproces kan
opstilles således:
- offentlighed
- mundtlighed
- kontradiktion (dvs. parternes gensidige adgang til på alle
punkter at kommentere processtoffet)
- partsautonomi (navnlig forhandlingsprincippet)
- bevisførelse (sagens oplysning hviler på oplysningspligt
for parter og andre)
- en række formelle spilleregler (f.eks.
koncentrationsmaksimen)
- domstolenes uafhængighed
- ret til at lade sig repræsentere af advokat
- ret for den vindende part til at få dækket sine
sagsomkostninger hos modparten,
- toinstansprincippet
- brugerbetaling (retsafgifter)
Visse af hovedprincipperne har hjemmel i
grundloven. Det gælder offentligheds- og mundtlighedsprincippet samt
uafhængigheden, der er selve kernen i domstolsbegrebet.
Kontradiktionsprincippet er uløseligt forbundet med retslig
sagsbehandling. Noget lignende gælder formentlig hovedprincipperne
om bevisførelsen.
Civilprocessen er en "enhedsordning", der kun i
begrænset omfang indeholder særregler for sager af mindre værdi
(kompetencereglerne og appeladgangen). For en praktisk betragtning
kan det siges, at den gældende småsagsproces er den almindelige
civilproces, kombineret med ankebegrænsning.
Reglerne om civile sager er imidlertid ikke
stærkt formalistiske og rummer ganske gode muligheder for at
tilpasse sagsbehandlingen til den enkeltes sags karakter.
Komplicerede sager kan undergives en grundig og om nødvendigt
langstrakt behandling. Enkle sager kan behandles relativt formløst
og hurtigt med kun få processkrifter og eventuelt kun et enkelt
retsmøde. Der er dog grænser for, hvor langt man kan gå. Det er
f.eks. ikke i almindelighed muligt at behandle sagerne på rent
skriftligt grundlag og dermed spare parterne for at møde i retten.
De almindelige procesregler er fælles for sager,
der anlægges af erhvervsdrivende, og sager, der anlægges af
privatpersoner, herunder forbrugere. Reglerne er som udgangspunkt
også fælles for sager, hvor parterne strides om kravet, dvs. de
tvistige sager, og sager, hvor kravet ikke bestrides, dvs.
inkassosagerne. Om der fremsættes indsigelser, er imidlertid helt
afgørende for sagsbehandlingens karakter.
Fremsættes der ikke indsigelser, afgøres
retssagen straks ved udeblivelses- eller erkendelsesdom. Der er tale
om en til dels formel ekspedition, som er nødvendig, fordi en dom er
en betingelse for fogedrettens bistand til inddrivelse af kravet,
hvis der ikke foreligger et særligt grundlag for kravet i form af
f.eks. et pantebrev, gældsbrev, forlig eller en check. En småsag er
i denne relation først og fremmest et led i en fogedsag. Fremsættes
der derimod indsigelser, kan sagen ikke afgøres straks, men
undergives egentlig, kontradiktorisk sagsbehandling med forberedelse
og domsforhandling.
Fuldbyrdelse af dommen sker ikke automatisk. Den
tabende part skal således have mulighed for frivilligt at efterkomme
dommen, og tvangsfuldbyrdelse kræver en ny anmodning - og en ny sag
- ved fogedretten.
Fogedprocessen bygger på principper, der i vid
udstrækning minder om civilprocessens. Der er imidlertid den
væsentlige forskel, at kravet er fastslået forud for fogedrettens
behandling, således at indsigelser på dette punkt indtager en mere
tilbagetrukket rolle i fogedprocessen, når grundlaget er en dom.
Hovedformålet med fogedprocessen er at fastslå, om skyldneren ejer
aktiver, hvori fuldbyrdelse kan ske, samt at foretage udlæg med
henblik på om nødvendigt at sikre kreditor sit krav gennem
tvangsauktion.
2.2. Procesordningens evne til at opfylde kravene vedrørende
borgernes "access to justice"
Behandlingen af småsager bør være enkel, hurtig
og billig. Hertil kommer kravet om retssikkerhed (i snæver
forstand). Der kan også opstilles det krav, at procesordningen skal
være effektiv, dvs. egnet til at opfylde parterne behov. Nedenfor
undersøges hvert af disse krav nærmere.
2.2.1. Kravet om enkelhed
Det er i sig selv sjældent nogen enkel sag at
gennemføre en retssag. Dette skyldes dog ikke alene processuelle
forhold. Der kræves kendskab også til materielle regler og regler om
bevisbyrde og bevisvurdering.
Procesordningen tager sigte på en grundig og
retfærdig behandling af sagerne, men den stiller ganske store krav
til parterne.
Processen styres af forhandlingsprincippet,
der indebærer, at retten kun tager stilling til dét processtof i
form af påstande, anbringender og beviser, som parterne inddrager i
sagen. Princippet sikrer, at sagen ikke kommer til at dreje sig om
andet end, hvad parterne ønsker og har behov for. Det sikrer også,
at dommeren kan indtage en tilbagetrukket rolle, og at dommeren -
ved fritagelsen for at skulle stå for sagens oplysning - ikke
behøver at danne sig nogen mening om sagen, før den er præsenteret
for retten, som parterne ønsker det. Forhandlingsprincippet kræver
imidlertid, at parterne har den fornødne indsigt og formåen til at
inddrage alt stof, som er nødvendigt for at sikre den enkelte parts
retsstilling. Også de formelle procesregler stiller krav til
parternes indsigt.
Retten har efter retsplejelovens § 339, stk. 1-3,
forskellige muligheder for at rette op på ulemperne ved
forhandlingsprincippet gennem spørgsmål og opfordringer til
parterne. Der er dog - i hvert fald som udgangspunkt - tale om en
fakultativ adgang, som beror på rettens skøn.
Den, der møder uden advokat (selvmøder), har krav
på bistand fra dommeren, jf. retsplejelovens § 339, stk. 4. Rettens
vejledningspligt over for selvmødere (der kun gælder ved
byretterne) tilsigter at gøre det muligt for en part (sagsøger eller
sagsøgt) at gennemføre en retssag uden advokat.
Vejledningspligten gælder først, når sag er
anlagt, og omfatter derfor ikke førprocessuel bistand, herunder
vejledning om, hvorvidt sag overhovedet bør føres. Vejledningen sker
på grundlag af sagens dokumenter, som de er tilvejebragt af
parterne, og den præsentation, som parten selv umiddelbart måtte
være i stand til at give, samt oplysninger fra modparten. Selv med
den bedste vilje fra dommerens side er grundlaget næppe så godt som
for en advokat, der forud for sagens foretagelse i retten har
mulighed for at gennemdrøfte sagen med sin klient i enrum og under
afslappede forhold. Vejledningspligten udelukker dog ikke, at de
samme oplysninger fremskaffes, og fordele - der kan koncentrere
forløbet - kan følge af, at dommeren under vejledningen har begge
parter til stede samtidig.
Vejledningspligten kan føre til, at det anbefales
en part at søge advokatbistand. Kun i særlige tilfælde kan en part
pålægges at antage advokat, jf. retsplejelovens § 259, stk.
2 og 3. Vejledningspligten kan rumme vanskeligheder, når den anden
part har advokat, idet dommerens opmærksomhed kan synes knyttet mere
til den ene end den anden part. Møder begge parter uden advokat,
stiller det omvendt særlige krav at udøve vejledningspligten over
for den part, der skal tabe sagen.
Vejledningspligten er meget generelt udformet, og
den praktiseres derfor antagelig noget forskelligt fra dommer til
dommer og af hensyn til rettens upartiskhed måske også noget
tilbageholdende. Manglende iagttagelse antages ikke at kunne føre
til hjemvisning, og pligten sanktioneres næppe i praksis.
For borgernes adgang til domstolene har det ikke
alene betydning, hvorledes vejledningspligten reelt udøves. Det er
tillige væsentligt, at vejledningspligten for brugerne fremstår som
en reel retshjælpsmulighed. Der er næppe noget udbredt kendskab til
dette element i procesordningen. Man kan formentlig ikke sige, at
systemet opfordrer til at møde selv i retssager. Det er efter det
for udvalget oplyste en erfaring fra retshjælpsinstitutionernes
arbejde, at klienterne i almindelighed har svært ved at "betjene
sig" af vejledningspligten.
Den gældende vejledningspligt løser på den
anførte baggrund ikke alle problemerne ved procesordningen.
Realiteten er, at private borgere som
alt overvejende hovedregel under det nuværende system har betydeligt
behov for både førprocessuel vejledning og advokatbistand under
sagen.
Til det praktiske behov kommer det psykologiske.
At en psykologisk barriere gør sig gældende, er almindeligt antaget.
Dette skyldes, at det kan være en kompliceret affære at
føre retssag, men det kan også hænge sammen med domstolenes måde at
fungere på, deres ansigt udadtil eller graden af "brugervenlighed".
Tingenes tilstand på dette felt har rod i en meget stærk tradition
for advokatmedvirken ved domstolene. At borgernes syn på domstolene
er kritisk, fremgår af Finansministeriets undersøgelser af borgernes
syn på den offentlige sektor, jf. kapitel 7, afsnit 4. Det kan
betegnes som et imageproblem, men det bør betragtes som et reelt
problem, der skal imødegås gennem reelle forbedringer. Det drejer
sig om den umiddelbare forståelighed for almindelige borgere af det,
der foregår ved domstolene. Det angår både procesmåden og dommerens
og retspersonalets forhold til parterne samt de fysiske rammer.
De anførte forhold gør sig formentlig i meget vid
udstrækning gældende også for erhvervsdrivende.
Erhvervsdrivende møder i almindelighed ved advokat. Udvalgets
drøftelser med erhvervsorganisationer bekræfter det indtryk, at
erhvervsdrivende ikke opfatter vejledningspligten som et reelt
alternativ til antagelsen af advokat. For de erhvervsdrivende har
adgangen til at lade sig repræsentere af advokat (med mulighed for
omkostningsdækning hos modparten) den betydning, at den
erhvervsdrivende selv eller dennes medarbejdere slipper for at
beskæftige sig med en række forhold i forbindelse med processen og i
en vis - omend i småsager begrænset - udstrækning også for at møde i
retten. Dette er for så vidt et aspekt af den arbejdsdeling eller
specialisering, som er af central betydning for effektiviteten i
erhvervslivet. Det er således ikke nødvendigvis i sig selv et
samfundsøkonomisk gode, at erhvervsdrivende bestræber sig på at føre
deres retssager selv. For den enkelte virksomhed må det bero på
rationelle (dvs. økonomiske) overvejelser, om man vil lade egne
medarbejdere bruge tid og kræfter på at vedligeholde viden om
førelse af retssager - frem for at antage professionel bistand.
Konklusionen er, at de færreste parter -
privatpersoner som erhvervsdrivende - anser det for en realistisk
fremgangsmåde at føre sag selv ved domstolene - uden advokat.
Selvmødere i egentlig tvistige sager ses da også relativt sjældent i
praksis. Dette gælder, hvad enten den pågældendes processuelle
stilling er sagsøger eller sagsøgt. Den gældende procesordnings
manglende evne til at opfylde kravet om enkelhed forstærker kravet
om økonomisk tilgængelighed, jf. nedenfor i afsnit 2.2.3.
Lignende forhold gør sig gældende med hensyn til
inkassosagerne. Kreditorer er i almindelighed repræsenteret
af advokat. Sagerne er dog væsentligt enklere. Sagsøger kan have
behov for hjælp til opgørelse af kravet og formulering af en - meget
enkel - begrundelse. Sagsøgte har, hvis han fuldt ud kan acceptere
kravet, ikke andet behov end at følge den vejledning, han får
skriftligt sammen med stævningen: at undlade at svare eller at blive
væk. Den, der ikke selv gør indsigelser, får kun prøvet sagen
overfladisk. Dette er uproblematisk, hvis den manglende indsigelse
er velovervejet. Men manglende indsigelse kan også skyldes ukendskab
til rettigheder i medfør af f.eks. den forbrugerbeskyttende
lovgivning. Retten har ikke nogen vejledningspligt over for den, der
ikke svarer i sagen.
Fogedprocessen er væsentligt lettere at
betjene sig af end den tvistige civilproces. Fogedprocessen er ikke
i almindelighed en tvistig procesform. Kreditor kan have behov for
bistand med hensyn til opgørelsen af kravet. For kreditor behandles
de mindste krav uden mødepligt. Fogedretten har vejledningspligt
over for selvmødere, men kreditorer er i almindelighed repræsenteret
af advokat. Det samlede regelsæt og procesmåden fremstår formentlig
for de fleste som kompliceret. For skyldneren er der - ved
fuldbyrdelse af domme - næppe i almindelighed behov for anden
bistand end vejledningspligten rummer.
I henseende til både inkassosagerne og
fogedsagerne gælder også en psykologisk barriere. Hertil kommer, at
den samlede ordning er unødigt kompliceret. En inkassosag er reelt
en fogedsag. Den forudgående domssag har nok den væsentlige funktion
at fastslå kravet, men dette kræver ikke nødvendigvis en opsplitning
på to sager.
2.2.2. Kravet om hurtighed
Det er formentlig en udbredt opfattelse, at
domstolsbehandling er langsommelig. I praksis er der imidlertid
store forskelle fra sag til sag, fra byret til landsret, og fra
tvistige til ikke-tvistige sager.
De tvistige byretssager kan for tiden
behandles på 4-6 måneder, jf. kapitel 6, afsnit 3. Det er efter
udvalgets opfattelse ikke nødvendigvis urimeligt for grundig
juridisk sagsbehandling, og da heller ikke langsommere end
klagenævnsbehandling, som ofte kan tage et års tid (der dog til dels
indbefatter, hvad der svarer til den "førprocessuelle" forberedelse
og forligsforhandlinger). I en del tilfælde tager retssagerne
imidlertid mere end et halvt års tid. Afgørende herfor er normalt
ikke så meget den samlede varighed af de enkelte
sagsbehandlingsskridt, men først og fremmest tidsrummene mellem
disse skridt. De aktuelle, gode kapacitetsforhold ved byretterne
hænger sammen med de senere års nedgang i sagstallene.
Ankesagerne ved landsret tager
betydeligt længere tid. Skal en byretsdom ankebehandles, forrykkes
det tidsmæssige billede fuldstændigt. Samlede sagsforløb (i to
instanser) på op mod to år kan i småsager ikke anses for acceptable.
Procesordningen indebærer, at en part ved sin blotte indsigelse kan
sætte det tunge apparat for behandling af tvistige sager i gang. For
den part, der har fået medhold i første instans, og som - i de
fleste tilfælde - også skal have det i ankeinstansen, fremstår en
sådan samlet procestid i sig selv som et betydeligt problem.
Inkassosagerne er reelt fogedsager. Det
civilprocessuelle forstadium bidrager til, at det samlede forløb kan
være ganske langvarigt. Selve fogedsagsbehandlingen kan næppe
gennemføres væsentligt hurtigere end de nuværende gennemsnitlige
behandlingstider på et par måneder i sager med to møder
("kontormøde" og politifremstilling/udkørende fogedforretning). Der
bør tilstræbes en berammelsestid på ca. tre uger. Hvis man kommer
længere ned, opstår problemer med forkyndelse og passende varsel til
skyldneren og kreditor.
Kapacitetsforholdene kan ændre sig, og selve
fremkomsten af en småsagsproces vil virke i retning af flere sager.
Navnlig for de erhvervsdrivende er hurtighed af væsentlig betydning.
For en generel betragtning vil hurtighed måske være nok så væsentlig
som en meget grundig behandling, når det drejer sig om småsager og
særligt inkassosager.
På den anførte baggrund er der et betydeligt
behov for at sikre, at småsager behandles hurtigt. Begrænsning af
tidsforbruget kan navnlig ske ved at koncentrere behandlingen på så
få procesfaser som muligt (processkrifter, retsmøder m.v.), jf.
synspunkterne ovenfor i kapitel 6, afsnit 3. Det bør tilsigtes, at
sagerne gennem den fornødne sagsstyring fra rettens side ikke tager
længere tid end nødvendigt.
Hensynet til hurtighed i retsplejen kan støde på
retssikkerhedsmæssige modhensyn. Et særligt spørgsmål angår
toinstansprincippet. Uanset fortsatte forbedringer af
berammelsestiderne ved landsretterne må det formentlig erkendes, at
man ved behandling af småsager i to instanser vanskeligt vil kunne
opnå en samlet sagsbehandlingstid, som befolkningen - set i lyset af
småsagers beskedne sagsgenstand - vil opfatte som hurtig.
2.2.3. Kravet om økonomisk tilgængelighed
Gennemførelse af retssager er under den gældende
ordning ofte en bekostelig affære.
I tvistige sager er det karakteristisk,
at selv den ene parts sagsomkostninger overstiger sagsværdien i de
mindste sager, mens de samlede omkostninger overstiger sagsværdier
på både 5.000 og 10.000 kr. samt - hvor syn og skøn er nødvendigt -
helt op til omkring 20.000 kr., jf. kapitel 6, afsnit 4. Dette
gælder endda kun, hvis sagen behandles alene i én instans.
Resultatet af den økonomiske udvikling i samfundet er, at småsager i
dag i højere grad end tidligere fremstår som uforholdsmæssigt dyre
at gennemføre. Det må antages, at omkostningsrisikoen i en række
tilfælde fører til, at berettigede krav opgives, hvis der ikke kan
opnås hjælp til dækning af udgifterne.
Det må dog understreges, at de samlede tal i
kapitel 6, afsnit 4, omfatter begge parters omkostninger i den
situation, hvor begge parter har advokat. Den enkelte part kan
begrænse sine omkostninger ved ikke at antage advokat, men dette er
efter den gældende ordning næppe særligt tillokkende, jf. ovenfor i
afsnit 2.2.1. om selvmødere. Omkostningerne begrænses endvidere
noget, såfremt sagen hæves eller forliges inden domsforhandlingen,
idet der da ikke skal betales fuldt proceduresalær. For den enkelte
part bliver det afgørende, om sagen vindes eller tabes, men dette
kan ofte være svært at forudsige, og da navnlig for en part uden
advokatbistand. Selv om omkostningsfastsættelsen bygger på takster,
der kan beregnes ud fra sagens værdi, er det vanskeligt på forhånd
at oplyse en part om de omkostningsmæssige konsekvenser af en
proces. Ud over sagens udfald beror disse bl.a. på, om syn og skøn
bliver nødvendigt og omfanget af bevisførelsen i øvrigt. Der vil dog
normalt kunne opstilles overslag som sket i kapitel 6, afsnit 4, som
udtryk for de omtrentlige udgifter, som en part med en given
sagsværdi i "værste fald" (dvs. hvis sagen tabes) risikerer at
skulle betale. Det bemærkes dog, at tabellerne i kapitel 6 ikke
omfatter udgifter til sagens oplysning og heller ikke partens "egne"
udgifter i form af transportudgifter og eventuel mistet
arbejdsfortjeneste ved at møde i retten.
At omkostningerne er store betyder måske mindre,
hvis sagens udfald på forhånd er oplagt. Det må imidlertid erkendes,
at udfaldet i mange tilfælde - bl.a. som følge af den konkrete
bevisbedømmelse på grundlag af bevisførelsen ved domsforhandlingen -
kan være vanskeligt at forudsige. Men selv i de oplagte tilfælde er
en parts - måske ukloge - indstilling nok til at sætte det dyre
apparat i gang. Der er ingen "forhåndscensur" af stævninger eller
indsigelser. Hensynet til modparten taler derfor også i disse
tilfælde - som følge af tidsfaktoren og insolvensrisikoen - for
begrænsning af omkostningsniveauet.
Særligt med hensyn til privatpersoner må
det antages, at omkostningsrisikoen ved selv de mindste sager er af
en sådan vægt, at de færreste familiers budget kan klare den uden
betydelig vanskelighed. Denne antagelse støttes af de foreliggende
statistiske oplysninger om retssager og retshjælpsforanstaltninger,
der - som anført i kapitel 6, afsnit 2.6. - peger på, at der ikke
forekommer mange retssager, hvor privatpersoner optræder som part
uden støtte i fri proces eller retshjælpsforsikring. Det
understreger betydningen for retssikkerheden af
retshjælpsordningerne, og det fører til den konklusion, at den
eksisterende domstolsproces ikke kan anses for umiddelbart
tilgængelig for den almindelige borger. For privatpersoner er
advokat- og skønsudgifter m.v. som følge af momsen 25% højere end
for erhvervsdrivende.
Erhvervsdrivende har i modsætning til
private en vis lettelse af moms- og skattefradragsreglerne, og
procesudgifterne kan indregnes i priser som en driftsrisiko.
Udgiftsniveauet må dog alligevel betragtes som problematisk. Hvis
den erhvervsdrivende vinder sagen, og modparten kan betale, er
betydningen af omkostningsniveauet begrænset. Adgangen til dækning
af sagsomkostninger hos modparten yder ikke mindst de
erhvervsdrivende et væsentligt værn mod tab som følge af
omkostningsniveauet. Er modpartens betalingsdygtighed tvivlsom,
bærer den erhvervsdrivende risikoen herfor, og dækningsadgangen
hjælper intet. Der er ikke efter de gældende regler mulighed for at
gardere sig ved f.eks. at forlange sikkerhed for sagsomkostninger.
Hvis den erhvervsdrivende taber sagen, vil det høje
omkostningsniveau naturligvis også belaste den erhvervsdrivende. Det
er måske for en principiel betragtning mindre problematisk end den
tilsvarende ulempe for privatpersoner, idet tabte retssager i
forhold til sædvanlig erhvervsmæssig drift mere vil have
undtagelsens karakter, og idet risikoen herfor i høj grad vil
påvirkes af den måde, hvorpå virksomheden tilrettelægges. Imidlertid
kan udfaldet af sagerne være usikkert, og i hvert fald for de mindre
erhvervsdrivende må et omkostningsniveau som det beskrevne give
anledning til overvejelser om opgivelse af krav eller indsigelser.
Erhvervsdrivendes retssikkerhed bør ikke være ringere end
privatpersoners. I forholdet mellem store og små virksomheder virker
omkostningsniveauets karakter af en faktisk proceshindring i retning
af at styrke de store på de smås bekostning.
I ikke-tvistige sager (inkassosager)
optræder privatpersoner kun sjældent som kreditorer, selv
om det forekommer, f.eks. i sager om private lån.
Kreditorproblemstillingen er typisk en problemstilling for
erhvervsdrivende. I inkassosagerne er der i princippet ingen
procesrisiko. Som følge af skyldnerens ansvar for
sagsomkostningerne er problemet med omkostningsniveauet ikke den
erhvervsdrivendes. Kan skyldneren betale, slipper den
erhvervsdrivende således for omkostningerne, - høje eller lave. Kan
skyldneren ikke betale, bør sagen - ud fra en konkret
omkostningsmæssig betragtning - ikke gennemføres, og dette gælder
også uanset, om omkostningsniveauet er højt eller lavt. I praksis er
det naturligvis mere kompliceret, idet det ofte vil stille sig som
noget usikkert, om skyldneren kan betale eller ej. Solvens kan i
praksis være et relativt begreb, der også hænger sammen med, hvilket
pres en skyldner bliver udsat for. Kreditor har altså en
insolvensrisiko, og kreditor har derfor en klar interesse i, at
omkostningsniveauet er lavt.
Endvidere kan kreditor have en interesse i at
gennemføre en inkassosag af hensyn til konsekvenserne for andre
sager. Alt for faste grænser for, hvor små udeståender en
erhvervsdrivende sender til inkasso, kan således rygtes og smitte af
på betalingsviljen hos visse af kunderne.
I vid udstrækning er problemstillingen på
omkostningssiden for den erhvervsdrivende en problemstilling om
kredit- eller solvensvurdering. Det kan diskuteres, om den
eksisterende ordning giver kreditorer tilstrækkeligt gode muligheder
for - forud for iværksættelse af retslig inkasso - at vurdere, om
der er rimelig udsigt til dækning.
Omkostningernes størrelse i inkassosager er
behandlet i kapitel 6, afsnit 4. Som det fremgår heraf, er
omkostningsniveauet højt, navnlig i de mindste sager, omend langtfra
så højt som i de tvistige sager. Den umiddelbart største post er
inkassosalæret. Det må ved vurderingen heraf erindres, at der er
tale om en toleddet proces, bestående af dels en civil sag
(udeblivelses- eller erkendelsesdom) dels en fogedsag.
Retsafgifterne er i inkassosager uforholdsmæssigt store sammenholdt
med de tvistige sager. I de tilfælde, hvor advokatsalæret reduceres
som følge af, at der ikke indgår betaling, fremstår retsafgiften som
en ret betydelig udgift.
Den vindende part i en tvistig sag kan
også have behov for tvangsinddrivelse med fogdens bistand. For
navnlig den private domhaver kan omkostningsniveauet i denne
forbindelse udgøre et problem.
2.2.4. Kravet om retssikkerhed
Domstolsprocessen må umiddelbart anses for
velegnet til at opfylde de opstillede krav til retssikkerhed i
snæver forstand. Den mundtlige, kontradiktoriske proces med grundig,
til dels skriftlig forberedelse og umiddelbar bevisførelse for
uafhængige domstole må i sine grundprincipper i vid udstrækning
anses for egnet til at frembringe korrekte afgørelser.
Ankebegrænsningen (10.000 kr.'s-reglen) kan dog virke i modsat
retning.
For retssikkerhed i vid forstand (access to
justice) gør sig de problemer gældende, som er beskrevet ovenfor,
afsnit 2.2.1.-2.2.3. Både kompleksiteten, tidsfaktoren og ikke
mindst omkostningsniveauet kan betyde, at sager ikke kommer til
påkendelse, eller at de ikke får et tilfredsstillende forløb. Meget
afhænger derfor af, hvilke retshjælpsforanstaltninger der tilbydes.
2.2.5. Et krav om effektivitet
Ovenfor er behandlet hvert af de fire krav, der
stilles til procesordningen: Enkelhed, hurtighed, økonomisk
tilgængelighed og retssikkerhed. Man kunne imidlertid også stille et
femte krav, nemlig kravet om effektivitet, - kravet om, at det hele
nytter noget. Det drejer sig om, at procesordningen bør være egnet
til at tilgodese parternes reelle behov.
Retssikkerhedsbetragtninger går traditionelt på
et synspunkt om, at (retlige) tvister bør løses juridisk korrekt.
Dette taler for en omhyggelig undersøgelse og prøvelse af enhver
mulig indsigelse, der ikke på forhånd kan forkastes.
Advokattraditionen bygger på dette udgangspunkt. Procesordningen
lægger med sine markerede partspositioner op til tvist. Parternes
problemer er derimod forankret i realiteternes verden, og en
juridisk afgørelse er ikke altid, hvad parterne reelt har brug for.
Den gældende ordning overlader - smukt i tråd med
forhandlingsprincippet - det femte krav til parterne. Hvis det ikke
er en juridisk afgørelse, man har brug for, må parterne jo søge
andre veje. Problemet er måske det samme som med
forhandlingsprincippet. Det fungerer fint, hvis parterne har
fuldstændig indsigt. Det har de imidlertid ikke altid, og formentlig
især ikke i småsager.
God retshjælp må, set i dette lys, baseres på en
helhedsvurdering af parternes situation. Muligvis er der i småsager
særlig anledning til at gøre sig mere praktiske end juridiske
overvejelser. Kan den påståede skyldner overhovedet betale? Kan
sagen bære en måske indviklet proces, hvis udfald er usikkert? Begge
parter er bedst tjent med en tidlig vejledning, der tilsigter den
lempeligste fremgangsmåde: Er der reel tvist og reelt grundlag for
tvist, må man straks tage skridt hertil, medmindre der er rimelig
udsigt til, at parterne kan overbevises om, at en opgivelse af
kravet eller en mindelig løsning alligevel tjener dem bedst. Er der
ikke reel tvist eller reelt grundlag for tvist, bør der sigtes mod
forlig, en afdragsordning, "aftale" et udlæg, en skyldner henvises
til at søge gældssanering el.lign. Kan skyldner ikke betale, bør man
normalt undgå tvistig retssag eller inkassosag og fogedsag.
De anførte betragtninger stiller krav til den
førprocessuelle retshjælp, som med et heldigt udfald kan føre
til besparelser - og andre fordele - for begge parter, og til
procesordningen. Forlig under betryggende forhold opfylder
kravet om rigtige afgørelser og virker i øvrigt i retning af at
forenkle, fremskynde og billiggøre processen. Forligsbestræbelser
bør derfor være et vigtigt led i overvejelser om en bedre adgang til
domstolene. En generel styrkelse af forligsmulighederne må antages
at være i både de private borgeres og de erhvervsdrivendes
interesse.
Et spørgsmål om effektivitet opstår også med
hensyn til fogedprocessen.
Dette spørgsmål angår for det første
inddrivelsesordningens motiverende virkning. En sådan
virkning gør sig måske nok gældende med hensyn til den gruppe af
skyldnere, som kan betale, men for hvem den moralske forpligtelse
ikke er nok til at gøre det, men som på den anden side finder det
uacceptabelt at "blive slæbt i fogedretten". De betaler altså. I
vore dage er det imidlertid nok reelt registrering af gælden i et
kreditoplysningsbureau (f.eks. RKI Kreditinformation), der tæller,
ikke fogedretten. Registreringen sætter skyldneren uden for det
økonomisk "gode selskab", og hindrer den pågældende i at købe fast
ejendom, bil m.v. på sædvanlige kreditvilkår. Kreditinformation kan
spare kreditorer og skyldnere for omkostninger, besvær og ærgrelser.
Som motiverende faktor for frivillig opfyldelse må det antages, at
det fogedretlige system i vore dage spiller en marginal rolle
sammenlignet med kreditinformation.
For det andet angår spørgsmålet systemets evne
til at skaffe dækning. Fogedrettens direkte betydning ved
faktisk gennemtvingelse af pengekrav må anses for svindende. For
dem, der ikke har penge, men nok andre aktiver, må effektiviteten
anses for særdeles lav. Fast ejendom giver i realiteten alene
(delvis) dækning til panthavere og er dermed ikke interessant med
hensyn til småsager. Løsøre giver i praksis normalt så ringe
dækning, at begge parter ofte er fattigere end forud for fogedsagen.
Det skyldes, at de løsøregenstande, der normalt kan gøres udlæg i,
indbringer så små beløb på tvangsauktion, at provenuet ikke kan
dække de samlede omkostninger ved inkassosagen. Dette forhold må
antages at føre til, at erhvervsdrivende i mange tilfælde afstår fra
at anmode om tvangsauktion på grundlag af udlæg. Hovedparten af de
skyldnere, der kommer i fogedretten, har en så dårlig økonomi, at
dækning kan have tilfældighedens karakter. De styrkelser, der i de
senere år er foretaget med hensyn til inddrivelsen af offentlige
krav, må antages at have virket i retning af forringet dækning til
private krav. For dem, der hverken har penge eller andre aktiver, må
fogedprocessen anses for en tung, langsommelig og dyr måde at
konstatere dette på. Konstatering af insolvens er måske ikke desto
mindre fogedrettens væsentligste funktion i vore dage.
Konklusionen er, at det fogedretlige system ikke
længere fungerer efter hensigten.
Den nuværende situation er således karakteriseret
ved, at inkassoprocessen er omstændelig og bekostelig, og at
kreditorerne hverken har tidssvarende eller effektive
inddrivelsesmidler til rådighed, at skyldnere ofte udsættes for
indgreb i deres tilværelse uden reel virkning for kreditor, og at
der opstår despekt omkring det fogedretlige system.
3. De eksisterende
retshjælpstilbud (i videste forstand)
Retshjælpsordninger tilsigter at afhjælpe ulemper
ved procesordningen. Spørgsmålet er, i hvilket omfang de
eksisterende retshjælpstilbud er egnede til at løse de problemer,
der er beskrevet i afsnit 2.
En nærmere vurdering heraf er ikke ukompliceret,
idet de forskellige tilbud (private retshjælpsinstitutioner,
advokatvagter, advokatretshjælp, klagenævn, fri proces og
retshjælpsforsikring) omfatter forskellige personkredse og
forskellige sagsområder. Indledningsvis må det konstateres, at
forholdene er stærkt forskellige for privatpersoner og
erhvervsdrivende.
3.1. De eksisterende ordninger
3.1.1. Privatpersoner
Ved henvendelse til retten kan enhver få
en vis vejledning, der dog normalt vil indskrænke sig til oplysning
om behandlingen af stævninger, frister, afgiftsspørgsmål samt
henvisning til at søge retshjælp andetsteds.
Private retshjælpsinstitutioner og
advokatvagter står åbne for alle, dog kan
retshjælpsinstitutionerne stille krav om, at vedkommende opfylder de
økonomiske betingelser for fri proces. Der er ikke reelle
begrænsninger med hensyn til typiske småsager. Advokatvagterne giver
alene en indledende vejledning, mens retshjælpsinstitutionerne også
foretager sagsbehandling, jf. kapitel 3, afsnit 3.1.2. og 3.1.3.
Den offentlige advokatretshjælp dækker
kun personer, der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces,
men typisk alle småsager. Bistanden består i første række - men ikke
udelukkende - i førprocessuel vejledning. Der kræves en vis
egenbetaling.
Klagenævnene står åbne for alle
forbrugere, men dækker kun forbrugersager. Ordningen dækker i øvrigt
stort set, hvad der kan betegnes som småsager, jf. den almindelige
beløbsgrænse på 24.000 kr. for Forbrugerklagenævnets kompetence.
I en del tilfælde dækker klagenævnsordningen ikke:
(1) En række områder er undtaget fra
Forbrugerklagenævnets kompetence. De områder, der ikke
dækkes af Forbrugerklagenævnets kompetence, kan herefter med
en vis tilnærmelse beskrives som anført nedenfor, jf. herved
§ 3 i bekendtgørelse nr. 871 af 14. oktober 1994 om
Forbrugerklagenævnets virksomhedsområde.
Som angivet dækkes nogle af de undtagne områder i en vis
udstrækning af godkendte, private klage- og ankenævn, jf.
kapitel 3, afsnit 2.2. Det må endvidere understreges, at der
på en række af de undtagne områder findes offentlige
klagenævn, således ikke mindst på det sociale område.
- offentlig virksomhed, bortset fra el, gas, vand og
varme samt person- og godstransport
- erhvervsmaskinel
- fast ejendom
- byggeri og byggematerialer, bortset fra murer-,
tømrer-, snedker- og stenhuggerarbejde (Byggeriets
Ankenævn), og hulrumsisolering (Klagenævnet for
Hulrumsisolering)
- erhvervskøretøjer m.v.
- bilreparationer m.v.
- både
- nærings- og nydelsesmidler
- lægemidler
- ægte tæpper og visse samlerobjekter
- liberale erhverv, bortset fra ejendomsformidlere
(Klagenævnet for Ejendomsformidling)
- visse former for personbehandlingsvirksomhed
- finansielle ydelser, bortset fra pengeinstitutter
(Pengeinstitutankenævnet), realkreditinstitutter
(Realkreditankenævnet) og forsikring (Ankenævnet for
Forsikring)
- undervisning, bortset fra køreundervisning (Ankenævnet
for køreundervisning)
- det sociale område (der dog i særlig grad dækkes af
offentlige klagenævnsordninger)
(2) Efter forbrugerklagenævnslovens § 7, stk. 1, afviser
nævnet klager, der ikke skønnes egnet til nævnsbehandling
(navnlig som følge af behov for en egentlig bevisførelse).
(3) Efter lovens § 7, stk. 2, kan Forbrugerklagenævnet
afvise åbenbart grundløse klager.
Klagenævnenes sammensætning tager sigte på
juridisk korrekte afgørelser. Klagenævnenes afgørelser stadfæstes da
også typisk, når de indbringes for domstolene, jf. kapitel 6, afsnit
2.5. Klagenævnsbehandling sikrer - som følge af den manglende
eksigibilitet - imidlertid ikke, at retssag undgås. Den, der får
medhold ved et klagenævn, har dog automatisk krav på fri proces,
hvis de økonomiske betingelser herfor er opfyldt. Ligeledes vil der
i almindelighed være dækning af en retshjælpsforsikring i denne
situation, hvis et søgsmål bliver nødvendigt. Klagenævnsordningerne
får dermed reelt den funktion at tilvejebringe grundlaget for
økonomisk hjælp til retssager, forudsat altså at den pågældende får
medhold ved nævnet. Får den pågældende derimod ikke medhold,
forbedrer klagenævnsbehandlingen ikke den pågældendes stilling, vel
snarere tværtimod. Disse forhold understreger klagenævnenes
betydning inden for deres kompetenceområde. Både fri proces og
retshjælpsforsikring forudsætter da også, at en mulighed for
klagenævnsbehandling er udnyttet. Klagenævnene virker dermed som en
slags første instans.
Klagenævnene baner således vejen til domstolene
for den, der får medhold ved et nævn. Den, der ikke får medhold, har
fået en retlig vurdering af sin sag på det foreliggende grundlag.
Kan afgørelsen accepteres, er der ydet den fornødne retshjælp. Kan
afgørelsen ikke accepteres, er det afgørende for den pågældende, om
denne magter at indbringe sagen for domstolene, idet vedkommende dog
har den fordel, at nævnsafgørelsen letter forberedelsen af en
retssag.
Fri proces er som altovervejende
hovedregel begrænset til personer, der opfylder de økonomiske
betingelser, mens retshjælpsforsikring kun omfatter
personer, der er dækket af en familieforsikring med indbodækning, en
bygningskaskoforsikring, motorkøretøjsforsikring med kaskodækning
eller en lystfartøjsforsikring med kaskodækning. Familieforsikringen
dækker i almindelighed ikke tvister i tilknytning til faste
ejendomme, motorkøretøjer og lystfartøjer. Hvis man ejer sådanne
aktiver, kræver fuld adgang til retshjælpsforsikring derfor, at der
er tegnet en kaskoforsikring herfor.
Begge ordninger forudsætter, at den pågældende
kan godtgøre at have rimelig grund til at føre retssag. Normalt
omfattes alle typiske småsager, bortset fra rene inkassosager og
bagatelsager. Dækningen omfatter normalt alle typer af omkostninger,
herunder førprocessuel retshjælp og i givet fald erstatning af
modpartens omkostninger, men det er en betingelse, at der foreligger
en tvist.
Fri proces-ordningen dækker ca. 50% af
befolkningen, mens retshjælpsforsikring i medfør af
familieforsikring omfatter ca. 95% af befolkningen. Manglende
dækning foreligger i følgende tilfælde:
(1) Den, der hverken opfylder den
økonomiske betingelse for fri proces eller har
retshjælpsforsikring. Denne kombination må anses for så
sjældent forekommende, at der kan bortses fra den.
(2) Den, der ikke kan godtgøre at have
rimelig grund til at føre retssag. Spørgsmålet afgøres, for
så vidt angår fri proces, af statsamterne og
Civilretsdirektoratet og, for så vidt angår
retshjælpsforsikring, dels af fri proces-myndighederne, dels
af forsikringsselskaberne selv og Ankenævnet for Forsikring.
(3) Visse særlige sagstyper, der er mere
eller mindre absolut undtaget fra de to ordninger. Det
gælder navnlig rene inkassosager, bagatelsager,
injuriesager, og særligt for retshjælpsforsikringen
skattesager og ansættelsessager samt de fleste familie- og
arveretlige sager.
(4) Dækningen omfatter de sædvanlige
omkostninger, herunder advokatomkostninger, men er generelt
undergivet visse begrænsninger. Det gælder dog især
retshjælpsforsikring, hvor der dels er en selvrisiko på
minimum 2.500 kr. pr. instans, dels en maksimumdækning på
75.000 kr. pr. sag. Selvrisikoen gælder ikke, hvis der opnås
fri proces. Selvrisikoen gælder altså ikke den dårligst
stillede halvdel af befolkningen. Maksimumsgrænsen vil
normalt ikke volde problemer i småsager. Ingen af
ordningerne dækker i almindelighed partens "egne"
omkostninger, herunder transportomkostninger og eventuel
tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med fremmøde hos
advokat og i retten, som ikke erstattes efter
omkostningsreglerne.
3.1.2. Erhvervsdrivende
De eksisterende retshjælpsordninger gælder som
hovedregel ikke erhvervsdrivende. Erhvervsdrivende vil dog kunne få
en vis helt basal vejledning ved henvendelse til advokatvagter,
klagenævn og retterne. Noget sådant vil praktisk
set kun være aktuelt for mindre erhvervsdrivende, der ikke har noget
rutinemæssigt forhold til retsvæsenet, og der vil sjældent være tale
om egentlig retshjælp, men ofte en henvisning til advokat.
Klagenævnsordningen omfatter i et vist
omfang også klager fra erhvervsdrivende ("forbrugende
erhvervsdrivende"), ligesom nævnssekretariaterne vejleder begge
parter. I de tilfælde, hvor en nævnsafgørelse bliver stående, opnår
også den erhvervsdrivende retshjælp.
Erhvervsmæssige sager er i almindelighed ikke
dækket af advokatretshjælp eller fri proces.
Retshjælpsforsikring for
erhvervsdrivende forudsætter, at den pågældende har tegnet en
erhvervsforsikring, der omfatter retshjælpsdækning. Dette forekommer
i et vist omfang, med nogen forskel fra branche til branche.
Erhvervsretshjælpsforsikringer omfatter ikke inkassosager.
3.2. Vurdering af procesordningen i sammenhæng med
retshjælpsordningerne
Retshjælpsordningerne afbøder i ikke ubetydelig
grad ulemperne ved procesordningen. De enkelte led i systemet er i
en vis udstrækning tilpasset hinanden. For den private borger er der
en række indgange til systemet i form af vejledningsfunktion på
dommerkontorer, retshjælpsinstitutioner, advokatvagter og klagenævn.
Forudsættes det, at den enkelte borger er bekendt med blot én af
disse indgange, er der gode muligheder for, at et påstået krav, som
den pågældende reelt tillægger vægt, når frem til en i hvert fald
foreløbig retlig vurdering (f.eks. ved retshjælp eller
klagenævnsbehandling).
For den, der opfylder de økonomiske betingelser
for fri proces er der i almindelighed gode muligheder for en
indledende, førprocessuel retshjælp, enten gratis eller mod et
forholdsvis beskedent honorar. En i praksis ofte tilstrækkelig
processuel retshjælp kan i forbrugersager i vidt omfang opnås gennem
klagenævnsbehandling. Bistand til gennemførelse af en egentlig
retssag kan opnås ved fri proces eller retshjælpsforsikring.
Fri proces og retshjælpsforsikring løser gennem
advokatbistand problemer med kompleksiteten af procesordningen. De
løser endvidere omkostningsproblemet for parten.
Retshjælpsordningerne rummer imidlertid efter
udvalgets opfattelse en række problemer.
Det samlede system af retshjælpsordninger
(retshjælpsinstitutioner, advokatvagter, offentlig advokatretshjælp,
klagenævnsordninger, fri proces og retshjælpsforsikring) fremstår
som uoverskueligt og hviler på et ganske kompliceret regelsæt.
Samspillet mellem en række ordninger og instanser på området for
retshjælp i videste forstand kan i sig selv bidrage til at trække
konfliktløsningen i langdrag.
Klagenævnsordningerne gælder kun begrænsede dele
af småsagsområdet. For den part, som ikke får medhold ved et nævn,
og som ikke kan acceptere afgørelsen, rummer nævnsordningerne ingen
hjælp. Nævnsbehandling er ikke altid hurtig. Nævnsbehandling er dog
en fordel, hvis afgørelsen respekteres, men forlænger det samlede
forløb, hvis der efterfølgende skal en domstolsafgørelse til.
Dækning af fri proces og retshjælpsforsikring
kræver, at parten kan påvise at have rimelig grund til at føre
retssag. Det kan give anledning til principielle overvejelser, at en
sådan forhåndsgodkendelse af kravet hos en forvaltningsmyndighed
eller et forsikringsselskab reelt er noget nær en forudsætning for
de fleste borgeres adgang til domstolene. Som anført ovenfor i
kapitel 6, afsnit 2.6., må det antages, at "ikke-understøttede"
sager, anlagt af privatpersoner, kun forekommer i begrænset omfang.
I denne forbindelse bør man også være opmærksom på, at gældende ret
ikke er uforanderlig, og at retssikkerhed i videste forstand kræver,
at domstolene også forelægges sager, der giver mulighed for, at nye
veje betrædes. Selv med den mest omhyggelige sagsbehandling, vil
"forkerte" anvendelser af kriteriet kunne forekomme. Hertil kommer,
at kravet om rimelig grund kræver en forudgående ikke helt
ukompliceret sagsbehandling, der i småsager kan fremstå som unødigt
tung og tidsrøvende. Denne forproces kræver i praksis - som
domstolsprocessen - reelt advokatbistand.
Fri proces og retshjælpsforsikring rummer store
fordele for parten, herunder at risikoen for at skulle betale
modpartens sagsomkostninger fjernes. Imidlertid kan man næppe bortse
fra, at ordningerne i et småsagsperspektiv kan medvirke til at
fastholde en kompliceret procesform og et højt omkostningsniveau.
Ordningen er næppe i sig selv egnet til at befordre
forligsbestræbelser.
En række sagskategorier er undtaget fra fri
proces og retshjælpsforsikring. På småsagsområdet kan navnlig
undtagelsen af inkassosager og bagatelsager give anledning til
overvejelse.
For de erhvervsdrivende melder ulemperne
ved domstolsprocessen sig i fuldt omfang. Retshjælpstilbudene til en
privat modpart kan endog have negative virkninger for den
erhvervsdrivende. Således kan sagen blive forsinket som følge af
udsættelse med henblik på modpartens ansøgning om fri proces. Den
modpart, som har fået fri proces, vil måske dermed råde over
procesressourcer, som en mindre erhvervsdrivende vanskeligt kan
hamle op med. Det kan endvidere skabe uligevægt, at en part med fri
proces eller retshjælpsforsikring er fritaget for
omkostningsrisikoen.
Det relativt set særdeles høje
omkostningsniveau i småsager kan i sig selv udgøre et problem.
Det er uheldigt, at sagsomkostninger i sager om værdier, der nok er
små, men for de pågældende parter alligevel af mærkbar betydning,
fremstår som uforholdsmæssigt store. I småsager vejer selvrisikoen
ved retshjælpsforsikring forholdsvis tungere end i andre sager. Selv
om advokatudgiften er et væsentligt led i den økonomiske
problemstilling, er det næppe sådan, at salærtaksterne fører til et
rimeligt dækningsbidrag for advokaterne i de mindste sager. Dette
forhold er formentlig ikke egnet til at skærpe advokaternes
interesse i at føre disse sager. Samfundsøkonomiske betragtninger
taler for, at omkostninger ved retssager søges nedbragt til det
reelt nødvendige. Fri proces og retshjælpsforsikring påfører
statskassen og forsikringsselskaber - og dermed forsikringstagerne
selv - ikke ubetydelige udgifter.
4. Ulempernes betydning for
anvendelse af domstolssystemet
Som nærmere berørt i kapitel 6, afsnit 2, er
antallet af sager ved byretterne faldet voldsomt i tiden 1988-1996.
Antallet af tvistige (domsforhandlede) sager med økonomisk værdi
(ekskl. boligretssager) er således faldet med ca. 40%, antallet af
inkassosager med ca. 60% og fogedsager noget lignende.
Det er nærliggende at stille spørgsmålet, om
nedgangen er udtryk for, at domstolssystemet ikke virker godt nok -
at retssager opleves som værende for indviklede, langsommelige og
bekostelige - således at brugerne søger andre løsninger på deres
tvister.
Efter udvalgets opfattelse må spørgsmålet
besvares bekræftende. Det er givetvis en udbredt opfattelse i
dommer- og advokatkredse, at omkostningsniveauet i retssager er
blevet et problem for erhvervslivet, og at tidsfaktoren og besværet
i øvrigt også spiller ind. Dette indtryk bekræftes af de
tilkendegivelser, som udvalget har modtaget fra
erhvervsorganisationerne, ligesom en del af kritikken i de seneste
års debat om domstolene bygger på en lignende opfattelse, jf.
kapitel 7. Det må antages, at en sådan opfattelse virker i retning
af forhøjelse af det minimumsbeløb i forhold til en skyldner, som
man i den enkelte virksomhed er indstillet på at sende til inkasso.
Reglerne om adgang til fradrag af uerholdelige fordringer i moms- og
skattemæssig henseende spiller her også en rolle. Der er med hensyn
til moms en særlig vid adgang til fradrag ved beløb under 1.000 kr.
og til dels under 3.000 kr, jf. herved momslovens § 27, stk. 6.
Retsafgifterne kan i sig selv udgøre et problem. Betænkningen om
domstolenes ressourceproblemer fra 1985 anså retsafgiftsforhøjelsen
pr. 1. juli 1984 som medvirkende til et fald i sagstilgangen samme
år.
Men der er givetvis også andre årsager til
nedgangen. I tiden efter 1988 har mønstret for kreditgivning og
-optagelse ændret sig væsentligt. Udviklingen med hensyn til
kreditvurdering og anvendelse af kreditvurderingsredskaber har
formentlig overflødiggjort en række inkassosager, ligesom den
moralske opfattelse af gæld i befolkningen har ændret sig. Antallet
af tvangsauktioner over fast ejendom er gået drastisk ned, og på
dette område spiller inkassobureauer eller lignende næppe nogen
rolle. Det må derimod først og fremmest være
realkreditinstitutternes ændrede praksis for långivning, der er
årsagen. Lignende forhold må antages at gøre sig gældende også i en
række kreditforhold, der ikke er sikret ved pant i fast ejendom. Det
er formentlig også karakteristisk, at antallet af registrerede
skyldnere i RKI-Kreditinformation er faldet markant i de sidste år.
Muligvis har også udviklingen af anvendelsen af nye betalingsformer
(betalingskort, budgetkonti, Betalings-Service m.v.) spillet ind.
Det er bemærkelsesværdigt, at nedgangen i de
tvistige sager relativt set er en hel del mindre end nedgangen i
inkassosagerne. En nedgang i inkassosagerne må antages i sig selv at
føre til en vis nedgang i antallet af tvistige sager. Hvorledes
mængden af tvistige sager i øvrigt påvirkes af ændringer i
samfundsforhold m.v. er det vanskeligt at vurdere. Der er ingen
muligheder for at opgøre antallet af "virkelige" tvister i samfundet
for at holde det op mod antallet af gennemførte retssager og dermed
få oplysning om "mørketallet". En lang række forhold kan spille ind,
herunder konjunkturforhold, holdningsmønstre, anvendelsen af
voldgiftsklausuler etc. Det kan heller ikke afvises, at borgere og
virksomheder i højere grad end tidligere ønsker hensigtsmæssigheds-
eller forhandlingsløsninger frem for retlige afgørelser af deres
konflikter.
Størrelsen af "mørketallet", dvs. det antal
sager, der vil opstå yderligere, såfremt de konstaterede problemer
løses, er det således ikke muligt at opgøre. I teorien vil dette tal
bestå af dels de sager, der måtte være faldet væk i de
senere år som følge af problemet med dyr og langsom inkasso,
dels sager, der heller ikke forud for den betydelige nedgang
siden 1988 er kommet til retssag, fordi måske navnlig private
borgere i et vist omfang har anset det som for indviklet og dyrt at
gøre krav gældende ved domstolene. Det samlede tal for indkomne
sager ved klagenævnene - i de senere år ca. 6.000 sager årligt (der
må anses for tvistige sager) - er så betydeligt, at der er grund til
at antage, at der her ikke blot er tale om sager, der ellers ville
være behandlet af domstolene, men også i et ikke uvæsentligt omfang
om egentlige "mørketalssager", som den let tilgængelige
nævnsbehandling har fremkaldt. Der er derfor grund til at tro, at en
småsagsproces, der af brugeren opfattes som lige så tilgængelig som
klagenævnsprocessen, i hvert fald efterhånden ville tilføre
domstolene et ikke helt lille antal "nye" sager, som vil bestå af
dels sager, der for tiden behandles af klagenævn, dels helt nye
eller "mørketalssager" på sagsområder, der ikke er dækket af
klagenævnene.
5. Konklusion
5.1. Sammenfatning af udvalgets vurdering
Udvalgets vurdering af den gældende procesordning
og retshjælpsordningerne kan i hovedtræk sammenfattes således:
Den nuværende småsagsproces fremstår -
på trods af byrettens vejledningspligt - som kompliceret og
fremmedartet for den almindelige borger. Både privatpersoner og
erhvervsvirksomheder opfatter i almindelighed advokatbistand før og
under sagen som nødvendig.
Processen er tidskrævende. Selv om der ikke for
tiden er væsentlige, reelle problemer med hensyn til
berammelsestiderne ved byretterne, er der behov for at begrænse
tidsforbruget, navnlig med hensyn til forberedelsen. Ankebehandling
fører til uacceptable samlede behandlingstider i småsager.
Omkostningsniveauet er uforholdsmæssigt højt i
småsager, navnlig som følge af advokatudgifterne.
Procesordningen må således anses for så
indviklet, langsom og dyr, at borgerne - uden bistand - i småsager i
meget vidt omfang må afstå fra at benytte sig af den. Det gælder
både tvistige sager, inkassosager og fogedsager.
Retshjælpsordningerne afhjælper for de
private borgere i vid udstrækning problemerne med hensyn til
kompleksitet og omkostningsbyrde, men hjælper stort set ikke de
erhvervsdrivende.
Klagenævnsordningerne rummer inden for
deres område på mange måder god retshjælp, men løser kun en
begrænset del af problemerne på småsagsområdet. Fri proces og
retshjælpsforsikring rummer både praktiske og principielle
problemer og kan skabe uligevægt i forholdet mellem private og
erhvervsdrivende parter.
Procesordningen er i sig selv velegnet til at
tilgodese retssikkerhedsmæssige hensyn i snæver forstand,
men de ovenfor skitserede problemer er af retssikkerhedsmæssig
betydning i den forstand, at de virker i retning af, at berettigede
krav eller indsigelser opgives, således at parter i retlige
konflikter ikke får den ret, som de efter gældende regler har krav
på. I enkle sager kan den gældende procesordning fremstå som unødigt
omstændelig. Ankebegrænsningen kan udgøre et retssikkerhedsmæssigt
problem.
Der kan være behov for at styrke mulighederne for
forhandlings- og forligsmæssige løsninger. Det bør sikres,
at proces- og retshjælpsordninger ikke virker i retning af
yderligere at tvistiggøre opstående retlige konflikter.
Processens høje kompleksitetsgrad og det høje
omkostningsniveau må i sig selv - uanset retshjælpsordningerne -
anses for et problem som unødigt hindrende faktorer i forholdet
mellem befolkningen og domstolene.
Behandlingen af inkassosager er unødigt
kompliceret og omkostningskrævende, navnlig som følge af den
toleddede behandlingsform med en civil sag og en fogedsag.
Fogedrettens rolle som det centrale led
i håndhævelsen af betalingsforpligtelser er svækket, og ordningen
fremstår i dag som ineffektiv og utidssvarende.
5.2. Grundlaget for en reform
Der er efter udvalgets opfattelse et klart behov
for en reform med hensyn til behandling af småsager.
Overalt i udlandet synes
problemstillingen at have tiltrukket sig betydelig opmærksomhed og
adskillige steder ført til mere eller mindre radikale
småsagsprocesformer, jf. kapitel 4.
Trods omfattende tidligere overvejelser
- ved århundredeskiftet såvel som i 1970'erne - er debat og
kritik med hensyn til småsagsproblemet og domstolsprocessens
egnethed til at honorere tidens krav fortsat gennem de sidste 20 år,
jf. kapitel 5 og 7. Selv om nedgangen i domstolenes sagstal siden
1988 også må tilskrives andre - og mere positive forhold - end
tilgængelighedsproblemer vedrørende retsvæsenet, bekræfter
statistiske oplysninger vedrørende retssager og nævnssager
efter udvalgets opfattelse ganske tydeligt behovet for reformer, jf.
kapitel 6, afsnit 2, og ovenfor i dette kapitels afsnit 4. Den
stigende søgning efter retshjælp i en tid med faldende sagstal ved
domstolene, jf. kapitel 13, afsnit 2, understreger behovet for en
lettere adgang til domstolene. Hertil kommer udvalgets
gennemgang af den gældende ordning i dette kapitel, der viser,
at borgernes adgang til domstolene - trods retshjælpsordningerne -
kort sagt ikke er tilfredsstillende.
Da spørgsmålet om en småsagsproces var til debat
i 1979-1980, var sagstallene ved domstolene stigende. Nu er tallene
stærkt faldende, og der er et ret sikkert grundlag for at antage, at
dette ikke i sig selv hænger sammen med, at retstvister som småsager
finder en tilfredsstillende løsning uden for domstolene. Borgeres og
erhvervsvirksomheders syn på domstolene må anses for ganske kritisk.
Meget taler for, at tiden kan være inde til en ganske dybtgående
reform, hvis ikke domstolene skal stå tilbage som "et antikveret
rudiment, som borgerne kun nødtvunget betjener sig af" (jf. N.C.
Bitsch i Juristen 1978, s. 253).
6. Hovedproblemstillinger
På baggrund af det, der er anført i det
foregående, har udvalget fundet, at kravet om en bedre adgang til
retlig konfliktløsning i småsager navnlig rejser følgende spørgsmål:
- en forenklet småsagsproces ("tvistige" sager)
- en forenklet og mere effektiv
inddrivelsesproces (inkassosager)
- bedre forligsinstrumenter og førprocessuel
retshjælp
- bedre koordination af procesordningen og
retshjælpsordningerne
- tilpasning, forenkling og bedre tilgængelighed
med hensyn til fri proces og retshjælpsforsikring
En adgang til egentlige kollektive søgsmål
kan muligt tilgodese nogle af de hensyn, der taler for en særlig
småsagsproces. Problemstillingen er omtalt i kapitel 4, afsnit 1.
Eventuel indførelse af kollektive søgsmål i dansk ret må imidlertid
kræve nærmere undersøgelser, der ligger uden for udvalgets opgave.
I første omgang undersøges, hvor langt man kan
komme gennem en særlig småsagsproces, jf. kapitel 9, og en
forenkling af inkassosagsbehandlingen, jf. kapitel 10. Derefter
overvejes i de følgende kapitler, hvilke ændringer der på den
baggrund er anledning til med hensyn til retshjælpsordningerne, jf.
kapitel 11-14.
Kapitel 9:
Småsagsprocessen
1. Indledning
1.1. Grundlaget for overvejelser om udformning af en
småsagsproces ved domstolene
Som påvist i kapitel 8, indebærer den
eksisterende procesordning en række problemer med hensyn til
borgernes adgang til domstolsbehandling af småsager. Kort sagt er
procesordningen for kompliceret, for langsom og for dyr.
Forbedringer vil i princippet kunne opnås ad
følgende veje:
(a) En almindelig modernisering
og forenkling af procesreglerne.
(b) En egentlig småsagsproces
under inddragelse af flere eller færre af elementerne i
klagenævnsprocessen eller de udenlandske
småsagsprocesordninger.
Der kan her opstilles en moderat
variant, som tilsigter at overflødiggøre advokatbistand
for den enkelte part, og en radikal variant, som
går videre, navnlig ved, at den tabende part ikke kan
pålægges at betale sagsomkostninger til den vindende part.
(c) En styrkelse af de eksisterende
retshjælpstilbud (navnlig rådgivning, fri proces og
retshjælpsforsikring samt klagenævnsbehandling) i retning
af, at "hullerne" i de nuværende ordninger fyldes ud,
således at de nævnte tilbud i princippet står til rådighed
for alle i alle sager.
Udvalget har fundet, at der under alle
omstændigheder kan være anledning til at foretage en almindelig
modernisering af procesreglerne som nævnt under punkt a. Det er
karakteristisk for de civilprocessuelle regler, at de - trods en
række ændringer gennem tiden - bygger på grundprincipper af meget
gammel dato. Grundprincipperne om f.eks. offentlighed, mundtlighed,
umiddelbarhed og forhandlingsprincippet synes - både ved
retsplejereformen i 1916 og ved en række senere mindre reformer - at
have været opfattet som goder, der i det væsentlige er uden for
diskussion. I dag er der forløbet ca. 100 år siden civilprocessen i
sin grundsubstans blev lagt fast. Der kan på den baggrund være
anledning til nu at stille sig spørgsmålet, om procesordningen for
en samlet betragtning rammer dét, der er i brugernes interesse.
Den Danske Dommerforening har den 12. september
1996 ud fra sådanne synspunkter foreslået justitsministeren, at der
tages initiativ til en generel reform af den civile retspleje.
Justitsministeriet overvejer for tiden
organisation og struktur for et sådant arbejde, som vil blive meget
omfattende og involvere mange former for sagkundskab og interesser,
jf. herved pkt. 2.5. i de almindelige bemærkninger til lovforslaget
om hurtigere behandling af civile sager (nr. L 178 af 27. februar
1997), der er vedtaget som lov nr. 414 af 10. juni 1997.
En almindelig gennemgang af de civilprocessuelle
regler må antages at kunne afdække en række muligheder for
forbedringer.
Dette gælder vel i samme grad for småsager som
for andre sager. Udvalgets opgave angår imidlertid alene småsagerne.
Vanskelighederne ved at udforme og gennemføre en dybtgående reform
kan naturligt føre til en vis tilbageholdenhed, når arbejdsfeltet
alene er et begrænset område. Udvalget har dog fundet, at man ved
udformningen af en småsagsproces, i hvert fald som et udgangspunkt,
bør overveje alle elementer i den gældende procesordning.
Der er ikke nogen principiel modsætning mellem
punkt a og b. Punkt b angiver blot nogle særligt nærliggende
modeller for udformningen af en moderne småsagsproces. Udvalget har
fundet, at alle aspekter af en småsagsproces som nævnt under punkt b
bør overvejes nærmere.
Klagenævnsordningerne må betegnes som en succes,
der har imødekommet et betydeligt behov for forenklet
sagsbehandling. Selv om ordningerne kun omfatter de bevismæssigt
enkle sager og også i øvrigt forudsætter, at den mere "retssikre"
domstolsbehandling står åben for parterne, er det nærliggende nøje
at overveje, hvilke elementer i klagenævnsprocessen, der med fordel
kan overføres til en småsagsproces ved domstolene. De udenlandske
småsagsordninger, der har en række lighedspunkter med
klagenævnsprocessen, udgør endvidere et naturligt
inspirationsgrundlag for udformningen af en dansk småsagsproces.
Det siger sig selv, at udvalget i sit arbejde har
benyttet sig af forslaget om en småsagsproces i Retsplejerådets
betænkning nr. 886/1979 om behandling af sager af mindre værdi ved
domstolene og lovforslaget herom fra 1980, der begge indeholder
meget værdifuldt inspirationsstof. Men det følger af dét, der er
anført oven for om punkt a, at udvalgets overvejelser er gået videre
end til blot en ajourføring af disse forslag.
I nærværende kapitel behandles alene
domstolsprocessen. Om punkt c henvises derfor til de senere
kapitler. Når punkt c alligevel nævnes på dette sted, skyldes det,
at procesordningen ud fra en "access to justice"-betragtning må
anskues i sammenhæng med retshjælpsordningerne, idet den samlede
effekt af procesregler og retshjælpsordninger er afgørende for den
enkeltes reelle adgang til retlig konfliktløsning. Den endelige
vurdering af småsagsprocessen må derfor bero også på det nærmere
indhold og omfang af retshjælpsordningerne. Omvendt må behovet for
retshjælpsforanstaltninger i småsager bero på indholdet af en
småsagsproces.
1.2. Grundprincippet i småsagsprocessen
De enkelte elementer i en procesordning er nært
forbundne. Navnlig vil behovet for særlige retssikkerhedsgarantier
bero på procesformens hovedkarakteristika i øvrigt.
Kernen i en egentlig småsagsproces (i den
radikale variant, jf. punkt b ovenfor i afsnit 1.1.) er en ordning
med en vid vejledningspligt hos retten som modstykke til en regel
om, at advokatomkostninger ikke erstattes den vindende part.
Dommeren udfører i en vis forstand en række af advokatens opgaver,
og derved bliver procesformen billigere og enklere. Til gengæld
rejser den særlige retssikkerhedsspørgsmål.
Som det fremgår af afsnit 23.2.2.4., er der i
udvalget flertal for en sådan "advokatløs" småsagsproces. Udvalgets
overvejelser om de enkelte delspørgsmål om processens udformning
nedenfor skal ses i lyset heraf.
Med udgangspunkt i de ovenfor afsnit 1.1. anførte
betragtninger gengives nedenfor udvalgets overvejelser om de enkelte
led i en ny småsagsproces.
I slutningen af de pågældende afsnit henvises til
eventuelt relevante bestemmelser i udvalgets lovudkast i kapitel 16.
2. Lovtekniske spørgsmål
Reglerne om en småsagsproces forudsættes indsat
som et særligt kapitel i retsplejeloven, således at retsplejelovens
almindelige civilprocessuelle regler finder anvendelse i småsager,
medmindre andet følger af de enkelte bestemmelser i småsagskapitlet.
Udvalget har overvejet, om man i stedet burde
udforme et samlet regelsæt for småsager, hvori også de almindelige
procesregler, som tænkes at gælde for småsager, indarbejdes.
Udvalget har afstået herfra, idet en sådan teknik ville føre til
gentagelser, der kan indebære fortolkningstvivl.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 430).
3. Anvendelsesområdet
3.1. Almindelige overvejelser om anvendelsesområdet
I princippet kan en småsagsproces være
velbegrundet på alle sagsområder. Om småsager i vid forstand
henvises til kapitel 6, afsnit 1. I en situation, hvor
hovedspørgsmålet er, om en småsagsproces overhovedet skal indføres,
er det dog nærliggende at koncentrere indsatsen om den store gruppe
af "almindelige" retssager, dvs. sager om krav af økonomisk værdi.
Med hensyn til sager, der efter retsplejeloven er undergivet særlige
procesregler, herunder familieretlige sager og boligretssager gør
sig særlige hensyn gældende, som det naturligt ligger uden for
udvalgets opgave at vurdere. Udvalget har derfor i alt væsentligt
begrænset synsfeltet til "værdisagerne".
Den grundlæggende idé med en småsagsproces er, at
enkle sager bør behandles efter enkle procesregler. Opgaven består
derfor i at udskille de enkle sager fra de komplicerede.
Efter udvalgets opfattelse må afgrænsningen
nødvendigvis bygge på en beløbsgrænse for sagens økonomiske værdi.
Dette er da også det almindelige i de udenlandske ordninger. En
sådan grænse kan dog ikke stå alene. Også værdimæssigt små sager kan
være komplicerede. Beløbsgrænsen må derfor kombineres med en regel
om, at visse sager, der efter en konkret vurdering ikke bør
behandles efter forenklede procesregler, kan henvises til almindelig
proces.
Ved afgrænsningen bør også parternes indstilling
til spørgsmålet om behandlingsformen indgå. Der må tages stilling
til, om parterne i enighed skal kunne vedtage anvendelse af
småsagsprocessen eller af den almindelige procesform.
Spørgsmålet om den almindelige afgrænsning,
herunder navnlig beløbsgrænsen, behandles nedenfor afsnit 3.2.
Udformningen af en henvisningsregel behandles i afsnit 3.3. og
adgangen til partsvedtagelse i afsnit 3.4. Spørgsmålet om kumulation
(sammenlægning af sager og krav) behandles i afsnit 5.
3.2. Sager, der almindeligvis undergives småsagsbehandling
3.2.1. Fastlæggelse af anvendelsesområdet
Kerneområdet for "dagligdagens retstvister" er
sager om krav af økonomisk værdi under en vis grænse.
Kriteriet "økonomisk værdi" er indarbejdet i
retsplejen, jf. retsplejelovens § 227 om afgrænsningen af
byretternes og landsretternes saglige kompetence i første instans.
Det omfatter såvel pengekrav som andre krav med økonomisk værdi,
f.eks. krav på udlevering af en genstand. Disse krav er omfattet,
hvad enten der nedlægges en fuldbyrdelses- eller en
anerkendelsespåstand. Krav med økonomisk værdi bør være omfattet,
hvad enten kravet hviler på privatretligt eller offentligretligt
grundlag, og uanset om kreditor eller skyldner er en offentlig
myndighed. Et krav vil være omfattet uden hensyn til, om en eller
begge parter er erhvervsdrivende, en organisation m.v., forbruger
eller i øvrigt privatperson.
Sager om krav uden økonomisk værdi kan
godt tænkes at have en sådan enkel karakter, at de kan være egnede
til småsagsbehandling. Sådanne krav, der må antages at være sjældne
uden for området af særlige kompetenceregler, herunder
landsretskompetencen efter retsplejelovens § 225 og
specialprocessen, kan dog være af vidt forskellig beskaffenhed. Fra
trykt retspraksis kan nævnes UfR 1947.703 H (slettelse af
et foreningsmærke ud for abonnenter i en telefonbog) og UfR
1988.478 H (retten til et fælles boliglejemål efter ophævelse
af "papirløst" samliv). Udvalget har ikke fundet grundlag for at
inddrage krav uden økonomisk værdi under småsagsprocessen.
Sager, der efter gældende ret behandles efter
særlige procesregler (specialproces), herunder ægteskabssager
og boligretssager, bør - i hvert fald indtil videre - falde udenfor
småsagsområdet, jf. oven for afsnit 3.1.
Retsplejerådet fandt i bet. 886/1979, s. 29,
behov for en særlig småsagsproces også i lejesager, der behandles
ved boligretten. Retsplejerådet foreslog derfor, at rådets
forslag om en småsagsproces, ved en henvisning i lejeloven, kom til
at omfatte boligretssager. Udvalget kan tiltræde, at et behov for en
særlig behandlingsform for sager af mindre værdi gælder i
boligretssager på samme måde som i andre civile sager. Visse
sagstyper, som f.eks. sager om istandsættelsesudgifter ved
fraflytning af en lejlighed, kan frembyde ganske enkle
problemstillinger. Udvalget finder imidlertid, at de særlige forhold
vedrørende boligretssager, herunder forholdet til huslejenævnene i
de regulerede områder, kan give anledning til særlige overvejelser,
som naturligt falder uden for udvalgets opgaver. Udvalget kan på den
baggrund anbefale, at det nu overvejes at tage skridt til en
revision af boligretsprocessen med henblik på en enklere, hurtigere
og billigere behandlingsform.
Sager om ejendomsdom og
mortifikation behandles efter særlige procesregler, jf.
retsplejelovens kapitel 44 og mortifikationsloven, jf.
lovbekendtgørelse nr. 369 af 16. september 1986, som ændret ved lov
nr. 1082 af 20. december 1995. En ejendomsdom fastslår, hvem der er
ejer af en fast ejendom. En mortifikationsdom annullerer f.eks. et
værdipapir, en servitut eller en brugsrettighed. Disse sager bør som
følge af deres særlige karakter og behandlingsform som udgangspunkt
undtages fra småsagsprocessen.
Sager om mortifikation kan dog indebære
omkostninger, der står i misforhold til sagens genstand. Eksempelvis
vil sager om mortifikation af et bortkommet løsørepantebrev i en bil
kunne indebære omkostninger i størrelsesordenen 4.000 kr.
Mortifikation med henblik på aflysning i bilbogen kan være nødvendig
for overhovedet at kunne afhænde køretøjet, uanset at bilen og
pantebrevets værdi er begrænset. Efter udvalgets opfattelse bør
mortifikation kunne gennemføres med bistand fra retten, uden at
antagelse af advokat skal være nødvendig. En sådan service fra
domstolenes side forekommer efter nutidige betragtninger at være
naturlig. Det må dog understreges, at der kan være en del arbejde
med mortifikation af navnlig ejerpantebreve. Antallet af sager er
næppe helt lille.
Udvalget foreslår indført en særlig regel om
vejlednings- og bistandspligt for retten i mortifikationssager.
Bistanden vil navnlig bestå i vejledning om, hvilke oplysninger den
pågældende bør fremskaffe og foretagelse af det herefter fornødne på
det af parten tilvejebragte grundlag. Reglen bør efter sin særlige
karakter optages i mortifikationsloven. Der henvises herom til
lovudkastets § 2.
Sager om servitutter og (partielle)
brugsrettigheder over fast ejendom, der tidligere har været
omfattet af en særlig regel om byretsbehandling, bør falde under
småsagsområdet, afhængig af sagsværdi.
Private straffesager, f.eks.
injuriesager, bør som følge af disses særlige karakter holdes uden
for småsagsområdet.
De gældende regler om husdyrvoldgift
efter husdyrvoldgiftsloven (lovbekendtgørelse nr. 621 af 15.
september 1986) overvejes for tiden i Justitsministeriet. Såfremt
reglerne ophæves, vil de hidtidige husdyrvoldgiftssager falde under
småsagsområdet, afhængig af sagsværdien.
Der foreslås ikke ændringer med hensyn til de
gældende regler om hegnssyn.
Om husdyrvoldgift og hegnssyn kan henvises til
bet. 886/1979, s. 30. Som berørt, kan det være nærliggende at disse
sagstyper behandles ved småsagsproces, og noget sådant bør indgå i
fortsatte overvejelser i lyset af erfaringer med en småsagsproces,
jf. nedenfor kapitel 15.
Sager, der efter gældende ret behandles ved
landsret i 1. instans, bør falde udenfor småsagsområdet. Det
gælder bl.a. sager over 500.000 kr.'s-grænsen efter bestemmelsen i §
227, sager efter § 225 om centrale statslige klageinstanser m.fl.,
skattesager og sager, der henvises til landsret efter
retsplejelovens § 226, stk. 1. Småsagskapitlet bør således i det
hele kun gælde byretssager.
Udvalgets forslag indebærer ikke ændringer med
hensyn til kompetencereglerne om sø- og handelssager, jf.
navnlig retsplejelovens § 9 og § 18 a, stk. 1, nr. 1, og § 18 b samt
§ 226, stk. 3. I det omfang, sø- og handelssager behandles ved
byret, vil småsagskapitlet således finde anvendelse afhængig af
værdigrænsen. Det samme gælder civile sager efter retsplejelovens §
18 c om kapitel 5 a i lov om arbejdsformidling og
arbejdsløshedsforsikring, jf. nu lov nr. 414 af 1. juni 1994 om
varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang.
Der vil dog i de her nævnte sager ofte kunne være grundlag for
anvendelse af den henvisningsregel, der foreslås nedenfor afsnit
3.3.
3.2.2. Værdigrænsen
Værdigrænsen for småsager bør af
klarhedsgrunde angå et bestemt, rundt beløb, der fastsættes i loven.
Beløbets størrelse bør efter udvalgets opfattelse
mindst være 10.000 kr. (svarende til forslaget i bet. 886/1979 og
den nuværende appelbegrænsningsregel) og formentlig højest 30.000
kr. Den engelske småsagsgrænse svarer til ca. 30.000 kr. og den
svenske til ca. 18.000 kr. Den almindelige værdigrænse for
Forbrugerklagenævnets kompetence er 24.000 kr., mens grænsen for
sager om køb af motorkøretøjer er 82.000 kr. Disse grænser angår
imidlertid vederlaget, mens småsagsgrænsen - efter
almindelige processuelle principper - bør angå det fremsatte
krav. En given beløbsgrænse vil derfor omfatte flere retssager
end klagenævnssager, da et krav i de fleste tilfælde vil være mindre
end vederlaget efter den pågældende aftale. Valget bør ske ud fra
den betragtning, at sagerne typisk - om end ikke altid - er enklere,
jo mindre værdien er.
Det må endvidere tillægges central betydning,
hvor radikalt småsagsprocessen forenkles i forhold til de
almindelige regler. Så længe der ikke foreligger praktiske
erfaringer med en sådan nyordning, kan der således være anledning
til ikke at sætte grænsen for højt. Det er i den forbindelse
nærliggende at skele til Forbrugerklagenævnets kompetence. Som følge
af de nævnte forskellige kriterier, hvorefter en given småsagsgrænse
vil omfatte mere end en tilsvarende nævnsgrænse, vil en grænse for
småsagsbehandling på 20.000 kr. for så vidt være nærliggende.
Efter de skøn, som udvalget har foretaget, vil en
grænse ved 20.000 kr. omfatte ca. 3.500 af de nuværende
tvistige (domsforhandlede) værdisager (1995) og en grænse ved 30.000
kr. omfatte ca. 4.200 af de nuværende tvistige
(domsforhandlede) værdisager (1995). De tilsvarende skøn for
inkassosager vil være henholdsvis ca. 60.000 og 64.000. Der henvises
til kapitel 6, afsnit 2.2. Som det fremgår, vil begge grænser, men
selvfølgelig især 30.000 kr.'s grænsen, omfatte en meget betydelig
del af sagerne ved byret.
Et flertal - Bo Antonsen, Chr.
Bache, Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg,
Pernille Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Preben Lunn,
Ellen Munch-Larsen, Bente Saltorp og Vibeke Vindeløv - anbefaler, at
småsagsgrænsen sættes ved 20.000 kr. Disse medlemmer finder, at der
under hensyn til de ændringer af principiel karakter, som forslaget
til en småsagsproces indebærer, er grund til varsomhed med at sætte
grænsen for højt. En forhøjelse udover 20.000 kr. kan bedst
overvejes i lyset af praktiske erfaringer ved en revurdering, der
under alle omstændigheder vil blive nødvendig som følge af
prisudviklingen, jf. herom nedenfor.
Ét medlem - Mette Reissmann -
anbefaler primært, at grænsen sættes ved 30.000 kr, idet den grænse
vil harmonere bedre med den almindelige beløbsgrænse for
Forbrugerklagenævnets kompetence, og idet småsagsprocessen bør
omfatte, hvad man i dag kan karakterisere som sager af mindre værdi.
Udvalget har overvejet, om beløbet bør undergives
en automatisk prisregulering, f.eks. én gang årligt,
således at det undgås, at prisudviklingen udhuler ordningen. Der har
ikke tidligere i retsplejeloven været optaget bestemmelser om
prisregulering af beløbsgrænser vedrørende retternes saglige
kompetence. En ordning med prisregulering vil da også gøre
kompetenceafgrænsningen mindre let overskuelig. Navnlig i
forbindelse med småsager må det tillægges stor betydning, at
privatpersoner uden for meget besvær kan få rede på, om ordningen er
anvendelig eller ej. Udvalget er på den baggrund afstået fra at
foreslå en ordning med prisregulering. Hensynet til at undgå
udhuling må derfor varetages ved efterfølgende opfølgning og
eventuel ændring af retsplejeloven, se herom også nedenfor i kapitel
15. Ét medlem - Mette Reissmann - anbefaler dog en
prisregulering, hvis grænsen sættes ved 20.000 kr.
Der gælder for Forbrugerklagenævnet som
hovedregel en minimumsgrænse på 500 kr. En sådan grænse kan
vel være naturlig ud fra en betragtning om proportionalitet mellem
belastningen ved at iværksætte sagsbehandling og sagens økonomiske
betydning. Af principielle grunde kan der dog ikke gælde sådanne
begrænsninger med hensyn til, hvad der kan indbringes for
domstolene. Udvalget foreslår derfor ikke nogen minimumsgrænse for
småsagsprocessen.
Udvides påstanden efter sagens anlæg,
opstår spørgsmål om henvisning af sagen til almindelig proces. Dette
spørgsmål er behandlet nedenfor i afsnit 3.3.3.
Om kumulation henvises til afsnit 5
nedenfor.
3.2.3. Særligt om forbrugersager, behandlet ved klagenævn
I bet. 886/1979 blev det foreslået, at sager,
der er afgjort af et klagenævn, uanset værdien skulle omfattes
af småsagsprocessen. Dette er naturligt, for så vidt som
klagenævnene kun behandler bevismæssigt overskuelige sager. Hertil
kommer, at der som følge af klagenævnsbehandlingen og -afgørelsen
typisk vil være tilvejebragt et betydeligt overblik over sagen.
Endvidere vil en sådan ordning lette mulighederne for at gennemføre
kravet for den, der har fået medhold ved et klagenævn. Heroverfor
kan indvendes, at efterfølgende domstolsbehandling af en
klagenævnssag kan være udtryk for, at den summariske behandlingsform
ikke har kunnet dække parternes behov. Hertil kommer, at de private
klage- og ankenævn i almindelighed ikke opererer med nogen
værdigrænse, således at sagerne her kan angå også ganske store
beløb.
Umiddelbart kan det måske forekomme mindre logisk
at gøre forskel med hensyn til Forbrugerklagenævnet og private nævn.
Sager behandlet af visse private nævn kan imidlertid dreje sig om
beløb, der væsentligt overstiger den foreslåede grænse. Selv om
sådanne tilfælde måtte være relativt sjældent forekommende, synes
det bagvendt, om udgangspunktet dér altid skulle være, at en retssag
anlagdes efter småsagsreglerne. Heroverfor står, at sager afgjort af
Forbrugerklagenævnet typisk vil angå begrænsede beløb, også selv om
der gælder en højere grænse med hensyn til køb af motorkøretøjer (vederlag
på højst 82.000 kr.).
Udvalget finder ikke grundlag for at fravige den
foreslåede almindelige regel med en beløbsgrænse for de godkendte
private klagenævn. Med hensyn til Forbrugerklagenævnet står valget
mellem på den ene side en regel, hvorefter alle sager, der er
afgjort af nævnet, omfattes af småsagsprocessen, og på den anden
side en beløbsgrænse som for de øvrige nævn. For den førstnævnte
regel taler, at forbrugere, der kan få deres sager behandlet ved
Forbrugerklagenævnet, også bør kunne opnå småsagsbehandling. For den
anden regel taler navnlig hensynet til et ensartet regelsæt og nogle
lettelser med hensyn til den nærmere afgrænsning.
Udvalget ser umiddelbart fordele ved anvendelse
af den almindelige beløbsgrænse i forhold til alle nævn. Imidlertid
bør hensynet til forbrugeren, jf. ovenfor, efter udvalgets
opfattelse tillægges afgørende vægt. Udvalget foreslår derfor, at
byretssager om krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet, uanset
værdien omfattes af småsagsprocessen, mens sager afgjort af private
klage- og ankenævn kun behandles efter småsagsprocessen, hvis
sagsværdien falder under den foreslåede almindelige småsagsgrænse.
Dette bør gælde uanset, om denne grænse sættes ved 20.000 kr. eller
30.000 kr.
I teorien kan en sag vedrørende et vederlag
under beløbsgrænsen angå et krav over beløbsgrænsen.
Sådanne tilfælde, der vil være ganske fåtallige, vil efter forslaget
være omfattet af småsagsreglerne, når kravet er afgjort af
Forbrugerklagenævnet.
Om kravet kan anses for afgjort af
Forbrugerklagenævnet, vil bero på udformningen af påstande og
anbringender for byretten.
Fremsættelse af nye påstande og anbringender vil
ikke i sig selv indebære, at sagen falder uden for den foreslåede
kompetenceregel. Der må dog i det væsentlige være identitet mellem
sagen for nævnet og sagen for byretten. Det er en forudsætning
herfor, at kravet for retten støttes på samme forbrugeraftale, som
indbragtes for nævnet. I øvrigt må spørgsmålet bero på et skøn. Der
kan henvises til de synspunkter, som anvendes med hensyn til
inddragelse af nye forhold under appel, jf. herved retsplejelovens §
384. Antages den fornødne identitet ikke at foreligge, og overstiger
kravet småsagsgrænsen, må hele sagen henvises til almindelig proces.
Ved fravigelse af den foreslåede almindelige beløbsgrænse
forudsættes, at Forbrugerklagenævnet har taget stilling til krav,
der fremsættes. Udvides påstanden således beløbsmæssigt i forhold
til sagen for nævnet, og overstiger værdien herefter beløbsgrænsen
for småsager i øvrigt, bør gælde samme regel som med hensyn til
udvidelse i almindelighed af påstanden under sagens gang,
således at væsentlige forhøjelser ud over den almindelige
beløbsgrænse fører til henvisning, jf. herom neden for afsnit 3.3.3.
3.2.4. Særligt om sager om mangler ved fast ejendom
Sager om mangler ved fast ejendom vil ofte angå
krav, der overstiger en småsagsgrænse på 20.000 kr., ikke mindst når
kravet hviler på reglerne om forholdsmæssigt afslag. Der vil dog
forekomme sager under grænsen.
Sagerne vil imidlertid ofte være af en sådan
kompleksitet, herunder med hensyn til bevisførelse i form af syn og
skøn, at småsagsbehandling vil være uhensigtsmæssig, og den regel om
henvisning til almindelig proces, der foreslås nedenfor i afsnit
3.3., ville ofte være anvendelig.
Småsagsprocessen vil derfor under alle
omstændigheder kun få begrænset betydning for sager vedrørende
mangler ved fast ejendom. Denne sagskategori kan derfor som sådan
undtages fra småsagsprocessen. En sådan undtagelse vil gøre det
lettere at overskue den procesuelle ordning. Det må endvidere
antages, at retshjælpsforsikringen i det væsentlige yder borgerne
den fornødne økonomiske retshjælp i disse sager.
Udvalget foreslår derfor, at sager vedrørende
mangler ved fast ejendom undtages fra småsagsprocessen uanset
værdien.
Undtagelsen vil omfatte såvel sager mellem køber
og sælger som andre sager om mangler ved fast ejendom i forbindelse
med omsætning heraf, herunder sager om dækning af
ejerskifteforsikring. Derimod skal undtagelsen ikke omfatte mangler
ved f.eks. et reparationsarbejde på en fast ejendom. Fast ejendom
bør omfatte ejerlejligheder.
3.2.5. Særligt om erhvervssager
Udvalget har særligt overvejet spørgsmålet, om og
i hvilket omfang småsagsprocessen bør omfatte rene erhvervssager,
dvs. sager hvor begge (alle) parter er erhvervsdrivende, og som
angår forhold, der vedrører parternes erhverv. Det må antages, at
navnlig mindre erhvervsdrivende har samme behov for processuel
retshjælp som privatpersoner. Det er efter udvalgets opfattelse
afgørende for småsagsprocessens succes, at den i almindelighed
bliver brugbar og attraktiv for erhvervsparter. Småsagsprocessen
skal ikke være en procesform specielt for forbrugere, men bør være
den almindelige procesform i småsager.
Udvalget finder derfor, at småsagsprocessen som
udgangspunkt bør gælde for erhvervssager på samme måde som for
privatpersoner. Det kunne overvejes at fastsætte en særlig
værdigrænse for erhvervssager. Udvalget finder dog ikke anledning
hertil, idet særlige erhvervshensyn formentlig bedst kan varetages
gennem regler om parternes adgang til i enighed at vælge mellem
forskellige procesregler. Der henvises herom til afsnit 3.4. om
partsvedtagelse og afsnit 23.2.2.6. om sagsomkostninger.
3.2.6. Særligt om sager mellem borgerne og det offentlige
Udvalget har overvejet spørgsmålet om
småsagsbehandling af sager mellem borgerne og det offentlige. Der
kunne være særlig anledning til at sikre borgerne en let adgang til
domstolsbehandling i disse tilfælde. På dette område vil formentlig
ofte forekomme sager uden økonomisk værdi. Sager mod det offentlige
vil i en række tilfælde være omfattet af landsretternes kompetence,
jf. retsplejelovens § 225 (om centrale statslige klageinstanser
m.v.) og i øvrigt § 226, stk. 1, nr. 4. (henvisningsreglen om sager,
der rejses af eller mod en offentlig myndighed eller institution,
som omfatter både offentlig- og privatretlige spørgsmål). Der kan
være god mening i, at sådanne sager behandles ved landsret i 1.
instans. I betænkning nr. 773/1976 om retternes kompetence og
arbejdsform i borgerlige sager, s. 27, anføres om bestemmelsen i §
226, stk. 1, nr. 4,, at der i privatretlige sager, hvor en offentlig
instans er part, i særlig grad kan være behov for en uafhængig og
selvstændig indsats fra rettens side, hvorfor kollegial behandling
ofte synes at burde foretrækkes.
Landsretsbehandling er dog måske ikke altid den
bedste retshjælp. Efter den foreslåede almindelige regel vil sager
mod det offentlige kun være omfattet af småsagsprocessen, såfremt
sagen har økonomisk værdi, og denne værdi ikke overstiger 20.000
kr., og sagen i øvrigt er en byretssag, der ikke omfattes af
specialprocessen. Det er derimod ikke i sig selv afgørende, om
kravet hviler på offentlig- eller privatretligt grundlag. Udvalget
har ikke fundet tilstrækkelig anledning til at gå videre, idet mere
generelle forbedringer af mulighederne for domstolsprøvelse af sager
mellem borgerne og det offentlige kræver særlige overvejelser, der
falder uden for udvalgets naturlige opgaver. Det er dog et
spørgsmål, som i forbindelse med en senere revision bør påkalde sig
særlig interesse, jf. kapitel 15.
3.2.7. Administrativ udvidelse af anvendelsesområdet
Bet. 886/1979 indeholdt et forslag om en
bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter justitsministeren kunne
foreskrive småsagsbehandling af (andre) sagsgrupper "af stor
praktisk betydning". Som eksempel nævnte betænkningen sager, der
angik typiske forbrugsvarer som f.eks. brugte biler, hvis værdi ofte
ville ligge over den da foreslåede værdigrænse på 10.000 kr.
Udvalget finder af principielle grunde, at
kompetencen bør fastlægges i loven. Udvalget stiller derfor ikke
forslag om en bemyndigelsesbestemmelse. Udvalget har heller ikke
fundet grundlag for at stille forslag om særregel for brugte biler
eller lignende, jf. oven for afsnit 3.2.3. Efter den foreslåede
regel vil sådanne sager dog falde under anvendelsesområdet, i det
omfang de er behandlet af Forbrugerklagenævnet.
3.2.8. Sammenfatning
Udvalgets forslag om den almindelige
kompetenceregel for småsagsprocessen omfatter herefter følgende
(flertalsforslaget):
- byretssager om krav, der har en økonomisk værdi af højest
20.000 kr. (herunder sager, der er afgjort eller kan afgøres af
private klagenævn), bortset fra sager om mangler ved fast ejendom
- byretssager om krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet
Sager, der er omfattet af specialprocessen,
undtages fra småsagsprocessen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 400).
Spørgsmålet om anvendelse af almindelige
procesregler på de anførte sager (henvisning) behandles nedenfor
afsnit 3.3., og spørgsmålet om parternes mulighed for at vedtage
anvendelse af henholdsvis småsagsproces og almindelig proces
(partsvedtagelse) behandles nedenfor afsnit 3.4.
3.3. Henvisning til behandling efter almindelige procesregler
3.3.1. Kriterier for henvisning
Småsager i den ovenfor anførte forstand vil efter
forslaget som udgangspunkt skulle behandles efter de særlige
småsagsregler. Reglerne for småsager bør udformes under den
forudsætning, at sagerne forsvarligt kan undergives en enkel og
hurtig behandling.
I nogle tilfælde vil denne forudsætning ikke være
opfyldt. Også sager om små værdier kan være komplicerede - faktisk
eller retligt. For sådanne tilfælde bør der være en mulighed for, at
sagen kan henvises til behandling efter de almindelige procesregler.
Den engelske småsagsordning omfatter en mulighed
for henvisning af bl.a. særligt komplicerede sager. Den svenske
ordning gør undtagelse for tilfælde, hvor den bagvedliggende tvist
må antages at angå en større værdi end efter småsagsgrænsen, eller
hvor udfaldet i øvrigt er af særlig betydning for bedømmelsen af
andre retsforhold. Forbrugerklagenævnet afviser klager, der ikke
skønnes egnet til behandling ved nævnet, jf. lov om
Forbrugerklagenævnet, § 7, stk. 1, f.eks. sager, hvis faktiske
omstændigheder er komplicerede eller uoverskuelige og derfor
forudsætter en egentlig bevisførelse.
Imod en henvisningsregel kan indvendes, at en -
nødvendigvis skønspræget - undtagelsesbestemmelse kan udhule
småsagsordningen. Reglen kan føre til, at konsekvenserne af et
sagsanlæg ikke kan overskues - og dermed modvirke, at privatpersoner
på egen hånd benytter sig af småsagsprocessen, jf. således bet.
886/1979, s. 34.
Bet. 886/1979 indeholdt da også kun en ret snæver
undtagelsesbestemmelse, hvorefter retten inden domsforhandlingen
kunne henvise sagen, hvis sagens udfald for parterne eller andre
havde en økonomisk betydning, der rakte ud over parternes
påstande, jf. lovudkastet i bet. 886/1979, § 1, stk. 6 (s. 7).
Efter den gældende retsplejelovs § 226, stk. 1,
kan henvisning fra byret til landsret bl.a. ske, såfremt
sagen er af principiel karakter (nr. 1), sagens udfald kan få
væsentlig betydning for andre end parterne (nr. 2), sagen har særlig
indgribende betydning for en part (nr. 3), sagen rejses af eller mod
en offentlig institution (nr. 4), eller sagen rejser spørgsmål om
anvendelse af fremmed ret eller EU-ret (nr. 5). Baggrunden for den
gældende § 226, stk. 1, er udviklingen med forhøjelse af
landsretsgrænsen. En begrænsning af adgangen til henvisning til
landsret i de mindste sager kan være naturlig. Udvalget finder dog,
at navnlig principielle sager fortsat bør kunne henvises til
landsret. Efter udvalgets opfattelse bør henvisningsadgangen efter
den gældende retsplejelovs § 226, stk. 1, på den anførte baggrund
opretholdes, således at henvisning i disse tilfælde sker til
landsretten.
Sager af principiel betydning bør i det
hele kunne behandles uden anvendelse af småsagsproces, og således
ikke kun i de tilfælde, der omfattedes af forslaget i bet. 886/1979.
Sager af principiel betydning vil bl.a. omfatte sager om
principielle afgørelser, truffet af klagenævn. I principielle sager
vil henvisning efter den gældende retsplejelovs § 226, stk. 1, kunne
og burde ske til landsret.
Det er efter udvalgets opfattelse ikke
hensigtsmæssigt at fastholde et skarpt kriterium (beløbskriteriet)
for småsager uden en bredere undtagelsesmulighed, der omfatter -
ikke blot sager af særlig betydning, men - også sager af en vis
kompleksitet. Dertil er massen af sager af mindre værdi for
uensartet.
Efter udvalgets opfattelse bør henvisning fra
småsagsproces til almindelig proces ved byret kunne ske,
hvis sagen angår særligt indviklede faktiske eller retlige
spørgsmål, eller hvis sagen har særlig betydning for en part ud over
påstanden. Betænkeligheder ved en henvisningsregel vil kunne
begrænses, såfremt det gennem udformningen af lovbestemmelsen
understreges, at henvisning kun sker undtagelsesvis.
Henvisning bør kunne ske, hvis sagens faktiske
eller retlige beskaffenhed gør det naturligt, at sagen underkastes
en omfattende behandling med advokat på begge sider. Henvisning bør
endvidere kunne ske i sager, hvor et egentligt syn og skøn med et
ikke helt enkelt spørgetema er nødvendigt. Dette vil ofte være
tilfældet i sager om mangler ved fast ejendom, men udvalget har dog
valgt helt at undtage denne sagskategori fra småsagsbehandling, jf.
ovenfor i afsnit 3.2.4. Udvalget har overvejet, om anvendelse af syn
og skøn i sig selv skulle hindre småsagsbehandling, men har dog ikke
fundet en sådan afgrænsning hensigtsmæssig. Selv om syn og skøn ofte
kan afspejle et behov for en mere omfattende sagsbehandling, bør
småsagsbehandling dog ikke være udelukket, f.eks. hvis parterne er
enige om, at småsagsbehandling er den rette behandlingsform, eller
hvis sagen i øvrigt er velegnet til småsagsbehandling i tilfælde,
hvor parterne af den ene eller den anden grund foretrækker egentligt
syn og skøn frem for en mere enkel sagkyndig oplysningsform, jf.
herom nedenfor afsnit 19.4. Om adgang til henvisning af rettens egen
drift (ex officio), se nedenfor afsnit 3.3.2.
Anvendelse af henvisningsreglen vil normalt være
udelukket i typiske småsager mellem erhvervsdrivende eller typiske
forbrugersager.
Også hvor sagen har særlig betydning for en part
ud over påstanden eller påstandene, herunder økonomisk betydning,
kan det være rimeligt, at sagen behandles efter de almindelige
civilprocessuelle regler med advokatdeltagelse, f.eks. hvor den
reelle værdi overstiger småsagsgrænsen.
Henvisningsadgangen bør suppleres med en regel
om, at en part i tilfælde af henvisning kan opgive søgsmålet
eller sin indsigelse uden sædvanlige omkostningsmæssige
konsekvenser. Herved opnås, at henvisningsrisikoen ikke behøver
afskrække privatpersoner eller mindre erhvervsdrivende fra at begive
sig ind i småsagsprocessen. Denne regel bør kunne finde anvendelse
også efter en appelafgørelse om henvisningsspørgsmålet. Reglen bør
endvidere finde anvendelse, hvor henvisning sker til landsret efter
§ 226, stk. 1.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 1).
3.3.2. Henvisning af egen drift (ex officio)
Ved henvisning ex officio forstås, at retten af
egen drift - og eventuelt mod parternes samstemmende ønske - kan
beslutte, at henvisning skal ske.
I England kan henvisning fra småsagsprocessen ske
ex officio, i Sverige kun efter påstand. I begge lande sker
henvisning dog efter det for udvalget oplyste kun ganske sjældent i
praksis, jf. kapitel 4. Henvisning kunne efter forslaget i bet.
886/1979 ske ex officio, men henvisningsreglen var snæver og navnlig
begrundet i hensynet til at modvirke udnyttelse af betænkningens
forslag om statslig omkostningsdækning, jf. betænkningen s. 34.
Udvalget har overvejet, om henvisning efter den
ovenfor foreslåede regel om henvisning til almindelig proces ved
byret alene skal kunne ske efter en parts påstand. I så
fald undgås, at sagen henvises til en behandlingsform, som begge
parter måtte finde uhensigtsmæssig. Hensynet til, at parterne kan
overskue de økonomiske konsekvenser af et sagsanlæg, taler med
styrke for en sådan ordning. Den klarhed, der opnås herved, vil også
være af betydning med hensyn til indførelse af særlige regler for
fri proces og retshjælpsforsikring i småsager, jf. kapitel 14.
Heller ikke retsplejelovens § 226, stk. 1, om henvisning fra byret
til landsret giver retten mulighed for henvisning ex officio.
Civilprocesordningen bør i videst muligt omfang bygge på parternes
selvbestemmelse (partsautonomi).
Spørgsmålet om henvisning af egen drift må også
ses i lyset af udvalgets forslag vedrørende vejledningspligt og
forhandlingsprincippet, jf. nedenfor afsnit 16-18. Ved forslaget i
afsnit 17 om, at retten skal yde både vejledning og praktisk
bistand, og at retten herunder skal inddrage bl.a. retlige
spørgsmål, som synes at være af betydning for sagen, opstår en
forskel mellem småsagsproces og almindelig byretsproces, som ikke
har noget direkte sidestykke i forholdet mellem den almindelige
byretsproces og landsretsproces. På den anden side er der allerede
efter gældende ret den forskel mellem byretsproces og
landsretsproces, at byretsdommeren, men ikke landsretten, har - en i
princippet vidtgående - vejledningspligt over for selvmødere. For så
vidt er forskellen mellem de to henvisningssituationer måske ikke så
stor.
Et flertal - Chr. Bache, Otto
Bisgaard, Torsten Hesselbjerg, Jørgen Lougart, Christian Lundblad,
Ellen Munch-Larsen, Mette Reissmann, Bente Saltorp og Vibeke
Vindeløv - kan på den anførte baggrund anbefale, at
henvisningsreglen begrænses til tilfælde, hvor en part påstår sagen
henvist til almindelig proces. Disse medlemmer finder ikke afgørende
betænkeligheder ved, at retten afskæres fra ex officio at foretage
henvisning, i hvert fald, hvor småsagsprocessen følger af den
almindelige regel (modsat partsvedtagelse). Efter flertallets
opfattelse bør henvisning ex officio dog også være udelukket i sager
over småsagsgrænsen, hvor parterne har vedtaget småsagsproces, jf.
herom nedenfor afsnit 3.4.2. Dette svarer reelt til ordningen
vedrørende henvisning til landsret, og der ville for så vidt være
tale om en principiel nydannelse, hvis dommeren i denne situation
mod parternes ønske i en civil sag skulle kunne træffe bestemmelse
om henvisning. Hvis parterne således i en sag om f.eks. et
millionbeløb er enige om byretsbehandling, kan de efter gældende ret
opnå, at retten har vejledningspligt over for en part, der måtte
møde uden advokat, og byretten har da ingen mulighed for at henvise
sagen til landsretten, således at vejledningspligten ville
bortfalde. På denne måde sikres parterne reel rådighed over
procesformen, hvis de er enige. Finder retten det problematisk at
behandle en sag efter småsagsreglerne, kan den gøre parterne
opmærksomme herpå, på samme måde som byretten kan henlede parternes
opmærksomhed på muligheden for henvisning til landsretsbehandling.
Retssikkerhedshensyn findes ikke at tale imod den foreslåede
ordning, idet også småsagsbehandling kan tilpasses den enkelte sag
med henblik på den fornødne grundighed. De afgørende forskelle fra
den almindelige proces bliver dels den udvidede vejlednings- og
bistandspligt, jf. afsnit 16-18, og dels omkostningsreglen, jf.
afsnit 23. Hvis begge parter opfatter disse ordninger som fordele,
synes der ikke at være afgørende grunde til at afskære dem derfra.
Et mindretal - Bo Antonsen,
Pernille Taarup Bendz, Pernille Kjærulff og Preben Lunn - anbefaler,
at retten skal have mulighed for at henvise uden påstand fra en
part. Småsagsprocessen er en forenklet procesform, der er velegnet
til at behandle enkle og retligt ukomplicerede sager. Derimod er en
småsagsproces, hvor parterne ikke har advokatbistand, og hvor
dommernes vejledningspligt er udvidet, ikke velegnet til behandling
af retligt eller faktisk komplicerede sager. Det er således en
forudsætning for småsagsprocessen, at dommeren ved sit kendskab til
processuel og materiel ret vil være i stand til at vejlede en part
om sagens retlige aspekter på samme måde som en advokat. Det er
ligeledes en forudsætning, at dommeren kan yde vejledning med hensyn
til sagens faktiske forhold på grundlag af sagens dokumenter og
parternes oplysninger. Under hensyn til, at småsagsprocessen således
pålægger dommeren videregående pligter end under den almindelige
proces, finder disse medlemmer, at det hverken er rimeligt eller
retssikkerhedsmæssigt forsvarligt at overlade valget af procesform
til parterne alene. Parternes valg vil ofte være bestemt af
omkostningsmæssige overvejelser. Dommeren bør som altovervejende
hovedregel respektere parternes ønske. Men måtte dommeren vurdere,
at oplysningen af de faktiske forhold eller den juridiske vejledning
går væsentligt ud over, hvad der må forventes for en småsag, bør
dommeren kunne træffe bestemmelse om henvisning til behandling efter
almindelige procesregler. Dommeren bør således kunne henvise en
småsag til almindelig proces, og dommeren bør også kunne henvise en
sag over småsagsgrænsen, hvor parterne har vedtaget småsagsproces,
til almindelig proces.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 1) - (flertalsforslaget).
3.3.3. Henvisning ved udvidelse af påstanden
Henvisning bør kunne ske, hvor påstanden i en
småsag under sagens gang udvides ud over værdigrænsen.
Efter den gældende regel om udvidelse af påstande
ud over grænsen for landsretsbehandling efter retsplejelovens § 227
har en part krav på henvisning, uanset om overskridelsen måtte være
lille, jf. § 230. Henvisning er obligatorisk, men sker ikke ex
officio.
Efter udvalgets opfattelse kan der være behov for
en mere smidig regel i småsager. Det foreslås derfor, at retten
efter anmodning fra en part kan foretage henvisning, således at der
efter en helhedsvurdering kun foretages henvisning, hvis det under
hensyn til bl.a. sagens stade og udvidelsens betydning forekommer
rimeligt. Må det antages, at den oprindelige påstand i forbindelse
med udvidelsen er udtryk for omgåelsesforsøg, bør henvisning
naturligvis ske. Reglen bliver for så vidt fakultativ.
En lignende regel bør gælde med hensyn til
udvidelse af påstande ud over småsagsgrænsen i de tilfælde, hvor
sagen angår krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet, jf. herom
med hensyn til udvidelse før sagsanlægget ovenfor afsnit 3.2.3.
Det må følge af adgangen til at vedtage
småsagsbehandling, jf. herom nedenfor afsnit 3.4., at henvisning i
de her omhandlede tilfælde kun kan ske efter en parts påstand.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 2).
3.3.4. Tidspunktet for henvisning
Spørgsmålet om henvisning bør afklares tidligst
muligt under processen. Efter forslaget i bet. 886/1979 kunne
henvisning kun ske inden domsforhandlingen. Dette svarer
til ordningen efter retsplejelovens § 226, stk. 4, om henvisning til
landsret, der efter § 230 også gælder med hensyn til udvidelse af
påstanden.
Efter udvalgets opfattelse bør henvisning i
almindelighed kun kunne ske før domsforhandlingens begyndelse.
Der kan dog være anledning til at gøre
undtagelse, hvor spørgsmålet opstår i forbindelse med udvidelse af
en parts påstand eller af processtoffet i øvrigt. Spørgsmålet skal
ses i lyset af vejledningspligten og omkostningsreglen i småsager,
jf. nedenfor afsnit 16-18 og 23.2.2.5.
Det foreslås derfor, at retten under
domsforhandlingen i ganske særlige tilfælde kan foretage
henvisning, hvis der meddeles tilladelse til fremsættelse af
væsentligt nyt processtof, og betingelserne for henvisning i øvrigt
er opfyldt. Henvisning under domsforhandlingen forudsættes kun at
ske rent undtagelsesvis, og bestemmelsen har karakter af en slags
sikkerhedsventil.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 3).
3.3.5. Appel af henvisningsafgørelser
Efter udvalgets opfattelse bør en afgørelse om
henvisning af sager efter den foreslåede bestemmelse i § 402, stk.
1, til almindelig proces - i modsætning til ordningen vedrørende §
226, jf. denne bestemmelses stk. 5 - kunne kæres, jf. afsnit 27.1.3.
Det skyldes, at henvisningen til almindelig proces kan indebære en
betydelig fordyrelse af sagen, og uden at der - som ved § 226 -
opnås fordelene ved, at sagen bringes højere op i
domstolshierarkiet. Det må endvidere anses for væsentligt for
indførelsen af en småsagsproces, at der gennem appelpraksis skabes
mulighed for at sikre et ensartet anvendelsesområde.
Disse hensyn gør sig dog ikke på samme måde
gældende med hensyn til henvisning i forbindelse med udvidelser
af påstande, jf. den foreslåede bestemmelse i § 402, stk. 2. I
disse tilfælde bør afgørelser om, at henvisning skal ske, ikke kunne
kæres. Dette svarer til ordningen efter retsplejelovens § 230, jf. §
227, stk. 5. Det bemærkes dog herved, at den af udvalget foreslåede
regel er fakultativ, mens § 230 er obligatorisk.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 4).
3.4. Partsvedtagelse
3.4.1. Vedtagelse af almindelig proces i en småsag
Bet. 886/1979 indeholdt en bestemmelse om, at
parterne kunne aftale, at småsagsreglerne ikke skulle anvendes.
Udvalget kan tiltræde, at parterne således i enighed bør kunne
bestemme, at sagen behandles efter den almindelige procesordning.
Hvis parterne i det enkelte tilfælde er enige herom, falder hensynet
bag småsagsprocessen væk.
Efter bet. 886/1979 skulle en sådan vedtagelse
kun gyldigt kunne ske, efter at tvisten er opstået, "hvor
parterne kan overskue rækkevidden af deres aftale", jf. betænkningen
s. 32. Også dette synspunkt kan udvalget tiltræde. Behovet for denne
begrænsning er indlysende i forbrugersager, men vil efter udvalgets
opfattelse også være til stede i erhvervssager. Uden en sådan
bestemmelse vil vedtagelse af almindelig proces let kunne blive et
ureflekteret standardvilkår i kontrakter, hvilket ville modvirke
formålet med småsagsprocessen. I øvrigt vil det på forhånd være
vanskeligt at vurdere, om en fremtidig tvist vil være en småsag
eller ej, ligesom beløbsgrænsen kan tænkes ændret efter indgåelsen
af en kontrakt.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 401, stk. 1).
3.4.2. Vedtagelse af småsagsproces i en sag med værdi over
småsagsgrænsen
Bet. 886/1979 foreslog ikke nogen adgang til at
vedtage, at småsagsreglerne finder anvendelse i sager uden
for småsagsområdet. Betænkningen henviste (s. 33) på dette punkt til
de omkostningsmæssige konsekvenser. Dette synspunkt må bl.a. ses i
lyset af forslaget i betænkningen om statslig dækning af udgifter
til sagens oplysning.
Efter udvalgets opfattelse bør der være adgang
til, at parterne kan vedtage småsagsbehandling. Synspunktet bør
være, at procesordningen i videst muligt omfang skal imødekomme
parternes behov, og at en valgfrihed for parterne mellem flere
forskellige procesformer må anses for et af de bedste midler til at
opnå dette mål. I det omfang, en småsagsproces indebærer
omkostningsmæssige begunstigelser på statens regning, vil disse ved
udformningen af reglerne kunne begrænses til de tilfælde, hvor
anvendelsen af småsagsprocessen følger af de almindelige regler,
således at parter, der vedtager småsagsbehandling, ikke opnår disse
begunstigelser. Adgangen til vedtagelse af småsagsproces bør på
samme måde som adgangen til vedtagelse af almindelig proces som
udgangspunkt være begrænset til tiden efter tvistens opståen.
Adgangen til at vedtage småsagsproces vil omfatte
såvel sager med en økonomisk værdi over småsagsgrænsen og sager om
mangler ved fast ejendom som sager uden økonomisk værdi. Derimod må
det følge af de særlige forhold, der ligger til grund for reglerne
om behandling af visse sagstyper under specialprocessen, at sådanne
sager, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 400, stk. 2),
ikke kan være genstand for en vedtagelse om småsagsbehandling.
Småsagsprocessen gælder alene for almindelige byretssager. Der vil
således heller ikke være adgang til vedtagelse af småsagsbehandling
for landsret, Sø- og Handelsretten eller for boligretten.
Som det fremgår ovenfor afsnit 3.3.2., finder et
mindretal, at også adgangen til vedtagelse af småsagsproces bør
underkastes den begrænsning, at dommeren af egen drift (ex officio)
kan benytte den foreslåede henvisningsregel.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 401, stk. 2).
3.4.3. Særligt om erhvervssager
Særlige hensyn kan gøre sig gældende med hensyn
til erhvervssager, dvs. sager, hvor begge (alle) parter er
erhvervsdrivende, og som vedrører parternes erhverv. I disse
tilfælde bør der være adgang til forudgående aftaler om
anvendelse af småsagsreglerne. Erhvervsministeriet og de
organisationer, som udvalget har haft drøftelser med, har givet
udtryk for, at der er behov for, at erhvervsdrivende på enklere måde
end i dag kan få afgjort sager, der hører under de almindelige
domstole, mod andre erhvervsdrivende. Det gælder bl.a. sager mod
pengeinstitutter og andre finansielle institutioner. Det må antages
ofte at gælde også sager over 20.000 kr. Ved den foreslåede regel
skabes mulighed for, at vilkår om småsagsbehandling kan indgå i
f.eks. kontrakter, herunder f.eks. pengeinstitutters almindelige
forretningsbetingelser.
Da småsagsprocessen skal være et værn for mindre
erhvervsdrivende, bør adgangen til forudgående aftaler ikke gælde
vedtagelse af almindelig proces i sager, der falder under
20.000 kr.'s grænsen, jf. ovenfor afsnit 3.4.1.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 401, stk. 2, 2. pkt.).
3.4.4. Voldgiftsaftaler
Bet. 886/1979 indeholdt en bestemmelse om, at
voldgiftsaftaler kun er bindende for en småsag, såfremt aftalen er
indgået efter tvistens opståen eller begge (alle) parter er
erhvervsdrivende, og tvisten vedrører erhvervet, jf. betænkningen s.
42-43 om lovudkastets § 2.
Udvalget kan tiltræde, at en sådan regel er
nødvendig til beskyttelse af (private) forbrugere. Skal man med
småsagsprocessen også tilgodese mindre erhvervsdrivende, må
bestemmelsen udstrækkes, i hvert fald til sager med
"erhvervsdrivende forbrugere". Efter udvalgets opfattelse er der
grund til at gå videre. Voldgiftsklausuler indsættes formentlig ofte
som et ureflekteret led i erhvervsmæssige kontrakter. Der er i den
forbindelse en afgørende forskel mellem på den ene side valget
mellem voldgift og almindelig proces og på den anden side valget
mellem voldgift og en småsagsproces, som omkostningsmæssigt står i
modsætning til både voldgift og almindelig proces. Omkostningerne
ved voldgift vil således ofte være meget betydelige. For at undgå,
at standardmæssige voldgiftsklausuler skaber vanskeligheder for
mindre erhvervsdrivende, foreslår udvalget på den baggrund, at
reglen om forudgående voldgiftsaftaler i småsagskapitlet får et
generelt indhold, omfattende også erhvervsdrivende.
Ved den foreslåede bestemmelse udelukkes det
naturligvis ikke, at parterne i forhold til den konkrete tvist kan
enes om desuagtet at benytte voldgift, f.eks. hvor voldgift er
særligt indarbejdet som i aftaler efter AB 92 (Almindelige
betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og
anlægsvirksomhed). I bygge- og anlægssager vil småsagskapitlet efter
forslaget dog ofte ikke finde anvendelse som følge af beløbsgrænsen
eller henvisningsreglen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 404). Bestemmelsen vil også omfatte
voldgiftsaftaler indgået før lovens ikrafttræden, jf. lovudkastets §
6, stk. 3.
Det kunne overvejes at lade bestemmelsen få
virkning alene for aftaler, der indgås efter lovens ikrafttræden. Da
der kun er tale om sager af ringe værdi, har udvalget dog ikke
fundet dette nødvendigt. Der kan herved i øvrigt henvises til lov om
Forbrugerklagenævnet § 6, stk. 2, § 8, stk. 3, og § 13.
4. Værneting
De almindelige regler om stedlig kompetence
(værneting) bør finde anvendelse i småsager, således at sagerne
almindeligvis skal anlægges ved sagsøgtes hjemting, jf.
retsplejelovens § 235.
Efter retsplejelovens § 244 kan forbrugeren i
sager om forbrugeraftaler, der ikke er indgået ved
personlig henvendelse på den erhvervsdrivendes faste
forretningssted, anlægge sag mod den erhvervsdrivende ved sit eget
hjemting. Udvalget har overvejet en bestemmelse om, at forbrugeren
altid skal kunne vælge at anlægge sag ved sit eget hjemting, altså
også ved aftaler, der er indgået ved henvendelse på den
erhvervsdrivendes faste forretningssted. En sådan regel ville gøre
det lettere for forbrugere i en lang række typiske forbrugeraftaler
selv at anlægge sag. Imidlertid ville en sådan regel stille navnlig
mindre erhvervsdrivende dårligt, ligesom den erhvervsdrivende i en
lang række tilfælde ikke ville have nogen realistisk mulighed for
ved aftalernes indgåelse at overskue konsekvenserne med hensyn til
eventuelle sagsanlæg. Udvalget har derfor afstået fra at foreslå en
sådan regel.
I øvrigt vil betydningen af værnetingsreglerne
blive mindre i det omfang, sagerne vil kunne behandles på skriftligt
grundlag, jf. nedenfor i afsnit 15.2.
Efter retsplejelovens § 245, stk. 2, er
forudgående værnetingsaftaler i sager om forbrugeraftaler ikke
bindende for forbrugeren. Bet. 886/1979 indeholdt forslag om en
regel, der gik noget videre, idet den også omfattede andre tilfælde,
hvor ikke begge eller alle parter er erhvervsdrivende, når tvisten
vedrører erhvervet, jf. betænkningen s. 42-43. Udvalget har
imidlertid ikke fundet afgørende grund til at fravige den gældende
ordning på dette punkt, hvor det ikke, som ovenfor afsnit 3.4.,
drejer sig om valget mellem den ene eller den anden procesform, men
blot om, hvem af parterne der skal have fordelen ved hjemting.
5. Sammenlægning og adskillelse
af krav
Retsplejeloven indeholder i kapitel 23
almindelige regler om sammenlægning og adskillelse af krav. Disse
regler bør som udgangspunkt også være anvendelige med hensyn til
småsager.
Efter forslaget i bet. 886/1979 (§ 1, stk. 5)
skulle retten, hvis et småsagskrav behandledes sammen med andre krav
efter reglerne i kapitel 23, afgøre, hvorvidt og i hvilket omfang
småsagsreglerne skulle finde anvendelse på kravet eller kravene.
Denne regel skulle omfatte behandling af småsagskrav ved byret
sammen med krav, der skulle behandles efter almindelige regler. Det
forudsattes, at anvendelse af de respektive regelsæt i almindelighed
ikke ville give problemer. Dette skulle navnlig gælde småsagskrav i
form af modkrav. Da en samlet behandling i andre tilfælde kunne være
mindre hensigtsmæssig, forslog betænkningen det overladt til retten
at bestemme, i hvilket omfang småsagsreglerne i de nævnte
kumulationstilfælde skulle anvendes, jf. betænkningen s. 33-34.
Sammenlægning af krav forudsætter, at alle
kravene kan behandles efter samme processuelle regler, jf.
retsplejelovens §§ 249-251. I denne henseende bør småsagsreglerne og
de almindelige civilprocessuelle regler ikke betragtes som
forskellige regelsæt, jf. også bet. 886/1979, s. 33. Kumulation
efter de almindelige kumulationsregler vil for så vidt kunne ske med
hensyn til krav, der omfattes af småsagsreglerne, og krav, der
behandles ved byret efter almindelige regler. Derimod vil et
småsagskrav efter de almindelige kumulationsregler ikke kunne
behandles i specialprocessen, f.eks. familieretlige sager.
Fører kumulationsreglerne til, at et småsagskrav
skal behandles ved byret sammen med et andet krav, vil de
forskellige regelsæt som udgangspunkt skulle anvendes med hensyn til
de respektive krav. Dette vil i nogle tilfælde kunne føre til
uhensigtsmæssigheder, og der bør derfor, som foreslået i bet.
886/1979, være adgang til, at retten træffer bestemmelse om,
hvorvidt og i hvilket nærmere omfang, småsagsreglerne skal anvendes
på småsagskravet eller begge krav. Dette bør dog ikke indebære, at
småsagsprocessens regler om omkostninger (omkostningsbegrænsningen
efter flertalsforslaget, jf. afsnit 23.2.2.4.) eller om
advokatbeskikkelse tillægges virkning for et krav, der ikke er
omfattet af småsagsreglerne. Modsat bør et småsagskrav ikke
behandles efter de almindelige omkostningsregler.
Det forhold, at et småsagskrav kumuleres med et
krav undergivet de almindelige procesregler vil kunne være et
moment, der sammen med andre kan føre til henvisning, jf. oven for
afsnit 3.3.
Småsagskapitlet skal efter forslaget alene finde
anvendelse ved byret. Fører kumulationsreglerne til, at et
småsagskrav behandles ved landsret, skal begge krav således
behandles efter almindelige regler. I disse tilfælde må hensynet til
den part, der har interesse i, at et krav behandles efter
småsagsreglerne, kunne anses for tilstrækkeligt tilgodeset ved de
almindelige kumulationsregler. Ved subjektiv kumulation (flere
sagsøgere eller sagsøgte) gælder et krav om enten enighed mellem
parterne eller sammenhæng mellem kravene, jf. §§ 250-251, hvortil
kommer henvisningsadgangen efter § 250, stk. 4. Ved objektiv
kumulation (flere krav mellem samme parter) gælder kravet om
partsenighed eller sammenhæng ikke, jf. § 249, men i disse tilfælde
vil landsretten kunne anvende henvisningsadgangen efter § 249, stk.
3. Det forudsættes, at der i dén forbindelse og ved anvendelse af §
250, stk. 4, tages særligt hensyn til muligheden for
småsagsbehandling af et krav. Henvisningsadgangen fra landsret til
byret omfatter ikke modkrav. Da den part, der har småsagskravet,
imidlertid i disse tilfælde selv har valget mellem enten at
fremsætte det som modkrav for landsretten efter almindelige regler
eller at gøre det gældende under en særlig sag efter
småsagsreglerne, foreslår udvalget ingen ændring af de almindelige
kumulationsregler på dette punkt.
Også i eventuelle kumulationstilfælde ved Sø-
og Handelsretten vil et småsagskrav efter forslaget skulle
behandles efter almindelige procesregler. Om anvendelse af
retsplejelovens kap. 23 ved Sø- og Handelsretten og ved boligret, se
Gomard: Civilprocessen (4. udg. 1994), s. 303, note 10. UfR
1993.657 H admitterer et modkrav til kompensation, der ikke var et
et boligretskrav, ved boligret. Udvalget foreslår, at
småsagskapitlet ikke finder anvendelse ved boligret, jf.
ovenfor afsnit 3.2.1., og dette bør også indebære, at småsagskrav
ikke kan behandles efter småsagsreglerne ved boligret gennem
eventuel kumulation.
Det ovenfor anførte om kumulationstilfælde
berører ikke den foreslåede adgang til partsvedtagelse af
småsagsproces ved byret, jf. oven for afsnit 3.4.
Udvalget foreslår herefter reglen om kumulation
udformet på samme måde som i bet. 886/1979. Der henvises til
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 403).
Ved anvendelse af kompetencereglen i
retsplejelovens § 227 sammenlægges flere krav fra samme
part, jf. retsplejelovens § 228, stk. 1, 2. pkt. Anvendes § 228
med hensyn til lovudkastets § 400, stk. 1, nr. 1, vil det betyde, at
to krav, der hver for sig ligger under, men samlet ligger over
småsagsgrænsen, skal behandles efter almindelige procesregler.
Ved lovudkastets § 403 foreslås en regel, der
skal muliggøre, at småsagskrav, der sammenlægges med
andre krav, i hensigtsmæssigt omfang kan behandles efter
småsagsreglerne. Ordlyden af § 403 omfatter ikke den
situation, hvor to krav hver for sig er under, men samlet over
småsagsgrænsen.
Efter udvalgets opfattelse bør § 228 ikke
anvendes med hensyn til lovudkastets § 400, stk. 1, nr. 1. Det
forudsættes herved, at der er tale om selvstændige krav, og ikke om
flere poster under samme krav. Se om denne afgrænsning Kommenteret
Retsplejelov, bind I (5. udg. 1994), s. 339, note 3. Er samlet
behandling af flere krav uhensigtsmæssig, vil udskillelse til
særskilt behandling eventuelt kunne ske efter den gældende
retsplejelovs § 253.
6. Advokater
6.1. Advokatmedvirken i småsager
Der er i udvalget enighed om, at småsagsprocessen
- hvis den skal opfylde sit formål - må indrettes således, at den
enkelte part sættes i stand til at føre processen uden
advokatbistand. Dette er en forudsætning for, at en væsentlig
omkostningsbegrænsning kan opnås. Det stiller efter udvalgets
opfattelse - uanset den gældende regel om vejledningspligt over for
selvmødere ved byret - krav om særlige regler om vejledningspligt og
materiel procesledelse i småsagsprocessen, jf. nedenfor afsnit
16-18. I de tilfælde, hvor sagens særlige beskaffenhed bevirker, at
det ikke er rimeligt, at en part skal undvære advokat, vil
henvisningsadgangen kunne påberåbes, jf. ovenfor afsnit 3.3.
Udvalget har drøftet, hvorvidt man bør gå videre
og ligefrem forbyde advokaters medvirken i
småsagsprocessen. En sådan ordning kendes fra visse angelsaksiske
retsordninger, jf. kapitel 4. Et forbud ville indebære den fordel at
sikre, at parterne i denne henseende altid står lige, og at
dommerens vejledningspligt altid skal udøves over for begge parter.
Erfaringerne fra den engelske småsagsproces, hvor der kan mødes med
advokat, synes at vise, at fravær af advokatmedvirken ikke behøver
at påvirke udfaldet af sagerne.
Et advokatforbud måtte under alle omstændigheder
ledsages af en undtagelsesbestemmelse om, at en part kan møde med
advokat for at påstå sagen henvist til almindelig proces.
Den Europæiske Menneskerettighedskonventions
artikel 6 om retfærdig rettergang indeholder ikke udtrykkelige
bestemmelser om advokatbistand i civile sager. Et advokatforbud
ville imidlertid bryde med en efterhånden ganske lang tradition i
dansk ret, og formentlig også med, hvad der må anses for almindelig
dansk retsopfattelse, herunder med hensyn til forholdet mellem
staten og borgeren.
Udvalget afstår på den baggrund fra at
foreslå et forbud mod advokatmedvirken i småsager, idet dog et
mindretal - Bo Antonsen og Mette Reissmann -
finder, at der i en egentlig småsagsproces i princippet ikke bør
være behov for at møde med advokat. Disse medlemmer lægger vægt på,
at ligestilling mellem parterne i småsagsprocessen må tilvejebringes
ved, at ingen af parterne kan møde ved advokat, medmindre der altid
beskikkes advokat for en selvmøder, der står over for en modpart med
advokat.
Der er ikke i udvalget enighed om de
omkostningsmæssige konsekvenser af, at processen indrettes på,
at den enkelte part uden skade skal kunne undvære advokat. Der
henvises herom til afsnit 23.2.2.4., hvor et flertal foreslår, at
det som udgangspunkt ikke skal kunne pålægges den tabende part i en
småsag at betale advokatomkostninger (navnlig proceduresalær) til
modparten.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 427).
6.2. Advokaters eneret
Udvalget har overvejet, om der i småsager bør ske
fravigelse af reglerne om advokaters eneret til at optræde som
rettergangsfuldmægtige, jf. retsplejelovens § 260, stk. 2. I den
engelske småsagsproces er der almindelig adgang til at møde med læge
bisiddere. Noget lignende gælder i Sverige.
Efter den gældende § 260, stk. 2, kan bl.a. visse
slægtninge møde for eller med en part i retssager, herunder
ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i anden grad af sidelinien
eller nærmere, samt i øvrigt personer, der hører til samme husstand.
I praksis håndhæves den præcise afgrænsning af denne regel næppe
strengt, når en part får bistand af en slægtning eller måske en
bekendt, og det ikke giver praktiske problemer. Afgrænsningen kan
efter en nutidig betragtning forekomme kunstig.
Udvalget foreslår derfor, at adgangen udvides
således, at parter i småsager kan møde ved også andre slægtninge
eller ved bekendte.
Den nærmere afgrænsning af "bekendte" kan
imidlertid være vanskelig. Der bør ikke stilles store krav i denne
henseende. Det er imidlertid ikke tanken, at der skal åbnes en
adgang for andre "professionelle" rettergangsfuldmægtige end
advokater. Noget sådant kunne føre til, at processen vanskeliggøres,
eller at den pågældende part får et falsk indtryk af at have
kvalificeret rådgivning. I de tilfælde, hvor der måtte være et
særligt behov for bistand af en juridisk sagkyndig, bør dette i
givet fald være en advokat, jf. nedenfor afsnit 23.2.3.2. om en
beskikkelsesregel. Der bør således ikke være adgang til at møde ved
personer, der driver erhverv ved at yde retlig rådgivning eller at
møde i retssager, eller personer, der er repræsentanter for eller
medarbejdere i organisationer, der yder retshjælp og anden juridisk
rådgivning.
Udvalget foreslår på den baggrund, at parter i
småsager skal kunne møde ved andre end de i retsplejelovens § 260
nævnte personer, hvis dette sker uden at være led i erhvervs- eller
foreningsvirksomhed eller anden virksomhed, der kan ligestilles
hermed.
Udvalget foreslår derimod ikke egentlige
modifikationer af advokatmonopolet i civile retssager i
form af erhvervsmæssig møderet. Se dog om inkassosager
nedenfor i kapitel 10, afsnit 16.
Udvalget foreslår ikke ændringer af de gældende
regler om rettergangsfuldmagtens indhold og retsvirkninger.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 408).
7. Stævning
7.1. Den gældende ordning
Indgivelse af stævning er nødvendig for at sætte
en civil sag i gang. Efter den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 348, stk. 2, som ændret ved lov nr. 414 af 10.
juni 1997, skal stævningen indholde:
(1) parternes navne og adresser
(2) angivelse af retten
(3) sagsøgers påstand
(4) en udførlig fremstilling af de faktiske
omstændigheder, hvorpå påstanden støttes
(5) angivelse af de dokumenter og andre beviser,
som sagsøgeren vil påberåbe sig.
Med stævningen skal følge genparter af denne og
dokumenter, som påberåbes, m.v., jf. § 348, stk. 3.
Efter § 349 afvises sagen, hvis kravene efter §
348, stk. 2, nr. 1-4, ikke opfyldes, og stævningen herefter er
uegnet til at danne grundlag for sagens behandling. Det samme gælder
efter § 349, stk. 1, 2. pkt., bl.a. hvis der ikke indleveres
genparter m.v. efter § 348, stk. 3. Efter § 349, stk. 2, kan retten
dog give sagsøgeren en frist til at afhjælpe manglerne.
7.2. Udvalgets overvejelser
Ved en procesform, hvor parterne skal kunne
optræde uden advokater, er det væsentligt, at de skridt, der skal
foretages for at igangsætte processen, ikke er unødigt komplicerede,
og at en sagsøger om nødvendigt får bistand hertil. Selv om det er
en betydelig fordel ved forberedelsen og gennemførelsen af
retssager, at fyldestgørende oplysninger om sagen kommer frem
tidligt og på overskuelig måde, bør der ikke i småsager stilles
raffinerede krav med hensyn til stævningen.
Kravet om en udførlig sagsfremstilling
bør derfor ikke have virkning for småsager. Der bør alene stilles
krav om en kort sagsfremstilling. Kravet om en kuvert i §
348, stk. 3, nr. 3, bør ikke gælde i småsager. Kravet er i øvrigt
overflødigt efter ophævelsen pr. 1. juli 1997 af den tidligere §
350, stk. 2, og kan derfor ophæves generelt, jf. lovudkastets § 1,
nr. 4. De øvrige krav i § 348, stk. 2 og 3, kan
opretholdes, men retten bør have pligt til at bistå sagsøger med
afhjælpning af mangler ved stævningen m.v., herunder med hensyn til
genparter.
Udvalget foreslår endvidere, at der indføres
regler om anvendelse af blanketter i småsager. Som nævnt
opretholdes de nuværende krav til stævningen, men vejlednings- og
bistandspligten, jf. nedenfor afsnit 17-18, må føre til, at en
fuldstændig udfyldelse af stævningsblanketten ikke skal være en
betingelse for, at sagen tages under behandling. Tanken er, at man
gennem blanketanvendelsen skal søge at tilvejebringe et godt
grundlag for sagsbehandlingen, og at udfyldelsen om nødvendigt må
ske ved rettens bistand. Kun i tilfælde af helt ubrugelige
stævninger bør der ske afvisning.
I den engelske småsagsproces benyttes en meget
enkel og kortfattet stævningsblanket, jf. bilag 2. Også i Sverige
benyttes blanket, jf. bilag 3. Forbrugerklagenævnet benytter nogle
langt mere detaljerede blanketter, som er udformet forskelligt for
forskellige sagskategorier. Ved udformningen af stævningsblanketten
for småsager bør der lægges vægt på overskuelighed og
brugervenlighed. Blanketten bør kunne benyttes i alle typer af
småsager.
Blanketten skal indeholde følgende rubrikker:
- rettens navn og adresse
- stævningens dato
- rubrik for modtagelsesdato
- sagsøger, adresse og tlf.nr.
- sagsøgte, adresse
- sagsøgers påstand
- sagsøgers begrundelse for sit krav
(anbringender) og eventuel sagsfremstilling
- eventuel bevisfortegnelse (dokumenter)
- momsregistrering
- retshjælpsforsikring
- underskriftsrubrik
Blanketten bør indrettes således, at den også kan
anvendes ved den af udvalget foreslåede inkassoproces, jf. kapitel
10, afsnit 8.2. Der henvises til udkastet til stævningsblanket i
bilag 6. Ved den endelige udformning af stævningsblanketten - og
svarskriftsblanketten, jf. nedenfor afsnit 11 - bør der tages højde
for de statistikkrav, der skal stilles, jf. kapitel 15, afsnit 5.
Blanketterne bør kunne fås hos byretten,
retshjælpsinstitutioner m.v. Det skal dog ikke være et krav, at den
trykte blanket benyttes, idet brugerens eget tekstbehandlingsanlæg
kan anvendes, når blot stævningsblankettens indhold og systematik
følges. Selv dette krav bør dog ikke være absolut. I givet fald kan
retten bistå med overførelse af oplysninger til et eksemplar af den
trykte blanket.
I tilfælde af mangelfuld udfyldelse bør retten
søge de manglende oplysninger indhentet i nødvendigt omfang, f.eks.
ved telefonisk henvendelse til sagsøger. På et forberedende retsmøde
bør dommeren sørge for, at et sæt blanketter (stævning og
svarskrift, jf. nedenfor afsnit 11) udfyldes behørigt, hvis dette
ikke allerede er sket inden mødet.
Den almindelige regel om prøvelse af kravene til
stævningen, jf. nu retsplejelovens §349, stk. 1, bør i småsager
anvendes således, at afvisning kun sker, hvis det undtagelsesvis
ikke kan anses for muligt at afhjælpe mangler ved stævningen. Der
vil kunne fastsættes en frist efter § 349, stk. 2.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 416, stk. 1-3).
Stævning (og i øvrigt svarskrift og andre
processkrifter) bør kunne indgives ved telefax.
Der bør efter udvalgets opfattelse endvidere
tages skridt til at give adgang til elektronisk indgivelse af
stævninger. Noget sådant vil dog have særlig betydning for
inkassosager, jf. herom i kapitel 10. Udvalget foreslår en
bestemmelse, hvorefter justitsministeren bemyndiges til at fastsætte
regler herom. Reglerne bør også gælde svarskrift og eventuelle andre
processkrifter.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 416, stk. 4, og § 437, stk. 4).
8. Forkyndelse
Efter retsplejelovens § 350, jf. § 219, stk. 4,
skulle der, under de indtil den 1. juli 1997 gældende regler, efter
rettens bestemmelse ske forkyndelse for sagsøgte enten af stævningen
eller - i udeblivelsestilfælde - af dommen.
Ordningen med undladelse af forkyndelse af
stævning efter retsplejelovens § 350, stk. 2, blev indført ved lov
nr. 369 af 18. maj 1994. Det var forudsat ved lovændringen, at
retten kunne træffe generel bestemmelse om undladelse af forkyndelse
af stævninger i retskredsen, jf. Folketingstidende 1993-94, tillæg
A, sp. 8073.
Efter retsplejelovens § 165, stk. 2, som ændret
ved den nævnte lov, indebar anvendelse af den særlige fremgangsmåde
med undladelse af forkyndelse af stævninger, at sagsøger - i
modsætning til den almindelige ordning - skulle afholde vederlaget
til forkyndelsen af dommen efter § 219, stk. 4.
Justitsministeriet har i 1996 foretaget en
undersøgelse af de praktiske erfaringer med ordningen. Undersøgelsen
har vist, at 17 retter anvendte ordningen, mens 65 retter fortsat
lod stævninger forkynde. Ordningen ansås ved de pågældende embeder
for at være en fordel for rettens sagsekspedition, men de fleste af
embederne anførte, at stævningsmænd og advokater - på grund af
besvær og omkostninger - var utilfredse med ordningen. Der blev ikke
konstateret nogen stigning i antallet af anmodninger om
genoptagelse.
Efter ændringen ved lov nr. 414 af 10. juni 1997
skal retten - som før lovændringen i 1994 - i alle tilfælde lade
stævningen forkynde for statens regning.
Efter udvalgets opfattelse bør der med hensyn til
småsager vælges den gennemsnitligt hurtigste og mindst
ressourcekrævende ordning. Ved en udskillelse af inkassosagerne som
foreslået i kapitel 10, hvorefter sagsøger vælger mellem "tvist- og
inkassosagsbehandling", må det antages, at forkyndelse af stævninger
i de "tvistige" sager i langt de fleste tilfælde vil være ufornøden,
idet sagsøgte må antages at svare i sagen. Synspunktet er, at
kreditorerne må formodes i almindelighed at "gætte" rigtigt ved
valget af henholdsvis tvist- og inkasso-proceduren. Udvalget
foreslår derfor - og på baggrund af resultatet af
Justitsministeriets undersøgelse - at fremgangsmåden efter den
tidligere § 350, stk. 2, i småsager benyttes som en obligatorisk
ordning i småsager. Den senere eventuelt nødvendige forkyndelse af
dommen skal dog herefter ske ved rettens foranstaltning og uden
særskilt gebyr eller udgift for sagsøgeren.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 417, stk. 1, og § 418, stk. 3).
En række bestemmelser, der i øvrigt regulerede
ordningen efter den tidligere § 350, stk. 2, er ophævet ved
lovændringen pr. 1. juli 1997, og må derfor i nødvendigt omfang
genindsættes i loven. Svarfristen bør regnes fra afsendelsen, jf.
den tidligere § 352, stk. 1, 3. pkt. Reglen om en kuvert bør
ophæves, jf. ovenfor afsnit 7.2. Der findes ikke behov for en regel
om kærebegrænsning som efter den tidligere § 154, stk. 2, 2. pkt.
Derimod er det nødvendigt at fastsætte en særlig bestemmelse om
beregning af processuelle frister med hensyn til udeblivelsesdomme
svarende til den tidligere § 219, stk. 4. Der henvises til
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418, stk. 1, 2. pkt.).
Den tidligere bestemmelse om fuldbyrdelsesanmodninger i
retsplejelovens § 488, stk. 2, 2. pkt., bør genindsættes i tilpasset
udformning, jf. lovudkastets § 1, nr. 7.
9. Skriftlig vejledning
Efter den gældende retsplejelovs § 350, stk. 1,
2. pkt., skal sagsøgte sammen med genpart af stævningen have en
skriftlig vejledning. Den gældende vejledning er optrykt som bilag
7. Ordningen bør efter udvalgets opfattelse opretholdes. Men
vejledningen bør i småsager udformes med større vægt på
brugervenlighed og vejledning om, hvorledes sagsøgte praktisk bør
gribe sagen an, herunder med hensyn til at søge yderligere
information eller retshjælp samt vejledning om udfærdigelse af
svarskrift og i øvrigt bistand fra retten under sagens gang.
Det bør således af vejledningen fremgå bl.a., at
småsager kan behandles uden advokat, at retten har vejledningspligt,
og at det i øvrigt hører til personalets opgaver at bistå parterne.
En lignende vejledning bør udarbejdes med henblik
på at kunne udleveres til sagsøgere.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 405, stk. 2).
10. Skriftlig eller mundtlig
forberedelse
Efter de gældende regler sker forberedelse af
sagerne efter modtagelse af stævning enten skriftligt eller
mundtligt, jf. retsplejelovens §§ 351-352. Den mundtlige
forberedelse er det traditionelle udgangspunkt, mens den markante
tendens er, at retterne går over til generelt at benytte skriftlig
forberedelse.
Efter udvalgets opfattelse opnås den enkleste og
mest effektive forberedelse af småsager gennem en obligatorisk
(landsdækkende) ordning, hvorefter forberedelsen indledningsvis er
skriftlig, således at indsigelser mod stævningen skal fremsættes ved
et svarskrift, mens den videre forberedelse derefter er enten
mundtlig eller skriftlig, jf. nærmere nedenfor afsnit 13.
Udvalget har i den forbindelse lagt vægt på, at
erfaringerne med den skriftlige forberedelse i almindelighed er
gode. Det har således vist sig, at svarskrifter fra sagsøgte uden
advokat oftest udgør et godt grundlag for sagens videre behandling.
Noget tyder på, at almindelige mennesker faktisk har lettere ved at
svare skriftligt end mundtligt, formentlig fordi det da er lettere
at opnå bistand med svaret hos en bekendt eller f.eks. et
retshjælpskontor, og fordi svaret kan udformes i ro og mag i hjemmet
i modsætning til den mere pressede situation ved et kort indledende
retsmøde (ordinær ret). Ved anvendelse af skriftligt svar opnås
også, at det på den for parterne mindst indgribende måde
konstateres, om sagen kan afsluttes ved udeblivelse- eller
erkendelsesdom, eller om sagen indeholder en reel tvist. Det må i
den forbindelse antages, at den mundtlige forberedelses krav om, at
sagsøgte møder op i et retsmøde alene til konstatering af, at der er
indsigelser, udgør en belastning, der af parterne opleves som ikke
ubetydelig.
Man bør imidlertid være opmærksom på, at et
formentlig ikke helt lille antal mennesker herhjemme ikke har let
ved at læse og skrive. Det er væsentligt, at sådanne personer kan
opnå bistand ved henvendelse til byretten eller en
retshjælpsinstitution, herunder ved henvisning til advokatretshjælp,
jf. herom nærmere kapitel 13, samt gennem rettens bistand, jf.
ovenfor afsnit 7 (stævning) og nedenfor afsnit 11 (svarskrift). Der
kan endvidere henvises til afsnit 23.2.3.2. om advokatbeskikkelse
for særligt svagt udrustede parter. Også fremmedsprogede
kan møde særlige vanskeligheder i processen. Der henvises herom til
kapitel 14, afsnit 4.5.4.-4.5.5. (fri proces) og afsnit 5.5.3.
(retshjælpsforsikring).
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 417, stk. 2, og § 419).
11. Svarskrift
11.1. Den gældende ordning
Efter den gældende retsplejelovens § 351, stk. 4,
skal svarskriftet indeholde:
(1) sagsøgtes påstand
(2) angivelse af eventuelle modkrav
(3) en kort fremstilling af de kendsgerninger,
hvorpå påstanden og modkrav støttes
(4) angivelse af dokumenter og andre beviser, der
påberåbes
(5) angivelse af "processuel postadresse" for
sagsøgte i Danmark
Efter retsplejelovens § 352, stk. 2, skal
svarskriftet ledsages af påberåbte dokumenter i sagsøgtes
besiddelse. Sagsøgte skal sende genpart af svarskriftet og de nævnte
dokumenter til sagsøgeren.
Er svarskriftet mangelfuldt, eller mangler
nødvendige dokumenter efter § 352, stk. 2, kan sagsøgte efter § 354,
stk. 6, anses for udeblevet
11.2. Udvalgets
overvejelser
11.2.1. Almindelige
krav til svarskriftet
Om svarskriftet kan anføres lignende synspunkter
som om stævningen, jf. ovenfor afsnit 7. Udvalget foreslår derfor en
svarskriftblanket indført efter samme retningslinier som for
stævningen. Der er ikke behov for ændring af reglen i
retsplejelovens § 351, stk. 4, om kravene til svarskriftet, men
mangler ved svarskriftet bør søges afhjulpet ved rettens bistand på
samme måde som med hensyn til stævningen, jf. også nedenfor afsnit
12.3. om udeblivelse. Et udkast til svarskriftsblanket er optaget
som bilag 8.
Som det fremgår af udkastet, er det ikke fundet
nødvendigt at optage en særlig rubrik for processuel postadresse i
Danmark. Også sådanne forhold vil kunne klares gennem
afhjælpningspligten.
Et eksemplar af svarskriftsblanketten bør følge
med sagsøgtes eksemplar af stævningen, jf. ovenfor afsnit 8 om
forkyndelse, og bør i øvrigt kunne fås ved byretten og i
retshjælpsinstitutioner m.fl.
Det findes unødvendigt at ændre reglerne i § 352,
stk. 2. Se dog nedenfor i afsnit 12.3. om udeblivelse. Reglen i §
352, stk. 2, 2. pkt., er ikke sanktioneret ved udeblivelsesreglen i
§ 354, stk. 6. Retten bør under småsagsproces, når det ikke klart
fremgår, at genpart af svarskrift er tilsendt sagsøgeren, og
sagsøgte ikke er repræsenteret af advokat, sørge for, at sagsøgeren
får tilsendt kopi af svarskriftet, fx. i forbindelse med indkaldelse
til forberedende møde.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 416, stk. 1, 2. pkt., § 418, stk. 1 og 2, og §
419, stk. 1).
11.2.2. Åbenbart
ugrundede indsigelser
Udvalget har overvejet, om der bør være mulighed
for, at retten kan se bort fra et svarskrift, hvis det må anses for
åbenbart, at de anførte indsigelser ikke kan føre til, at sagsøgte
får medhold.
En sådan regel vil harmonere med, at sagsøgeren
ikke får medhold ved udeblivelsesdom, hvis sagsfremstillingen ikke
kan begrunde kravet. Efter forbrugerklagenævnslovens § 7, stk. 2,
kan nævnet afvise en klage, hvis det må anses for åbenbart, at der
ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen. En vis - begrænset -
prøvelse kendes fra Sverige og blev foreslået som en del af en
ordning med betalingskrav i bet. 1201/1990, jf. betænkningen s. 19,
49 og 69.
Udvalget har imidlertid ikke fundet det
nødvendigt eller rigtigt at indføre særlige regler om
forhåndsprøvelse af indsigelser.
Indholdet af et svarskrift skal ikke nødvendigvis
være afgørende. Sagsøgte kan have formuleret sig uheldigt eller have
andre indsigelser. Udvalgets forslag om en småsagsproces
forudsætter, at parterne har adgang til vejledning og bistand fra
retten. En vurdering af indsigelserne sker i almindelighed bedst,
når sagsøger har haft mulighed for at kommentere dem. Ordningen skal
endvidere tilgodese kravene efter menneskerettighedskonventionens
artikel 6, stk. 1, herunder om offentlig rettergang, jf. kapitel 3,
afsnit 6.3.
Den foreslåede småsagsproces giver imidlertid
efter sin udformning en række muligheder for, at der kan skrides
tidligt ind over for grundløse eller i øvrigt klart uholdbare
anbringender. Retten kan spørge sagsøgte, eventuelt telefonisk, om
denne har andre indsigelser, og er realiteten herefter, at det af
sagsøgte anførte åbenbart ikke kan føre til andet resultat end
påstået af sagsøgeren, bør sagen afgøres straks. Dette kan efter
omstændighederne ske både før og under et forberedende møde, jf.
afsnit 13 og - om skriftlig domsforhandling - afsnit 15.5. nedenfor.
Det er et centralt led i rettens ansvar for sagens gang i
småsagsprocessen, jf. nedenfor i afsnit 14, at det bl.a. på denne
måde påses, at processen ikke bliver mere omfattende end nødvendigt.
Det bør gælde begge veje, således at også sagsøgerens
anbringender underkastes en lignende prøvelse. Se i sammenhæng
hermed også nedenfor afsnit 20.1.1. og 20.1.2. om bevisførelse. Er
der ikke grundlag for bevisførelse, fordi en sådan ikke må antages
at kunne ændre sagens stilling, bør sagen - hvis ikke andre hensyn
taler imod - optages til afgørelse på det foreliggende grundlag. Der
henvises endvidere til kapitel 10, afsnit 10.2. om inkassoprocessen,
kapitel 11, afsnit 4.1.2., om øget anvendelse af
undtagelsesbestemmelsen i retsplejelovens § 361, og kapitel 14,
afsnit 4.4.4., 4.6. og 5.6. om økonomisk retshjælp og grundløse
anbringender.
12. Udeblivelse
12.1. Almindelige
synspunkter
Efter retsplejeloven kan udeblivelse få
væsentlige konsekvenser for vedkommende part. Udebliver sagsøgeren,
afvises sagen som hovedregel, jf. retsplejelovens § 354, stk. 1, §
360, stk. 1, og § 362. Udebliver sagsøgte, afsiges normalt dom efter
sagsøgerens påstand (udeblivelsesdom), jf. retsplejelovens § 354,
stk. 3-6, § 360, stk. 3, og § 362. Udebliver begge parter, hæves
sagen i almindelighed, jf. retsplejelovens § 354, stk. 2, § 360,
stk. 2 og § 362.
Udvalget finder ikke anledning til i
almindelighed at foreslå særregler om udeblivelse for småsager.
Udgangspunktet for virkningen af udeblivelse bør være det
samme som efter de nugældende almindelige regler. Dette gælder såvel
udeblivelse med svarskrift som udeblivelse fra retsmøder under
forberedelsen og fra domsforhandlingen. Det må således også i
småsager være parternes ansvar at deltage i processen.
Der er dog anledning til at overveje en særlig
ordning på to punkter. For det første kan der være grund til - under
en mere uformel procesform - at udvise særlig lempe med at
bringe udeblivelsesvirkninger i anvendelse. Dette spørgsmål
behandles nedenfor afsnit 12.2. og 12.3. For det andet kan der
rejses spørgsmål om en udvidet prøvelse af den ufravigelige
forbrugerlovgivning i udeblivelsestilfælde. Dette spørgsmål
behandles nedenfor i afsnit 12.4.
12.2. Sagsøgerens
udeblivelse
Efter den gældende retsplejelovs § 354, stk. 7,
jf. § 360, stk. 6, og § 362, kan retten undlade at tillægge
udeblivelse sædvanlig virkning. Der skal herved navnlig tages hensyn
til, om udeblivelsen må antages at skyldes lovligt forfald, om der i
øvrigt må anta
ges at foreligge undskyldende omstændigheder,
eller om modparten ønsker sagen udsat.
Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 om hurtigere
behandling af civile sager er bestemmelsen i § 354, stk. 7, skærpet,
således at retten kun "undtagelsesvis" kan undlade at bringe
udeblivelsesvirkningen i anvendelse. Efter bemærkningerne til
lovforslaget skal bestemmelsen herefter kunne bruges f.eks., "hvor
der er grund til at tro, at udeblivelsen skyldes lovligt forfald,
f.eks. hvor der er tale om vanskelige vejr- og trafikforhold.
Bestemmelsen kan også anvendes til at meddele en part, der møder
uden advokat, en kort frist til at fremlægge manglende dokumenter
eller udbedre et mangelfuldt svarskrift". Modpartens indstilling
skal tillægges betydning, men ikke være afgørende.
Den indtil 1. juli 1997 gældende regel i § 354,
stk. 7, gav efter udvalgets opfattelse gode muligheder for en
fleksibel anvendelse af udeblivelsesreglerne, og den ramte vel i det
store hele også dét, som bør være gældende under en småsagsproces.
De særlige forhold i småsagsprocessen bør dog
efter udvalgets opfattelse føre i retning af, at der i disse sager
udvises mere lempe.
Således bør retten undlade at afvise sagen ved
sagsøgerens udeblivelse, hvis der er rimeligt grundlag for at
antage, at udeblivelse skyldes en fejltagelse eller undskyldelig
forglemmelse i øvrigt, og at sagsøgeren reelt er indstillet på at
fortsætte sagen uden bagtanke om forhaling. I stedet bør en,
eventuelt telefonisk, henvendelse til sagsøgeren forsøges med
henblik på afklaring af, om der er grundlag for at fortsætte sagen.
Bliver der i givet fald tale om omberammelse af domsforhandling, bør
retten være mere tilbageholdende. Spørgsmålet må dog vurderes i
lyset af, at sagsøgeren frit vil kunne anlægge sagen på ny efter en
afvisning. Gener for modparten vil eventuelt kunne modvirkes gennem
omkostningsfastsættelsen, jf. nedenfor afsnit 23.5.
Også som følge af skærpelsen af den almindelige
regel ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 stiller udvalget på den
anførte baggrund forslag om en særlig regel for småsager i
retsplejeloven, således at udeblivelsesvirkning bringes i anvendelse
efter de ovenfor nævnte lempeligere retningslinier.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 420, stk. 1).
12.3. Sagsøgtes udeblivelse
Bestemmelsen i retsplejelovens § 354, stk. 7,
gælder også for sagsøgtes udeblivelse.
Mens sagsøgeren efter afvisning frit kan anlægge
sagen på ny, medfører afsigelse af udeblivelsesdom, at sagsøgte i
givet fald må begære genoptagelse inden for visse frister, jf.
retsplejelovens § 367. Udeblivelsesreglen kan således siges at lægge
større byrder på sagsøgte end på sagsøgeren. Endvidere kan det
forhold, at der efter udvalgets forslag altid skal svares skriftligt
i småsager, tale for en vis yderligere lempelse med hensyn til
sagsøgtes udeblivelse med svarskrift.
Må mangler ved et svarskrift antages at
kunne afhjælpes under rettens afhjælpningspligt, bør
udeblivelsesvirkninger ikke indtræde, jf. ovenfor afsnit 11 og
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418, stk. 1 og 2, og §
419, stk. 1). Det skal ikke i sig selv være afgørende, at
svarskriftsblanketten ikke er anvendt. Det samme gælder manglende
dokumenter efter § 352, stk. 2, 1. pkt.
Udvalget foreslår endvidere en særlig bestemmelse
om sagsøgtes udeblivelse med svarskrift, der i nogen grad
lemper ordningen også efter den før 1. juli 1997 gældende
retsplejelovs § 354, stk. 7. Retten skal således i småsager undlade
at afsige udeblivelsesdom, hvis en fristoverskridelse må anses for
undskyldelig, eller omstændighederne i øvrigt taler derfor, f.eks.
hvis en henvendelse fra sagsøgte inden svarfristens udløb giver
rimelig grund til at antage, at sagsøgte har indsigelser mod
sagsøgers krav eller modkrav, og der er grundlag for at antage, at
et svarskrift vil fremkomme i umiddelbar forlængelse af svarfristens
udløb. Er der reel udsigt til, at sagen med mening kan gennemføres,
bør udeblivelsesvirkningen ikke bringes i anvendelse. Er der slet
ingen reaktion fra sagsøgte, vil det klare udgangspunkt dog som
hidtil være, at udeblivelsesdom afsiges. Der henvises til
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418, stk. 1 og 2).
Om sagsøgtes senere udeblivelse ved retsmøder
henvises til bemærkningerne ovenfor afsnit 12.2. om sagsøgerens
udeblivelse, herunder om forholdet til ændringen ved lov nr. 414 af
10. juni 1997, samt til lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
420, stk. 1), der gælder begge parter.
Udeblivelsesdomme vedrørende udeblivelse med
svarskrift skal efter forslaget forkyndes ved rettens
foranstaltning, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418,
stk. 3). Med hensyn til fuldbyrdelse af udeblivelsesdomme i
"tvistige" sager henvises til kapitel 10, afsnit 23.2.
12.4. Den materielle
prøvelse ved sagsøgtes udeblivelse
12.4.1. Gældende ret
Grundlaget for udeblivelsesdomme er forskelligt,
alt efter om udeblivelse sker fra starten (dvs. ved manglende møde
efter § 351, stk. 1, eller manglende svarskrift, jf. § 352) eller
senere under processen.
Ved udeblivelse fra starten afsiges dom efter
sagsøgerens påstand, for så vidt denne findes begrundet i
sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, jf. retsplejelovens §
354, stk. 3. Sker udeblivelse senere, finder en lignende regel
anvendelse, jf. § 360, stk. 3, og § 362, men "det i øvrigt
fremkomne" omfatter nu det tilvejebragte, yderligere processtof,
herunder navnlig sagsøgtes svar i sagen og eventuelt førte beviser.
Prøvelsen bliver derfor efter omstændighederne langt mere indgåede
end ved udeblivelse fra starten, og prøvelsen kan ske på grundlag af
netop de indsigelser, som sagsøgte har fremsat. Særlig interesse
knytter sig derfor til ordningen ved udeblivelse fra starten, hvor
det ikke er sagsøgtes indstilling, men udformningen af
procesreglerne, der bliver afgørende for, hvilken prøvelse der skal
ske.
De gældende regler med hensyn til den materielle
prøvelse af sagsøgerens krav ved sagsøgtes udeblivelse ved sagens
begyndelse er i korthed beskrevet i kapitel 3, afsnit 1.3.7. Som det
fremgår dér, er retsstillingen ikke i alle henseender klar. Det
gælder navnlig med hensyn til, i hvilket omfang retten bør prøve
mulige indsigelser, der bygger på den ufravigelige
forbrugerbeskyttelseslovgivning. I princippet skal sådanne regler -
som andre retsregler - påses ved udeblivelsesprøvelsen, men
usikkerheden knytter sig navnlig til, i hvilket omfang retten bør
søge sagen nærmere oplyst i de tilfælde, hvor stævningen med bilag
ikke i sig selv giver et tilstrækkeligt grundlag for prøvelsen.
Der kan henvises til de forskellige opfattelser
hos henholdsvis Gomard: Civilprocessen (4. udg. 1994), s.
211-12, og Zahle i UfR 1984 B. 273 ff. samt
betænkning nr. 1161/1989, s. 110-11. Fra praksis kan anføres på den
ene side UfR 1979.786 V, der tager afstand fra en nærmere
undersøgelse, og på den anden side UfR 1985.1096 V, der
lægger op til en ganske indgående prøvelse af forbrugerlovgivningen
i udeblivelsestilfælde.
De krav, der stilles til stævningens indhold, er
i praksis ikke store. I stævningspraksis benyttes ofte korte
formuleringer, der tilsigter at gøre op med mulige indsigelser,
f.eks. "sagsøgte er ikke forbruger" eller "renten er aftalt", og
sådanne udsagn lægges formentlig oftest til grund, idet retten
savner grundlag for uden særlig undersøgelse at foretage en nærmere
prøvelse. Bortset fra visse rentespørgsmål, hvor prøvelse er
indarbejdet i praksis, er det formentlig ganske sjældent, at
prøvelsen fører til, at sagsøgeren ikke får medhold i sit krav.
Undersøgelser foretaget af Forbrugerombudsmanden
tyder på, at f.eks. lånedokumenter også fra store långiverselskaber
kan indeholde vilkår i strid med ufravigelige beskyttelsesregler, og
at dette kan føre til, at låntagere stilles ringere, end der er
retligt grundlag for, også i visse tilfælde ved domstolsafgørelser
eller indenretslige forlig, jf. Forbrugerombudsmandens skrivelse af
7. august 1996 til bl.a. Den Danske Dommerforening (j.nr.
1996-2012/5-16).
12.4.2. Udvalgets
generelle overvejelser
Betænkning nr. 698/1973 om behandling af
borgerlige sager foreslog en begrænsning af prøvelsen som
led i en "autorisationsordning", dvs. en forenklet inkassoproces.
Denne ordning blev ikke gennemført, og udeblivelsesreglen fik ved
lovændringen i 1979 et indhold nogenlunde svarende til tidligere
ret, hvorefter forberedelsen ved byret dog altid var mundtlig. Det
er forudsat ved de gældende regler, at rettens prøvelse kan støttes
på opklarende spørgsmål til sagsøgeren (Folketingstidende 1978-79,
tillæg B, sp. 1456).
Imidlertid er skriftlig forberedelse i tiden
efter lovændringen blevet stedse mere udbredt. Til trods for en
ganske betydelig udvikling af den forbrugerbeskyttende lovgivning
inden for de seneste årtier, er udeblivelsesreglen i realiteten
uændret, og overgangen til skriftlig behandling må antages i praksis
at have virket i retning af en mere begrænset prøvelse end
tidligere.
Betænkningen om renteloven, bet. 1161/1989, s.
115, henskød spørgsmålet om en mere intensiv prøvelse til
overvejelser om en generel vurdering af forholdet mellem
retsplejelovens udeblivelsesregler og den præceptive
forbrugerbeskyttelseslovgivning.
Der kan på den anførte baggrund være behov for en
afklaring af, hvilke hensyn der bør varetages gennem prøvelsen i
udeblivelsestilfælde, og for en præcisering af indholdet af dét, der
bør være gældende ret.
Den af udvalget foreslåede lempelse af
kravene til stævning, jf. afsnit 7, indebærer, at man kan
risikere at stå med et ringere grundlag for afgørelsen om, hvorvidt
udeblivelsesdom kan afsiges. Den imødekommenhed, som
småsagsprocessen viser den selvmødende sagsøger, bør dog ikke føre
til, at kravene til udeblivelsesdom svækkes. Den bistand, som retten
efter forslaget skal yde ved modtagelse af stævningen, jf. ovenfor
afsnit 7, forudsættes at medføre, at stævningen normalt opfylder
kravene til udeblivelsesdom ved videresendelsen til sagsøgte.
Andre hensyn kan føre til overvejelser om en
enklere sagsgang ved en lempelse af kravene til udeblivelsesdom.
Hensynet til en effektiv og billig inkassoproces førte til forslaget
i bet. 698/1973, hvorefter sagsøgeren påstand skulle tages til følge
(bortset fra tilfælde af uklarhed eller urigtigheder), medmindre
sagsfremstillingen i stævningen åbenbart ikke kunne begrunde
påstanden. Sigtet hermed var en "mindre minutiøs" prøvelse end efter
dagældende ret, jf. betænkningen s. 140.
Udvalgets overvejelser vedrørende en forbedret
inkassoproces er gengivet i kapitel 10. Som det fremgår heraf,
finder udvalget ikke grundlag for en lempelse af kravene til
udeblivelsesdom, særlig ikke som led i en inkassoproces, der på en
række punkter rummer fravigelser i kreditors favør af hidtidige
procesregler. Efter udvalgets opfattelse bør kravene til
udeblivelsesdom være de samme i henholdsvis en småsagsproces og en
inkassoproces, så meget desto mere som valget mellem de to
procesformer skal være overladt til kreditor.
Spørgsmålet er herefter, om man bør gennemføre en
skærpelse af kravene til udeblivelsesdom, navnlig med
hensyn til prøvelse af den forbrugerbeskyttende lovgivning.
Den gældende ordning må i høj grad antages at
være bestemt af det synspunkt, at en meningsfuld prøvelse af et
retskrav kræver begge parters deltagelse i processen. Der kan herom
henvises til Gomard: Civilprocessen (4. udg. 1994), navnlig
s. 212. Det er i sig selv væsentligt at undgå prøvelse, som en
sagsøgt ikke ønsker, og som måske kan påføre ham unødige
omkostninger.
Man må imidlertid formode, at de sagsøgte i mange
tilfælde er ubekendt med deres retsstilling, således at manglende
svarskrift kan skyldes en måske fejlagtig opfattelse af, at der ikke
kan rejses indsigelser mod kravet. Om der gøres indsigelse eller ej,
kan i en række tilfælde bero på tilfældigheder. Årsagen behøver ikke
at være bevidsthed om en given retsposition. Manglede vilje eller
evne til at betale kan spille ind. Gøres indsigelse, vil
vejledningspligten imidlertid føre til, at forbrugerlovgivningens
forskellige præceptive beskyttelsesregler inddrages, uanset hvad
grunden til fremkomsten af et svarskrift måtte være. Det kan derfor
i en vis forstand fremstå som tilfældigt, om beskyttelsesreglerne
iagttages eller ej. Og det er vel i virkeligheden urimeligt, hvis
den, der - i erkendelse af, at der trods alt er et skyldforhold -
udebliver, ikke beskyttes, mens den, der "gør vrøvl" af en helt
anden grund, opnår den retsstilling, som lovgivningen giver
forbrugere.
Udvalget er på denne baggrund positiv over for
tanken om, at domstolene bør yde en mere udstrakt indsats end hidtil
med henblik på gennemførelse af regler, der er indført til
beskyttelse af forbrugere, som ikke er i besiddelse af samme viden
om lovgivningen, som retten og ofte modparten er.
En småsagsproces, der bygger på en udstrakt
retshjælp i form af vejledning fra rettens side, harmonerer bedst
med en ikke helt overfladisk prøvelse i udeblivelsestilfælde. Hertil
kommer, at en sådan prøvelse kan anses for et naturligt modstykke
til en ny og mere effektiv inddrivelsesproces.
En udvidet prøvelse må ventes at virke i retning
af, at forbrugerlovgivningen i stigende grad respekteres i
kontrakts- og inkassopraksis. Dette sidste er måske i virkeligheden
det stærkeste argument for en udvidet prøvelse.
Herover står en række modhensyn, herunder ikke
mindst risikoen for, at man ved at fremtvinge en omkostningskrævende
sagsbehandling risikerer at gøre sagsøgte, der i almindelighed må
betale omkostningerne ved sagen, herunder i 2. instans, en
bjørnetjeneste, jf. Gomard a.st., s. 212.
Det er derfor af afgørende betydning, at en
udvidet prøvelse i givet fald kan afgrænses med en vis klarhed, der
gør den let praktikabel.
Udvalget har på den anførte baggrund undersøgt,
om der umiddelbart kan opstilles en brugbar regel om udvidet
prøvelse af den ufravigelige forbrugerbeskyttelseslovgivning, jf.
nedenfor afsnit 12.4.3.
12.4.3. Udvalgets
overvejelser om en eventuel ny prøvelsesregel
Udvalget har på baggrund af synspunkterne i
afsnit 12.4.2. overvejet, om der bør indføres en udtrykkelig
bestemmelse i retsplejeloven om, at retten ved sagsøgtes udeblivelse
skal prøve den ufravigelige forbrugerbeskyttelseslovgivning, og om,
at en skriftlig forbrugeraftale skal vedlægges stævninger, når
kravet bygger på en sådan.
En sådan regel vil gennem kravet om vedlæggelse
af skriftlige aftaler bidrage til et forbedret grundlag for
prøvelsen. Rettens muligheder for at prøve et negativt udsagn om
eksistensen af en skriftlig aftale vil imidlertid være begrænsede.
Reglen angiver heller ikke klart, hvilke
bestræbelser retten bør udfolde for at oplyse sagen, eller hvilken
nærmere prøvelse der i øvrigt bør foretages.
Behovet for klarhed i disse henseender er
imidlertid stort. Reglen vil lægge ikke ubetydelige nye byrder på
sagsøgerne, og skal dét accepteres, er det væsentligt, at reglen kan
sikre en ensartet og forudsigelig anvendelse fra retskreds til
retskreds. Som berørt ovenfor, afsnit 12.4.2., gælder tilsvarende
hensyn til de sagsøgte på grund af risikoen for, at en afgørelse,
der giver sagsøgte medhold i første instans, ændres til sagsøgers
fordel i 2. instans efter tilvejebringelse af yderligere oplysninger
og med omkostningsmæssige konsekvenser for sagsøgte.
Udvalget har overvejet, om den skitserede regel
kan præciseres på en sådan måde, at de nævnte krav tilgodeses.
Nogle for så vidt tilfældige eksempler kan
illustrere, at udformning af en klar regel er forbundet med
betydelig vanskelighed:
(a) Prøvelsen vil ikke kunne omfatte uoverensstemmelser
mellem en skriftlig aftale, der fremlægges af sagsøger, og
sagsøgtes kopi heraf, uden at der rettes kontakt til
forbrugeren.
(b) Er kreditomkostningerne ikke behørigt angivet i en
kreditaftale, gælder særlige regler om opgørelsen af kravet
i forbrugerens favør. Disse regler finder dog ikke
anvendelse, hvis den erhvervsdrivende godtgør, at
forbrugeren "har haft et forsvarligt grundlag for at bedømme
kreditomkostningerne", jf. kreditaftalelovens § 23, stk. 3.
En bevisførelse om sådanne forhold er uegnet under en
udeblivelsesproces.
(c) Tilsidesættelse af kravet om, at kreditaftaler skal
være skriftlige, medfører ikke ugyldighed, men
retsvirkningerne er ikke i alle henseender let
konstaterbare, f.eks. kreditaftalelovens § 24 om kreditkøb,
hvorefter kreditgiveren "i almindelighed" ikke kan kræve
omkostninger.
(d) En række regler vil vanskeligt kunne prøves
overhovedet, herunder f.eks. kreditaftalelovens
generalklausul om urimelige vederlag eller omkostninger, jf.
kreditaftalelovens § 22.
Det anførte udelukker ikke, at en vis prøvelse
kan foretages på grundlag af skriftlige forbrugeraftaler. En række
regler angiver ret klart, hvad retsvirkningen af tilsidesættelse
skal være. Ved anvendelse af forbrugerbeskyttelsesregler, der ikke
er skarpe, vil resultater i vid udstrækning kunne nås ved anvendelse
af bevisbyrderegler. Effekten heraf vil imidlertid være, at
sagsøgeren i udeblivelsestilfælde skal underkaste sig
bevisbyrdereglerne på grundlag af en begrænset bevisførelse. De
materielle reglers udformning må antages at være bestemt af netop
det hensyn, at reglernes begunstigelse af forbrugeren ikke er
absolut, idet den erhvervsdrivende har mulighed for at løfte sin
bevisbyrde. Der kan i denne henseende ikke bortses fra, at sagsøger
stilles ringere, hvor sagsøgte udebliver, mens sagsøgte i en vis
udstrækning vil blive stillet bedre ved at udeblive end ved at
deltage i processen.
Det er vanskeligt umiddelbart at angive blot
nogenlunde klare generelle kriterier for, hvilke regler der skal
prøves og hvilke ikke.
Den fornødne klarhed må for så vidt opnås på
anden måde.
Efter udvalgets opfattelse vil udformning af en
intensiv prøvelsesordning kræve en nærmere gennemgang af den
materielle lovgivning, således som også rentelovsbetænkningen synes
at lægge op til, jf. bet. 1161/1989, s. 115. Noget sådant ligger
efter udvalgets kommissorium og sammensætning uden for udvalgets
opgaver.
En anden mulighed for at sikre ensartethed og
forudsigelighed i praksis ved en udvidet prøvelsesordning kunne
være, at opgaverne med materiel prøvelse i udeblivelsestilfælde blev
centraliseret, således at de fornødne grænser kunne fastlægges
gennem praksisdannelse og hurtig stillingtagen til principielle
afgrænsningsspørgsmål. En sådan instans vil dermed få nogle af de
fordele, der knyttet til klagenævnene. Det ville også muliggøre et
løbende samarbejde med de berørte erhvervsorganisationer, som i høj
grad kunne medvirke til at sikre opfyldelsen af intentionerne med en
udvidet prøvelse. Også denne løsning rejser imidlertid spørgsmål,
der naturligt falder uden for udvalgets opgaver, jf. om
centraliseringsspørgsmål nedenfor i afsnit 25.1.2.
Et flertal - Chr. Bache,
Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg, Pernille
Kjærulff, Jørgen Lougart, Ellen Munch-Larsen og Vibeke Vindeløv -
finder på den anførte baggrund ikke grundlag for at stille forslag
om en bestemmelse om udvidet prøvelse af forbrugerlovgivningen.
Disse medlemmer finder dog, at en udvidet prøvelse er velbegrundet,
og anbefaler, at der som led i det af udvalget forudsatte, fortsatte
reformarbejde tages skridt til iværksættelse af de fornødne nærmere
overvejelser, jf. også nedenfor kapitel 15.
Et mindretal - Bo Antonsen,
Christian Lundblad, Preben Lunn, Mette Reissmann og Bente Saltorp -
er enig med flertallet i, at der bør sættes en undersøgelse i gang
med henblik på at udforme regler om, hvilke af de
forbrugerbeskyttende regler, retten skal påse, uanset at sagsøgte
ikke svarer i sagen. Disse medlemmer finder imidlertid, at man
allerede ved gennemførelsen af småsagsprocessen vil kunne indføre en
regel om, at sagsøger med stævningen skal indsende aftalegrundlaget
(standardkontrakt m.v.), og at retten herefter i
udeblivelsestilfælde skal påse, at påstanden er begrundet i
sagsfremstillingen, som stævningen indeholder, og det i øvrigt
fremkomne, herunder at der ikke er modstrid mellem stævningen,
aftaledokumentet og den forbrugerbeskyttende lovgivning. Disse
medlemmer finder, at domstolene vil kunne støtte gennemførelsen af
den forbrugerbeskyttende lovgivning i praksis ved af egen drift (ex
officio) at påse oplagte overtrædelser af forbrugerlovgivningen.
13. Den videre forberedelse
13.1. Den gældende ordning
Den videre forberedelse efter modtagelse af
svarskrift tilrettelægges efter retsplejeloven af retten, uden at
noget bestemt skema nødvendigvis skal følges. Forberedelsen bruges
til klarlæggelse af tvisten og den nødvendige bevisførelse.
Iværksættelse af eventuelt syn og skøn sker normalt under
forberedelsen.
Efter § 353 kan retten bestemme, at yderligere
processkrifter skal udveksles. Retten bør efter § 355 (som ændret
ved lov nr. 414 af 10. juni 1997) i almindelighed indkalde parterne
til et særligt forberedende møde (såkaldt § 355-møde), medmindre det
findes overflødigt. Retten skal i det forberedende møde så vidt
muligt fastlægge sagens videre forløb, herunder tidsrammerne for
eventuel yderligere forberedelse. Retten kan endvidere fastsætte
tidspunktet for domsforhandlingen. På mødet søges parternes stilling
til sagens faktiske og retlige forhold bragt på det rene, ligesom
bevisførelse tilrettelægges. Forligsmægling vil ofte kunne finde
sted under et sådant møde. Også i øvrigt kan der afholdes
forberedende møder. Efter § 356 bestemmer retten, hvornår
forberedelsen sluttes, og domsforhandlingen berammes. Efter § 356,
stk. 3, kan retten bestemme, at domsforhandling skal foregå i
tilslutning til et forberedende møde, hvis parterne er enige herom,
eller sagen findes tilstrækkeligt oplyst og også i øvrigt egnet
hertil.
13.2. Udvalgets
overvejelser
Efter udvalgets opfattelse bør der for småsager
fastlægges nærmere regler om forberedelsen, som bygger på det
grundsynspunkt, at retten har ansvaret for sagens hurtige og
hensigtsmæssige gang, og at forberedelsen skal tilvejebringe
grundlaget for, at sagen kan behandles forsvarligt uden advokater,
herunder indsamling af de fornødne oplysninger. Reglerne om
forberedelsen rammer efter ændringen ved lov nr. 414 af 10. juni
1997 i vid udstrækning det rigtige. Der er dog efter udvalgets
opfattelse behov for særlige regler i småsagsprocessen.
I småsager er det særlig væsentligt, at
sagsforløbet bliver så kort som muligt. En forsvarlig forberedelse
uden medvirken af advokater vil oftest kræve, at dommeren får
lejlighed til at tale med parterne. Det foreslås på den baggrund, at
der i småsagsprocessen som hovedregel straks efter modtagelse af
svarskrift indkaldes til et forberedende retsmøde, og således at der
kun undtagelsesvis udveksles flere processkrifter end stævning og
svarskrift.
Parterne bør i almindelighed indkaldes til at
møde personligt ved det forberedende møde. Den fornødne
koncentration af småsager vil normalt kræve, at parterne selv er til
stede, også selv om de måtte have antaget advokat. Det foreslås
derfor i modsætning til ordningen efter den gældende § 355, at
retten skal kunne pålægge parterne at møde personligt, således at
undladelse kan tillægges udeblivelsesvirkning.
Udeblivelsesvirkningen skal dog her som andetsteds i
småsagsprocessen anvendes med lempe, jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 420, stk. 1).
Ved det forberedende møde bør sagen søges
forligt, afgjort, optaget til dom eller færdigforberedt og
domsforhandling berammet.
Det bør være et centralt led i forberedelsen, at
der tages stilling til, hvorledes sagen skal færdigbehandles, og at
de tidsmæssige rammer herfor fastlægges. Processtoffet - påstande,
anbringender og beviser - bør så vidt muligt lægges fast i
retsmødet, og ændringer i forhold til processkrifterne tilføres i
korthed retsbogen. Dommeren skal i denne forbindelse sikre, at der
hersker klarhed over, hvad parternes faktiske uenighed angår,
således at bevistemaet lægges fast. Skal der være skøn eller
lignende, bør spørgetema fastlægges straks i retsmødet, og
domsforhandling - hvor en sådan er nødvendig - normalt samtidig
berammes. Partsforklaringer bør i almindelighed afgives under det
forberedende møde.
Ved den skitserede forberedelse tilvejebringes
grundlaget for, at dommeren kan styre processen og udøve
vejlednings- og bistandspligten, jf. nærmere nedenfor afsnit 14 samt
16-18. Det er væsentligt, at parterne så tidligt som muligt
orienteres om de forventelige omkostningsmæssige konsekvenser af
søgsmålet. Den centrale del af vejledningen vil typisk finde sted
under det forberedende møde.
I tilfælde, hvor parterne er enige om at
foretrække skriftlig forberedelse, eller dog er indforstået
hermed, og retten anser det for praktisk muligt og forsvarligt, bør
der være adgang til at gennemføre hele forberedelsen på skriftligt
grundlag. Se om mundtlighedsprincippet nedenfor afsnit 15. Det vil
navnlig være en forudsætning, at den fornødne vejledning kan udøves
uden et retsmøde. Eventuelt kan arrangeres et telefonmøde. Det må
ved anvendelse af skriftlig forberedelse påses, at forberedelsen
ikke herved trækker ud, og forpligtelsen til at tilrettelægge sagens
forløb gælder også ved den skriftlige forberedelse. Undladelse af at
holde forberedende møde bør navnlig ske, hvor sagen - eventuelt
efter telefonisk drøftelse med parterne - skønnes egnet til straks
at blive berammet til domsforhandling efter modtagelsen af
svarskrift. I særlige tilfælde, hvor det står klart, at afholdelse
af forberedende møde ikke tjener noget formål, bør fuldstændig
skriftligt forberedelse kunne ske også mod en parts ønske. En sådan
adgang må administreres under hensyntagen til kravene i
menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, jf. kapitel 3,
afsnit 6.3. Der må også tages hensyn til, om en part eventuelt har
problemer med at læse og skrive, jf. herom også afsnit 10 ovenfor.
Det bør holdes for øje, at et forberedende møde i
småsager ofte kan bringe sagen så langt, herunder ved optagelse af
partsforklaringer, at sagen straks ved afslutningen af dette møde
kan optages til dom. Se om grundløse anbringender ovenfor i afsnit
11.2.2. Retningslinierne i den gældende retsplejelovs § 356, stk. 3,
bør kunne finde udstrakt anvendelse i småsager. Der bør ligeledes
være mulighed for at fastsætte, at sagen optages til dom efter det
forberedende møde uden afholdelse af yderligere retsmøde, når f.eks.
en sagkyndig erklæring foreligger, og en frist for skriftlige indlæg
fra parterne er udløbet.
Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at der
opstilles særlige bestemmelser om forberedelsen i småsager, som
følger de ovenfor angivne retningslinier, og som bygger videre på
principperne i den gældende retsplejelovens § 356, stk. 3, med
henblik på en fleksibel forberedelse, der tilpasses den enkelte sags
behov, og som sikrer, at sagerne behandles med dét minimum af
forbrug af rettens og parternes tid, som en forsvarlig
sagsbehandling kræver. Det er herved væsentligt, at der kan sættes
tidligt ind mod grundløse anbringender, hvad enten de fremsættes af
sagsøger eller sagsøgte, jf. ovenfor afsnit 11.2.2.. Se om skriftlig
domsforhandling nedenfor afsnit 15.5.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 419), der træder i stedet for retsplejelovens §
355 og § 356, stk. 2 og 3.
Afgives partsforklaringer under forberedelsen,
bør det af hensyn til bevisvurderingen normalt være den samme
dommer, der foretager domsforhandling i sagen. Det kan dog ofte
tænkes at være lige så hensigtsmæssigt at foretage fornyet
partsforklaring for en ny dommer i det omfang, det måtte være
nødvendigt.
14. Sagsstyring
14.1. Den gældende ordning
Efter retsplejeloven er det retten, der træffer
afgørelse om sagens gang, og fastsætter tid for retsmøder, frister
for udsættelse m.v. I almindelige civile sager, navnlig hvor
advokater møder på begge sider, er det i praksis traditionelt i
ganske vidt omfang overladt til parterne at bestemme sagsforløbet,
herunder skriftvekslingens udstrækning, så længe de kan blive enige
herom. Navnlig efter udviklingen i praksis ved Den Europæiske
Menneskerettighedsdomstol ligger det klart, at retten har et
selvstændigt ansvar for, at sagen fremmes med rimelig hurtighed. Der
kan om disse forhold henvises til bemærkningerne til lovforslag nr.
L 178 af 27. februar 1997, der er vedtaget som lov nr. 414 af 10.
juni 1997.
Ved ændringsloven er bl.a. på baggrund af praksis
vedrørende Den Europæiske Menneskerettighedskonvention gennemført en
række bestemmelser med henblik på rettens medvirken til
fremskyndelse af sagens gang.
Der kan nævnes § 345 om, at en udsættelse skal
være "påkrævet", § 353 om, at retten kan pålægge en part at
indlevere et processkrift med udeblivelsesvirkning, § 355, hvorefter
der nu i almindelighed skal afholdes forberedende møde, og hvor
retten så vidt muligt skal fastlægge sagens videre forløb, § 356 a,
hvorefter retten - med virkning efter udeblivelses- og
koncentrationsreglerne - kan pålægge parterne at indlevere et
påstandsdokument med angivelse af bl.a. anbringender, samt § 357,
stk. 3, hvorefter retten også uden protest fra modparten kan afskære
nyt stof efter forberedelsens afslutning.
14.2. Udvalgets
overvejelser
I det engelske "access to justice"-projekt, der
er omtalt i kapitel 4, er sagsstyring (case management) indgået som
et centralt led ud fra den betragtning, at væsentlig hurtigere
behandling af retssager end hidtil kan opnås gennem en aktiv
styrende indsats fra rettens side.
Udvalget kan tilslutte sig dette synspunkt. I
relation til en småsagsproces er det endvidere nødvendigt med en
særlig sagsstyring, hvis sagerne i almindelighed skal kunne afvikles
uden advokater.
Ændringerne ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 går
efter udvalgets opfattelse i den rigtige retning. Udvalget finder
imidlertid behov for bestemmelser, der dels går videre, dels tager
hensyn til de særlige behov i småsager.
Sagsbehandlingen bør gennemføres efter et princip
om, at sagens hurtige og hensigtsmæssige gang er rettens ansvar.
Sagsstyringen skal ske gennem fastlæggelse af en
tidsplan for hele sagens gang allerede efter modtagelsen af
svarskrift samt ved rettens afgørelser om navnlig:
- antallet af processkrifter, der tillades
udvekslet
- antallet af retsmøder
- udsættelse
- tilladelse til inddragelse af nyt processtof
(koncentrationsreglerne)
- længden af frister (skriftveksling, overvejelse
af anmodninger vedrørende bevisførelse, forligsdrøftelser m.v.
- optagelse til dom uden egentlig domsforhandling
- indlæg under domsforhandling
Udvalget foreslår en almindelig bestemmelse
i småsagskapitlet, hvorefter det påhviler retten at sikre, at
sagerne gennemføres inden for rimelig tid og uden unødvendige
ophold, uanset anmodninger fra parterne om udsættelse.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 407).
Det forudsættes herved, at der i almindelighed
kun udveksles to processkrifter, jf. afsnit 13, og kun afholdes ét
forberedende møde, og at frister for udsættelser m.v. normalt ikke
overstiger 14 dage. At parterne er enige om at søge udsættelse er
ikke afgørende. Det forudsættes således, at retten generelt og ex
officio kritisk vurderer parternes anmodninger om
forberedelsesskridt m.v., således at nødvendigheden af de enkelte
skridt må kunne begrundes konkret. Dette er ikke nødvendigvis et
krav om, at parten selv formulerer en begrundelse for sin anmodning,
når det dog efter sagens sammenhæng er klart, at anmodningen er
velbegrundet og bør tages til følge. Er det derimod uklart, hvor en
part vil hen med en anmodning, bør der ikke i småsager gælde nogen
forhåndsformodning om, at anmodningen skal tages til følge. Det er
således ikke nok, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at en ønsket
udsættelse eller forberedelsesforanstaltning, herunder anmodning om
bevisoptagelse, vil have betydning for sagens afgørelse. Det må
kræves, at en sådan betydning sandsynliggøres. Se om dette skærpede
krav om relevans nedenfor afsnit 20.1.
Den almindelige sagsstyringsforpligtelse skal ses
i lyset af de regler om materiel procesledelse, der foreslås
nedenfor afsnit 17 og 18. Et element af sagsstyring er også dels
adgangen til at udskille dele af en sag, der er modne til afgørelse,
jf. retsplejelovens § 253, dels mulighederne i øvrigt for en tidlig
afgørelse med hensyn til uholdbare anbringender, jf. ovenfor afsnit
11.2.2. med henvisninger.
Udvalget foreslår endvidere med henblik på
sikring af en hurtig gennemførelse af småsager nogle stramninger af
de gældende regler med hensyn til de enkelte punkter ovenfor.
Der henvises herom til de respektive afsnit i dette kapitel.
Ligeledes foreslår udvalget en særlig fristregel for
domsafsigelse i småsager, jf. afsnit 24.2.2.
Udvalgets forslag vedrørende sagsstyring
adskiller sig fra retsplejelovens ordning efter ændringen ved lov
nr. 414 af 10. juni 1997 navnlig derved, at udvalget med hensyn til
småsagsprocessen finder en generel bestemmelse nødvendig. Udvalgets
forslag vedrørende særreglerne adskiller sig dog også - ud fra
særlige hensyn til småsager - på en række punkter fra de gældende
regler. Herom henvises til de enkelte afsnit.
Reglerne i de nugældende bestemmelser i § 353 om,
at retten kan pålægge en part at indlevere processkrift med
udeblivelsesvirkning, og § 356 a, hvorefter retten - med virkning
efter udeblivelses- og koncentrationsreglerne - kan pålægge parterne
at indlevere et påstandsdokument med angivelse af bl.a.
anbringender, bør ikke finde anvendelse i småsager, hvis én af
parterne møder uden advokat.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 420, stk. 3). Det vil følge af den foreslåede
bestemmelse i retsplejelovens § 419, at § 355 ikke finder anvendelse
under småsagsprocessen.
15. Mundtlighedsprincippet og
domsforhandlingen
15.1. Baggrunden for
mundtlighedsprincippet
Efter retsplejelovens § 148 forhandles retssager
mundtligt. Skrift anvendes kun i det omfang, loven særlig bestemmer
det. Som altovervejende hovedregel afholdes i civile retssager en
mundtlig domsforhandling, hvis ikke sagen sluttes forinden, f.eks.
ved forlig.
Nævnsprocessen foregår i almindelighed på
skriftligt grundlag, jf. nærmere kapitel 3.
Mundtlighedsprincippet hører til de centrale
principper i retsplejen. Begrundelsen for kravet om mundtlighed er
traditionelt flerleddet: Dels skal mundtlighed sikre en hurtigere
retspleje, end skriftlig sagsbehandling antages at kunne føre til,
dels skal mundtligheden tjene til gennemførelse af
offentlighedsprincippet. Begge disse begrundelser kan under nutidige
forhold diskuteres. Skriftlig sagsbehandling er ikke nødvendigvis
langsommere end mundtlig. Se herom Spleth i Retsplejeloven
50 år (1969), s. 64. Offentligheden omkring retsplejen fungerer i
praksis kun i stærkt begrænset omfang gennem publikums overværelse
af retsmøder. Mundtlighed har imidlertid også betydning for
umiddelbarhedsprincippet, navnlig således at den dømmende ret kan få
et umiddelbart indtryk af de forklaringer fra parter og vidner m.v.,
som indgår i bevisførelsen.
Mundtlighedsprincippet er fastlagt i grundloven,
jf. § 65, stk. 1, hvorefter offentlighed og mundtlighed gennemføres
i retsplejen i videst muligt omfang. Grundlovens bud er imidlertid
hverken i retsteorien eller lovgivningspraksis blevet opfattet som
noget absolut krav. Bl.a. hjemler retsplejeloven skriftlig
forberedelse af civile sager, jf. § 352, og skriftlig
domsforhandling i ankesager, jf. § 387, samt i almindelighed i
kæresager. Retsplejeloven har tidligere indeholdt regler om
skriftlig behandling af 1. instanssager i et kapitel 35, der
indeholdt en fakultativ adgang til skriftlig behandling af
"vidtløftige regnskabssager og andre indviklede retssager". Disse
bestemmelser er næppe blevet anvendt i noget omfang af betydning,
(jf. landsretspræsidenternes cirkulære nr. 268 af 10. november
1921). De blev ophævet ved civilprocesreformen i 1980, uden at dette
kan tilskrives principielle betænkeligheder.
Et krav om offentlighed og mundtlighed følger
også af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk.
1, jf. ovenfor i kapitel 3, afsnit 6.3.
I betænkning nr. 1330/1997 vedrørende samarbejdet
mellem retterne og pressen stilles en række forslag med henblik på
bedre adgang for pressen til oplysning om retssager, der bl.a. vil
kunne styrke offentligheden omkring sager, som behandles skriftligt.
15.2. Skriftlig behandling
af småsager
Efter udvalgets opfattelse bør anvendelse af
mundtlighed kontra skriftlighed i småsager ud over hensynet til en
retfærdig rettergang, jf. herved Menneskerettighedskonventionens
artikel 6, stk. 1, også bero på hensigtsmæssighedsovervejelser. Kan
sagen i det enkelte tilfælde behandles lettere, med større
hensyntagen til parterne og fuldt så forsvarligt på helt eller
delvis skriftligt grundlag, bør mundtlighedsprincippet ikke være til
hinder herfor. Retsplejeloven har tidligere anerkendt skriftlig
behandling af indviklede regnskabssager, men hel eller delvis
skriftlig behandling af enkle, overskuelige sager om begrænsede
værdier bør vel så meget desto mere kunne komme på tale.
Spørgsmål vedrørende skriftlighed contra
mundtlighed er behandlet ovenfor i forbindelse med udvalgets forslag
med hensyn til forberedelsen, jf. afsnit 13. Udvalget foreslår
derudover modifikation af mundtlighedsprincippet på to punkter. Dels
foreslås den hidtidige pligt til at oplæse (dokumentere) skriftligt
materiale under domsforhandlingen ophævet, jf. nedenfor afsnit
15.3., dels foreslås indført en adgang til skriftlig domsforhandling
af småsager, jf. nedenfor afsnit 15.5.
15.3. Oplæsning
(dokumentation) og påberåbelse af skriftligt materiale
Efter retsplejelovens § 344, stk. 1, træffes
rettens afgørelse i civile sager på grundlag af forhandlingerne og
bevisførelsen, jf. også § 340 om bevisumiddelbarhed og § 365 om
fremgangsmåden ved domsforhandlingen. I princippet indgår i
grundlaget for afgørelsen alene dét, som er fremkommet mundtligt
under selve domsforhandlingen. I praksis håndhæves dette princip ved
byretterne næppe i almindelighed strengt med hensyn til sagens
dokumenter.
Efter udvalgets opfattelse bør der i småsager ske
en modifikation af princippet, som i øvrigt har sin rod i en tid,
hvor sagens dokumenter alene fandtes i ét eksemplar og ikke let
kunne kopieres. Udvalget foreslår - for at koncentrere og
effektivisere domsforhandlingen og for at lette selvmøderes
deltagelse i processen - at processtof (påstande, anbringender og
beviser, herunder bevisdokumenter, tidligere afgivne forklaringer og
retsbogstilførsler), der er fremkommet under forberedelsen, uden
oplæsning (dokumentation) og uden særskilt påberåbelse indgår i
grundlaget for rettens afgørelse. Det forudsættes herved, at
dommeren forud for domsforhandlingen læser sagens akter, således at
fremdragelse af deres indhold fra parternes side under
domsforhandlingen er unødvendig.
Er sagens dokumenter - i en småsag undtagelsesvis
- omfattende eller uoverskuelige, er den foreslåede ordning
naturligvis ikke til hinder for, at dommeren fordrer parternes
stillingtagen til, hvilke nærmere dele af materialet der har
betydning for sagen. Dette betyder dog ikke, at alt stof, der skal
indgå i sagen, skal dokumenteres.
Det er naturligvis en forudsætning for den
skitserede ordning, at begge parter er bekendt med det pågældende
skriftlige materiale, og det er dommerens opgave at sikre sig, at
dette er tilfældet, jf. nedenfor afsnit 15.4.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 424).
15.4. Gennemførelse af
mundtlig domsforhandling i småsager
En domsforhandling i en småsag bør - hvor der
ikke medvirker advokater på begge sider - starte med, at dommeren i
korthed gennemgår det foreliggende materiale, således at det på
denne måde klarlægges, hvad der er grundlaget. Herefter kan
domsforhandlingen koncentreres om, hvad der er reelt nyt i forhold
til forberedelsen, nemlig eventuelle ændringer af påstande og
anbringender samt bevisførelsen under domsforhandlingen.
Den foreslåede ordning vil også i vid udstrækning
begrænse behovet for egentlig procedure i småsager. Parternes indlæg
må normalt kunne indskrænkes til et minimum i form af kommentarer
til hovedpunkter i bevisførelsen. Nærmere kommentarer om
retstilstanden bør kun forekomme, hvor denne er reelt omtvistet,
hvilket i praksis må antages kun sjældent at være tilfældet i
småsager. Yderligere indlæg (replik og duplik) bør kun angå stof,
som er nyt i forhold til partens første indlæg. Hvor advokater ikke
medvirker på begge sider, bør proceduren indledes med, at dommeren
efter bevisførelsen i korthed gennemgår det foreliggende processtof
og de relevante retsregler, hvorefter parternes indlæg kan begrænses
til kommentarer hertil. Dette kan og bør ske, uden at dommeren tager
- eller synes at tage - stilling til sagen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 423).
Bestemmelsen træder i stedet for § 365, stk. 1 og
2. Efter retsplejelovens § 356 a kan retten stille krav om
indlevering af et påstandsdokument, således at der indtræder
udeblivelsesvirkninger, hvis dokumentet ikke indleveres. Denne
bestemmelse bør ikke finde anvendelse i småsagsprocessen, jf. herved
afsnit 14.2. ovenfor, og lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
420, stk. 3).
Se om udøvelse af vejledningspligten nedenfor
afsnit 18.
15.5. Skriftlig
domsforhandling i småsager
Udvalget foreslår indført en adgang til
skriftlig "domsforhandling" i småsager.
Skriftlig domsforhandling bør kunne ske, hvis
beslutning herom træffes på et forberedende møde, jf. herved den
gældende retsplejelovs § 356, stk. 3, og afsnit 13 ovenfor.
Hvis der ikke er afholdt noget retsmøde i sagen,
bør beslutning om (fuldstændig) skriftlig behandling efter udvalgets
opfattelse kunne træffes, når begge parter er indforstået hermed.
Med denne regel gives der mulighed for, at småsager kan gennemføres
på fuldstændig skriftligt grundlag. Dette indebærer, at sagen kan
behandles på lignende måde som klagenævnssager. Det må antages, at
den skriftlige behandling af klagenævnssager af parterne i
almindelighed opfattes som en ikke ubetydelig lettelse.
I særlige tilfælde kan der være behov for at
afgøre en sag på fuldstændigt skriftligt grundlag også mod en parts
ønske. Det kan være tilfældet, når der er et sikkert grundlag for at
antage, at et retsmøde ikke vil have noget formål, f.eks. ved klart
grundløse anbringender, jf. ovenfor afsnit 11.2.2. Navnlig i lyset
af kravene i Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, jf.
herved ovenfor i kapitel 3, afsnit 6.3., har udvalget dog ikke
foreslået en særlig bestemmelse herom.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 419, stk. 4 og 5).
Bestemmelsen må med hensyn til udeladelse af
egentlig domsforhandling - som i øvrigt den gældende § 356, stk. 3 -
administreres under hensyn til Menneskerettighedskonventionens krav.
Ved appelbehandling bør man være opmærksom på, om sagen i 1. instans
er behandlet skriftligt, jf. afsnit 27.2.7.1. nedenfor.
I forbindelse med opfølgning af en småsagsreform
bør man af hensyn til offentlighedshensynet være opmærksom på
udviklingen med skriftlig behandling af småsager, jf. kapitel 15,
afsnit 4.3., om bl.a. en årsberetning. Der bør informeres om
omfanget af skriftligt behandlede sager og om, hvilke
sagstyper det drejer sig om, samt om udfaldet af disse sager.
De forslag, der stilles i betænkning nr. 1330/1997 om samarbejdet
mellem retterne og pressen, vil i øvrigt være af betydning i denne
forbindelse.
16. Vejledningspligt, materiel
procesledelse og forhandlingsprincippet
16.1. Indledning
I en småsagsproces, som parterne skal kunne
betjene sig af uden advokater, er spørgsmålet om dommerens
vejledningspligt helt centralt. Sigtet med regler om
vejledningspligten må være, at parterne alene med deres eget - ikke
sagkyndige - kendskab til sagen ved rettens bistand sættes i stand
til at gennemføre processen på forsvarlig måde. Dommeren overtager
for så vidt nogle af de opgaver, som ellers udføres af advokaten.
Dette er kernepunktet i en særlig småsagsproces.
Vejledningspligten har en nær sammenhæng med
forhandlingsprincippet og reglerne om materiel procesledelse. I
dette afsnit behandles disse emner derfor samlet.
16.2. Gældende ret
16.2.1.
Forhandlingsprincippet
Forhandlingsprincippet hører til de mest centrale
elementer i den nuværende civile retspleje. Princippet indebærer et
forbud mod, at retten inddrager nyt processtof, dvs. ved sin
afgørelse går ud over parternes påstande, anbringender og beviser.
Efter retsplejelovens § 338 kan retten ikke
tilkende en part mere end denne har påstået, og retten kan kun tage
hensyn til anbringender, som parten har gjort gældende, eller som
ikke kan frafaldes. Grundprincippet om, at parterne og ikke retten
tilvejebringer processtoffet, gælder såvel påstande, anbringender
som beviser. Retten tager kun stil
ling til det, som parterne beder den om. Retten
kan ikke ændre parternes påstande og anbringender og heller ikke af
egen drift foranstalte bevisførelse.
På det grundlag, som parterne har tilvejebragt,
træffer retten afgørelse efter gældende ret. Forhandlingsprincippet
gælder - i hvert fald som et udgangspunkt - ikke retsreglerne,
herunder fremmed ret.
Der er en naturlig sammenhæng mellem parternes
aftalefrihed efter den materielle rets regler og
forhandlingsprincippet. Der ville ikke være megen mening i en
ordning, hvorefter retten ex officio skulle sikre, at sagen
nødvendigvis fik det udfald, som lovgivningen med en fuldstændig
opklaring af sagens faktiske omstændigheder ville føre til, når
parterne straks efter dommen kan aftale noget helt andet.
Forhandlingsprincippet gælder dog i vidt omfang også på områder,
hvor der ikke er aftalefrihed.
Begrundelsen for forhandlingsprincippet kan
udtrykkes således, at det i almindelighed må antages at tjene
parternes interesser bedst, at parterne, der skal bære sagens
omkostninger, selv bestemmer sagens og processtoffets omfang. Der
kan henvises til bemærkningerne hos Gomard: Civilprocessen (4. udg.
1994), s. 362. Forhandlingsprincippet gør det endvidere muligt for
retten at indtage en tilbagetrukken position i processen. Retten
behøver ikke at danne sig nogen mening om sagen eller dens enkelte
spørgsmål, før parterne har afsluttet deres præsentation heraf.
Forhandlingsprincippet er dermed af betydning for rettens
upartiskhed.
Forhandlingsprincippet forudsætter, at begge
parter har de nødvendige midler og den nødvendige indsigt til at
varetage deres interesser. Disse forudsætninger er ofte ikke
opfyldt. Der gælder derfor en række modifikationer af princippet i
kraft af reglerne om materiel procesledelse og rettens
vejledningspligt i byretssager.
Modifikationerne i § 339 er ikke egentlige
undtagelser fra forhandlingsprincippet. Spørgsmålsretten m.v. i §
339, stk. 1-3, er alene en adgang for retten til at søge
processtoffet præciseret og forbedret. Heller ikke vejledningsreglen
i § 339, stk. 4 - der er obligatorisk - udgør nogen undtagelse.
Afgørelsen om ændring eller supplering af processtoffet er i alle
henseender partens.
16.2.2. Materiel
procesledelse
Ved formel procesledelse forstås rettens funktion
som ordstyrer under processen. Ved materiel procesledelse forstås
rettens funktion vedrørende tilrettelæggelse af processtoffet
(påstande, anbringender og beviser).
I sin rendyrkede form rummer
forhandlingsprincippet et forbud mod, at retten blander sig i
tilrettelæggelsen af processtoffet, f.eks. ved at stille spørgsmål
herom. I den gældende procesordning indgår derimod en vis materiel
procesledelse. Om materiel procesledelse kan henvises til
Taksøe-Jensen: Materiel procesledelse i borgerlige sager
(1976).
Efter retsplejelovens § 339, stk. 1, kan retten,
hvis en parts påstand eller dennes anbringender eller udtalelser om
sagen i øvrigt er uklare og ufuldstændige, søge dette afklaret ved
spørgsmål til parten. Efter bestemmelsens stk. 2 kan retten
endvidere opfordre en part til at tilkendegive sin stilling til
såvel faktiske som retlige spørgsmål, som synes at være af betydning
for sagen. Retten kan endvidere efter stk. 3 opfordre en part til at
fremlægge dokumenter, tilvejebringe syn og skøn eller i øvrigt føre
bevis, når sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse
ville henstå som uvisse.
Retten har således en vis beføjelse til at gribe
ind med hensyn til alle dele af processtoffet: Påstande,
anbringender og beviser.
§ 339, stk. 1-3, stammer fra bet. 698/1973. Det
hedder om baggrunden for bestemmelsen (s. 122) bl.a:
"Rettens medvirken til, at der
tilvejebringes klarhed over påstande og anbringender samt
bevisførelsens omfang og formål, kan være en nødvendig
forudsætning for en rationel tilrettelæggelse af sagens
behandling. Rettens medvirken kan også være nødvendig for at
hindre reelt utilfredsstillende resultater. En klargøring af
påstanden kan være nødvendig for, at retten kan træffe
afgørelse om sagens realitet. Det kan være nødvendigt at
søge klarlagt, om et bestemt anbringende, der måske vil have
afgørende indflydelse på sagens udfald, fremsættes eller ej.
En sådan indgriben kan overflødiggøre en anke af dommen, der
alene skyldes, at den ankende først senere er blevet
opmærksom på relevansen af det pågældende anbringende... Det
er næppe muligt at give almindelige regler om, i hvilket
omfang retten i den enkelte sag bør benytte sin adgang til
at gribe ind. Der må i hvert enkelt tilfælde blive tale om
et skøn, hvor en flerhed af momenter indgår, f.eks. om
parten giver møde ved advokat, hvilken erfaring advokaten
har, og på hvilket stadium sagen befinder sig... Af
afgørende betydning er, at rettens indgriben sker på en
sådan måde, at indtrykket af dens upartiskhed ikke lider
skade."
Bestemmelsen er formuleret som en fakultativ
regel. Da en vis klarhed over, hvad sagen går ud på, er nødvendig
for rettens stillingtagen, må ordningen formentlig beskrives
således, at der er en vis pligt til at søge uklarheder og
ufuldstændigheder fjernet efter stk. 1, men blot en adgang
til at påvirke processtoffet efter stk. 2-3, jf. også Gomard:
Civilprocessen (4. udg. 1994) s. 365 og 376. I bet. 698/1973 anføres
dog s. 124 om stk. 1, at bestemmelsen ikke pålægger retten nogen
pligt, men overlader det til retten i hvert enkelt tilfælde at
skønne over, om spørgsmål bør stilles.
Kernen i bestemmelserne om materiel procesledelse
er adgangen til efter § 339, stk. 2, at gøre en part opmærksom på
muligheder for fremsættelse af nye påstande og anbringender. Der er
næppe nogen skarp grænse mellem spørgsmål efter stk. 1 og stk. 2.
Efter Gomard a.st., s. 367, bør dommeren begrænse sin
indgriben til de krav, som parten har rejst, og ikke indlade sig på
en almindelig videregående vejledning om parternes sandsynlige
retsstilling. Efter samme værk, s. 366, bør dommeren i almindelighed
spørge en part om ændring af påstand eller anbringender, hvis parten
på grund af misforståelse eller forglemmelse synes at have nedlagt
en for beskeden påstand eller undladt at fremføre et anbringende,
som måske kan vinde sagen for parten. Det anføres, at ukendskab til
eller misforståelse af retsreglerne ikke bør føre til retstab, og at
fejltagelser kan forekomme, selv om der mødes med advokat.
Den materielle procesledelse bør, bl.a. på grund
af reglerne om koncentration af processen, navnlig have sin plads
under forberedelsen.
Under afhøringer kan retten stille
yderligere spørgsmål, jf. § 183, stk. 2, (vidner), § 209 (skønsmænd)
og § 305 (parter). Det må antages, at retten herved ikke er
begrænset til at søge de af parterne berørte spørgsmål klargjort,
men kan søge alle forhold af betydning for sagen oplyst, jf.
Gomard a.st., s. 380-381.
Den materielle procesledelse praktiseres ved
byretterne næppe ganske ens, ligesom det klassiske
forhandlingsprincip ved nogle byretter formentlig håndhæves
væsentlig mindre strengt end ved de overordnede retter. Der er dog
næppe nogen generel tendens til opblødning af forhandlingsprincippet
ved byretterne. Der vil imidlertid i sagens natur være stor forskel
på, om begge parter møder ved advokat, eller én eller begge parter
møder uden advokat, jf. nedenfor om vejledningspligten. Der kan også
henvises til Taksøe-Jensen a.st., s. 462 ff.
16.2.3.
Vejledningspligt
16.2.3.1. Den
gældende bestemmelse
Efter gældende ret har dommeren i byretssager
vejledningspligt over for parter, der møder uden advokat
(selvmødere). Retsplejelovens § 339, stk. 4, fastsætter
således, at retten vejleder parten om, hvad denne bør foretage til
oplysning af sagen og i øvrigt til varetagelse af sine interesser
under sagen.
16.2.3.2. Tidligere
overvejelser
Vejledningspligten har sin rod i ordningen forud
for retsplejeloven, jf. kapitel 5, afsnit 1 og 2. Se
Taksøe-Jensen a.st., s. 125-128. Den gældende bestemmelse i §
339, stk. 4 svarer indholdsmæssigt til den oprindelige § 429, stk.
2, i retsplejeloven af 1916. I bet. 698/1973 blev der stillet
forslag om ophævelse af denne bestemmelse. Det hedder herom i
betænkningen (s. 123) bl.a.:
"... at dommeren, for så vidt parterne
ikke møder ved advokater, skal vejlede dem med hensyn til,
hvad de bør foretage til oplysning af sagen og i øvrigt til
varetagelse af deres tarv under denne, kan ofte betyde, at
dommeren skal foretage en vurdering af partens interesser,
som ikke alene kan skabe mistillid til hans objektivitet,
men, hvis den blev udført efter ordene, ville kunne føre
til, at han påtog sig et vist ansvar for sagens videre
forløb, herunder risikoen for at påføre parten udgifter, som
denne ikke selv ville anse for at stå i et rimeligt forhold
til det resultat, som de kunne føre til. En mere aktiv rolle
for dommeren og en vejledningspligt af den nævnte art ville
måske være på sin plads, hvis underretterne - som forudsat
ved retsplejelovens tilblivelse - alene beskæftigede sig med
bagatelsager. Denne forudsætning holder imidlertid ikke
længere stik."
Retsplejerådet fandt, at retten ikke burde yde
anden vejledning end den, der ville være en følge af rettens
virksomhed med at bringe parternes standpunkter på det rene og af
rettens bevisopfordringer, jf. de af Retsplejerådet foreslåede - og
nu gennemførte - bestemmelser i retsplejelovens § 339, stk. 1-3.
Hvis en part havde behov for yderligere vejledning, burde retten
efter rådets opfattelse opfordre parten til at søge advokatbistand.
Det må dog erindres, at Retsplejerådet i en udtalelse af 12. februar
1973, jf. betænkningen s. 189-194, foreslog en særlig procesform for
forbrugersager med udvidet vejledningspligt m.v.
På trods af Retsplejerådets synspunkter blev den
almindelige vejledningspligt opretholdt ved civilprocesreformen i
1980 (lov nr. 260 af 8. juni 1979), ifølge lovforslagets
bemærkninger "på baggrund bl.a. af dommerforeningens udtalelse over
betænkningen", jf. Folketingstidende 1978-79, tillæg A, sp. 1616. I
dommerforeningens udtalelse, Dommerforeningens Årsberetning 1973/74,
s. 34, anføres, at foreningen ikke kunne anbefale en ophævelse af
vejledningspligten, idet der henvistes til dommerens mæglende og
oplysende virksomhed, således som den udøvedes på den ordinære
retsdag (afholdelse af 1. retsmøde i mundtligt forberedte civile
sager). Det anførtes i dén forbindelse i årsberetningen, s. 31,
bl.a., at dommerens vejledning ofte førte til, at sagsøgte frafaldt
sin indsigelse, eller at sagsøger slog af på sin fordring, således
at sagen kunne afsluttes straks.
16.2.3.3. Nærmere
om den gældende vejledningspligt
Efter indholdet af § 339, stk. 4, og
bestemmelsens forhistorie må formålet med vejledningspligten være,
at parter skal kunne møde uden advokat. Grænserne for
vejledningspligten er ikke nærmere fastlagt i loven.
§ 339 kan formentlig forstås således, at reglerne
om den materielle procesledelse, i hvert fald stk. 2 og 3, jf.
ovenfor afsnit 16.2.2., i almindelighed er fakultative, men
obligatoriske over for selvmødere i byretssager, jf. herved
Gomard a.st., s. 376.
Vejledningspligten efter § 339, stk. 4, kan for
så vidt beskrives som en forpligtelse til over for selvmødere i
byretssager at yde bistand gennem udøvelse af dén materielle
procesledelse, som retsplejeloven giver mulighed for, jf. § 339,
stk. 1-3. Vejledningspligten må antages også i et vist omfang at
omfatte mere praktisk bistand under processens gang, således at
selvmøderes ukendskab til procesreglerne ikke skaber vanskeligheder.
Vejledningspligten har herunder også betydning for den formelle
procesledelse.
Retten kan efter § 183, stk. 2, foretage
(overtage) afhøringer bl.a., når omstændighederne gør det påkrævet.
Der er efter bestemmelsens forarbejder hermed navnlig tænkt på
tilfælde, hvor en part møder uden advokat, jf. betænkning nr.
316/1962 om vidner, s. 109. Det er nærliggende at anse foretagelse
af afhøringer for en selvmøder, der ønsker det, for omfattet af
vejledningspligten.
En grænse for vejledningspligten følger af
retsplejelovens § 259, stk. 2. Efter denne bestemmelse kan retten
pålægge en selvmøder at lade sagen udføre af advokat, hvis retten
ikke finder det muligt at behandle sagen på forsvarlig vis, uden at
parten har sådan bistand. Efterkommes et sådant pålæg ikke,
indtræder der udeblivelsesvirkninger for parten. Hvor særlige hensyn
taler for det, kan retten dog beskikke en advokat. Formålet med den
sidstnævnte bestemmelse er at undgå, at retten tvinges til at
medvirke til reelt utilfredsstillende resultater.
Om udøvelse af vejledningspligten i praksis er
det vanskeligt at angive generelle træk, da bestemmelsen næppe
praktiseres ganske ensartet. Se også Taksøe-Jensen a.st.,
s. 462-485. Hertil kommer, at manglende eller utilstrækkelig
vejledning antages ikke at kunne føre til hjemvisning, jf. nedenfor
afsnit 18.4. Et advokatpålæg kan efter § 259, stk. 2, ikke
indbringes for højere ret.
Afholdelse af ordinær retsdag falder væk,
efterhånden som retterne overgår til skriftligt forberedelse.
Udøvelse af vejledningspligten forud for domsforhandling må i så
fald ske ved, at parterne indkaldes til et forberedende møde (§
355-møde). Vejledningen omfatter formentlig navnlig muligheder og
omkostninger med hensyn til bevisskridt. Der kan i denne forbindelse
oplyses om bevisbyrdeforhold, men rådgives næppe nærmere om,
hvorvidt den selvmødende part i det konkrete tilfælde bør eller ikke
bør fremsætte anmodning om f.eks. syn og skøn. I mere komplicerede
sager opfordres selvmødere formentlig ofte til at søge
advokatbistand, også uden at betingelserne for et advokatpålæg efter
§ 259, stk. 2, er opfyldt. Advokatpålæg bruges i praksis formentlig
navnlig i tilfælde, hvor en part har åbenbart vanskeligt ved at
klargøre sin indstilling til de spørgsmål, sagen rejser, og samtidig
svært ved at overlade tilrettelæggelsen af sagen til retten.
16.3. Udvalgets
overvejelser
16.3.1.
Forhandlingsprincippet
Parterne sikres ved forhandlingsprincippet mod,
at retten gør sagen til andet og mere, end parterne ønsker.
Modstykket er, at det er den enkelte parts eget ansvar at fremføre
alt det processtof, som tjener partens interesser. Ordningen
forudsætter som tidligere fremhævet, at begge parter har den
nødvendige indsigt og de nødvendige midler til at dække udgifterne
ved hensigtsmæssige processkridt. Disse forudsætninger er kun
opfyldt, hvis parten selv har råd til at antage advokat og afholde
andre sagsomkostninger eller har fri proces eller
retshjælpsforsikring. Ved en "advokatløs" småsagsproces kan den
manglende indsigt kompenseres ved rettens bistand gennem udformning
af regler om vejledningspligt, jf. nedenfor afsnit 16.3.3.
Et forhandlingsprincip, der kombineres med regler
om materiel procesledelse og vejledningspligt, indebærer i det
væsentlige kun, at det er parterne - og ikke retten - der har det
afgørende ord med hensyn til processtoffet. Forstået på denne måde
kan der efter udvalgets opfattelse ikke rejses afgørende
indvendinger mod en opretholdelse af forhandlingsprincippet. Også
under en småsagsproces er det udgangspunktet, at parterne betaler
sagens omkostninger.
Der bør derfor ikke ændres ved selve
grundprincippet med hensyn til påstande og anbringender.
Det må være parterne, der - med den fornødne vejledning - er rådige
over, hvad påstandene skal gå ud på, og hvilke anbringender, der
skal gøres gældende. Et officialprincip ligger efter udvalgets
opfattelse på disse punkter langt fra det realistiske og
hensigtsmæssige.
Derimod kan man godt forestille sig en ordning
med officialoplysning, dvs. en ordning, hvorefter retten - på
grundlag af parternes påstande og anbringender - sørger for
sagens oplysning (beviser). Det er således et centralt led i
klagenævnsmodellen, at sagerne oplyses ved nævnets foranstaltning.
For den almindelige borger fremstår dette formentlig som en
befriende service i forhold til civilprocessens forhandlingsprincip.
Nævnsordningen bygger dog på, at nævnet - ikke parterne - som
hovedregel afholder udgifterne ved sagens oplysning.
Officialoplysning kendes også fra civilprocessen i de sager, hvor
parterne ikke (fuldtud) kan disponere over sagens genstand, f.eks.
ægteskabssager, faderskabssager m.v. I praksis fungerer
officialoplysning i disse sager imidlertid primært på den måde, at
retten i særlige - formentlig relativt sjældne - tilfælde af egen
drift supplerer den bevisførelse, som parterne selv lægger
op til.
Spørgsmålet om officialoplysning har sammenhæng
med spørgsmålet om statslig dækning af oplysningsomkostninger, jf.
herom nedenfor i afsnit 23.2.3., hvor der ikke stilles forslag om
statslig omkostningsdækning.
Småsagsprocessen bør være en procesform ikke blot
for private borgere, men også for erhvervsvirksomheder, der ikke vil
kunne få fri proces, og vel heller ikke i almindelighed kan tænkes
dækket af en ordning med statslig omkostningsdækning.
I hvert fald når der bortses fra en eventuel
ordning med statslig omkostningsdækning, bør forhandlingsprincippet
opretholdes med hensyn til sagens oplysning (bevisførelsen). Selv
parter uden advokat vil ofte have bedre muligheder end retten for at
vurdere, om en given bevisførelse bør iværksættes eller ej. Opnås
gennem vejledningspligten, at parten er velinformeret om de retlige
og omkostningsmæssige forhold, bør parten selv tage stilling til,
hvilke beviser der skal føres. Antagelse af advokat fritager i
realiteten heller ikke parten for den byrde, der ligger i, at
førelse af en retssag i høj grad er et spørgsmål om stillingtagen
til, hvilke ressourcer (omkostninger) og hvilket besvær man vil
sætte ind.
Udvalget foreslår på den baggrund, at
forhandlingsprincippet opretholdes på samme måde med hensyn til
påstande, anbringender og beviser.
16.3.2. Materiel
procesledelse
Den materielle procesledelse, der bør udøves af
hensyn til selvmødere i småsager, må opfattes som en
funktion af vejledningspligten, jf. nedenfor afsnit 16.3.3.
Spørgsmålet om den materielle procesledelse er
således på dette sted knyttet til den situation, hvor en part
møder ved advokat.
Den materielle procesledelse efter
retsplejelovens § 339, stk. 1-3, angår i det hele opgaver med
tilrettelæggelse af processtoffet, som indgår i advokatpligterne.
Advokaten må selvstændigt gøre sig de nødvendige overvejelser.
Gomard anfører i Civilprocessen (4. udg. 1994), s. 366, at
advokaten aldrig kan være sikker på, at retten af egen drift vil
bringe et nødvendigt udeladt punkt ind i sagen.
For så vidt kan de gældende regler anses for
tilstrækkelige også i småsager. Udvalget har imidlertid fundet, at
reglerne bør ændres.
Nedenfor afsnit 16.3.3. foreslår udvalget, at
vejledningspligten over for selvmødere i småsager præciseres - og
til dels udbygges - bl.a. derved, at § 339, stk. 1-3, udtrykkeligt
gøres obligatoriske. Udvalget finder det af afgørende betydning, at
den materielle procesledelse udøves på en måde, der ikke -
tilsyneladende som reelt - bringer rettens upartiskhed i fare. Det
er ligeledes af afgørende betydning for intentionerne bag en
småsagsproces, at også den part, der måtte møde ved advokat,
oplever, at rettens bistand står til rådighed for begge parter.
Rettens mulighed for reelt at behandle parterne ens styrkes, når
reglerne er ens i forhold til begge parter. Udvalget foreslår
derfor, at reglerne om den materielle procesledelse også gøres
obligatoriske i forhold til den part, der møder ved advokat.
De anførte hensyn gælder ikke, hvor begge parter
møder ved advokat. Noget sådant er reelt udtryk for, at parterne
ikke ønsker at betjene sig af småsagsprocessen. Den foreslåede
ordning bør derfor begrænses til tilfælde, hvor (mindst) én part
møder uden advokat. Møder begge parter ved advokat, vil den gældende
§ 339, stk. 1-3, finde anvendelse.
Når skridtet ikke tages fuldt ud, således at
vejledningspligten i det hele udvides til en part med advokat,
skyldes det, at selvmødere har behov for en særlig - ikke mindst
praktisk - bistand, mens der i øvrigt ikke bør gribes unødigt ind i
advokatens arbejde.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 411).
Den foreslåede bestemmelse kan rejse nogle
ansvarsspørgsmål, jf. nedenfor afsnit 18.4.
16.3.3.
Vejledningspligt over for selvmødere
Som det fremgår af gennemgangen af den gældende
ordning, jf. ovenfor afsnit 16.2.3, rammer reglen i den nuværende §
339, stk. 4, i vid udstrækning dét, der er behov for i småsager. Der
er næppe hindringer for, at retten med hjemmel i denne bestemmelse
kan yde en part den bistand, som en moderne småsagsproces kræver.
Udvalget har imidlertid ovenfor i kapitel 8
påpeget en række problemer med hensyn til den gældende
vejledningspligt. § 339, stk. 4, lider navnlig under, at den ikke er
præcis, at den næppe praktiseres ensartet, og at den ikke i praksis
for brugerne, herunder mindre erhvervsvirksomheder, generelt
fremstår som et brugbart alternativ til antagelse af advokat.
Der er derfor behov for, at vejledningspligten
præciseres derved, at reglerne i § 339, stk. 1-3, som den helt
centrale bestanddel af vejledningspligten udtrykkeligt gøres
obligatoriske. Endvidere bør lovens beskrivelse af selve
vejledningspligten omformes, således at den afspejler den vejledning
og anden form for bistand, herunder praktisk bistand, der er
nødvendig for en fuldt betryggende varetagelse af selvmøderes
interesser under småsagsprocessen, og bistand gennem udøvelsen af
den formelle procesledelse. Endelig bør adgangen til at give
advokatpålæg i småsager ophæves, således at reaktionen i de
tilfælde, hvor advokatmedvirken af ganske særlige grunde er
nødvendig under småsagsprocessen, sker gennem advokatbeskikkelse,
jf. herom nedenfor i afsnit 23.2.3.2. Disse justeringer - og den
fornødne information om ordningen - må anses for en forudsætning
for, at en småsagsprocesordning kan baseres på, at parterne i
almindelighed møder uden advokater.
Vejledningspligten må endvidere - på samme måde
som materiel procesledelse i øvrigt - i småsager udøves på en sådan
måde, at rettens upartiskhed hverken reelt eller tilsyneladende
sættes på spil. Den vejledning, der gives, skal endvidere kunne være
egnet til i praksis reelt at varetage partens interesser. Udvalget
har særligt overvejet, om småsagsprocessen i dette perspektiv kan og
bør baseres på en regel om udvidet vejledningspligt som den ovenfor
skitserede.
Dommerens udspørgen og rådgivning skal ske på
neutral måde, og uden at dommeren har den enkelte part på
tomandshånd. Det må erkendes, at dommerens vejledning på dette punkt
kan have ringere vilkår end advokatens. Den mulighed, som en part
har for i samråd med sin advokat forud for sagens foretagelse i
retten at vælge og vælge fra med hensyn til sagens oplysninger, vil
ikke kunne indarbejdes i den "advokatløse" model.
Disse forhold er dog efter udvalgets opfattelse
ikke til hinder for en udvidet vejledningspligt i småsager. Dommere
har betydelig rutine fra mange forskelligartede situationer i at
optræde neutralt over for parterne. Dommeren kan og bør foreholde
parterne, at ansvaret for procesdispositionerne er deres, og at
rettens vejledning udøves efter loven og i lige grad til begge
parter, når disse møder uden advokat. Hertil kommer forslaget
ovenfor afsnit 16.3.2. om materiel procesledelse over for parter,
der har advokat. Også den formelle procesledelse bør udøves
på samme måde over for begge parter, selv om den ene møder med
advokat. Retten bør således ikke overlade til advokaten f.eks. at
forelægge sagen.
Dommeren vil gennem sit kendskab til processuel
og materiel ret i princippet være i stand til at vejlede en part om
sagens retlige aspekter på samme måde som en advokat. Også med
hensyn til sagens faktiske forhold kan dommeren yde vejledning på
grundlag af sagens dokumenter og parternes oplysninger, eventuelt
nærmere udspurgt af dommeren. Det må i denne forbindelse også holdes
for øje, at en vejledning, der gives samtidig overfor begge parter,
i sig selv rummer gode muligheder for en realistisk funderet
vejledning. Dommeren vil således - i modsætning til advokaten - på
stedet kunne stille spørgsmål og kontraspørgsmål til begge parter,
inden vejledning gives.
Den vejledningspligt, som udvalget stiller
forslag om, bygger i alt væsentligt på den gældende regel. Den
foreslåede regel forbeholdes - i modsætning til den gældende regel -
de små sager, og komplicerede sager kan - hvis en af parterne ønsker
det - henvises til almindelig proces. Vejledningspligtens
udstrækning kan give anledning til overvejelser om adgang til
henvisning af egen drift (ex officio). Se nærmere herom ovenfor
afsnit 3.3.2.
I sager, hvor dommerens vejledning under
forberedelsen har strakt sig særlig vidt, vil der i øvrigt - på
samme måde som ved særligt indgående forligsmægling - også være den
mulighed, at domsforhandling sker for en anden dommer.
Udvalget har på den baggrund fundet det
forsvarligt at indføre en udvidet vejledningspligt i småsager som
skitseret ovenfor.
Nedenfor i afsnit 17-18 gennemgås den foreslåede
ordning nærmere. Om ansvarsspørgsmål henvises til afsnit 18.4.
17. Regler om rettens
vejledningspligt
17.1. Indledning
På baggrund af overvejelserne ovenfor i afsnit 16
stiller udvalget forslag om en vejledningspligt over for selvmødere
i småsager, der omfatter en præcisering og udbygning af den gældende
retsplejelovs § 339, stk. 4.
Målsætningen er, at småsager i almindelighed skal
kunne behandles uden advokatmedvirken.
Dette indebærer, at retten skal yde parter uden
advokat en vidtgående vejledning og tillige en vis praktisk bistand.
Grundprincippet indebærer ikke nødvendigvis, at retten skal yde
ganske den samme form for bistand som en advokat, eller at bistanden
skal udøves på samme måde.
17.2. Vejledningspligtens
omfang
17.2.1. Generelt
Rettens vejledningspligt indebærer efter
forslaget, at dommeren dels skal bistå ved processens praktiske
gennemførelse, dels skal rådgive parten med hensyn til de valg, som
parten skal træffe, således at partens ukendskab til loven ikke
kommer denne til skade.
Centralt er i denne forbindelse spørgsmålet om, i
hvilken udstrækning retten bør vejlede parten om, hvad denne bør
foretage sig, jf. den gældende § 339, stk. 4. Vejledningspligten bør
efter udvalgets opfattelse ikke omfatte rådgivning om, hvorledes
partens valg konkret bør falde ud på den måde, som en advokat kan
gøre det. F.eks. med hensyn til spørgsmålet om sagkyndig oplysning
bør vejledningen navnlig omfatte oplysning om en relevant
bevisbyrderegel, om nødvendigheden af at tilvejebringe sagkyndig
dokumentation for et givet anbringende og om de forventelige
omkostningsmæssige konsekvenser. Længere bør retten ikke gå.
Herefter er valget partens, og dette adskiller sig i realiteten
næppe væsentligt fra situationen hos en advokat. Hverken dommeren
eller advokaten kan vide, hvad skønsmanden vil konkludere. Advokater
har dog i praksis en vis mulighed for at forhåndsorientere sig hos
en sagkyndig, som retten ikke kan have.
Ved vejledningspligtens nærmere udformning
spiller forslaget om at gøre bestemmelserne i den gældende § 339,
stk. 1-3, obligatoriske i småsager med en selvmøder, jf. ovenfor
afsnit 16.3.3., en væsentlig rolle. Vejledningspligten indebærer
efter udvalgets forslag, at retten gennem spørgsmål til parterne har
pligt til så vidt muligt at tilvejebringe fuldstændig klarhed over
sagens faktiske og retlige grundlag, og at retten skal opfordre en
part til at tage stilling til faktiske og retlige spørgsmål, som
efter de foreliggende oplysninger må antages at kunne være af
betydning for sagen, herunder bevisførelsen. Som det fremgår
nedenfor, skal retten på tilsvarende måde vejlede med hensyn til
påstande og anbringender. Tilbage bliver, at partens
tilkendegivelser herefter er bindende for retten, og at almindelige
regler om processuel skadevirkning anvendes. Forhandlingsprincippet
vil fortsat være gældende i småsager, jf. herom ovenfor afsnit
16.3.1.
Udvalgets forslag om rettens almindelige
vejledningspligt over for selvmødere er optaget i lovudkastets § 1,
nr. 6 (retsplejelovens § 411).
En indledende, basal vejledning om
fremgangsmåden ved sagsanlæg og fremsættelse af indsigelser bør
ydes af byrettens personale. Herom henvises til afsnit 25.2.2.,
25.2.2.1. og 25.2.3. om et sekretariat ved byretterne samt til
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 405, stk. 1).
Efter lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
416, stk. 2, § 418, stk. 2, § 419, stk. 1, 2. pkt. og stk. 3, samt §
420, stk. 1 og 2, og § 423), skal retten i en række særlige
relationer yde vejledning eller bistand til parterne.
Nedenfor gennemgås den foreslåede almindelige
vejledningsregel nærmere i relation til påstande, anbringender,
beviser og retsregler samt visse praktiske spørgsmål. Om den
praktiske udøvelse af vejledningspligten henvises til afsnit 18
nedenfor.
Det bør - under hensyn til vejledningspligten og
beskikkelsesreglen i den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens §
412 - være et led i småsagsprocessen, at adgangen til advokatpålæg
efter retsplejelovens § 259, stk. 2 og 3, samt beskikkelse efter
retsplejelovens § 260, stk. 6, i disse sager ophæves, jf.
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 413) og afsnit 16.3.3.
ovenfor.
17.2.2. Påstande
Med hensyn til påstande bør retten bistå med at
fjerne uklarhed, med den tekniske formulering af påstanden, herunder
i forbindelse med gennemgang af stævnings- og
svarskriftsblanketterne, og med opfordring til at ændre påstande,
hvor sagens oplysninger - eventuelt efter spørgsmål fra retten - kan
give anledning til det. Giver sagens oplysninger f.eks. mulighed for
en højere påstand, bør retten gøre en part opmærksom herpå, hvis
grundlaget herfor er nogenlunde klart. Drejer det sig om mindre
spørgsmål, f.eks. om renteberegning eller lignende, er noget sådant
ubetænkeligt. Drejer det sig om spørgsmål, der kan ændre sagens
karakter, f.eks. en væsentlig udvidelse af påstanden, kan en
opfordring fra retten efter omstændighederne føre til, at dommeren
bør vige sit sæde, navnlig hvis opfordringen følges.
På samme måde som efter den gældende ordning bør
vejledningen i almindelighed begrænse sig til det krav, som er
fremsat. Dette er dog ikke til hinder for, at retten vejleder f.eks.
om muligheden for fremsættelse af modkrav, hvor der måtte være
anledning til det.
17.2.3. Anbringender
Med hensyn til anbringender skal retten ligeledes
bistå med at fjerne uklarhed og med formulering af anbringender,
hvor der er anledning hertil. Giver sagens oplysninger mulighed for
at gøre nye anbringender gældende, bør retten gøre parten
opmærksomhed herpå. Pligten hertil begrænses til anbringender, som
efter de foreliggende oplysninger og en umiddelbar udspørgen af
parterne med rimelighed synes at være af betydning for sagen. Se
også nedenfor afsnit 18.1.
Et anbringende kræver ofte - ud over henvisningen
til et bestemt faktisk forhold - en vis retlig kvalifikation, jf.
herved Gomard: Civilprocessen (4. udg. 1994), s. 375. Retten bør
søge præciseret, hvilke faktiske forhold der påberåbes, og bistå
parten med den fornødne retlige kvalifikation. En sådan bistand er
ikke alene udtryk for en retshjælp til parten, men også nødvendig
for, at modparten kan forsvare sig.
17.2.4. Beviser
Med hensyn til beviser bør retten ved gennemgang
af fremlagte dokumenter og spørgsmål til parterne selvstændigt søge
at tilvejebringe klarhed over, hvilke eventuelle yderligere beviser
der kan blive tale om. I den forbindelse bør retten vejlede om
bevisbyrderegler og omkostningsmæssige konsekvenser af en given
bevisførelse. Må oplysninger som nævnt i den gældende retsplejelovs
§ 339, stk. 3, antages at kunne have betydning for sagen, skal
retten gøre parterne opmærksom herpå. Vejledningen om bevisførelse
bør også omfatte grundlæggende forhold vedrørende bevisvægt, f.eks.
at en nærståendes udsagn til støtte for en part alt andet lige vejer
mindre tungt end en udenforståendes.
Retten skal yde parterne "teknisk bistand" med
hensyn til vidneindkaldelser, indhentelse af sagkyndige erklæringer,
tema for skønsforretninger og lignende sagsoplysningsskridt samt
bistand ved afhøringer, jf. herved den gældende retsplejelovens §
183, stk. 2. Denne bestemmelse bør i småsager anvendes således, at
retten i almindelighed foretager afhøringen, medmindre parterne selv
ønsker at stille spørgsmålene. Foretages afhøring af retten, bør
parterne gives lejlighed til at stille supplerende spørgsmål.
Foretages afhøring af parterne eller af en parts advokat, bør retten
supplerende stille de spørgsmål, som sagen giver anledning til,
herunder spørgsmål til belysning af, om mulige ændringer af påstande
og anbringender bør foreholdes parterne, jf. herved afsnit 16.3.2.
Bevisførelse vil skulle ske efter den særlige
regel, som udvalget foreslår i stedet for den gældende § 341 om
afskæring af irrelevant bevisførelse, jf. nærmere afsnit 20.1. og
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 414, stk. 1).
Bistand med henblik på vidneindkaldelser giver
ikke anledning til betænkeligheder. Derimod vil bistand med henblik
på udformning af henvendelser til sagkyndige og spørgsmål til
skønsmænd kunne indebære, at retten involveres nærmere i spørgsmål
om sagens rette oplysning. I en række tilfælde giver dette ikke
anledning til tvivl, og parterne vil måske være enige om realiteten
i spørgsmålene, således at bistanden fra retten bliver af rent
teknisk karakter. Andre tilfælde kan dog være mere komplicerede, og
retten kan påtage sig et vist ansvar for, hvad der kommer frem, og
hvad der ikke kommer frem. Mange civile retssager afgøres helt
konkret på det præcise bevisgrundlag, der kommer frem ved
domsforhandlingen, og dette gælder både, hvor det faktiske
hændelsesforløb må anses for klarlagt, og hvor faktum fastlægges på
grundlag af bevisbyrderegler. I de fleste tilfælde er stillingtagen
til faktum netop sagens hovedproblem. Sådanne betænkeligheder må
imødegås bl.a. ved, at retten præciserer over for parterne, at
ansvaret for sagens oplysning er deres, hvortil kommer, at egentligt
komplicerede sager gennem henvisningsreglen udskilles fra
småsagsprocessen, hvis en part ønsker det.
Betænkelighederne bør endvidere imødegås gennem
den måde, hvorpå vejlednings- og bistandspligten udøves, jf.
nedenfor afsnit 18.1.-18.2.
Vidneindkaldelser og spørgetemaer m.v. skal efter
forslaget udfærdiges og afsendes af retten, når vedkommende part
ikke møder ved advokat.
Bet. 886/1979 indeholdt et forslag om en adgang
for retten til i fornødent omfang at indhente oplysninger uden for
retsmøder, eventuelt telefonisk, jf. betænkningens lovudkast, § 5,
stk. 4. Udvalget finder det uheldigt, at der tilvejebringes
oplysninger, der indgår i sagen alene i form af rettens gengivelse
heraf. Udvalget stiller derfor ikke forslag om en sådan bestemmelse.
Dette udelukker dog efter udvalgets opfattelse ikke, at retten ved
telefoniske henvendelser til organisationer, myndigheder eller
sagkyndige undersøger forskellige muligheder for enkel oplysning af
sagen. I givet fald må de pågældende oplysninger imidlertid derefter
formidles på en for parterne umiddelbart konstaterbar måde, f.eks.
ved telefonmøder eller skrivelser fra vedkommende organisation m.fl.
17.2.5. Retsregler
Retten bør oplyse parterne om relevante
retsregler, herunder bevisbyrderegler. Retten bør i denne
forbindelse gøre opmærksom på, om den pågældende regels indhold
ligger fast, eller om retstilstanden er uafklaret.
Vejledningspligten omfatter også spørgsmål om eventuel anvendelse af
fremmed ret, herunder med hensyn til omkostninger ved
tilvejebringelse af oplysning om indholdet af fremmed ret. Sager,
der rejser spørgsmål om fremmed ret eller EU-ret, vil oftest være
omfattet af den foreslåede regel om henvisning efter påstand, jf.
afsnit 3.3.
Dommeren vil endvidere have vejledningspligt med
hensyn til det processuelle regelsæt, herunder spørgsmål om
anvendelse af småsagsproces contra almindelig proces samt om
formidling af retshjælp, fri proces, retshjælpsforsikring m.v.
Sådanne opgaver vil i vidt omfang kunne varetages af sekretariatet,
jf. nedenfor afsnit 25.2.3. Retten bør om nødvendigt give udsættelse
med henblik på retshjælp m.v., idet det dog bør tilstræbes, at disse
forhold klares inden det forberedende møde. Se om fri proces
nedenfor i kapitel 14.
I tilknytning til domsoptagelse eller -afsigelse
bør retten vejlede om appelreglerne. Derimod falder materiel
rådgivning om, hvorvidt appel bør ske, uden for dommerens
vejledningspligt.
17.2.6. Praktisk
bistand
Vejledningspligten omfatter også praktisk bistand
til parten i en række henseender. Målsætningen er, at heller ikke
partens ukendskab til praktiske fremgangsmåder o.lign. bør være
hindrende for, at parten møder uden advokat. Dette stiller krav om
udøvelse af den formelle procesledelse på en sådan måde, at parterne
befries for spekulationer om, hvad der skal ske hvornår og hvordan,
og således, at parterne også får indtrykket af, at sagen tages
alvorligt, og at den er i gode hænder. Endvidere vil praktisk
bistand skulle ydes i forbindelse med blanketudfyldelse og
udformning af spørgetemaer m.v., jf. ovenfor. Med hensyn til den
foreslåede forenklede form for syn og skøn, jf. afsnit 19.4.2., vil
bistanden omfatte udvælgelse af og den nødvendige kontakt til en
sagkyndig.
Den praktiske bistand vil ikke mindst være af
betydning for en part, der føler sig usikker ved at møde på egen
hånd. Vejledningspligten i en småsagsproces beskrives bedst som en
vejlednings- og bistandspligt, jf. også den foreslåede
bestemmelse i retsplejelovens § 411, stk. 5.
18. Udøvelse af
vejledningspligt og materiel procesledelse
18.1. Generelt
Vejledningspligten skal navnlig udøves under
forberedelsen. Under domsforhandlingen danner koncentrationsreglerne
grænser for inddragelse af nyt processtof, og udsættelse på dette
stadium bør normalt undgås. Dermed bliver afholdelse af forberedende
møde centralt i småsagsprocessen, jf. herom ovenfor afsnit 13.
Udøvelsen af vejledningspligten vil foregå på en
noget anden måde end den vejledning, der gives af advokater over for
deres klienter.
Dommerens vejledningspligt udøves helt primært
gennem retsledelse. Dommeren sikrer, at alt relevant stof kommer
frem, og at de selvmødende parter kommer til orde, samt at processen
går sin gang, uden at parterne skal bebyrdes ved formaliteter, som
advokaterne ellers tager sig af.
Den væsentligste funktion er, at dommeren gennem
spørgsmål til parter tilvejebringer de oplysninger, der skal bruges,
for i første omgang at sikre, at relevante justeringer af påstande
og anbringender kan foretages, og at parterne på et oplyst grundlag
kan tage stilling til de spørgsmål vedrørende bevisførelsens omfang,
som sagen giver anledning til.
Der vil formentlig sjældent være behov for
særskilt rådgivning henvendt direkte til en part om, hvad denne helt
konkret bør foretage sig. Dommeren sikrer i første række, at det
relevante stof kommer frem.
Opstår spørgsmål om nye anbringender i forhold
til processkrifterne, bør dommeren stille de fornødne spørgsmål for
at klarlægge, om der reelt er grundlag for et nyt anbringende, og om
dette giver anledning til særlig bevisførelse. I givet fald bør
dommeren gøre parterne opmærksom på det pågældende spørgsmål og
eventuelle konsekvenser for påstandene og bede dem tilkendegive
deres stilling hertil.
Det bør søges undgået, at en part gennem en
opfordring til stillingtagen til et eventuelt nyt anbringende får
indtrykket af, at sagen dermed er vundet. Vejledningen bør omfatte
den usikkerhed, der kan knytte sig til bevisførelsen og eventuelle
tvivlsomme retsspørgsmål. Det bør efter omstændighederne fremhæves,
at vejledning ikke gives alene af hensyn til den enkelte part, men
også for at modparten kan få klarhed over, hvad denne skal forsvare
sig imod.
18.2. Vejledningspligten og
dommeren
Udvalget er opmærksom på, at den foreslåede
vejlednings- og bistandspligt og obligatoriske materielle
procesledelse i småsager stiller betydelige krav til dommeren.
Det er umiddelbart lettere at opretholde
upartiskheden under den traditionelle tilbagetrukne dommerrolle. Det
er ikke umuligt at opretholde upartiskheden under småsagsprocessens
mere aktive dommerrolle, men det kræver opmærksomhed om
problemstillingen. Man bør dog ved vurderingen af spørgsmålet om
upartiskhed holde sig for øje, at den ovenfor skitserede
vejledningspligt dybest set drejer sig om, at dommeren skal forholde
sig til de spørgsmål, som sagen rejser.
Den upartiskhed, der måtte bestå i, at en dommer
ikke gør en part opmærksom på f.eks. en relevant bevisbyrderegel, er
vel kun tilsyneladende. Dommeren skal tage stilling under alle
omstændigheder. Noget andet er, at retsreglerne, herunder
bevisbyrderegler, i nogle tilfælde ikke er klare, og at
bevisbyrdefordelingen kan påvirkes af forhold, der eventuelt først
oplyses undervejs i processen. Det hører blot med til det, der skal
orienteres om. På samme måde kan det diskuteres, om det er udtryk
for upartiskhed - eller i øvrigt i overensstemmelse med
befolkningens forventninger - hvis dommeren undlader at henlede
opmærksomheden på anbringender, som kan gøres gældende måske med
held, men som parterne eller deres advokater af den ene eller den
anden grund ikke fremsætter.
Der er næppe nogen afgørende principiel
forskel på den gældende vejledningspligt og den foreslåede, men
derimod nok en ganske betydelig praktisk forskel. Udvalgets
forslag er først og fremmest udtryk for, at vejledningspligten
præciseres med henblik på, at gennemførelse af småsager uden
advokater (på nogen af siderne) kan fremstå som - og blive - den
normale behandlingsform i disse sager. Vejledningspligten vil
således navnlig ændre karakter, fordi - og såfremt - selvmødere på
begge sider bliver normalsituationen.
Et væsentligt led i varetagelsen af hensynet til
dommerens upartiskhed er, at den materielle procesledelse skal
udøves over for begge parter, uanset om den ene møder ved advokat,
jf. afsnit 16.3.2. Bortset fra den mere praktiske bistand til en
selvmøder, vil dommeren således skulle behandle den selvmødende og
den advokatrepræsenterede part ens. Det er centralt, at både den
materielle og den formelle procesledelse udøves på samme måde over
for begge parter. Navnlig skal dommeren gennemgå sagen efter
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 419, stk. 3, og § 423,
stk. 2), og ikke overlade dele af denne opgave til en advokat, når
den anden part møder alene. Den part, der møder ved advokat,
behandles i disse henseender som selvmøder. Dette svarer til det,
der efter det oplyste netop af hensyn til upartiskhedsspørgsmålet er
fremgangsmåden i England, jf. kapitel 4, afsnit 4.1.2.
Den foreslåede vejledningspligt og materielle
procesledelse stiller særlige krav til dommerens egen forberedelse,
der i alle småsager dels skal omfatte alle relevante spørgsmål og
ikke kun dem, som parterne selv rejser, dels nødvendigvis skal ske
fra sagens start. Der ligger givetvis en betydelig arbejdsindsats i
disse krav. Der kan næppe bortses fra, at det traditionelle
forhandlingsprincip til dels er en forudsætning for, at dommere på
de civile sagers område kan udføre de hidtidige antal sager uden
specialisering. På den anden side må småsagsprocessen antages at
føre til en hurtigere og mere effektiv sagsgang, og formentlig også
en mere tilfredsstillende dommerrolle.
18.3. Appel
Det antages, at tilsidesættelse af den gældende
vejledningspligt over for selvmødere, jf. retsplejelovens § 339,
stk. 4, i overensstemmelse med den tidligere bestemmelse i
retsplejelovens § 438, stk. 2, 2. pkt., der blev ophævet ved lov nr.
260 af 8. juni 1979, ikke kan føre til sagens hjemvisning. Der kan
henvises til Kommenteret Retsplejelov (5.udg. 1994), bind
I, s. 472 (note 5 til § 339).
Efter udvalgets forslag bliver vejledningspligten
noget helt centralt ved småsagsprocessen. Der bør derfor være adgang
til at hjemvise en sag, hvor vejlednings- og bistandspligten ikke er
opfyldt. Har vejledningen været behæftet med ikke uvæsentlige
mangler, bør en part have adgang til fornyet småsagsbehandling og
bør ikke nødvendigvis være henvist til at forsøge at rette op på
fejlen under en oftest dyrere behandling i 2. instans. Dette vil
også være af betydning for en nærmere fastlæggelse af
vejledningspligtens udstrækning og dermed for småsagsprocessens
indførelse i praksis.
18.4. Ansvarsspørgsmål
De foreslåede regler, herunder navnlig den
obligatoriske udøvelse af materiel procesledelse efter lovudkastets
§ 1, nr. 6 (retsplejelovens § 411, stk. 3 og 4), kan rejse nogle
spørgsmål om erstatningsansvar. Ved forslaget skærpes den
adfærdsnorm, der på det pågældende område gælder for dommere.
Om de gældende regler om erstatningsansvar for
dommeres tjenestehandlinger kan henvises til Gomard:
Civilprocessen (4. udg. 1994), s. 119-121.
Efter udvalgets opfattelse indebærer forslaget
ikke behov for ændring af de gældende regler, herunder ikke reglerne
om ansvarsgrundlaget og om, hvilke tab der dækkes. Dommerens
handlinger vil skulle vurderes på grundlag af de oplysninger, der
foreligger i den enkelte situation. Der er næppe grund til at
antage, at de nye regler vil indebære væsentlige stigninger i
statens erstatningstilsvar.
19. Bevismidler
19.1. Indledning
Det vil være af central betydning for at opnå en
billigere småsagsproces, at omkostningerne ved sagens oplysning
begrænses. Den tekniske udvikling giver nogle nye muligheder for
enkel oplysning af retssager. Endvidere vil småsagers typisk enkle
karakter gøre det forsvarligt i disse sager at gå mere uformelt til
værks end hidtil.
Det er en naturlig del af vejledningspligten, jf.
ovenfor afsnit 17-18, at retten tilstræber, at sagerne oplyses på
den enkleste måde. Reglerne om oplysning af småsager bør være
fleksible. Ved valg mellem flere oplysningsformer bør den enkleste
foretrækkes, hvis det er forsvarligt, smh. nedenfor afsnit 20 om
andre regler om bevisførelse.
Udvalget foreslår, at bevisførelse i småsager kan
ske ved
- telefoniske afhøringer
- skriftlige parts- og vidneforklaringer
- forenklede fremgangsmåder for sagkyndig
oplysning
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 414, stk. 2 og 3, og § 415) og § 4 (straffelovens
§ 160 a).
19.2. Telefoniske
afhøringer
Retsplejelovens regler om afhøring af parter og
vidner forudsætter, at den pågældende er til stede i et retsmøde,
jf. retsplejelovens § 168, jf. bl.a. §§ 175-177, og §§ 302-305. Det
personlige fremmøde har betydning for gennemførelsen af princippet
om bevisumiddelbarheden.
Det personlige fremmøde giver det bedste grundlag
for bevisvurderingen, og afhøring i et retsmøde bør være
udgangspunktet.
I en række tilfælde vil telefonisk afhøring
imidlertid være fuldt tilstrækkeligt til en forsvarlig
sagsoplysning, navnlig i småsager. Denne fremgangsmåde kan spare tid
og ulejlighed for såvel retten, parterne som vidner, og medvirke til
i særlige situationer at undgå udsættelse. De svenske erfaringer med
telefoniske afhøringer er særdeles gode, jf. kapitel 4, afsnit
3.1.4.
Ved afhøringer i retsmøder forudsættes en telefon
med medhør anvendt i retslokalet eller dommerens kontor med henblik
på, at parterne kan følge med i samtalen. Afhøring kan ske i et
forberedende retsmøde eller en domsforhandling.
Navnlig i forbindelse med domsforhandling kan
vidner forudgående opfordres til at være til stede i et angivet
tidsrum på et bestemt telefonnummer, enten i hjemmet eller på en
arbejdsplads. Det findes dog ikke nødvendigt, at dette skal kunne
pålægges under vidnetvang efter retsplejelovens § 178. Ønsker den
pågældende ikke at medvirke, må der ske indkaldelse til et retsmøde
efter almindelige regler. Dette svarer til den svenske ordning.
Deltager vidner eller eventuelt parter i en
telefonafhøring, bør det ske under sandhedsformaning og strafansvar.
Udvalget foreslår en særlig strafbestemmelse indsat i straffeloven,
jf. lovudkastets § 4 (straffelovens § 160 a).
På samme måde bør sagkyndige kunne afhøres
telefonisk.
Afholdelse af telefonafhøring uden for et
retsmøde bør ikke være udelukket, hvis det i det enkelte tilfælde er
hensigtsmæssigt. Sker afhøringer uden for retsmøder, skal parterne
have mulighed for at deltage. Der må derfor anvendes telefonmøde.
Telefonmøder kan benyttes også i forbindelse med, at egentlig
domsforhandling undlades, jf. ovenfor afsnit 15. Er en part helst
fri for at deltage i et telefonmøde, f.eks. fordi den pågældende
føler sig utryg ved at skulle betjene sig af en uvant teknik, bør
den her skitserede fremgangsmåde ikke benyttes. Afhøring må i så
fald i stedet ske under et retsmøde.
Retten bør i fornødent omfang sikre sig den
pågældendes identitet, f.eks. ved at foretage opringningen,
spørgsmål til den pågældende m.v.
Spørgsmålene bør ved telefoniske afhøringer
stilles af retten, medmindre retten i det enkelte tilfælde overlader
det til en part. Det bør, inden den telefoniske afhøring påbegyndes,
aftales med parterne, hvilke temaer der skal belyses.
Bestemmelserne bør udformes så rummeligt, at også
nye og kommende former for elektronisk kommunikation vedrørende
stemmeoverføring kan anvendes, jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 414, stk. 2, nr. 1).
Udvalget forudsætter reglerne om
vidnegodtgørelse, jf. bekendtgørelse nr. 712 af 17. november 1987,
der er udstedt i medfør af retsplejelovens § 188, justeret med
henblik på telefonisk afhøring af vidner. Det bør i denne
forbindelse af praktiske grunde fastsættes, at telefonafhøring, der
varer under f.eks. 1/2 time ikke udløser godtgørelse, mens
længerevarende afhøringer godtgøres efter almindelige regler. Der
bør herved tages hensyn til vidner, som ved at holde sig klar ved en
telefon måtte have ventetid, som ikke kan udnyttes af vidnet.
Om tvister vedrørende anvendelse af de nye
fremgangsmåder se nedenfor afsnit 20.1.
19.3. Skriftlige parts- og
vidneforklaringer
Retsplejeloven indeholder ikke hjemmel til, at en
parts- eller vidneforklaring kan ske ved en skriftlig erklæring.
Loven indeholder dog heller ikke noget forbud mod, at skriftlige
erklæringer, der er udfærdiget i anledning af sagen, og som
indeholder oplysninger, der kunne skaffes gennem forklaring for
retten, fremlægges under en civil retssag, jf. UfR 1989.158 V.
Der findes i ældre praksis eksempler på, at sådanne erklæringer er
afvist. Det forekommer i praksis formentlig nu jævnligt, at sådanne
dokumenter indgår i processtoffet, normalt uden at der protesteres.
Forskellen mellem det egentlige vidnebevis og sådanne erklæringer
knytter sig navnlig til bevisvurderingen, jf. C. Haubek i
UfR 1990 B. 83 ff. med henvisninger.
Efter udvalgets opfattelse vil det tjene til
forenklet behandling af småsager, at der fastsættes regler om
anvendelse af skriftlige parts- og vidneerklæringer.
Ved anvendelse af de foreslåede regler om
skriftlig behandling af småsager, jf. ovenfor afsnit 15, vil retten
træffe sin afgørelse bl.a. på grundlag af skriftlige indlæg fra
parterne. Sådanne indlæg vil som oftest - ud over proceduremæssige
bemærkninger - omfatte erklæringer om faktum. Disse erklæringer vil
indgå i rettens stillingtagen til faktum efter almindelige
bevisregler.
Også i sager, der i øvrigt behandles mundtligt,
bør der være mulighed for, at en part - i stedet for at afgive
sædvanlig mundtlig partsforklaring - fremlægger en skriftlig
erklæring.
På lignende måde bør der i småsager være mulighed
for, at vidner afgiver skriftlige erklæringer i stedet for sædvanlig
mundtlig vidneforklaring.
Identiteten af underskriveren bør i fornødent
omfang klarlægges, f.eks. ved at skrivelsen sendes direkte fra den
pågældende til retten. Egentligt bevis for identiteten, f.eks. ved
vitterlighedspåtegning, vil der næppe ofte være anledning til.
Om strafansvar for urigtige erklæringer henvises
til lovudkastets § 4 (straffelovens § 160 a).
Optagelse af udtrykkelige regler i retsplejeloven
om skriftlige parts- og vidneerklæringer vil indebære, at retten
skal vejlede parterne om disse muligheder, og at muligheden for
anvendelse af skriftlige erklæringer får betydning for afgørelser om
bevisførelsen, jf. nedenfor afsnit 20.
Ordningen bør være så rummelig, at også nye og
kommende former for elektronisk kommunikation vedrørende
tekstoverføring, herunder elektronisk post (e-mail), kan anvendes,
jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 414, stk. 2, nr. 2).
Om tvister vedrørende anvendelse af de nye
fremgangsmåder se neden for afsnit 20.1.
19.4. Sagkyndig oplysning
19.4.1. Indledning
Tilvejebringelse af sagkyndig oplysning kan være
nødvendig for at gennemføre en retssag, ofte således at en part, der
bærer bevisbyrden for f.eks. en mangel ved en købsgenstand, har
behov for at dokumentere manglens tilstedeværelse.
Det må antages, at sagkyndig oplysning under
småsagsproces - når sager om mangler ved fast ejendom undtages - kun
vil være nødvendig i et fåtal af sagerne. En undersøgelse foretaget
ved Retten i Århus viser en forekomst af sager (ekskl. sager om
mangler ved fast ejendom) med syn og skøn på under 5%, jf. kapitel
6, afsnit 4. Når behovet opstår, vil omkostningerne dog ofte være
uforholdsmæssigt store. Det er derfor væsentligt, at anvendelse af
sagkyndig oplysning kan ske således, at tids- og
omkostningsforbruget begrænses mest muligt. Udvalget har derfor
overvejet, om behov for sagkyndig oplysning i småsager kan
tilgodeses ved en forenklet form for syn og skøn, jf. nedenfor
afsnit 19.4.2., ved anvendelse af sagkyndige erklæringer, jf. afsnit
19.4.3., eller ved anvendelse af sagkyndige meddommere, afsnit
19.4.4.
Om tvister vedrørende anvendelse af sagkyndig
oplysning, se nedenfor afsnit 20.1.
19.4.2. En forenklet
form for syn og skøn (sagkyndig vurdering)
Retsplejeloven indeholder detaljerede regler om
syn og skøn i kapitel 19 (§§ 196-211). Reglerne angår navnlig
udvælgelse af skønsmænd, fastlæggelse af skønstema, underretning til
parterne om en skønsforretning (besigtigelse), afgivelse af
skønsmandens svar, nyt skøn og skønsmænds vederlag.
Sagkyndig oplysning i form af syn og skøn efter
retsplejelovens kapitel 19 er omkostningsmæssigt det mest belastende
oplysningsskridt. Syn og skøn er en omstændelig fremgangsmåde, men
udgifternes omfang skyldes primært, at syn og skøn involverer en
specialiseret, sagkyndig arbejdsindsats, som i princippet må
vederlægges efter tidsforbrug.
Udvalget foreslår på den baggrund regler om
en enklere form for sagkyndig oplysning i småsager, "sagkyndig
vurdering", med henblik på navnlig begrænsning af tidsforbrug og
forudsigelighed med hensyn til omkostningerne.
Efter forslaget skal retten bistå med udvælgelsen
af den sagkyndige og med på forhånd at få fastlagt tid og pris.
Retten fastsætter spørgetemaet med henblik på dels at få stillet de
relevante spørgsmål, dels at koncentrere temaet til det nødvendige.
En sådan ordning kræver ikke et væsentligt andet regelsæt end det,
der gælder for syn og skøn, men kendetegnes først og fremmest ved,
at retten - til dels som led i vejledningspligten - spiller en mere
servicebetonet rolle.
Til brug ved udvælgelsen bør der - efter
forhandling med relevante brancheorganisationer - om muligt
udarbejdes løbende ajourførte lister over egnede sagkyndige, der på
forhånd er villige til at påtage sig disse opgaver, eller
telefonnumre og kontaktpersoner, der kan benyttes ved indhentelse af
forslag til sagkyndige.
Forud for rettens beslutning om - med
omkostningsvirkning for parterne - at iværksætte sagkyndig vurdering
skal parterne, medmindre de frafalder det, have oplysning om tid og
pris. Det forudsættes, at der med den sagkyndige på forhånd aftales
en fast pris, medmindre dette i det enkelte tilfælde må anses for
uhensigtsmæssigt.
Sagkyndig vurdering forudsættes at omfatte
kortfattede spørgsmål, som fastsættes af retten efter drøftelse med
parterne. Parterne vil således ikke have nogen pligt til at
udarbejde et udkast til spørgsmål. Spørgsmålene skal kunne besvares
kortfattet enten skriftligt eller mundtligt. Det vil ofte være
hensigtsmæssigt - som det sker ved Forbrugerklagenævnet - at
supplere de konkrete spørgsmål med et spørgsmål om, hvorvidt sagen i
øvrigt giver den sagkyndige anledning til bemærkninger. Medmindre
retten i det enkelte tilfælde bestemmer andet, skal udtalelsen
indhentes, uden at parterne normalt deltager i en eventuel
besigtigelse. Den sagkyndige skal derfor kun underrette parterne om
tidspunktet for en besigtigelse, hvis retten har bestemt det. Skal
den ene part være til stede ved en besigtigelse, skal den anden part
have samme mulighed. Det forudsættes, at afhøring af den sagkyndige
i retten (afhjemling) normalt kan undværes, men reglen skal ikke
udelukke det, hvor det er hensigtsmæssigt.
Den part, der begærer sagkyndig vurdering, skal
over for retten i almindelighed stille sikkerhed, således at
betalingen foretages af retten, når hvervet er udført. Det skal ikke
være udelukket, at parterne stiller sikkerheden i fællesskab.
Nærmere regler om sagkyndig vurdering kan i
øvrigt til dels bygge på henvisning til de gældende regler i
retsplejelovens kapitel 19. Det gælder § 197 om bl.a. habilitet, §
199, stk. 1, om særligt bemyndigede skønsmænd, § 200 om parternes
indflydelse på valget af sagkyndig, § 204, stk. 3, og § 209 om
anvendelse af vidneregler, herunder ved eventuel afhøring i retten,
samt § 211 om vederlag. Fastsættelse af vederlag må ske under hensyn
til, om der er aftalt en pris, jf. ovenfor, eventuelle takster og i
øvrigt efter de gældende regler.
De øvrige regler i kapitel 19 skal ikke finde
anvendelse. Det gælder herunder § 198 om pligten til at påtage sig
hverv som skønsmand, der kun spiller en begrænset rolle i praksis.
Sagkyndig vurdering vil bero på en aftale mellem retten og den
sagkyndige. Retten er for så vidt i forhold til skønsmanden
"rekvirent", jf. ovenfor om sikkerhed.
Såfremt behovet for sagkyndig oplysning i den
enkelte sag ikke kan antages dækket gennem den foreslåede sagkyndige
vurdering, kan dette moment tale for henvisning til almindelig
proces. Udvalget finder imidlertid ikke grundlag for at stille
forslag om at afskære egentligt syn og skøn i småsager.
Udvalget foreslår en bestemmelse i
overensstemmelse med de anførte retningslinier indsat i kapitlet om
småsager, således at justitsministeren pålægges at udfærdige nærmere
regler om den praktiske fremgangsmåde og bemyndiges til at beskikke
personer til udførelse af sagkyndig vurdering.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 415).
Det vil i almindelighed være en betingelse for
foretagelse af sagkyndig vurdering (som andre oplysningsskridt ved
rettens mellemkomst), at der stilles sikkerhed for udgiften. Om
sikkerhedsstillelse henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 426) og af
snit 23.7. nedenfor. Statskassen vil hæfte over
for den sagkyndige, medmindre der er givet afkald herpå, jf. den
foreslåede bestemmelse i § 426, stk. 2, nr. 3.
19.4.3. Indhentelse af
sagkyndige erklæringer
Tilvejebringelse af sagkyndig oplysning sker i
praksis ofte ved henvendelse til brancheorganisationer,
responsumudvalg m.v., uden at retsplejelovens regler om syn og skøn
direkte anvendes.
Sådanne fremgangsmåder kan i nogle tilfælde være
et hensigtsmæssigt alternativ til syn og skøn.
I småsager bør sådanne henvendelser kunne ske
efter lignende retningslinier som skitseret ovenfor med hensyn til
sagkyndig vurdering. Det forudsættes, at retten påser, at man så
vidt muligt klarer behovet for sagkyndig oplysning af den enkelte
sag ved indhentelse af sagkyndige erklæringer fra
brancheorganisationer, responsumudvalg m.v. Retten skal affatte
spørgetemaet og yde bistand ved udvælgelse af organisation eller
lignende samt fremskaffelse af forhåndsoplysning om omkostningerne.
Regler for anvendelse af sagkyndige erklæringer i
småsager kan i det hele udformes i overensstemmelse med de
foreslåede regler for sagkyndig vurdering.
Justitsministeren bør således i medfør af en
bemyndigelsesbestemmelse, i samarbejde med brancheorganisationerne,
fastsætte nærmere regler om den praktiske fremgangsmåde m.v., jf.
også ovenfor afsnit 19.4.2. om sagkyndig vurdering, herunder om
lister eller lignende, der letter udvælgelsen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 415).
19.4.4. Sagkyndige
dommere
Udvalget har overvejet, om der bør indføres en
særlig ordning med sagkyndige dommere i småsager.
Klagenævnenes medlemmer indbefatter branche- og
forbrugerrepræsentanter. Dette overflødiggør i praksis dog
formentlig kun i begrænset omfang anvendelse af sagkyndige.
Efter gældende regler medvirker der ikke i
almindelighed sagkyndige dommere i civile retssager. Medvirken af
sø- eller handelskyndige ved byretterne efter reglerne i
retsplejelovens §§ 18 a og 18 b forekommer ikke i noget omfang af
betydning. I boligretssager medvirker i vid udstrækning lejer- og
udlejerrepræsentanter, der skal være kendt med bolig- og
huslejeforhold, jf. lejelovens §§ 107-110.
En ordning med sagkyndige meddommere i småsager
kan formentlig i et vist omfang nedsætte behovet for sagkyndig
udtalelse eller syn og skøn og dermed begrænse de umiddelbare
udgifter til sagens oplysning. Deltagelse af sagkyndige dommere kan
også medvirke til at give afgørelsen en bredere autoritet, hvilket
kan have betydning for spørgsmålet om ankebegrænsninger. Det vil
imidlertid være vanskeligt i hele landet med 82 byretskredse at
etablere et tilstrækkeligt effektivt system til udmeldelse af
sagkyndige dommere på de mangfoldige områder, som omfattes af
småsagsprocessen. Endvidere vil omkostninger til honorering af de
sagkyndige også følge af en sådan ordning, om end parterne befries
for disse omkostninger. Endelig må det formentlig erkendes, at
deltagelse af flere retsmedlemmer vil kunne virke i retning af at
gøre processen tungere, herunder i forhold til en fleksibel
anvendelse af forberedende møde/domsforhandling, jf. ovenfor afsnit
13. Udvalget er derfor afstået fra at stille forslag om særlige
regler om sagkyndige meddommere i småsager.
20. Andre bevisregler
20.1. Rettens stillingtagen
til anmodninger om bevisførelse
20.1.1. Den almindelige
regel om bevisførelsens omfang
Efter den gældende retsplejelovs § 341 kan
bevisførelse, der skønnes at være uden betydning for sagen, ikke
finde sted. Afskæring af en ønsket bevisførelse kræver således, at
der er grundlag for et skøn eller en antagelse om, at bevisførelsen
er uden betydning i den konkrete sag. I praksis er retten normalt
meget tilbageholdende med censur af bevisførelsen. § 341 kan
benyttes af retten af egen drift, men det sker formentlig yderst
sjældent. Selv når en part protesterer, vil bevisførelse i praksis
blive tilladt, hvis det ikke på forhånd kan udelukkes, at den
ønskede bevisførelse kan have betydning for sagens afgørelse. Det
kan for så vidt siges, at der er en forhåndsformodning for, at
parternes anmodninger om bevisførelse er relevante for sagen.
Denne ordning har den fordel, at der oftest let
og hurtigt kan tages stilling til tvister mellem parterne om
bevisførelsens omfang. Dommeren undgår at skulle foretage en nærmere
vurdering af beviserne på forhånd. Det vil da også i en række
tilfælde være vanskeligt at danne sig en mere præcis mening om
betydningen af en bestemt bevisførelse, før den er gennemført.
Ordningen har imidlertid den ulempe, at der ikke
sker nogen filtrering af den bevisførelse, der faktisk gennemføres i
sagerne. I mange sager må det efter domsforhandlingen konstateres,
at betydelige dele af bevisførelsen reelt har været uden betydning
for sagen. Ordningen gør det også vanskeligt at koncentrere
processen, jf. ovenfor afsnit 14, idet yderligere bevisønsker,
f.eks. om nye spørgsmål til en sagkyndig, der fremkommer inden
forberedelsens slutning, sjældent kan afskæres. En tidlig
fastlæggelse - i hvert fald i hovedtræk - af bevisførelsen, herunder
en begrænsning til det, der har reel betydning, er også væsentlig
med henblik på planlægning af procesforløbet, forligsdrøftelser m.v.
På den baggrund foreslås det, at kriteriet efter
§ 341 i småsager omformes, således at den part, der ønsker en given
bevisførelse, må kunne sandsynliggøre, at bevisførelse er af
betydning. Reglen bør udformes således, at bevisførelse kræver
rettens tilladelse.
Efter udvalgets opfattelse er det under alle
omstændigheder nødvendigt for at opnå en tidssvarende effektiv
sagsgang i retssager at stramme kravene med hensyn til, hvad
parterne kan inddrage i sagen af faktiske spørgsmål. At det i nogle
tilfælde kan være vanskeligt med den fornødne sikkerhed at anse en
given bevisførelse som overflødig, betyder efter udvalgets
opfattelse ikke, at det nuværende kriterium ikke kan skærpes. I den
foreslåede småsagsproces spiller dommeren også på andre punkter en
mere aktiv rolle end hidtil, jf. afsnit 17-18, og dommeren vil være
ganske nøje inde i sagen fra starten. Hermed vil mulighederne for
forhåndsvurdering af anmodninger om bevisførelse være bedre.
Bevisførelse, der ikke er relevant for sagen, kan
have en psykologisk værdi derved, at den pågældende part efter en
negativ afgørelse fritages for spekulationer om uprøvede muligheder.
Tabet af sådanne fordele er prisen for en bedre og mere koncentreret
proces. Den psykologiske ulempe kan formentlig begrænses ved, at
dommeren nærmere begrunder sin afvisning af at tillade en
bevisførelse uden betydning for sagen.
Kravet om sandsynliggørelse indebærer ikke, at
selvmødende parter nødvendigvis selv skal kunne argumentere nærmere
for deres bevisønsker. Det vil være en funktion af
vejledningspligten, jf. afsnit 17, at retten bistår også på dette
punkt.
Den foreslåede regel vil have betydning med
hensyn til såvel, hvilke temaer der kan tillades belyst gennem
bevisførelse, som med hensyn til, hvilke konkrete bevismidler der
kan bringes i anvendelse. Den vil også have betydning med hensyn til
valget mellem traditionelle bevismidler og de ovenfor afsnit 19
foreslåede nye bevismåder.
Reglen kan - som den gældende § 341 - anvendes af
egen drift (ex officio) og forudsættes som følge af det skærpede
kriterium i væsentligt større omfang end hidtil at blive det. Reglen
betyder ikke, at parternes anmodninger om bevisførelse ikke i vid
udstrækning vil kunne imødekommes, men blot at overflødige beviser i
højere grad end nu skæres fra.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens 414, stk. 1).
20.1.2. Bevisførelse og
ugrundede anbringender
Efter retsplejelovens ordning foretages ikke i
almindelighed nogen forhåndsvurdering af de enkelte anbringenders
bæredygtighed. Selv mere eller mindre åbenbart grundløse synspunkter
kan som udgangspunkt undergives sædvanlig behandling. Retten kan dog
i medfør af § 341 afskære en bevisførelse vedrørende et anbringende,
der åbenbart ikke kan begrunde partens påstand. Retten kan endvidere
efter § 253 - også ex officio - udskille bl.a. enkelte anbringender
til forlods påkendelse. Efter retsplejelovens § 356 kan retten
bestemme, at domsforhandling skal foregå i tilslutning til et
forberedende møde, bl.a. hvis sagen findes tilstrækkeligt oplyst.
Det er herved - og ved afvisning af irrelevant bevisførelse - muligt
at gøre hurtigt op med uholdbare anbringender.
Spørgsmålet om åbenbart ugrundede anbringender er
behandlet ovenfor i afsnit 11.2.2. Den foreslåede regel om
bevisførelse ovenfor i afsnit 20.1.1. vil medvirke til forbedrede
muligheder for hurtigt at bringe grundløse sager til afslutning.
Der ligger i det hele i selve småsagsprocessens
karakter, herunder som følge af den materielle procesledelse og
reglen ovenfor afsnit 20.1.1., et skærpet beredskab over for
underlødigt processtof.
Der henvises endvidere til kapitel 14, afsnit
4.4.4., 4.6. og 5.6., om udelukkelse af fri proces og
retshjælpsforsikring med hensyn til grundløse anbringender.
20.2. Bevisumiddelbarhed
Efter retsplejelovens § 340 finder bevisførelse
som hovedregel sted under domsforhandlingen. Denne regel vil også
være udgangspunktet i småsagsprocessen. En vis modifikation vil dog
følge af bl.a. de foreslåede regler om partsforklaring under
forberedende møder og optagelse af sagen til dom i forlængelse af
sådant møde, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 419,
stk. 3 og 4), og afsnit 13 ovenfor.
20.3. Bevisbyrde- og
beviskravsregler
En mere lempelig anvendelse af bevisbyrderegler
og mindre strenge krav til f.eks. beviset for forekomst af mangler
kunne have betydning for bl.a. omkostningsspørgsmålet i småsager.
Udvalget er dog ikke gået nærmere ind på overvejelser herom.
Bevisbyrdereglerne har en snæver sammenhæng med den materielle
lovgivning. Lovgivningen varetager i vidt omfang hensyn til
forbrugere gennem bevisbyrderegler. De krav, der i almindelighed
stilles til bevis, herunder i form af sagkyndig erklæring, findes
det for en helt umiddelbar betragtning hverken realistisk eller
hensigtsmæssigt at lempe.
En nærmere undersøgelse af sådanne spørgsmål
falder i øvrigt naturligt uden for rammerne for udvalgets arbejde.
21. Ændringer i processtoffet
(koncentrationsreglerne)
21.1. Indledning. Gældende
ret.
Det er af væsentlig betydning for hurtig og enkel
behandling af småsager, at processtoffet lægges fast så tidligt som
muligt i forløbet.
Reglerne om det såkaldte koncentrationsprincip
fastlægger grænser for ændringer af processtoffet undervejs i
processen, således at betingelserne skærpes, jo senere et ønske om
ændring fremkommer.
Efter retsplejelovens § 357 og § 363 er adgangen
til at fremkomme med nyt processtof som udgangspunkt fri indtil
forberedelsens slutning, hvorefter ændringer i tilfælde af
modpartens protest kræver rettens tilladelse, ligesom retten kan
modsætte sig en udvidelse, også uden protest. Dette kan ikke mindst
have betydning, hvor en udsættelse af domsforhandlingen ellers
nødvendiggøres. Ændringer af processtoffet tillades efter disse
regler, hvor den sene fremkomst er undskyldelig, hvor modparten har
tilstrækkelig lejlighed til at varetage sine interesser uden
udsættelse, eller hvor nægtelse vil kunne påføre parten et
uforholdsmæssigt tab. I praksis er retterne relativt tilbageholdende
med at afskære nyt processtof, idet hensynet til, at sagerne afgøres
på det bedst mulige grundlag, tillægges betydelig vægt.
Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 er gennemført en
vis skærpelse af koncentrationsreglerne. Baggrunden herfor er ønsket
om at fremme de civile sager hurtigere. Efter den ændrede § 357 kan
retten af egen drift (ex officio) afskære nyt stof i tiden mellem
forberedelsens slutning og domsforhandlingen. Endvidere er
"undskyldelighedskriteriet" i § 363, stk. 1, nr. 1, skærpet, således
at der skal være "særlige grunde" til at anse forholdet for
undskyldeligt.
21.2. Udvalgets
overvejelser
De særlige hensyn i småsager taler i sig selv for
en stramning af koncentrationsreglerne, navnlig således at det kun
helt undtagelsesvis forekommer, at en påbegyndt domsforhandling må
udsættes. Formålet med koncentrationsreglernes anvendelse i småsager
må navnlig være at modvirke, at udstrækningen af det samlede
sagsforløb og dermed den belastning, en proces indebærer for
parterne, kommer i misforhold til sagsgenstanden i småsager.
Efter forslaget ovenfor i afsnit 17 og 18 skal
retten i småsager udøve en højere grad af officialvirksomhed end
efter de gældende regler. Dette kan føre til, at
koncentrationsproblemer opstår, f.eks. hvis parterne i det enkelte
tilfælde ikke har formået at fremkomme med relevante oplysninger
tidligt under processen. Når parterne forudsættes at møde uden
advokater, vil undskyldelighed oftere kunne gøres gældende. Det bør
også holdes for øje, at det forhold, at retten i en given situation
ikke måtte have rejst et spørgsmål tidligere under processen, efter
omstændighederne i sig selv kan tale for, at en tilladelse gives.
Der er derfor behov for en fleksibel anvendelse
af koncentrationsregler i småsager.
Den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 363
er ganske rummeligt udformet. Retsplejelovens gældende regler må
anses for anvendelige på småsager. Det forudsættes herved, at det
skærpede undskyldelighedskriterium efter ændringen ved lov nr. 414
af 10. juni 1997 i småsager anvendes i lyset af de ovenfor anførte
betragtninger.
Der kan dog være behov for ved en præciserende
bestemmelse at fastslå, at retten i småsager ved anvendelsen af §
363 lader hensynet til forholdsmæssighed mellem sagsgenstanden og
processens omfang indgå i afvejningen med betydelig vægt. Det
forudsættes herved navnlig, at udsættelse af domsforhandlingen i
småsager kun vil forekomme i sjældne tilfælde. I øvrigt skal § 357
og § 363 finde anvendelse i småsagsprocessen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 422).
22. Forligsmægling
22.1. Gældende ret
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 268 mægler retten forlig i alle civile byretssager. Forligsmægling
kan dog undlades, såfremt det på grund af sagens beskaffenhed,
parternes forhold eller lignende omstændigheder på forhånd må
antages, at mægling vil være forgæves. Retsplejelovens §§ 269-270
indeholder supplerende regler. Efter § 269 kan dørene med parternes
tiltræden lukkes under forligsmægling, såfremt det må antages at
fremme forligsmulighederne.
22.2. Udvalgets almindelige
overvejelser
Småsager vil ofte have en beskaffenhed, der gør
dem egnede til, at retten udøver en udstrakt indsats med henblik på
forligsmæssig afslutning. Forlig vil ofte indebære en betydelig
begrænsning af det samlede tids- og omkostningsforbrug.
Udvalget behandler i kapitel 12 mere generelt
spørgsmålet om, i hvilket omfang procesordningen i vid forstand bør
støtte forligsbestræbelser, herunder forud for retssag. På
nærværende sted behandles spørgsmålet om udformning af regler om
rettens forligsmægling i anlagte småsager. På grundlag af de
almindelige synspunkter, der anføres i kapitel 12, er det udvalgets
opfattelse, at indenretlig forligsmægling er blandt de former for
forligsbestræbelser, der kan tilgodese grundlæggende krav til
tvistløsning, herunder retssikkerhedsgarantier. Småsagsprocessen kan
dog indebære et behov for særlige regler, jf. også nedenfor afsnit
22.4. om tilkendegivelser.
Retsplejelovens gældende regler er efter
udvalgets opfattelse i det væsentlige hensigtsmæssige også i
småsager. Der er navnlig ingen mening i at opstille et absolut krav
om forligsmægling. Forlig er en frivillig sag, og i praksis hænder
det, at det i den konkrete sag fremstår som indlysende, at mægling
vil være et slag i luften. Der er dog efter udvalgets opfattelse
behov for at præcisere, at forligsmægling i småsager bør tillægges
særlig betydning.
Omkring 37% af de byretssager, der
domsforhandles, forliges, jf. kapitel 6, afsnit 2.2.2. Der vil ofte
være tale om forlig på domsvilkår, jf. nedenfor afsnit 22.4. om
tilkendegivelser. Det er imidlertid forlig forud for
domsforhandlingen, der har den største betydning for parterne, da
der herved spares tid og omkostninger ved sagen.
Retten bør således fra først af have
opmærksomheden henledt på forligsmuligheder og vejlede parterne om
mulighederne for og konsekvenserne af en forligsmæssig løsning. I
denne forbindelse bør retten gennemgå sagen og søge tvistepunkterne
præciseret med henblik på, at retten vejleder nærmere om
retsstillingen, og om, hvad der må antages at skulle til af
oplysninger for at forfølge de pågældende anbringender, og om de
omkostningsmæssige konsekvenser af at fortsætte sagen, jf. ovenfor
afsnit 18 om udøvelse af vejledningspligten. På det forberedende
møde udspørges parterne i fornødent omfang, ligesom partsforklaring
ofte vil finde sted. På dette grundlag bør der mægles forlig under
det forberedende møde.
Retten skal ved fremsættelsen af forligsforslag
præcisere, om forslaget bygger på gældende ret eller på
rimelighedsbetragtninger. Dette er en funktion af
vejledningspligten.
Forliges sagen ikke, bør forligsmulighederne på
sædvanlig måde undersøges ved en senere domsforhandling.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 419, stk. 3), der supplerer de almindelige regler
i retsplejelovens kapitel 26.
22.3. Habilitetsspørgsmål
Udvalget har overvejet spørgsmålet om dommerens
habilitet efter forgæves forligsmægling. Dette spørgsmål er nærmere
undersøgt i relation til udvalgets forslag om "isoleret
forligsmægling", jf. kapitel 12, afsnit 4.4. Udvalget har ikke
fundet anledning til at foreslå særlige habilitetsregler i
tilknytning til forligsmægling i anlagte retssager. Udvalget har
herved lagt vægt på, at rettens forligsmægling i denne relation er
indarbejdet gennem lang tid.
22.4. Særligt om forlig på
grundlag af tilkendegivelser
Ved en tilkendegivelse forstås rettens
udsagn til parterne om, hvad afgørelsen i sagen vil gå ud på, dvs.
et forhåndsudsagn om dommens indhold. En sådan tilkendegivelse sker
ofte ved domsforhandling efter proceduren med henblik på indgåelse
af forlig i overensstemmelse med tilkendegivelsen. For parterne
indebærer et sådant forlig "på domsvilkår", at sagen er endeligt
afgjort, og retten sparer tid ved at kunne undlade domsskrivning.
Om tilkendegivelser kan henvises til W.E. von
Eyben: Dommertilkendegivelser (1987), hvor der dog anvendes en
anden begrebsfastlæggelse, jf. s. 16.
Parter uden advokat vil ikke umiddelbart have
mulighed for en sagkyndig vurdering af rettens forligsforslag.
Parterne vil oftest ikke selv have grundlag for at vurdere, om
rettens tilkendegivelse om sagens forventede udfald er i
overensstemmelse med gældende ret. Ved indgåelse af forlig afskæres
appelmuligheden.
Disse forhold adskiller sig i princippet ikke fra
de nuværende, når der optræder selvmødere. Indførelsen af en
"advokatløs" småsagsproces med udvidede dommeropgaver kan imidlertid
skabe behov for særlige retssikkerhedsgarantier.
De nævnte betænkeligheder gælder efter udvalgets
opfattelse ikke forligsforslag, der udtrykkeligt bygger på andet
grundlag end gældende ret, dvs. rimelighedsovervejelser og
andre pragmatiske hensyn. Sådanne forlig vil være udtryk for et
ønske om et andet resultat end ved en dom, og det er en funktion af
vejledningspligten, at retten udtrykkeligt skal gøre parterne
opmærksom på, at et forligsforslag bygger på
rimelighedsbetragtninger, jf. ovenfor afsnit 22.2. Betænkelighederne
gælder heller ikke - eller i hvert fald ikke med fuld styrke -
forligsforslag, der fremsættes under forberedelsen, jf.
afsnit 22.2., og som alene bygger på en oplysning fra retten om de
relevante regler, herunder om bevisbyrderegler, men ikke om den
konkrete retsanvendelse (subsumtion). En sådan oplysning gengiver
nok en opfattelse af retsregler, men ikke af sagens udfald efter
(fuld) procesførelse.
Tilbage bliver egentlige tilkendegivelser om
sagens udfald, hvad enten de afgives under forberedelse eller
under domsforhandling. Afgives en tilkendegivelse under
forberedelsen, må sagen antages at være således oplyst, at sagen vil
kunne færdigbehandles uden særlig domsforhandling og dermed
umiddelbart optages til dom, hvis forlig ikke indgås, jf. herved den
gældende § 356, stk. 3. De to situationer må derfor i princippet
anses for ens. Spørgsmålet er i disse situationer primært, om
parterne foretrækker det endelige forlig, der foreligger straks,
frem for en dom, som vil kunne gøres til genstand for appel.
At indføre et forbud mod tilkendegivelser i
småsager vil efter udvalgets opfattelse være at skyde over målet. De
reelle betænkeligheder fjernes i hvert fald, hvis tilkendegivelser
affattes skriftligt, og parterne får tid til at søge rådgivning om
tilkendegivelsen.
Udvalget foreslår på den baggrund, at
der indføres en særlig regel om forlig på grundlag af
tilkendegivelser i småsager. Sådanne forlig skal herefter kun
have virkning, efter at tilkendegivelsen er affattet skriftligt af
retten, herunder med en begrundelse som i en dom, og efter at
parterne har haft en frist på 1 uge til at forlange dom i stedet.
Med den foreslåede regel får parterne mulighed for at henvende sig
til en advokat og derefter eventuelt forlange dom med henblik på
appel. Ved den korte frist sammenholdt med, at der skal gives
meddelelse om, at forliget ikke accepteres, sikres det, at
sagen ikke kommer til at trække i langdrag.
For retten vil tilkendegivelser efter den
foreslåede ordning ikke rumme nogen væsentlig lettelse. Retten vil
derfor formentlig ofte vælge i stedet at optage sagen til dom.
Retten har dog også efter udvalgets forslag i medfør af den
almindelige bestemmelse i den gældende retsplejelovs § 268 pligt til
at mægle forlig. Har der - undtagelsesvis - ikke været mæglet forlig
under forberedelsen, må retten derfor tage spørgsmålet op under
domsforhandlingen.
Selv hvor der har været mæglet forlig under
forberedelsen, kan der være anledning til at gøre det under
domsforhandlingen på det grundlag, der nu foreligger. Man må
imidlertid være opmærksom på, at skriftlig affattelse af
tilkendegivelsen og udsættelse af sagen ofte i småsager - ikke
mindst under domsforhandling - kan forekomme at være ude af
proportion med sagens genstand og den procesførelse, der i øvrigt er
nødvendig. Retten bør derfor ikke, hvis forlig allerede har været
forsøgt, være afskåret fra at optage sagen til dom uden forinden på
ny at mægle forlig. Forligsmægling vil i medfør af den almindelige
regel i retsplejelovens § 268, stk. 2, efter omstændighederne helt
kunne undlades.
Den foreslåede ordning kan også i øvrigt
forekomme omstændelig. Udvalget har dog fundet, at muligheden for
forlig på domsvilkår desuagtet bør fastholdes. Forlig efter den
foreslåede regel om tilkendegivelser vil navnlig komme på tale, hvor
parterne under mæglingen viser reel interesse for forlig, herunder
for den fordel, at sagen dermed vil være endeligt afgjort.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 409).
Hvor forligsbestræbelser har haft særlig
intensitet, vil almindelige habilitetsbetragtninger kunne føre til,
at sagen må overlades til en anden dommer, hvis mæglingen ikke
lykkes, navnlig hvor dommeren har tilkendegivet sin opfattelse af
sagens forventelige udfald. Dette gælder dog ikke ved
tilkendegivelser, hvor sagen optages til dom på samme grundlag som
det, tilkendegivelsen blev afgivet på. Se i øvrigt ovenfor afsnit
22.3.
18. Sagsomkostninger
18.1. Indledning. Gældende
regler.
I dette afsnit behandles spørgsmål vedrørende
inkassosagens omkostninger, herunder omkostningsreglerne og reglerne
om retsafgift.
Om omkostninger i forbindelse med den
civilprocessuelle del af inkassosager gælder retsplejelovens
almindelige omkostningsregler for civile sager, jf. retsplejelovens
kapitel 30 og ovenfor i kapitel 9, afsnit 23. Af særlig betydning
for inkassosager er inkassosalæret, der almindeligvis tilkendes ved
udeblivelsesdomme.
Om omkostninger i forbindelse med fogedsager
gælder retsplejelovens § 503, der med hensyn til de omkostninger,
der særligt vedrører fogedsagen, bygger på de almindelige
omkostningsprincipper. Dette indebærer, at den kreditor, der får
udlæg - og dermed "vinder" fogedsagen - tillægges omkostninger.
Omkostningerne ved fogedsagen er navnlig mødesalær, retsafgift og
fogedens befordring til udkørende forretning, låsesmed m.v.
De gældende omkostningsregler kan i det
væsentlige finde direkte anvendelse under inkassoprocessen. Der er
dog behov for overvejelser med hensyn til de små krav, der i
småsagsprocessen undergives særlige omkostningsregler. Hertil kommer
spørgsmålet om, hvorledes der bør forholdes med hensyn til
omkostninger, der bygger på de salærtakster, der er ophævet af
konkurrencemyndighederne, samt spørgsmålet om de omkostningsmæssige
konsekvenser af den foreslåede møderet for autoriserede
inkassobureauer.
De gældende regler om retsafgifter er
udformet under forudsætning af det nuværende todelte forløb af
inkassosager med en civil retssag og en fogedsag. Spørgsmålet er
navnlig, hvilke ændringer den enstrengede inkassoproces bør føre
til.
18.2. Særregler for
småsager (advokatomkostninger)
Efter forslaget om en småsagsproces i kapitel 9
vil de små krav under tvistig behandling være undergivet
omkostningsmæssige begrænsninger, idet der som hovedregel ikke
tilkendes advokatomkostninger. Dog kan der tilkendes omkostninger
til rådgivning og bistand, der ikke består i sagens førelse for
retten, men højst med et beløb svarende til den foreslåede
beløbsgrænse for advokatretshjælp i småsager (1.500 kr. inkl. moms),
jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 427).
Efter udvalgets opfattelse bør en lignende
omkostningsbegrænsning gælde under inkassoproces. Udvalget har
overvejet spørgsmålet nærmere i forhold til inkassosalær, mødesalær
og proceduresalær.
18.2.1. Inkassosalær
Inkassosalæret er nærmere omtalt i kapitel 3,
afsnit 1.5.2., og kapitel 6, afsnit 4.
Inkassosalær tilkendes ved udeblivelsesdomme.
Efter retsplejelovens § 328 træffes bestemmelse om sagsomkostninger,
selv om der ikke er nedlagt påstand herom. Hvor en stævning indgives
af advokat, tillægger retten sædvanligt inkassosalær ved
udeblivelsesdommen. De nuværende takster er kun vejledende, men af
praktiske grunde følges de formentlig i praksis uden afvigelse i
udeblivelsestilfælde.
Inkassosalæret er advokatens vederlag for dennes
udenretslige arbejde med at opgøre kravet, sende rykkerbrev til
skyldner, indgå en betalingsaftale (frivilligt forlig) eller indgive
sagen til retten samt - i det omfang sagen forberedes mundtligt -
deltagelse i forberedende retsmøde. Det dækker endvidere ekspedition
af udeblivelsesdom og indgivelse af anmodning om tvangsfuldbyrdelse
samt modtagelse og afregning af det skyldige beløb. Inkassosalæret
dækker herudover afsendelse af rykkerbreve til skyldner ved
manglende betaling efter dommen eller manglende overholdelse af
afdragsordning, tidsforbrug ved indgåelse og ændring af
afdragsordninger samt regelmæssige opgørelser til skyldner (f.eks.
én gang årligt) om størrelsen af betalte renter og afdrag samt
kreditors resttilgodehavende. Man kan næppe frakende inkassosalæret
en vis forebyggende virkning i retning af at sikre rettidig betaling
af uomtvistede krav.
Adgangen til at pålægge skyldner at betale
kreditors inkassoomkostninger bør opretholdes. Herfor taler både
almindelige erstatningssynspunkter og hensynet til at tilskynde til
rettidig betaling.
I småsager bør inkassosalæret som sagsomkostning
maksimeres efter samme regel som i småsagsprocessen, jf. kapitel 9,
afsnit 23.2. Lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 427, stk.
2), tilsigter navnlig at dække inkassosalær.
En sats på 1.500 kr. (inkl. eventuel moms) giver
således i småsager i det væsentlige dækning for inkassosalær efter
de almindelige omkostningstakster, hvorefter satsen ved en sagsværdi
på 20.000 kr. er 1.600 kr. (ekskl. moms), smh. kapitel 6, afsnit 4.
Hensynet til at sikre seriøse valg mellem småsagsproces og
inkassoproces taler for en fælles regel.
Den foreslåede regel fastsætter alene et
maksimum. Omkostningsbeløbet skal således ved udeblivelsesdomme
fastsættes med udgangspunkt i de almindelige omkostningstakster -
medmindre oplysninger i stævningen fører til et lavere beløb - og
maksimalt til 1.500 kr. Tilkendelse af inkassosalær forudsætter, at
stævning indgives af advokat - eller inkassobureau, jf. nedenfor
afsnit 18.4.
Nedenfor i afsnit 18.3. foreslås - af hensyn til
virkningen af prismæssig konkurrence - for krav over småsagsgrænsen
en særlig regel, hvorefter der kun tilkendes inkassosalær med 1.500
kr., hvis stævningen ikke indeholder oplysning om det faktiske
beløb. En regel med tilsvarende sigte foreslås ikke for småsagerne,
hvor der i givet fald kun ville være tale om små forskelle. Reglen
for de store krav er på denne baggrund ikke foreslået i
småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 23.2.2.5.
Forslaget indebærer, at de store krav i øvrigt
behandles efter almindelige regler. Afgrænsningen bør ske som anført
i afsnit 5.4.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.2.2. Mødesalær
Efter den gældende § 503 tillægges kun mødesalær,
hvis det efter reglerne om mødepligt har været nødvendigt for
kreditor at møde, eller hvis fogedretten i øvrigt finder det
rimeligt. Mødepligt kan foreligge såvel efter hovedreglen om en
beløbsgrænse i § 492, stk. 2, som efter pålæg fra fogedretten, jf. §
492, stk. 3. Tilkendelse af mødesalær i øvrigt kan forekomme
navnlig, hvor der er behandlet tvister under mødet.
I de små sager vil kreditor efter
flertalsforslaget i afsnit 13 som hovedregel ikke have mødepligt.
Herved begrænses omkostningerne i små inkassosager yderligere
derved, at mødesalær normalt ikke tillægges. Dette vil følge
allerede af den gældende § 503.
Den gældende bestemmelse kan derfor opretholdes.
Der er efter udvalgets opfattelse ikke behov for en absolut regel,
der udelukker tilkendelse af mødesalær. Til forskel fra
småsagsprocessen kan der ikke i fogedprocessen opereres med en
henvisningsregel til frasortering af de mere komplicerede sager,
hvor omkostningsprincipper for småsager må fraviges. Den udvidede
vejledningspligt i de små sager vil imidlertid betyde, at både
mødepålæg til kreditor og tilkendelse af mødesalær i øvrigt kun bør
forekomme ganske undtagelsesvis.
Den skitserede ordning foreslås præciseret ved
henvisning til § 503, 3. pkt., jf. inkassoprocessens mødepligtsregel
i den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 442, stk. 2.
Forslaget indebærer, at der i de store sager
normalt tilkendes mødesalær, når der mødes ved advokat eller
autoriseret inkassovirksomhed, jf. nedenfor afsnit 18.4.
18.2.3. Proceduresalær
I særlige tilfælde, hvor der i forbindelse med
tvister, f.eks. om ejerforholdet til et aktiv, finder en egentlig
forhandling sted for fogedretten med bevisførelse, tilkendes efter
den gældende ordning i et vist omfang en form for "proceduresalær",
jf. retsplejelovens § 503, 4. pkt. Salæret fastsættes efter et skøn
over arbejdet uden udgangspunkt i procentuelle salærtakster.
Det følger af det, der er anført ovenfor om
mødesalær, at tilkendelse af sådant proceduresalær i småsager
normalt vil være udelukket. Der er dog efter udvalgets opfattelse
ikke grundlag for en absolut regel herom, idet der i særlige
tilfælde, hvor indkassering som følge af modarbejdelse fra skyldners
side besværliggøres, kan være behov for at tillægge
salæromkostninger ud over inkassosalær og et eventuelt mødesalær,
hvor sagens beskaffenhed i øvrigt undtagelsesvis kræver, at kreditor
er repræsenteret i fogedretten.
Også på dette punkt bør de almindelige regler
anvendes på store sager.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.3. Fortsat anvendelse af
salærtakster
Udvalget har drøftet spørgsmålet om en ny ordning
for tilkendelse af omkostninger.
De hidtidige vejledende takster for bl.a.
inkassosalærer og mødesalærer er ophævet ved Konkurrenceankenævnets
kendelse af 27. juni 1996. Taksterne anvendes indtil videre i
retternes praksis, jf. landsretspræsidenternes cirkulære af 2.
september 1996. Der skal for så vidt findes en ny ordning med hensyn
til fastsættelse af det beløb, som en skyldner skal erstatte
kreditor i tilknytning til kravets indkassering.
I lyset af den konkurrenceretlige vurdering af
salærtaksterne bør ordningen ikke modvirke konkurrence, herunder
prismæssig konkurrence.
Indførelsen af en inkassoproces bør som følge af
forenklingen af inkassosagsforløbet i sig selv føre i retning af
nedsættelse af de salærbeløb, der tilkendes. Der bør endvidere tages
hensyn til, at der ikke er behov for egentligt advokatarbejde i
forbindelse med en typisk inkassosag.
Udformning af nye regler er vanskelig. Der kan
påpeges forskellige modeller, som mere eller mindre rummer
"takstelementer". En regel, der lod salæret bero på de af den
vindende part faktisk afholdte udgifter, medmindre de er urimelige,
må antages at ville modvirke det behov for omkostningsbegrænsning i
retssager, som gør sig gældende ik ke blot med hensyn til småsager.
Udvalget har fundet, at de af udvalget foreslåede
omkostningsregler for småsagsprocessen rammer dét, der - også i
lyset af behovet for en generel nyordning - bør gælde med hensyn til
de sagsgrupper, som falder inden for udvalgets hovedopgave.
Spørgsmålet om en nyordning med hensyn til advokatomkostninger i
øvrigt bør overvejes i andet forum i sammenhæng med det tilsvarende
spørgsmål om tvistige, civile sager i almindelighed.
Flertalsforslaget om møderet for inkassobureauer,
jf. afsnit 16, vil virke i retning af øget konkurrence. Det må dog
anses for usikkert, i hvilket omfang en sådan konkurrence vil give
sig prismæssige udslag.
Skal effekten af en prismæssig konkurrence også
have betydning for skyldnerne, er det nødvendigt, at
inkassoomkostninger oplyses i stævningen. Udvalget forudsætter, at
en sådan rubrik indføres i de stævningsblanketter, der skal anvendes
i småsags- og inkassoprocessen, jf. bilag 6. Udvalget foreslår
endvidere en regel om, at der alene tilkendes omkostninger efter
reglen for småsager - dvs. maksimalt 1.500 kr. - hvis oplysningen
ikke er givet. Det oplyste beløb danner et maksimum for
tilkendelsen, men naturligvis intet minimum.
Reglen vil kun have betydning for krav over
småsagsgrænsen, jf. ovenfor afsnit 18.2.1. Se om småsagsprocessen
kapitel 9, afsnit 23.2.2.5.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.4. Omkostninger til
inkassobureauer
Efter flertalsforslaget i afsnit 16 tillægges
inkassobureauer møderet i inkassosager i det omfang, der ikke skal
finde en forhandling sted.
Udvalget har overvejet, hvilke konsekvenser for
omkostningsreglerne, møderetten bør have.
Der er ikke ved gennemførelsen af lov om
inkassovirksomhed taget stilling til spørgsmålet om omkostninger til
inkassobureauer.
Ifølge betænkning nr. 1321/1996 om
inkassovirksomhed, s. 57-58, kunne en kreditor, der lader sit krav
inddrive af et inkassobureau - i mangel af aftale herom med skyldner
- efter dagældende regler ikke kræve inkassoomkostninger betalt af
skyldner. Desuden anføres i betænkningen, s. 58:
"Under arbejdsgruppens drøftelser er der
rejst spørgsmål om, hvorvidt denne forskel mellem
inkassobureauer og advokater bør opretholdes, såfremt der
gennemføres en autorisationsordning for inkassobureauer.
Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at spørgsmålet om
kreditors ret til at kræve inkassoomkostninger betalt af
skyldner, herunder udgifter til et privat inkassobureau, bør
reguleres i en lov om udøvelse af inkassovirksomhed.
Kreditors ret til at kræve inkassoomkostninger betalt af
debitor uden hjemmel i aftalen bør i givet fald vurderes i
en bredere sammenhæng og eventuelt reguleres generelt og
uafhængigt af, om kreditor har benyttet sig af et
inkassobureau eller ej."
I forslag til lov om inkassovirksomhed (nr. L 132
af 18. december 1996) anføres om spørgsmålet følgende (pkt. 4.4.1. i
de almindelige bemærkninger):
"I forbindelse med høringen over
betænkningen har der været rejst spørgsmål om adgangen til
at kræve inkassoomkostninger betalt af skyldneren.
Arbejdsgruppen anfører herom bl.a., at den omstændighed, at
en skyldner har overskredet betalingsfristen for en
fordring, ikke i sig selv medfører, at skyldneren efter
almindelige erstatningsretlige regler har pligt til at dække
enhver udgift, som kreditor eventuelt afholder til
inddrivelse af fordringen, herunder udgifter til
inkassobureauer. Det er således udgangspunktet, at salær til
inkassobureauer m.v. kun kan medtages som en del af
sagsomkostningerne under en retssag, hvis der er hjemmel
hertil i aftalen mellem skyldner og kreditor. I retspraksis
anerkendes dog, at inkassosalær til den pågældende advokat i
et vist omfang medtages som en del af sagsomkostningerne.
Det anføres i betænkningen, at der under
arbejdsgruppens drøftelser er rejst spørgsmål om, hvorvidt
der også efter en eventuel gennemførelse af en
autorisationsordning vil være grundlag for en sådan forskel
mellem advokater og inkassobureauer m.v., men arbejdsgruppen
bemærker, at det på grundlag af de gældende regler vil være
i strid med god inkassoskik, såfremt et inkassobureau uden
hjemmel i aftalen mellem skyldneren og kreditor kræver sit
salær m.v. betalt af skyldneren. ...
Justitsministeriet kan i det væsentlige
tilslutte sig arbejdsgruppens synspunkter, men finder dog,
at det på baggrund af den påpegede mulighed for, at visse
udgifter til et autoriseret inkassobureau eventuelt vil
kunne anerkendes som nødvendige og rimelige og medtages som
en del af sagsomkostningerne i forbindelse med en retssag,
næppe i forbindelse med lovforslaget bør fastslås, at det i
alle tilfælde vil være i strid med god inkassoskik at kræve
visse salærudgifter m.v. betalt af skyldneren uden hjemmel
hertil i aftale mellem skyldneren og kreditor."
Med hensyn til spørgsmålet om omkostninger er der
efter udvalgets opfattelse - under forudsætning af gennemførelse af
forslaget om møderet for inkassobureauer - ikke grundlag for at
behandle inkassobureauer anderledes end advokater. Det bør således i
det hele være de gældende almindelige omkostningsregler, der
anvendes med de ændringer, der er foreslået ovenfor. Udvalget har
overvejet, om der for de store sagers vedkommende er behov for en
regel, der medfører, at inkassosalær og mødesalær til
inkassobureauer fastsættes til lavere takster end advokattaksterne.
Udvalget har ikke fundet tilstrækkelig anledning hertil. Der kan
efter de foreslåede regler i almindelighed ikke tilkendes mere end
den faktisk afholdte udgift. Reglerne gør det muligt at fravige
taksterne. Med forslaget om oplysning i stævningen af
inkassoomkostninger vil prisforskelle kunne give sig udslag i
omkostningsfastsættelsen.
Som følge af begrænsningen af forslaget om
møderet til ikke-tvistige tilfælde, vil der ikke blive tale om
proceduresalær til inkassobureauer og i de små sager i praksis helt
overvejende heller ikke om mødesalær, jf. ovenfor i afsnit 18.2.2.
Tilkendelse af omkostninger til dækning af
udgifter til autoriseret inkassobureau kommer i det hele taget kun
på tale, hvor et inkassobureau kan møde, dvs. i inkassoprocessen.
Reglen bør også anvendes i fogedsager i øvrigt, jf. ovenfor
afsnit 16.7.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 3
(retsplejelovens § 312, stk. 2, 5. pkt.).
18.5. Udformning af
omkostningsreglen
På baggrund af overvejelserne i afsnit
18.2.-18.4. bør omkostningsreglen i inkassoprocessen udformes
således, at der som hovedregel tilkendes omkostninger efter de
almindelige, gældende regler, herunder med hensyn til retsafgifter
og særlige fogedomkostninger såsom befordring, låsesmed m.v.
Der gøres undtagelse på følgende punkter:
I småsager, der afgrænses som anført ovenfor i
afsnit 5.4., maksimeres inkassosalær til samme beløb som i
småsagsprocessen, ligesom proceduresalær kun rent undtagelsesvis
tilkendes. Den foreslåede mødepligtsregel i retsplejelovens § 440,
stk. 1, finder anvendelse med hensyn til reglen om mødesalær i den
gældende retsplejelovs § 503, 3. pkt.
I store sager tilkendes inkassosalær efter
almindelige regler, hvis kreditors faktiske inkassoomkostninger er
oplyst. I modsat fald tilkendes inkassoomkostninger med maksimum
efter småsagsreglen.
I alle sager tillægges der med hensyn til
autoriserede inkassobureauer omkostninger - i det omfang, møderetten
rækker - efter samme regler som advokater.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 3
(retsplejelovens § 312, stk. 2, 5. pkt.), og § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.6. Retsafgifter
Afholdte retsafgifter tilkendes efter de
almindelige omkostningsregler, jf. ovenfor. På dette sted er
spørgsmålet, hvorledes reglerne om retsafgift bør tilpasses
inkassoprocessen.
18.6.1. Gældende ret
Under den gældende todelte inddrivelsesproces
skal der betales retsafgift dels af stævningen, dels af en anmodning
om tvangsfuldbyrdelse.
For stævninger er retsafgiften efter gældende
regler 500 kr. samt 1% af det overskydende beløb, hvis sagsværdien
overstiger 6.000 kr., jf. retsafgiftslovens § 1.
For udlæg er retsafgiften i dag 300 kr. og 1/2%
af det beløb, hvormed kravet overstiger 3.000 kr., jf.
retsafgiftslovens § 16. For en udkørende fogedforretning eller en
politifremstilling af en skyldner, der ikke møder frivilligt i
fogedretten, betales yderligere 400 kr., jf. § 17 a.
På lignende måde som for småsagernes vedkommende
rammer retsafgifterne således hårdere i de mindre sager end i sager
om store beløb.
18.6.2. Udvalgets
overvejelser
Selv om retsafgiften typisk udgør mindre beløb
end inkassoomkostningerne i øvrigt, kan der være behov for en
nedsættelse for at sikre mod, at krav unødigt opgives. I tilfælde,
hvor kravet ikke inddrives eller betales, vil retsafgiften kunne
udgøre en væsentlig del af kreditors - uerholdelige - omkostninger.
Såfremt de gældende afgiftsregler blot
videreføres i den enstrengede inkassoproces, ville der skulle
betales to afgifter ved indledning af inkassoprocessen. Det samlede
beløb ville blive ganske betydeligt, svarende til 800 kr. i de
mindste sager og 1.040 kr. beregnet efter en værdi på 20.000 kr.
(ekskl. tillægsafgift for udkørende fogedforretning eller
politifremstilling). En sådan sammenlægning vil ikke harmonere med
en reform, der umiddelbart fremstår som en forenkling.
Sammenlægningseksemplerne illustrerer endvidere
et misforhold med hensyn til den gældende ordning vedrørende de
civile retssager, nemlig at hovedparten af afgiftsprovenuet stammer
fra de sager, der belaster domstolene mindst, nemlig sager, der
afsluttes med udeblivelses- eller erkendelsesdom.
Også hvis inkassoprocessen opfattes som et led i
en bestræbelse på at styrke den indenretslige inkasso i forhold til
den udenretslige, vil der være god grund til søge retsafgifterne
nedsat.
Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at
retsafgiften for inkassosager fastsættes som én afgift omfattende
både det civil- og fogedprocessuelle element, og at udgangspunktet
tages i den gældende afgift for civile sager, således at der i
inkassoprocessen ikke svares særskilt fogedafgift. Strækket for,
hvornår der alene skal betales grundafgift og ikke tillige
procentafgift, forlænges fra 6.000 kr. til 20.000 kr.
Der foreslås ikke ændringer med hensyn til
tillægsafgiften for udkørende fogedforretning eller
politifremstilling på 400 kr. Det bemærkes, at en mærkbar reduktion
af tillægsafgiften må antages at ville medføre et meget betydeligt
provenutab. Der foreslås heller ikke ændringer med hensyn til den
almindelige fogedafgift efter retsafgiftslovens § 16 i øvrigt, dvs.
hvor fogedforretning foretages uden at være led i en inkassoproces.
Der kan om den foreslåede afgiftsordning henvises
til kapitel 9, afsnit 23.4.2.2.3.
Med hensyn til fuldbyrdelse af afgørelser og
retsforlig i småsager bør der ske en lempelse efter lignende
principper som foreslået i inkassoprocessen, således at fogedafgift
bl.a. ikke skal betales, når der anmodes om fuldbyrdelse inden 4
uger, jf. nedenfor afsnit 23. Det samme bør gælde fuldbyrdelse af
domme forud for domsforhandling i den almindelige proces. Herved
modvirkes, at sagsøgere - for en sikkerheds skyld - vælger
inkassosporet, selv om der ventes indsigelser. Den sidstnævnte regel
skal derfor ikke begrænses til småsager.
Der foreslås, som tidligere nævnt, ikke ændringer
i adgangen til at pålægge skyldner at godtgøre kreditor betalte
retsafgifter, jf. afsnit 18.5.
Der henvises til lovudkastets § 3.
24. Dommen
Udvalget har overvejet spørgsmålet om dommens
udformning og om en frist for afsigelse af domme. Der sker ved
udvalgets forslag om småsagsprocessen ingen ændring med
hensyn til spørgsmålet om fuldbyrdelsesfrist, sml. kapitel 10,
afsnit 23.2.3. Se dog om opsættende virkning nedenfor afsnit
27.2.7.1.
24.1. Gældende regler
Efter retsplejelovens § 366 a skal dommen
indeholde parternes påstande og en fremstilling af sagen, herunder
en gengivelse af parternes anbringender og i fornødent omfang af
deres og vidners forklaringer. Dommen skal endvidere angive de
faktiske og retlige omstændigheder, der er lagt vægt på ved sagens
afgørelse.
§ 366 a, stk. 2 og 3, indeholder regler om
kortfattede domme i byretssager. Herefter kan retten vælge at
begrænse sagsfremstillingen til en kort angivelse af parternes
anbringender. Til gengæld skal der gives en udførlig begrundelse.
Ankes dommen, skal retten give en supplerende redegørelse, herunder
for indholdet af de afgivne forklaringer.
Rettens afgørelse skal efter retsplejelovens §
219, stk. 1, træffes snarest muligt, efter at den pågældende
forhandling er til ende. Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 er indført
en
regel om, at det ved optagelse af en afgørelse
skal oplyses, hvornår afgørelsen afsiges. Byrettens afgørelser skal
herefter som hovedregel afsiges inden 6 uger.
24.2. Udvalgets
overvejelser
24.2.1. Dommens
udformning
De gældende bestemmelser om kortfattede domme i
retsplejelovens § 366 a bør kunne anvendes i småsager. Der er
imidlertid efter udvalgets opfattelse behov for yderligere regler om
domme i småsager.
For at sikre en ensartet og lettilgængelig
udformning af småsagsdomme foreslår udvalget, at der skal anvendes
en standardblanket. En sådan blanket, der vil bestå i et
edb-standarddokument, bør udformes i overensstemmelse med følgende
retningslinier:
Det vil formentlig give den bedste læsbarhed, at
påstande og anbringender angives særskilt.
Blanketten bør dog kunne vedhæftes stævning og svarskrift, hvis
påstande og anbringender på den måde kan gengives klart. Dokumenter,
herunder sagkyndiges erklæringer, kan normalt omtales alene i form
af henvisning. Eventuelt kan ét eller flere af sagens centrale bilag
med fordel vedhæftes, f.eks. når disse er korte, og begrundelsen
omfatter henvisning til det pågældende dokument. Med hensyn til
forklaringer vil fremgangsmåden i retsplejelovens § 366 a, stk.
2 og 3, herunder om en supplerende redegørelse i anketilfælde, kunne
benyttes. Procedurebemærkninger vil kunne udelades, hvis
tvisten er tilstrækkeligt beskrevet gennem påstande og anbringender.
Kravet om begrundelse kan i småsager
tilgodeses ved ofte ret kortfattede formuleringer, men begrundelsen
skal under alle omstændigheder indeholde en stillingtagen til
samtlige sagens tvistepunkter. Begrundelsen skal omfatte en
angivelse af både bevisresultat, herunder ved inddragelse
af afgørende punkter i forklaringerne, og af indholdet af
den retsregel, hvorefter afgørelsen træffes, samt endelig
den konkrete anvendelse af retsreglen på bevisresultatet
(subsumptionen). Domsblanketten bør udformes i overensstemmelse
hermed.
Udvalget er opmærksom på, at der med dette
begrundelseskrav er tale om en udvidelse - og ikke en simplificering
- i forhold til gældende regler. En sådan detaljeret regulering kan
opfattes som et brud med en tradition, hvorefter ikke mindst dommens
begrundelse udformes individuelt efter dommerens skøn i det enkelte
tilfælde.
Dommes begrundelser har gennem tiden givet
anledning til debat. Udvalget er opmærksom på, at problemstillingen
rummer mange forskellige aspekter. Det må imidlertid i hvert fald
under en forenklet "advokatløs" småsagsproces anses for nødvendigt
at skærpe kravene. Parterne forudsættes ikke at have advokater, der
kan forklare dommen nærmere. Ikke mindst kravet om, at dommen -
udover angivelse af de faktiske momenter, der i de enkelte tilfælde
fører til resultatet - indeholder en beskrivelse af den relevante
retsregel, er centralt i denne forbindelse. Kravene skal også ses i
lyset af, at dommen helst let og hurtigt bør kunne vurderes af en
advokat, som ikke har deltaget i sagens behandling, såfremt en part
efter dommen går til advokat med henblik på appelovervejelser.
Dommen bør af hensyn til parterne affattes i et
så let forståeligt sprog som muligt.
Udvalget foreslår på den anførte baggrund en
bemyndigelsesbestemmelse, hvorefter justitsministeren udfærdiger
nærmere bestemmelser om blanketten i overensstemmelse med
ovenstående, herunder ved krav om en særligt udførlig begrundelse.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 425, stk. 2).
Et udkast til domsblanket er optaget som bilag
10.
Dommeren bør have edb-udstyr til sin rådighed,
hvorpå domsblanketten er indlagt som standarddokument. Hvorledes
udstyret nærmere anvendes, herunder om det anvendes i selve
retsmødet, mens parterne er til stede etc., må bero på dommerens
skøn. Dommen vil formentlig i mange tilfælde kunne afsiges i
umiddelbar forlængelse af retsmødet.
Hvis dommen afsiges i tilknytning til et
retsmøde, eventuelt efter en pause, kan foranstaltninger med henblik
på fogedretlige skridt eventuelt straks foretages. Herom henvises
til kapitel 10, afsnit 23.3.
24.2.2. Frist for
afsigelse af domme
Det bør tilstræbes, at småsager afsluttes
hurtigst muligt. I småsager vil retten typisk være i stand til at
afsige dommen straks.
Frister for domme i småsager bør være kortere end
de 6 uger, der gælder efter retsplejelovens § 219, stk. 1, som
affattet ved lov nr. 414 af 10. juni 1997. Udvalget foreslår, at
domme i småsager afsiges enten straks eller inden en i loven fastsat
frist på 14 dage. Den gældende bestemmelse i § 219, stk. 2, om
undtagelsesvis forlængelse af fristen bør finde anvendelse.
Dommen skal efter den gældende regel foreligge
skriftligt affattet ved afsigelsen, jf. retsplejelovens § 219, stk.
3. Det er ikke hidtil antaget, at dette indebærer, at dommen skal
være indført i dombogen efter § 35, stk. 5. Indførelse i dombogen
betyder i dag, at dommen er renskrevet og underskrevet, hvorefter
den indsættes i et ringbind, og kopi sendes til parterne.
I forarbejderne til den nu gældende § 219, stk.
3, er det dog forudsat, at dommen ved afsigelsen skal være
renskrevet, således at domsudskrift straks kan udleveres til
parterne. Reelt indebærer den gældende ordning derfor, at afsigelse
falder sammen med indførelsen i dombogen. De nævnte krav bør også
gælde ved den foreslåede kortere frist for afsigelse af domme i
småsager.
Et eksemplar af dommen sendes til begge parter
ved afsigelsen. Ved udeblivelsesdomme efter § 354, stk. 3, skal der
dog ske forkyndelse for sagsøgte, jf. ovenfor afsnit 8.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 425, stk. 1).
Det er kun § 219, stk. 1, 3. pkt., der fraviges.
Den foreslåede bestemmelse omfatter alle domme i småsager, herunder
udeblivelsesdomme. § 219, stk. 1, 1. og 2. pkt., og stk. 2 og 3, vil
finde anvendelse, for udeblivelsesdomme dog kun stk. 1, 1. pkt., og
stk. 2. Den foreslåede regel for småsagsprocessen omfatter endvidere
andre afgørelser end domme.
25. Organisatoriske og
administrative forhold
25.1. Den eksterne struktur
25.1.1. Den nuværende
ordning
Landet er efter retsplejelovens § 12 inddelt i 82
byretskredse. Småsager behandles således 82 steder i landet.
Afgørende for, hvor en sag skal behandles, er som udgangspunkt
sagsøgtes geografiske tilhørsforhold, jf. ovenfor i afsnit 4 om
værnetingsreglerne.
I modsætning hertil er klagenævnene
centraliserede organer, der behandler alle sager fra hele landet.
Centralisering på det judicielle område kendes
fra markedsføringslovens § 14, hvorefter bl.a. civile sager, hvor
anvendelse af markedsføringsloven er af væsentlig betydning, som
udgangspunkt hører under Sø- og Handelsretten. Endvidere findes
centralise
ring på tinglysningsområdet ved Bil- og
Personbogen, der er placeret ved Retten i Århus.
25.1.2. Centralisering
Ved klagenævnenes centraliserede og
specialiserede struktur opnås - ud over nogle stordriftsfordele - et
betydeligt overblik over sagsområderne samt særlige muligheder for
at opfange problemer af mere generel karakter og fastlægge en
ensartet praksis. Også ordningen med, at nævnene selv oplyser
sagerne (officialoplysning), giver gode muligheder herfor.
På disse punkter må domstolssystemet med dets
lokale domstole med almindelig kompetence, hierarkiske opbygning og
anvendelse af forhandlingsprincippet erkendes at være væsentligt
mere langsomt virkende. Til gengæld er domstolene formentlig i
højere grad orienteret mod en individuel bedømmelse af det enkelte
tilfælde og bedre egnet til oplysning af mere indviklede
sagsforhold.
Det er dog næppe kun de organisatoriske
forskelle, der spiller ind i denne henseende. Også traditionen
spiller givetvis en rolle.
Den karakteristiske forskel bliver imidlertid de
bedre muligheder for en hurtig og ensartet praksisdannelse i
centraliserede organer. Dette og den mere enkle behandlingsform, der
stiller langt mindre krav til parterne, er givet hovedårsagen til
nævnenes fremmarch i de senere årtier. Nævnsbehandling forudsætter
normalt, at der kan udpeges nogenlunde afgrænsede områder med hyppig
forekomst af relativt enkle og ensartede sager uden komplicerede
bevismæssige spørgsmål. Nævnsbehandling er derfor ikke som sådan
noget alternativ til behandling ved domstolene af alle småsager, men
er det nok med hensyn til en del af de sager, der i dag behandles
ved domstolene.
Udvalget finder ikke, at principielle
betænkeligheder udgør en hindring for etablering af et centralt
domstolsorgan til behandling af småsager. Det vil imidlertid være
helt urealistisk at foretage mundtlig behandling af småsager for
hele landet ved en central domstol. Et centralt domstolsorgan måtte
i hvert fald reserveres for sager, der kan behandles skriftligt.
Selv om grundlovens § 65, stk. 1, og Den
Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, stk. 1, sætter
grænser for anvendelse af skriftlig domstolsbehandling, er der næppe
noget til hinder for en central domstolsinstans, der behandler sager
på særlige områder på skriftligt grundlag, afhængig af den nærmere
udformning af ordningen, herunder med hensyn til krav om parternes
indforståelse, jf. om skriftlig behandling også ovenfor i afsnit 15.
Udvalget har på den baggrund drøftet en ordning,
hvorefter dels den skriftlige del af forberedelsen, dels skriftligt
behandlede småsager henlægges til en central domstol.
For så vidt angår den skriftlige del af
forberedelsen, navnlig stævning og svarskrift, kunne
centralisering indebære navnlig nogle stordriftsfordele. Dette kunne
være særlig begrundet i en eventuel ordning med udvidet prøvelse af
forbrugerlovgivningen i udeblivelsestilfælde, jf. herom afsnit 12.4.
Umiddelbart kunne der blive tale om et mindre naturligt afbræk i
sagsbehandlingen ved overgang til fortsat lokal behandling. Dette
problem vil dog være til at løse, ikke mindst efterhånden som man
vil gå over til elektronisk post.
For så vidt angår fuldstændig skriftligt
behandlede sager - f.eks. ved en ordning, hvorefter parterne i
enighed kunne vælge skriftlig behandling - måtte en centralisering,
hvis den skulle være effektiv, indebære, at udskillelsen af de
mundtligt fra de skriftligt behandlede sager blev foretaget fra
starten. Dette kunne eventuelt ske således, at sagsøger, som ønskede
skriftlig behandling, skulle indgive stævning til den centrale
domstol, der dog i almindelighed måtte henvise sagen til den
stedlige domstol, såfremt sagsøgte protesterede mod skriftlig
behandling.
Det er måske mere nærliggende at overveje en
ordning, hvorefter alle småsager uden behov for egentlig
bevisførelse blev henlagt til central, skriftlig behandling. For så
vidt ville ordningen nærmest svare til, at der blev oprettet et
klagenævn for alle mindre værdisager, der ikke henhører under enten
Forbrugerklagenævnet eller et af de private klagenævn. Et sådant
"residualklagenævn" kunne have gode grunde for sig. Som tidligere
berørt, er Forbrugerklagenævnets kompetence inden for
forbrugerområdet måske noget tilfældigt afgrænset. Det kan fremstå
som mindre rimeligt, at borgerne på nogle forbrugerområder m.v., men
ikke på andre, har den mulighed for enkel konfliktløsning, som
klagenævnene giver. Efter det for udvalget oplyste, må afgrænsningen
anses for ressourcemæssigt begrundet. Det er i så fald ud fra en
samfundsmæssig synsvinkel ulogisk, at de ikke omfattede
sagskategorier overlades til en mere ressourcekrævende
behandlingsform.
Selv med en moderne småsagsproces må det
formentlig erkendes, at det for de sagers vedkommende, der er egnede
til nævnsbehandling, næppe vil være muligt at gennemføre
sagsbehandlingen på en for borgerne helt lignende enkel måde ved de
decentrale domstole. Et residualorgan ville give god mulighed for
nærmere at følge udviklingen med hensyn til, på hvilke områder,
herunder områder med ny lovgivning, borgerne mener at møde retlige
problemer i dagligdagen.
Der var næppe heller noget til hinder for at
overføre Forbrugerklagenævnets opgaver til et sådant organ. Udvalget
understreger, at der ikke i øvrigt - måske bortset fra mere
principielle synspunkter, jf. nedenfor - umiddelbart er grund til en
sådan overførsel, idet klagenævnsordningen har fungeret godt. En
udvidelse af Forbrugerklagenævnets kompetence til hele
forbrugerområdet ville i sig selv medvirke til en forbedring af
borgernes adgang til retlig konfliktløsning ("access to justice").
De anførte synspunkter rejser imidlertid
spørgsmål om den rette arbejdsdeling mellem domstolene,
administrationen og private nævn. Centraliseringstanken må påkalde
sig interesse i forbindelse med mere almindelige overvejelser om en
moderne retspleje. Den rejser til dels spørgsmål, der falder uden
for udvalgets opgaver. Afgørende er imidlertid, at domstolsprocessen
i småsager med den af udvalget foreslåede småsagsproces må antages
at blive væsentligt forbedret ved indarbejdelse af en række
elementer fra nævnsprocessen, men samtidig med bibeholdelse af bla.
domstolsprocessens muligheder for egentlig bevisførelse. Gennemføres
en egentlig småsagsproces, må behovet for yderligere centraliserede
organer - nævn eller domstole - anses for væsentligt begrænset.
Hertil kommer, at centraliseringsovervejelser måske bedst kan
gennemføres på grundlag af praktiske erfaringer gennem nogen tid med
en småsagsproces ved de stedlige domstole.
Udvalget har på den baggrund ikke nærmere
overvejet, hvorledes en eventuel central model kan eller bør
udformes.
25.1.3. Regionalisering
I tilknytning til debatten om en småsagsproces
har der - med udgangspunkt i de fordele, som knytter sig til
klagenævnenes centrale organisation - været foreslået en vis
regionalisering af byretterne. Der kan henvises til Gomard
og Arildsen: "Domstolenes opgaver og arbejdsform i en
hensigtsmæssig procesordning" i Juristen 1978, s. 430, der
anviser den mulighed at henlægge forbrugersager eller andre sager af
en bestemt beskaffenhed til f.eks. byretterne i København, Århus,
Odense, Randers og Esbjerg, eller eventuelt til en byret i hvert
amt.
Tanker om en specialiseringsordning indgår
ligeledes i et idéoplæg udarbejdet af en arbejdsgruppe under Den
Danske Dommerforening i januar 1991: Domstolenes opgaver,
struktur m.v. Heri nævnes (s. 42-44) som en mulighed en
samarbejdsordning mellem f.eks. 2-3 mindre byretsembeder, hvor to
embeder specialiserer sig i henholdsvis fogedret og skifteret, eller
en samadministration mellem et større antal retter på regional
basis, hvor skifte- og fogedsager centraliseres ved én af retterne.
Ole Dybdahl og Claus Rasmussen
argumenterer i UfR 1997 B. 104 for en samling af mindre
byretter til større enheder end de nuværende. Se herimod Hans
Chr. Poulsen i UfR 1997 B. 226.
Justitsministeriet har i april 1997 besluttet, at
der skal nedsættes en strukturkommission, der skal overveje, om den
gældende retskredsstruktur danner barrierer for et effektivt og
moderne retsvæsen.
En småsagsproces vil medvirke til at øge de krav,
der stilles til byretterne, og dermed øge de mindste embeders
sårbarhed, jf. også nedenfor afsnit 25.2.2.2. om konstitution.
Det kunne overvejes at henlægge alle småsager til
en række større byretter, f.eks. en byret i hvert amt, således at
der ved disse retter kunne opbygges ekspertise med hensyn til
småsagernes behandling og dermed sikres en ensartet praksis for
småsagsprocessen, herunder med hensyn til skriftlig behandling og
afgrænsningen af småsagsområdet gennem anvendelsen af den foreslåede
henvisningsregel, jf. ovenfor afsnit 3.3. En ensartet
tilbageholdende anvendelse af denne regel i praksis kan være
afgørende for småsagsprocessens succes.
En regionalisering vil kunne tilføre domstolene
en række af de fordele, som nævnsprocessen har som følge af
centraliseringen. Sådanne fordele vil være af særlig interesse ved
indførelse af en ny procesform som småsagsprocessen, der på ganske
mange måder vil adskille sig fra det vante.
Spørgsmålet er, om disse fordele bør have
overvægt over for fordelene ved den nuværende decentrale struktur.
En regionalisering vil virke i retning af større afstande mellem
borgerne og domstolene og dermed større transportbyrde og
tidsforbrug. Domstolene er imidlertid organiseret langt mere
decentralt end de fleste andre statslige myndigheder, som den
enkelte borger tilmed i almindelighed har mere kontakt med.
En regionalisering på småsagsområdet vil
eventuelt kunne gennemføres uden nedlæggelse af retskredse. Det vil
dog være naturligt at overveje en sådan nyordning i en større
sammenhæng, ikke mindst da der er taget skridt til en generel
vurdering af strukturspørgsmålet i en kommission. Efter udvalgets
opfattelse vil den foreslåede småsagsproces kunne fungere med den
nuværende struktur. Udvalget har på den baggrund ikke udformet
nærmere forslag om en regionalisering.
25.2. Den interne struktur
25.2.1. Indledning
Byretterne er internt organiseret i det
væsentlige i overensstemmelse med retsplejelovens hovedafsnit med
adskilte funktioner for civile sager, fogedsager, straffesager og
skiftesager samt tinglysning. Denne organisation er udtryk for en
vis specialisering.
Byretternes jurister (dommere, retsassessorer og
dommerfuldmægtige) arbejder helt overvejende som
enkeltsagsbehandlere med selvstændigt ansvar for den enkelte sag. På
civilrettens område udfører kontorfunktionærer i hovedsagen kun
kontorarbejde.
Udvalget har nedenfor overvejet en række
organisatoriske spørgsmål med udgangspunkt i nævnsmodellen med et
særligt sekretariat, jf. afsnit 25.2.2. I afsnit 25.2.3 behandles
spørgsmål om etablering af et særligt sekretariat ved byretterne.
25.2.2.
Sekretariatsmodellen m.v.
Et centralt led i organisationen af klagenævnene
er sekretariatet, der forbereder og til dels afgør sagerne. Samtidig
udøver sekretariaterne en betydelig, udadvendt servicevirksomhed i
form af vejledning om såvel praktiske som retlige forhold, ligesom
nævnenes sekretariater medvirker ved forligsmæssig afslutning af
sagerne. En del af arbejdet udføres af kontorfunktionærer, men de
centrale opgaver i sekretariaterne varetages af jurister, der som et
led i sagsbehandlingen bl.a. udarbejder indstillinger om sagernes
afgørelse til nævnene.
Sekretariatets opgaver kan med en vis forenkling
opdeles i tre grupper: (1) retshjælp og praktisk vejledning, (2)
sagsbehandling efter bemyndigelse, herunder afvisning af formelle
grunde eller af åbenbart udsigtsløse klager samt
forligsbestræbelser, og (3) sagsforberedelse. Nedenfor i afsnit
25.2.2.1-25.2.2.3. undersøges med udgangspunkt i disse grupper de
tilsvarende problemstillinger under en småsagsproces ved byretterne.
25.2.2.1. Retshjælp
og praktisk vejledning
Etablering af en egentlig retshjælpsfunktion ved
byretterne har tidligere været foreslået, bl.a. i bet. 886/1979, jf.
lovudkastets § 3 (s. 8 og 19).
I kapitel 13 om retshjælp konkluderer udvalget,
at der ikke bør etableres en egentlig retshjælpsfunktion ved
byretterne.
De dér anførte synspunkter er dog ikke til hinder
for forbedring af den vejledning, der uformelt allerede ydes af
byretternes personale, når det sker som et strengt neutralt og mere
praktisk orienteret supplement til de eksisterende retshjælpstilbud.
Der kan være et ikke ubetydeligt behov for en sådan vejledning til
personer, der henvender sig til byretten i den tro, at retshjælp -
evt. kun - kan fås dér.
Udvalget foreslår derfor, at byretterne pålægges
en nærmere afgrænset vejledningspligt, der retter sig mod såvel
parter som andre med retlig interesse eller lignende
heri, dvs. navnlig personer, der endnu ikke er parter i en anlagt
retssag. Denne vejledningspligt, der kan udøves over for parter og
andre enkeltvis, skal omfatte:
- betingelserne for anvendelse af
småsagsprocessen
- udfyldelse af blanketter
- fremgangsmåden ved behandling af småsager
- muligheder for retshjælp, fri proces og
retshjælpsforsikring
Det forudsættes, at byretternes kontorer som
hidtil yder parterne praktisk vejledning med hensyn til
ekspeditionen af den enkelte sag. Det forudsættes endvidere, at de
nævnte bistandsopgaver udøves ud fra en servicepræget indstilling.
Opgaven er så vidt muligt at lette sagens gang for parterne, ikke
mindst på punkter, hvor situationen for parterne er uvant.
En begrænset almindelig vejledningspligt, som den
skitserede, må kunne udøves i alt væsentligt af byretternes
kontorpersonale.
Der skal derimod ikke ydes materiel retshjælp.
Materiel vejledning ydes kun af dommeren og kun inden for rammerne
af vejledningspligten i anlagte sager, jf. afsnit 17-18.
Vejledningsopgaverne nødvendiggør særlig
efteruddannelse, ligesom der bør tilvejebringes en løbende
vedligeholdt skriftlig beskrivelse i form af en håndbog over de
vigtigste informationer, der er nødvendige for vejledningen,
herunder om småsagsprocesordningen og de eksisterende
retshjælpstilbud, fri proces, retshjælpsforsikring m.v., jf.
nedenfor kapitel 15, afsnit 4.1.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 405, stk. 1).
25.2.2.2.
Sagsbehandling efter bemyndigelse. Krav til dommeren i
småsagsprocessen.
25.2.2.2.1.
Indledning
Sagsbehandling efter bemyndigelse indebærer i
nævnene en rationel arbejdsgang, hvor de enkleste sager behandles af
sekretariatet, hvorved de kollektive nævn lettes for disse
arbejdsopgaver.
Byretten beklædes i almindelige civile sager af
en enkelt dommer, og behovet for delegation er for så vidt mindre
end ved nævnene. Alligevel kan hensynet til en hensigtsmæssig
ressourceudnyttelse tale for delegation til kontorfunktionærer og
dommerfuldmægtige, idet dommeren - også i ukomplicerede tilfælde -
som udgangspunkt udfører alle sagsbehandlingsopgaver i de enkelte
sager.
Efter gældende ret kan judicielle afgørelser i et
vist omfang træffes af dommerfuldmægtige og kontorfunktionærer, jf.
retsplejelovens § 17 a, stk. 2. På civilrettens område gælder det,
at dommerfuldmægtige kan bemyndiges af justitsministeren til at
udføre egentlige retssager (konstitution), mens kontorfunktionærer
af vedkommende præsident eller dommer kan bemyndiges til at træffe
afgørelser efter retsplejelovens § 350, stk. 3, om afvisning af en
sag, hvis angivelsen af sagsøgtes navn eller adresse er unøjagtig,
således at forkyndelse ikke kan ske.
I praksis bemyndiges retsassessorer og
dommerfuldmægtige i ret vid udstrækning efter retsplejelovens § 44
("forfalds- eller stillingskonstitutioner") til at behandle
retssager af enhver art. Bemyndigelse efter § 17 a, stk. 1, 2. pkt.
("faste" eller sags-konstitutioner), omfatter i almindelighed et
bestemt antal "retsdage" årligt og er ikke begrænset til særlige
typer af sager. Den nærmere fordeling af sagerne foretages af
dommeren eller rettens præsident.
Spørgsmålet om bemyndigelse er behandlet i
Domstolsudvalgets betænkning (nr. 1319/ 1996). Det foreslås her
bl.a., at der gennemføres et værn mod uansøgt afskedigelse og
forflyttelse for alle, der udøver domsmyndighed uden at være udnævnt
som dommere, herunder retsassessorer og dommerfuldmægtige, at
ansættelseskompetencen med hensyn til retsassessorer og
dommerfuldmægtige henlægges til en domstolsstyrelse, at der oprettes
flere dommerstillinger med henblik på, at ikke-udnævnte dommere i
almindelighed kun beklæder retten i tilfælde, der kan begrundes i
uddannelses- og ressourcemæssige hensyn, samt at den hidtidige
konstitutionsordning erstattes af en ordning, hvorefter embedets
chef får kompetence til at fordele sagerne mellem embedets jurister
(dommere, retsassessorer og dommerfuldmægtige) efter sagernes
karakter, jf. betænkningen s. 298 ff.
Justitsministeren har den 23. maj 1997 fremsat
lovforslag i overensstemmelse hermed (lovforslag nr. L 275 og L
276).
Ved en gennemførelse af disse forslag opnås, at
en række betænkeligheder ved de hidtidige bemyndigelser fjernes. Der
opnås endvidere bl.a. det, at sagerne løbende kan fordeles mellem
embedets jurister efter sagernes karakter, dog begrænset efter de
nævnte uddannelses- og ressourcemæssige hensyn.
25.2.2.2.2.
Udvalgets overvejelser om krav til dommeren
Udvalget har overvejet, hvilke krav der må
stilles til dommeren i småsagsprocessen, og dermed i hvilket omfang
ikke-udnævnte dommere bør kunne bemyndiges til at behandle småsager.
Udvalget har fundet, at der uanset den af
Domstolsudvalget foreslåede nyordning er anledning til særlige
overvejelser med hensyn til behandling af småsager under en
ny procesform. Det giver således efter udvalgets opfattelse
ikke i sig selv, at småsager i kraft af deres karakter af sager af
mindre værdi generelt bør opfattes som egnede til behandling ved
ikke udnævnte dommere. Noget sådant har vel hidtil været opfattet
som naturligt. Indførelse af en særlig, mere summarisk procesform
for småsager vil imidlertid skærpe kravene til dommerens indsigt og
rutine. Navnlig under en ordning med appelbegrænsninger, jf. herom
nedenfor afsnit 27, men allerede som følge af den foreslåede
vejlednings- og bistandspligt og materielle procesledelse, jf.
afsnit 17-18, bør det tværtimod være udgangspunktet, at småsager
behandles af en rutineret dommer. De foreslåede regler om
vejledningspligt og materiel procesledelse stiller således under en
proces, hvor den vindende part ikke kan tillægges
advokatomkostninger, og hvor advokater i almindelighed forudsættes
ikke at medvirke, betydelige og anderledes krav til dommeren. Der
bør også skeles til, at sagerne under den "konkurrerende"
procesform, nævnsprocessen, afgøres af kollegiale organer med en
formand, der normalt er dommer ved de overordnede retter. De nævnte
forhold kan således tale for, at småsager generelt behandles af en
udnævnt dommer.
Imod en sådan ordning kan anføres, at den vil
udgøre en undtagelse fra den almindelige ordning, som vil følge af
Domstolsudvalgets forslag. En ordning, hvorefter kun udnævnte
dommere kan behandle småsager, vil navnlig ved mindre embeder kunne
give kapacitetsproblemer. Den vil betyde, at en række
dommerfuldmægtige og retsassessorer med betydelig erfaring holdes
uden for småsagsprocessen, selv om disse domstolsjurister i en række
alvorlige retssager, herunder straffesager, vil kunne udøve
domsmyndighed. Behandling af småsager som dommer vil i givet fald
heller ikke kunne indgå i den praktiske uddannelse af
dommerfuldmægtige.
Der er herefter i udvalget enighed om, at
småsager ud over af udnævnte dommere bør kunne behandles af
fuldmægtige, der efter konstitution i landsretten er fundet egnede
til at blive dommer.
Et flertal - Bo Antonsen,
Torsten Hesselbjerg, Pernille Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian
Lundblad, Ellen Munch-Larsen, og Bente Saltorp - finder, at der bør
være mulighed for, at sager under småsagsprocessen også kan
behandles af fuldmægtige, der har kvalifikationer og erfaring, som
fuldt ud kan sidestilles med det almindelige for fuldmægtige, der
har været konstitueret i landsretten og er fundet egnede til at
blive dommer. Gennemføres Domstolsudvalgets forslag, bør behandling
af småsager kunne ske efter vedkommende dommer eller præsidents
bestemmelse i overensstemmelse med den af Domstolsudvalget
foreslåede almindelige ordning. Disse medlemmer lægger vægt på, at
Domstolsudvalget overvejede, om hensynet til ensartet administration
af adgangen til at lade dommerfuldmægtige og retsassessorer beklæde
byretterne og ikke mindst at sikre, at alle dommerfuldmægtige
gennemgår en forsvarlig uddannelse skulle medføre, at kompetencen
til at meddele konstitution skulle placeres hos de to
landsretspræsidenter. Imod en sådan ordning talte, at chefen for
byretsembedet i alle andre henseender har adgang til at lede og
fordele arbejdet ved embedet, således at ressourcerne udnyttes bedst
muligt i forhold til de faktiske forhold ved det enkelte embede.
Domstolsudvalget fandt det på den baggrund mest naturligt, at også
kompetencen til at afgøre, i hvilket omfang og i hvilke sager det
enkelte dommerembedes fuldmægtige og retsassessorer skal beklæde
retten, henlægges til chefen for embedet, som herefter får de samme
ledelsesmæssige beføjelser, som andre chefer i såvel offentlige som
private virksomheder har. Disse medlemmer finder, at det navnlig ved
enedommerembeder vil være uhensigtsmæssigt, hvis kun dommeren kan
behandle småsager. Dette er åbenbart, hvis der samtidig med en
småsag må afholdes et grundlovsforhør, men også i tilfælde, hvor
dommeren i en lang periode er optaget af en enkelt, stor sag. Efter
Domstolsudvalgets anbefalinger skal langt flere sager end i dag
behandles af en udnævnt dommer. Småsager bør som hovedregel
behandles af en udnævnt dommer. Disse medlemmer lægger derfor
afgørende vægt på, at chefen for byretsembedet ved uddelegering
tager nøje hensyn til den pågældende dommerfuldmægtigs eller
retsassessors kvalifikationer. Det bør således f.eks. være
udelukket, at kompetencen til at behandle småsager uddelegeres til
en dommerfuldmægtig under grunduddannelse (dvs. med under 4 års
anciennitet). Modsat er der få om nogen betænkeligheder ved at
delegere arbejdet til en ældre dommerfuldmægtig eller retsassessor,
der efter konstitution i landsretten er fundet egnet til at blive
dommer. Disse medlemmer har overvejet, om det foreslåede kriterium
bør fremgå udtrykkeligt af retsplejeloven, men de har i
overensstemmelse med den almindelige ordning på området ikke fundet
anledning hertil.
Et mindretal - Chr. Bache,
Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Preben Lunn, Mette Reissmann
og Vibeke Vindeløv - finder, at alene udnævnte dommere og
fuldmægtige, der efter konstitution i landsretten er fundet egnede
til at blive dommer, bør kunne behandle småsager, og at dette bør
gælde, uanset om Domstolsudvalgets forslag gennemføres eller ej.
Disse medlemmer finder det nødvendigt at fastsætte en klar,
ubetinget regel i loven, der sikrer en ensartet opretholdelse af et
tilstrækkeligt kvalifikationsniveau under en særegen procesform,
hvor det forudsættes, at advokater i almindelighed ikke deltager. En
sådan regel skal også over for parterne signalere, at de kan forlade
sig på rettens bistand. Reglen bør være en forudsætning for
indførelse af en egentlig småsagsproces, og særligt under en ordning
med appelbegrænsninger. En lovbestemmelse bør udformes således, at
kun fuldmægtige, der efter bedømmelse i landsretten er fundet egnede
til at blive dommer, kan behandle sager under småsagsprocessen.
25.2.2.2.3.
Andre spørgsmål
Der er enighed i udvalget om, at
dommerfuldmægtige under alle omstændigheder generelt bør kunne
bemyndiges til i småsager at træffe afgørelse om afvisning eller
henvisning af formelle grunde samt afsige udeblivelses- eller
erkendelsesdomme, ligesom "stillingskonstitution" efter den gældende
retsplejelovs § 44, stk. 2, bør omfatte behandling af småsager.
For så vidt angår kontorfunktionærer, har
udvalget ikke fundet grundlag for udvidelse af den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 17 a, stk. 2.
25.2.2.3.
Sagsforberedelse
Juridisk sekretærbistand til dommere kendes fra
udlandet (referendarer m.v.), men kun i stærkt begrænset omfang
herhjemme i forbindelse med behandlingen af navnlig kæremål ved de
overordnede retter, dog helt fortrinsvis med uddannelsesmæssige
formål. En egentlig ordning med juridiske sekretærer for dommere
ville være en nydannelse af generel betydning.
En sådan bistand kan måske siges navnlig at være
velbegrundet med hensyn til større sager, der kræver indsamling af
materiale om praksis og litteratur m.v. Imidlertid fungerer
sekretærordningen ved Forbrugerklagenævnet, efter det for udvalget
oplyste, særdeles godt i de typisk ret enkle sager, som nævnet
behandler. Den juridiske sekre
tærbistand sikrer således en rationel udnyttelse
af den kvalificerede arbejdskraft hos nævnsformændene og
-medlemmerne og en god uddannelse af sekretariatsjuristerne.
Det ville efter udvalgets opfattelse - måske
særligt ved retter med et stort antal ensartede småsager - være
hensigtsmæssigt, om en dommerfuldmægtig gennemgik sagerne og afgav
indstilling til dommeren om sagens behandling og afgørelse. Ikke
mindst ved en eventuel ny struktur med regionale retter, jf. ovenfor
afsnit 25.1.3., ville juridisk sekretærbistand være realisabel og
hensigtsmæssig. Ved en advokatløs model vil en række opgaver med
indsamling af retskildemateriale, der hidtil i et vist omfang er
udført af parternes advokater, ellers skulle udføres af dommeren
selv. Som forholdene er i dag, må det erkendes, at danske dommere i
betydelig grad udfører opgaver, der af embedsmænd i nogenlunde
sammenlignelige stillinger opfattes som "fuldmægtigopgaver". Der er
for så vidt tale om et overforbrug af højt kvalificeret
arbejdskraft. En sekretærordning egner sig dog bedst til sager, der
forberedes og eventuelt afgøres på rent skriftligt grundlag. Den
mundtlige bevisførelse ved domsforhandlingen må således vurderes
umiddelbart af dommeren selv. Den indledende "interne" forberedelse
af sagerne kunne dog godt tilrettelægges i et samspil mellem
fuldmægtig og dommer.
En sekretærordning vil have nogle betydelige
uddannelsesmæssige fordele. Den eksisterende uddannelse af
dommerfuldmægtige rummer nok en række værdifulde elementer, herunder
gennem selvstændig varetagelse af ansvarsfulde opgaver også tidligt
i uddannelsesforløbet. Der savnes imidlertid arbejdsfunktioner, der
udøves i et tæt samspil med den rutinerede og erfarne chef, - også
ud over uddannelseskonstitutionerne ved landsretterne, der i øvrigt
typisk ligger ret sent i uddannelsesforløbet. Om uddannelsesmæssige
forhold kan i øvrigt henvises til bet. 1319/1996, s. 215.
På den anførte baggrund kan udvalget anbefale, at
det - ved en eventuel senere indførelse af regional behandling af
småsager - på egnede sagsområder overvejes at etablere en ordning
med juridisk sekretærbistand efter den model, der kendes fra
Forbrugerklagenævnet.
25.2.3. Etablering af
et sekretariat ved byretterne
Ud over de funktionelle fordele ved klagenævnenes
sekretariatsordning rummer selve den organisatoriske eksistens af
sekretariatet efter udvalgets opfattelse en betydelig positiv
effekt. Sekretariatet fremstår således for publikum som en let
tilgængelig, udadvendt service- og vejledningsfunktion.
Sekretariatet er en enhed - forskellig fra den, der i de egentlige
sager skal træffe afgørelsen -, som kan konsulteres frit af
borgerne, herunder telefonisk.
Udvalget foreslår på den baggrund, at der ved den
enkelte byret etableres et sekretariat for den kontormæssige
ekspedition vedrørende småsagsprocessen. Sekretariatet skal
endvidere varetage publikumsbetjening og yde vejledning som
foreslået ovenfor afsnit 25.2.2.1.
Sekretariatets vejledning skal være gratis, hvad
enten sag er anlagt eller ej.
Sekretariatet bør markeres også fysisk på en
lettilgængelig måde (ved skiltning, lokaleindretning, annoncering,
telefonbogstekster m.v.).
Det er sigtet med etablering af et sekretariat at
markere en højere grad af serviceorienteret tilrettelæggelse af
byretternes organisation.
Det vil være nærliggende, at også andre civile
sager end småsager henlægges til sekretariatet. I kapitel 10
foreslås det, at sekretariatet tillige varetager opgaverne
vedrørende inkassoprocessen. Dette er nærliggende og i realiteten
nødvendigt, da inkassoprocessen er udtryk for en integrering af den
civil- og fogedretprocessuelle behandling af inkassosager.
Sekretariatet bliver for så vidt en fælles enhed for civile sager og
fogedsager. Dette må antages at være såvel en betydelig
serviceforbedring som en strukturmæssig forenkling, der vil indebære
en rationalisering.
25.3. Retsmøder uden for
kontortid
Lovudkastet i bet. 886/1979 omfattede en
bestemmelse, hvorefter justitsministeren kunne fastsætte regler om
afholdelse af retsmøder i byretten uden for sædvanlig kontortid, jf.
lovudkastets § 12, stk. 2, s. 10. Sigtet med bestemmelsen var at
sikre, at parterne i småsager ikke pådrages unødvendige indtægtstab
ved at skulle møde i retten, jf. betænkningen s. 47. Som et
alternativ til bestemmelsen skitseredes samtidig en ordning,
hvorefter de enkelte byretter selv vurderede, om der ud fra lokale
behov var anledning til at afholde aftenmøder.
Den gældende retsplejelovs § 491, stk. 2,
indeholder en bemyndigelsesbestemmelse vedrørende aftenmøder i
fogedretten. Bestemmelsen er ikke udnyttet. Der har imidlertid af
Justitsministeriet været iværksat forsøg med aftenmøder i
fogedretten. Erfaringerne herfra har ikke været positive, idet det
måtte konkluderes, at skyldnerne foretrak møder i sædvanlig
kontortid. Der kan imidlertid ikke nødvendigvis drages konklusioner
herfra til parter i tvistige småsager. Endvidere vil regler om
retsmøder uden for sædvanlig kontortid kunne have betydning for
udstrækning af igangværende retsmøder ud over kontortids ophør.
Bedre muligheder for, at retten i det enkelte tilfælde kan tilbyde
parterne - hvis de ønsker det - at afholde
retsmøder helt eller delvis om aftenen, må ud fra en
servicesynsvinkel opfattes som en betydelig fordel.
Udvalget foreslår på den baggrund en bestemmelse
som § 12, stk. 2, i bet. 886/1979 optaget i retsplejeloven. Det er i
den forbindelse væsentligt, at personalets arbejdstids- og lønvilkår
indrettes i overensstemmelse med ordningen. Der kan formentlig være
anledning til i første omgang at iværksætte en sådan ordning i
udvalgte retskredse af forskellig størrelse og
befolkningssammensætning efter nærmere drøftelser med de berørte
embeder.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 421).
26. Genoptagelse
Efter retsplejelovens § 367 har den, der er dømt
ved udeblivelsesdom, inden for en 4-ugers frist krav på
genoptagelse, ligesom genoptagelse undtagelsesvis kan ske inden for
en frist på 1 år.
Spørgsmålet om genoptagelse af sager, hvor
sagsøgte er dømt som udeblevet, behandles for inkassoprocessens
vedkommende nærmere nedenfor i kapitel 10, afsnit 12. Udvalget
finder ikke grundlag for ændring af reglerne om genoptagelse i
forbindelse med småsagsprocessen. Reglen i retsplejelovens
§ 369, stk. 4, om appel af udeblivelsesdomme må tilpasses forslaget
nedenfor i afsnit 27.2.7.1. om appel af domme ved kæremål. Det samme
gælder bestemmelsen i genoptagelsesreglen om opsættende virkning af
genoptagelse, jf. § 367, stk. 1, 4. pkt, jf. ligeledes nedenfor
afsnit 27.2.7.1. Herom henvises til synspunkterne i kapitel 10,
afsnit 12.2., og i øvrigt kapitel 10, afsnit 10.1.3. og 10.1.4.
(inkassoproces) og 23.2.3. (fuldbyrdelse af afgørelser efter
småsagsproces).
Om tillæggelse af opsættende virkning ved appel
af domme i småsager henvises til bemærkningerne nedenfor i afsnit
27.2.7.1.
27. Appel
Nedenfor behandles spørgsmålet om appel af
kendelser og beslutninger truffet under sagens gang i afsnit 27.1.,
mens appel af domme behandles i afsnit 27.2., og appel af
omkostningsafgørelser behandles i afsnit 27.3.
27.1. Appel af kendelser og
beslutninger truffet under sagens gang
27.1.1. Gældende regler
Kendelser og beslutninger, der træffes under
behandlingen af en civil sag ved byretten, kan efter den gældende
ordning som hovedregel appelleres til landsretten. Appel sker ved
kæremål, dvs. en som hovedregel skriftlig appelbehandling, jf.
retsplejelovens § 398 og i øvrigt kapitel 37.
Kære kan således i almindelighed ske, selv om
sagen fortsætter ved byretten, men kæremål har som hovedregel ikke
opsættende virkning, jf. § 395. Retten skal derfor ikke udsætte
sagen i afventen af kæremålets afgørelse. Det kan dog være
hensigtsmæssigt at gøre det, og det sker da også i praksis. Kæremål
under forberedelsen af en sag kan ofte behandles, uden at
sagsforløbet sinkes væsentligt.
Efter at der er afsagt dom, kan afgørelser
truffet under sagen ikke kæres af en part, jf. retsplejelovens §
390. Efter samme bestemmelse kan appelretten efter dommen ophæve en
tidligere iværksat kære, såfremt det spørgsmål, afgørelsen angår,
kan inddrages under en senere anke af sagen. Baggrunden for
bestemmelsen er, at dommen ikke kan ophæves eller ændres under
kæremålet (domme skal appelleres ved anke, jf. retsplejelovens
kapitel 36). Det har derfor i almindelighed ikke mening at omgøre en
afgørelse, f.eks. om adgang til bevisførelse, når dommen er faldet,
jf. bet. 698/1973, s. 177.
27.1.2. Generel
kærebegrænsning
Som et led i bestræbelser for en hurtigere og
enklere småsagsproces kunne det overvejes at indføre en ordning,
hvorefter appel forud for sagens afgørelse ikke kan ske. En sådan
begrænsning ville modvirke, at sagsbehandlingen sinkes ved
behandling af kæremål. Dommerens vejledningspligt må omfatte
appelreglerne, bl.a. når en part ytrer utilfredshed med en
afgørelse, der træffes under sagens gang. En part uden advokat kan
derved efter omstændighederne fejlagtigt få opfattelsen af, at appel
er en god ide. Ofte vil de stridspunkter, der kan give anledning til
kæremål under sagens gang i første instans, stille sig anderledes,
når dommen er faldet, fordi ankebehandlingen kan bestå i en
fuldstændig ny behandling af sagen. Det ville således være udtryk
for en koncentration af processen, at alle spørgsmål om ændring af
rettens afgørelser - formelle som materielle - samles ved
appelbehandling efter dommen i første instans. Spørgsmålet får
dermed sammenhæng med ordningen vedrørende appel af dommen, herunder
ankebegrænsninger, jf. nedenfor afsnit 27.2.
Hvis appelbehandling fører til hjemvisning af
sagen, ville det dog være mere hensigtsmæssigt, om appelbehandling
var sket forud for dommen i første instans. Hjemvisning forekommer
imidlertid sjældent. En regel om udelukkelse af appel forud for
dommen måtte ledsages af nogle undtagelser, herunder f.eks. med
hensyn til habilitetsspørgsmål. Den gældende ordning rummer en
betydelig fleksibilitet som følge af hovedreglen om, at kære ikke
har opsættende virkning. Det beror derfor på dommerens skøn
(eventuelt appelrettens), om det er mest hensigtsmæssigt at
fortsætte sagen eller udsætte den. Dér hvor afbrydelser er mest
generende, nemlig under domsforhandlingen, vil skønnet som oftest
falde ud til, at sagen må fortsætte. I praksis er det formentlig
begrænset, hvad der forekommer af kæremål under sagens gang i
småsager.
På den baggrund er der efter udvalgets opfattelse
ikke tilstrækkeligt grundlag for den skitserede ændring af de
gældende almindelige regler om kæremål.
27.1.3. Kære af
henvisningsafgørelser
Udvalget har overvejet, om appel bør kunne ske af
afgørelser vedrørende henvisning efter lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402), af småsager til almindelig proces, jf.
ovenfor afsnit 3.3.5.
Henvisning skal efter den nævnte bestemmelse
kunne ske med hensyn til sager, der angår særligt indviklede
faktiske og retlige spørgsmål, eller som har særlig betydning for en
part ud over påstanden.
Efter den gældende retsplejelovs § 226, stk. 5,
kan bl.a. afgørelser, hvorved en sag henvises til landsret efter §
226, stk. 1, ikke indbringes for højere ret. Sigtet med bestemmelsen
er, at henvisningsspørgsmålet afgøres på den hurtigste og enkleste
måde. Appel kan derimod ske, hvis byretten afviser at
henvise sagen.
For udelukkelse af appel med hensyn til
småsagsprocessens henvisningsregel taler, at afgørelsen nødvendigvis
må træffes efter et skøn, hvori indgår en række forskelligartede
momenter, der til en vis grad må vurderes efter det umiddelbare
indtryk af sagen. Der er her tale om forhold, som måske kan være
vanskelige at efterprøve under en som altovervejende hovedregel
skriftlig appelbehandling. Hensynet til en hurtig afklaring af
processuelle spørgsmål om sagens behandling taler for udelukkelse af
appel og da i hvert fald for, at skriftlig appelbehandling
fastholdes.
Selv om småsagsprocessen udformes mere summarisk
end den almindelige procesordning, vil anvendelse af
småsagsprocessen udgøre en - navnlig omkostningsmæssig - beskyttelse
af ikke uvæsentlig retssikkerhedsmæssig betydning for den part, der
ønsker denne procesform anvendt. Henvisningen til almindelig proces
vil kunne indebære en betydelig fordyrelse af sagen, uden at man -
som ved § 226 - opnår fordelene ved, at sagen bringes højere op i
domstolshierarkiet. Også hensynet til, at der opnås en ensartet
praksis for anvendelse af småsagsprocessen, taler med styrke for en
almindelig adgang til appel af byrettens afgørelser, både om
henvisning og om nægtelse af henvisning af en småsag til almindelig
proces. De problemer, der knytter sig til skønsprægede elementer i
afvejningen, må bl.a. søges løst gennem henvisningsafgørelsens
begrundelse - og eventuelt den erklæring, som byretten kan afgive
ved indsendelse af kæremålet, jf. retsplejelovens § 396, stk. 2, -
samt den praksis, der fastlægges af appelretterne.
Udvalget stiller på den baggrund ikke forslag om
udelukkelse af appel af afgørelser om henvisning af principielle og
komplicerede sager.
De ovenfor anførte hensyn gør sig ikke på samme
måde gældende med hensyn til henvisning i forbindelse med
udvidelse af påstande, jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 2). I disse tilfælde bør afgørelser om,
at henvisning skal ske, ikke kunne kæres. Dette svarer til
ordningen efter retsplejelovens § 230, jf. § 227, stk. 5. Dette bør
efter udvalgets opfattelse gælde, selv om den foreslåede
henvisningsregel om udvidelse af påstande er fakultativ, jf. ovenfor
afsnit 3.3.5.
Af den foreslåede ordning følger, at afgørelser
om anvendelse af kompetencereglen i lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 400, stk. 1), herunder § 400, stk. 1, nr. 2,
vedrørende sager om krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet,
jf. afsnit 3.2.3., kan kæres. Afgørelsen bør træffes ved kendelse,
jf. herved retsplejelovens § 232.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 402, stk. 4).
Se om appel af omkostningsafgørelser, nedenfor
afsnit 27.3.
27.2. Appel af domme i
småsager
27.2.1. Gældende regler
Domme i civile byretssager appelleres ved anke,
dvs. en som hovedregel mundtlig appelbehandling, der ved appel inden
for fuldbyrdelsesfristen har opsættende virkning, jf.
retsplejelovens kapitel 36 og § 480. Reglerne om ankebehandling
svarer i vid udstrækning til reglerne om behandling i 1. instans.
Ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 indførtes en
begrænsning af ankeadgangen i mindre civile sager. Efter
lovforslagets bemærkninger, jf. Folketingstidende 1989-90, tillæg A,
sp. 767, fandt man det på baggrund af strafferetsplejens
ankebegrænsninger i mindre sager mindre rimeligt, at der inden for
civilretten var adgang til frit at indbringe selv mere banale sager
for landsretten. Man fandt endvidere, at disse sager medførte en
ikke ubetydelig belastning af domstolenes ressourcer.
Efter den gældende retsplejelovs § 368, stk. 1,
2. pkt., kan byretsdomme herefter, når sagen angår krav, der efter
påstanden har en økonomisk værdi af højst 10.000 kr., kun ankes med
tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Beløbsgrænsen svarer til
småsagsdefinitionen i bet. 886/1979. Afgørende for beløbsgrænsen er
appellantens påstand for landsretten, jf. UfR 1992.86 H.
Anketilladelse kan gives, hvis sagen er af
principiel karakter, eller særlige grunde i øvrigt taler derfor, jf.
§ 368, stk. 2. Efter lovforslagets bemærkninger kan dette være
tilfældet, når sagen er af indgribende betydning for den pågældende,
eller den rummer mere væsentlige retlige eller bevismæssige
tvivlsspørgsmål, a.st. sp. 768. Der fandtes derfor ikke at være
retssikkerhedsmæssige betænkeligheder ved forslaget. Under
folketingsbehandlingen gav justitsministeren udtryk for, at
bestemmelsen ville blive administreret liberalt (Folketingstidende
1989-90, forhandlingerne, sp. 711).
Praksis vedrørende reglerne om appelbegrænsning
er beskrevet af Kristine Queitsch i UfR 1997 B. 12 ff.
27.2.2. Debat og kritik
Det er vel indlysende, at ankebegrænsning kan
give anledning til principielle overvejelser. De gældende regler om
ankebegrænsning er da også blevet kritiseret. Allerede inden
vedtagelsen af lovændringen i 1990 udtaltes under høringen over
lovforslaget betænkelighed fra flere sider, herunder Advokatrådet og
Vestre Landsret. Der kan endvidere henvises til Eva Smith
i Juristen 1991, s. 412 ff. I Advokatrådets og
Dommerforeningens reformforslag fra januar 1996 foreslås, at det
overvejes at ophæve ankebegrænsningen. Det anføres i
reformforslaget, at omkostningerne ved anke i sig selv medfører et
værn mod anke af sager under værdigrænsen, og at der derfor ikke
synes grund til at opretholde regler om ankebegrænsning, som ud fra
retssikkerhedsmæssige synspunkter er meget betænkelige.
Det er anført mod ankebegrænsningen, at det er
vanskeligt at forhåndsvurdere ansøgninger om anketilladelse, fordi
der i praksis ofte fremkommer nye påstande, anbringender og beviser
under appelbehandlingen. Det er også anført, at den
ressourcebesparelse, som må anses for baggrunden for indførelsen af
ankebegrænsningen, er diskutabel, jf. også Advokatrådets og
Dommerforeningens reformforslag. Det er ligeledes anført, at
tilladelsessystemet udgør en belastning af det samlede procesforløb,
som - når der alligevel skal ske en lempelig fortolkning -
forekommer mindre velbegrundet.
Spørgsmålet om opretholdelse af
ankebegrænsningsreglerne behandles for tiden i Retsplejerådet.
27.2.3. Ankebegrænsning
i praksis
Ankebehandling fører ikke sjældent til ændring af
den indankede dom. Efter de foreliggende statistiske oplysninger er
i ca. 37% af sagerne appellanternes påstande i de seneste år taget
helt eller delvis til følge i civile, pådømte
ankesager om krav med økonomisk værdi (ekskl. boligretssager)
under ét ved landsretterne, jf. herved kapitel 6. Dette tal giver
dog ikke noget indtryk af, hvorledes det går det samlede
antal ankesager, fordi ca. 55% af ankesagerne
afsluttes uden egentlig pådømmelse, nemlig ved forlig, afvisning,
ophævelse, udeblivelsesdom m.v. De ankesager, hvor byretsdommen
ændredes, udgjorde i 1994-1996 ca. 17% af de behandlede ankesager.
Da de hævede og forligte ankesager vil omfatte tilfælde, hvor
byretsdommens resultat ændres, må den reelle "ændringsfrekvens"
i forhold til alle ankesagerne vurderes til mere end 25%. Disse tal
siger ikke noget om eventuelle forskellige ændringsfrekvenser i
forskellige sagstyper.
Antallet af byretsdomme i sager pådømt efter
domsforhandling med en sagsværdi under 10.000 kr. (ekskl.
boligretssager) må for tiden antages at være omkring 1.600 om året,
jf. kapitel 6, afsnit 2.3. Men antallet af sager, der er omfattet af
den gældende appelbegrænsning må - som følge af reglen om, at
påstanden for landsretten er afgørende for begrænsningen - antages
at kunne være noget større.
Antallet af ansøgte og givne anketilladelser er
beskedent, i de senere år henholdsvis ca. 150 og 25 årligt. I 1996
var antallet af tilladelser dog 37.
Det er ikke muligt at aflæse effekten af
appelbegrænsningen af statistikken for indgåede ankesager ved
landsretterne, jf. kapitel 6, afsnit 2.3., dels fordi nedgangen
påvirkes af den almindelige nedgang i antallet af civile sager i 1.
instans, dels fordi ankebegrænsningen først fik virkning,
efterhånden som sager anlagt efter lovens ikrafttræden blev afgjort
af byretterne.
Det samlede antal byretsdomme i civile tvistige
værdisager (ekskl. boligretssager) (små som store) udgør ca. 5.000
årligt. Det tilsvarende antal ankesager (ekskl. boligretssager)
udgør ca. 1.800 årligt, men det skal ses i lyset af den faldende
tendens i antallet af civile værdisager ved domstolene. Tallene er
også bortset fra periodeforskydninger vanskeligt sammenlignelige. En
byretsdom kan, til dels i forskellige situationer, være genstand for
flere byretssager og flere ankesager i statistikken, når sagen
omfatter flere parter, eller mere end én part anker samme dom.
Det er således svært nærmere at vurdere
betydningen i praksis af den gældende ankebegrænsning. Uden
ankebegrænsning måtte det formentlig antages, at ankefrekvensen
ville være lavere i sager om små værdier end i sager om store
værdier. Ankefrekvensen må dog i almindelighed vurderes som relativt
høj, måske 30% eller lignende.
På denne baggrund kan antallet af ansøgte og
givne anketilladelser synes beskedent, og ankebegrænsningen må
antages at have ikke ubetydelig praktisk betydning. Forestiller man
sig, at den "naturlige" ankefrekvens i sager under 10.000 kr. ville
være f.eks. 20%, skulle det efter de ovenfor anførte forudsætninger
svare til ca. 320 ankesager om året. Den foreliggende statistik
kunne tyde på, at dette tal er højt sat, jf. kapitel 6, afsnit 2.3.
Heroverfor står - som nævnt - ca. 150 ansøgninger
og ca. 25-40 anketilladelser.
Med en højere beløbsgrænse for ankebegrænsningen
må det berørte antal sager antages at ville stige mere end
proportionalt, for så vidt som ankefrekvensen vurderes som stigende
ved stigende sagsværdi.
Selv om ændringsfrekvensen eventuelt
måtte være lavere i de små sager end i de store, må
ankebegrænsningen på baggrund af de foreliggende tal - uanset deres
usikre karakter - antages at have reel betydning.
27.2.4. Udvalgets
almindelige overvejelser
Efter lovudkastet i bet. 886/1979 var der i
overensstemmelse med de dagældende, almindelige regler, fri adgang
til anke, og ankesager skulle efter forslaget behandles efter de
almindelige regler herom, jf. lovudkastets § 11 (s. 10 og 46-47).
Toinstansprincippet er en væsentlig retsgaranti.
Ankeadgangen sikrer mod fejltagelser, giver mulighed for en ny
belysning af sagen, ligesom efterprøvelse af retsafgørelser skal
sikre retsenheden i landet.
Efter det, der er antaget ovenfor afsnit 27.2.3.,
er det vanskeligt at frakende ankebegrænsningen retssikkerhedsmæssig
betydning. På den anden side må begrænsningen anses at have
arbejdsbesparende virkning for landsretterne. Indførelse af en mere
summarisk proces må imidlertid i sig selv føre til, at
ankemuligheden tillægges øget vægt. Udstrækningen af
ankemulighederne kan også have betydning for, hvor summarisk
procesformen i 1. instans bør kunne udformes. Forsvarligheden af
reglerne om klagenævnsbehandling beror i høj grad på den frie adgang
til efterfølgende domstolsprøvelse. Nævnsmodellen vil således mest
ligne løsningen efter bet. 886/1979. På samme måde som klagenævnene
har en summarisk procesform med fri adgang til domstolsbehandling,
foreslog Retsplejerådet i bet. 886/1979 således en summarisk
procesform, men med fri adgang til ankebehandling.
Navnlig i småsager kan dog også anføres en række
modstående hensyn. Ved ankebehandling forøges den belastning, som
processen påfører parterne, herunder tids- og omkostningsmæssigt, -
i princippet til det dobbelte. Det kan således anføres, at der -
selv i retsforhold - bør være grænser for, hvor store ressourcer,
der afsættes, når sagen er af mindre betydning. Dette er et
kernepunkt i overvejelser om en særlig småsagsproces.
Ankeadgang modvirker formålet med en hurtig og
billig småsagsproces. Hensynet til den part, der har fået medhold i
første instans, kan tale imod fri appeladgang. Det er vel mindre
logisk på samme tid at fremhæve omkostningsaspektet som en garanti
mod unødige anker, og at kritisere, at omkostningerne fører til, at
berettigede krav opgives. Vil man sikre mod det sidste, må der en
billig procesform til, og det kan blive vanskeligt med en fri adgang
til anke efter almindelige regler. Dette rejser spørgsmål såvel om
ankebegrænsning som om, efter hvilke regler ankebehandling af
småsager bør ske.
Men en ordning med småsagsproces og regler om
ankebegrænsning griber ind i hinanden. Løsningen med hensyn til
ankespørgsmålet kan være afgørende for, hvor langt byretsdommerne i
praksis vil strække småsagsprocessens til dels skønsmæssige
beføjelser til at gennemføre processen mere summarisk end hidtil, -
og dermed for, hvor langt i retning af en enklere og hurtigere
småsagsproces man - i første instans - vil komme. Hertil kommer, at
det for retsvæsenet må være problematisk, såfremt der - berettiget
eller uberettiget - måtte danne sig det indtryk, at småsager afgøres
tilfældigt, når anke i almindelighed udelukkes. Et passende stort
antal ankesager vil formentlig være nødvendigt for, at man inden for
en rimelig tid efter gennemførelsen af en småsagsreform kan danne
sig en begrundet mening om dens skæbne.
Spørgsmålet om ankebegrænsninger i almindelighed
rækker vel ud over udvalgets opgave og behandles - som nævnt ovenfor
- i andet forum. Et samlet forslag om en ny småsagsproces kan dog
ikke udformes uden sådan vurdering. Dette skyldes både, at
småsagsprocessens karakter kan føre til en vurdering om
nødvendigheden af en fri appeladgang, og at hensigten med
småsagsprocessen kan kræve en hovedregel om behandling i én instans.
Det ses da også, at udenlandske ordninger rummer ankebegrænsninger,
således både i Sverige og England.
Nedenfor i afsnit 27.2.5. gennemgås de væsentlige
fravigelser af almindelige procesregler i forslaget om en
småsagsproces i dette lys.
27.2.5.
Småsagsprocessens fravigelser af almindelige regler
Småsagsprocessen rummer efter forslaget en række
"summariske" elementer, der udgør fravigelser af de almindelige
procesregler med henblik på en enklere, hurtige og billigere
procesform.
De mere væsentlige fravigelser af den almindelige
procesordning omfatter:
- manglende advokatdeltagelse, en regel om "no
costs"
- udvidet vejledning og bistand fra rettens side
- udvidet materiel procesledelse
- skærpet koncentration
- enklere bevisformer, herunder telefonisk
afhøring, skriftlige erklæringer, sagkyndig udtalelse
- til dels skriftlig behandling
- en vis øget forligsindsats
Heroverfor står navnlig henvisningsreglens
"sikkerhedsventil", jf. afsnit 3.3., og det særlige krav til
dommeren, jf. afsnit 25.2.2.2.
Det må således fremhæves, at småsagsprocessen
efter udvalgets forslag rummer såvel elementer, der kan siges at øge
behovet for appelmuligheden (de summariske elementer), som
elementer, der begrænser behovet for appelmuligheden
(henvisningsregel og dommerkrav).
27.2.6. Udformning af
en appelordning
Appelbegrænsning og andre foranstaltninger med
henblik på at sikre, at formålet med en småsagsproces opfyldes, kan
udformes på en række forskellige måder.
Der kan navnlig nævnes følgende:
- ankebegrænsning efter den gældende 10.000 kr.s
regel eller med en beløbsgrænse svarende til en højere beløbsgrænse
for småsagsprocessen (efter flertalsforslaget 20.000 kr.)
- ankebegrænsning knyttet til den faktisk
anvendte behandlingsform, således at småsager, der henvises til
almindelig proces, falder uden for ankebegrænsningen, og eventuelt
således, at den gældende 10.000 kr.s regel falder væk
- ankebegrænsning med et bredere kriterium for
anketilladelse end det gældende, f.eks. rimelig grund
- fri ankeadgang, men med begrænsning af de
grunde, der kan føre til ændring eller ophævelse af den indankede
dom, jf. f.eks. den engelske ordning, hvorefter der alene kan
påberåbes rettergangsfejl eller forkert materiel retsanvendelse
- fri appeladgang med modifikation af regler,
hvorefter ankesager behandles, f.eks. ved en særlig
småsagsankeproces eller ved en regel om, at appel af domme i
småsager sker efter reglerne om kæremål, dvs. som
hovedregel skriftligt og uden opsættende virkning
- fri ankeadgang, men uden opsættende virkning
eller med krav om sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger eller for
et eventuelt idømt beløb
27.2.7. Udvalgets
forslag
Udvalget har overvejet de forskellige muligheder
med hensyn til en ordning af appelspørgsmålet, der er gennemgået
ovenfor.
27.2.7.1.
Appelformen
Udvalget har for det første overvejet spørgsmålet
om appelformen.
Efter udvalgets opfattelse er der behov for at
imødegå ulemperne ved appel af domme i småsager, navnlig således at
det samlede billede af en enkel og billig procesform ikke forrykkes
afgørende af appelmuligheden. Udvalget har ikke nærmere overvejet
muligheden af at udforme en egentlig småsagsappelproces under
inddragelse af principperne i småsagsprocessen som foreslået ovenfor
i afsnit 3-26. Der er derimod i udvalget enighed om, at appel af
domme i småsager bør ske efter reglerne om kære. Udvalget har herved
lagt vægt på, at ordningen med kære også af de fogedsager, der
tidligere behandledes ved anke, jf. retsplejelovens kapitel 53 og
kapitel 10, afsnit 20.2.1., efter det for udvalget oplyste har
fungeret godt, navnlig således at ordningen sikrer en hurtig og
enkel proces, hvor skriftlig behandling viser sig at være
tilstrækkelig.
En regel om kærebehandling indeholder to centrale
elementer. For det første indebærer den, at appel af dommen i
almindelighed ikke vil have opsættende virkning.
Dette forhold vil i sig selv være egnet til at begrænse ulemperne
ved en 2. instansbehandling af en småsag. For det andet vil
kærebehandling betyde, at sagen som udgangspunkt behandles
skriftligt. Dette vil føre til, at omkostninger ved
appelbehandling i almindelighed vil kunne begrænses væsentligt,
ligesom sagerne gennemgående vil kunne behandles betydeligt
hurtigere end ved anke.
En række justeringer af kærereglerne er dog efter
udvalgets opfattelse nødvendige for at gøre dem anvendelige og
hensigtsmæssige med hensyn til appel af domme i småsager. Der kunne
på den baggrund rejses spørgsmål om, hvorvidt man ikke i stedet
kunne anvende ankereglerne og så justere disse regler, navnlig med
hensyn til opsættende virkning og skriftlig behandling. Kærereglerne
er imidlertid mindre formelle og egner sig derfor som udgangspunkt
bedre til småsager. Endvidere kan der peges på det element i
kærereglerne, at appel sker ved indlevering af kæreskrift til
byretten - som har en særlig vejledningspligt i småsager - i
modsætning til anke, der sker ved indlevering af ankestævning til
landsretten. Skriftlig behandling og fravær af opsættende virkning
er endvidere velkendte hovedelementer i kæreordningen. Også en
ordning med skriftlig anke uden opsættende virkning ville
nødvendiggøre en række tilpasninger i øvrigt af ankereglerne til
småsager.
Udvalget anbefaler på den baggrund, at domme i
småsager skal appelleres ved kære med de modifikationer af
kæreordningen, som omtales i det følgende. Selv om der herved opstår
en "tredje appelform", må ordningen anses for fleksibel og relativt
enkel at indarbejde i praksis. Forskellene til den almindelige
kæreordning er væsentligt mindre end forskellene mellem
småsagsprocessen og den almindelige proces. Ulemper ved indførelse
af et nyt processuelt regelsæt opvejes endvidere af fordelene ved
den enklere og mindre tidskrævende behandlingsform.
De almindelige kæreregler i retsplejelovens
kapitel 37 bør som udgangspunkt anvendes, herunder således at
omkostninger fastsættes i overensstemmelse med de almindelige regler
og praksis om sagsomkostninger i kæresager. Kærefristen er 14 dage.
Udvalget finder ikke behov for at bibeholde en appelfrist på 4 uger
som efter de gældende ankeregler.
Der er dog, som omtalt ovenfor, behov for en
række tilpasninger af reglerne.
Bestemmelsen i ankekapitlets § 369, stk. 4, om at
anke af udeblivelsesdomme fra sagsøgtes side kun kan ske under
påberåbelse af fejl ved sagsbehandlingen, bør overføres til den
foreslåede kæreordning.
Afgørelser truffet under sagen i første instans
må kunne inddrages under appelsagen vedrørende dommen, jf.
ankekapitlets § 368, stk. 4, ligesom kærekapitlets § 390 om
forholdet mellem anke og kære bør anvendes på forholdet mellem kære
af dommen og kære af afgørelser truffet under sagen i første
instans.
Reglen i § 370 om forbud mod forudgående
ankeafkald bør overføres til ordningen med kære af domme.
Reglerne om (helt) nye påstande og anbringender i
§ 383 og § 384 bør finde anvendelse, hvilket formentlig blot er en
præcisering af den gældende ordning, smh. herved kærekapitlets §
393, stk. 4. Skærpelsen af § 383, stk. 3, ved lov nr. 414 af 10.
juni 1997 forudsættes ikke at få nogen videre betydning i småsager.
Det findes bedst stemmende med småsagsprocessens og kæreordningens
mindre formelle karakter, at bestemmelsen i ankekapitlets § 382 om
sen fremsættelse under anken af bl.a. påstande, der har været gjort
gældende i 1. instans, ikke overføres. Det forudsættes i øvrigt ved
den foreslåede ordning, at en selvstændig påstand om andet end
stadfæstelse over for kærende kan fremsættes af indkærede, uden at
kontrakære er nødvendig.
Reglerne vedrørende hjemvisning i § 388 bør også
gælde i forbindelse med hjemvisning efter kærebehandling af domme.
Reglen om afgivelse af en supplerende redegørelse
i tilknytning til korte domme efter § 366 a, stk. 2, jf. stk. 3, bør
finde tilsvarende anvendelse ved kære af sådanne domme.
Kære bør ske ved indgivelse af kæreskrift til
byretten, jf. den gældende § 393, stk. 2, 1. og 2. pkt. Det findes
ikke nødvendigt eller i øvrigt hensigtsmæssigt, at kære af domme
skal kunne ske til retsbogen, jf. den gældende bestemmelse i § 393,
stk. 3. Bistand med henblik på orientering om appelreglerne og
eventuelt den praktiske udfærdigelse af kæreskrift vil være omfattet
af byrettens vejledningspligt, jf. de foreslåede bestemmelser i
retsplejelovens § 405 og 411.
Med hensyn til den formelle fremgangsmåde bør
reglerne udformes i lyset af, at en part skal kunne optræde uden
advokat. Ligeledes kan der med hensyn til appel af domme være
anledning til at benytte en sikrere fremgangsmåde for underretning
af modparten og kontradiktion end kærekapitlets almindelige ordning.
Det foreslås derfor, at kæreskriftet forkyndes for indkærede, at
indkærede samtidig opfordres til at fremkomme med sine bemærkninger
inden en af landsretten fastsat frist, at kærende underrettes herom,
samt at landsretten styrer skriftveksling m.v., herunder eventuelt
således at parterne inden sagens optagelse til afgørelse får en
frist til at fremkomme med yderligere bemærkninger eller
anmodninger. Dette kan f.eks. ske ved udløb af fristen for
svarskrift. Der stilles ikke særlige formkrav til et svarskrift.
Den foreslåede ordning indebærer, at der - til
brug ved forkyndelsen - sammen med kæreskriftet skal indleveres en
genpart heraf og af eventuelle bilag. Som følge af forkyndelsen kan
kærekapitlets § 393, stk. 2, 3. pkt., om pligtmæssig fremsendelse af
genpart af kæreskriftet til modparten undtages fra ordningen. Der er
heller ikke behov for, at byretten underretter parterne om sagens
fremsendelse til landsretten, smh. den gældende § 396, stk. 3.
Endvidere erstatter den foreslåede ordning bestemmelserne i § 397,
stk. 1, om bl.a. 10-dages fristen for indsendelse af skriftlige
udtalelser fra parterne.
Der vil i sager, der er afgjort ved dom, sjældent
være anledning til, at byretten afgiver en erklæring efter § 396,
stk. 2, men denne bestemmelse foreslås dog ikke ophævet i småsager.
Efter de gældende kæreregler sker ingen formel
optagelse til afgørelse, jf. herved § 397, stk. 1, om en 10-dages
frist. Da denne regel ikke skal finde anvendelse, jf. ovenfor, er
det nødvendigt, at sagen formelt optages til afgørelse. Da der er
tale om appelbehandling af domme, findes reglerne om frister for
afsigelse og tilkendegivelse om tidspunktet i § 219, stk. 1 og 2,
endvidere at burde finde anvendelse, også når sagen afgøres på
skriftligt grundlag. Meddelelse herom til parterne må i givet fald
ske skriftligt.
Retsplejelovens § 395 om tillæggelse af
opsættende virkning bør finde anvendelse. Der lægges efter praksis
vægt på udsigten til, at afgørelsen vil blive ændret. Stillingtagen
til anmodninger om opsættende virkning vil indebære en del arbejde
med sagen forud for selve afgørelsen. Det forudsættes, at det efter
den foreslåede ordning indgår i skønnet om, hvorvidt opsættende
virkning bør tillægges, at der er tale om sager af mindre værdi, der
i almindelighed bør afgøres hurtigt. Der bør på den baggrund udvises
tilbageholdenhed med at tillægge opsættende virkning.
Mundtlig forhandling må i småsager antages at
kunne undværes i mange tilfælde. Hovedreglen bør derfor være den
samme som efter de almindelige kæreregler. Afgørende for spørgsmålet
i det enkelte tilfælde vil ikke mindst være, hvilken nærmere
bevisførelse, der måtte være behov for. Der bør gælde en lignende
regel som efter retsplejelovens § 587, stk. 6, om kæremål i
fogedsager. Bestemmelsen må administreres i overensstemmelse med
Menneskerettighedskonventionens artikel 6, stk. 1, jf. kapitel 3,
afsnit 6.3. Hvis sagen i det hele har været skriftligt behandlet i
1. instans, bør der normalt foranstaltes mundtlig forhandling i
landsretten, når en part ønsker det, jf. ovenfor afsnit 15.5.
Udvalget har ikke fundet grundlag for at overveje
appelreglerne i 3. instans. Landsrettens afgørelse i kæresagen bør
træffes ved dom og eventuel behandling i 3. instans ske efter de
almindelige ankeregler.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 429).
Den ændrede appelform kræver en tilpasning af
reglen om opsættende virkning af genoptagelse i § 367, stk. 1, 4.
pkt., og reglen om udsættelse m.v. af fogedforretning i § 502, stk.
1, nr. 1. Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 5 (§ 367, stk. 1,
4. pkt.) og § 1, nr. 9 (§ 502, stk. 1, nr. 1) samt synspunkterne i
kapitel 10, afsnit 10.1.4 og 12.2.
27.2.7.2.
Appelbegrænsning
Udvalget har herefter overvejet, om der bør gælde
appelbegrænsninger i småsager.
Et flertal - Chr. Bache,
Pernille Taarup Bendz, Torsten Hesselbjerg, Pernille Kjærulff,
Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen Munch-Larsen og Bente
Saltorp - finder, at hensynet til et rimeligt forhold mellem sagens
genstand og de anvendte procesforanstaltninger med styrke taler for,
at afgørelser under småsagsprocessen i almindelighed kun prøves i én
instans. Dette svarer til ordningen i England og Sverige. Det ville
for så vidt være nærliggende, at domme i småsager i det hele kun
kunne appelleres med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Imidlertid
vil den foreslåede ordning med kære af småsagsdomme i betydeligt
omfang begrænse ulemperne ved en fri appeladgang i småsager. Hertil
kommer hensynet til en bredere praksisfastlæggelse efter indførelsen
af en ny, særlig procesform, der kan føre til fremkomst af nye
sagstyper ved domstolene. Endvidere bør omfanget af processuelle
særregler begrænses til det nødvendige, ligesom det efter
overordnede synspunkter må tillægges vægt, at småsagsprocessen ikke
fører til en indskrænkning af appeladgangen efter den gældende
ordning. Efter en samlet vurdering af de modstående hensyn finder
flertallet, at den gældende ordning bør bevares, således at det
gældende krav om tilladelse til appel fra Procesbevillingsnævnet i
sager, hvor påstanden for landsretten ikke overstiger 10.000 kr.,
overføres til den foreslåede ordning med appel af domme i småsager
ved kære. Det følger af flertallets standpunkt, at også de gældende
appelbegrænsninger med hensyn til andre afgørelser end domme kan
opretholdes, jf. afsnit 27.3. Hvis de igangværende overvejelser i
Retsplejerådet måtte føre til, at de almindelige appelbegrænsninger
ophæves, kan dette også - under forudsætning af den foreslåede
ordning med kærebehandling - tillægges virkning for
småsagsprocessen.
Ét medlem - Otto Bisgaard - der
i det væsentlige deler flertallets synspunkter, finder, at det mest
ideelle system ville være, at alle sager, der er behandlet efter
småsagsprocessen, alene kan appelleres til landsretten efter
Procesbevillingsnævnets tilladelse, hvis sagen er principiel eller
særlige grunde i øvrigt taler derfor. Den appelvejledning, som skal
gives i forbindelse med domsafsigelsen, vil således i alle tilfælde
gå ud på, at der skal indgives ansøgning til Procesbevillingsnævnet
om tilladelse til appel. En afgørende og logisk forudsætning for en
sådan appelbegrænsning er efter dette medlems opfattelse, at den
gældende appelbegrænsning for byretssager behandlet efter den
almindelige civilproces samtidig ophæves. Hvis appelbegrænsningerne
for den samlede civilproces - småsagsprocessen og den almindelige
civilproces - indrettes på denne måde, vil det medvirke til, at der
fra sagens start fokuseres mere på sagens karakter og det regelsæt,
som sagen skal behandles efter. Småsagsprocessen vil så at sige mere
konsekvent komme til at fremstå, som det den er, nemlig en
specialproces til behandling af enkle krav og problemstillinger,
hvor parternes interesser som udgangspunkt vil være en hurtig og
enkel afgørelse af sagen uden adgang til appel. Er sagen derimod af
en sådan karakter, at den efter henvisningsreglen bør behandles
efter den almindelige civilproces, er det bedst stemmende med
almindelige retssikkerhedsprincipper, at sagen frit kan appelleres
til landsretten.
Et mindretal - Bo Antonsen,
Preben Lunn, Mette Reissmann og Vibeke Vindeløv - finder, at
appelbegrænsninger af retssikkerhedsmæssige grunde ikke bør gælde i
civile sager. De foreslår derfor den gældende appelbegrænsning
ophævet. Det må erkendes, at dette vil modvirke hensynet til at gøre
processen enkel, hurtig og billig. Disse medlemmer finder
imidlertid, at den retssikkerhedsgaranti, der ligger i
toinstansprincippet, bør have overvægt, idet appelbegrænsning må
anses som en forcering af ønsket om en hurtig og billig procesform.
De problemer, som toinstansbehandling kan give, bør i vid
udstrækning kunne løses dels ved, at den vindende -
ikke-erhvervsdrivende - part får fri proces eller
retshjælpsforsikringsdækning i 2. instans, jf. herom nedenfor i
kapitel 14, dels ved den foreslåede regel om, at appel i småsager
uanset appelgrund sker efter reglerne om kæremål.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 429, stk. 2) (flertalsforslaget), der overfører
og tilpasser ankebegrænsningsreglerne til den ovenfor foreslåede
ordning med kære af domme i småsager.
27.3. Appel af afgørelser
om sagsomkostninger
27.3.1. Gældende regler
Undergives en dom ankebehandling, kan der også
tages stilling til afgørelsen om sagsomkostninger i første instans.
Særskilt appel af byretsdommes bestemmelser om sagsomkostninger kan
derimod kun ske ved kære, jf. retsplejelovens § 369, stk. 2.
Sådan kære af sagsomkostningsafgørelser kan, hvis
omkostningerne er fastsat til højst 10.000 kr., kun kæres med
Procesbevillingsnævnets tilladelse, jf. § 391, stk. 2. Tilladelse
kan gives, hvis særlige grunde taler derfor.
For afgørelser om sagsomkostninger i øvrigt, dvs.
hvor afgørelsen træffes, uden at der samtidig afsiges dom i sagen,
gælder en lignende regel om appelbegrænsning, jf. retsplejelovens §
389, stk. 2.
Appelbegrænsningen gælder ikke i tilfælde, hvor
omkostningerne ophæves (dvs. hvor hver part efter rettens afgørelse
skal bære egne omkostninger), uanset omkostningernes samlede eller
isolerede størrelse, jf. UfR 1992.745 H.
27.3.2. Udvalgets
overvejelser
Ordningen med særskilt appel af
omkostningsafgørelser ved kære bør også gælde med hensyn til
småsagsprocessen.
Efter den foreslåede småsagsproces vil afgørelser
om sagsomkostninger i småsager (bortset fra ophævelse af
omkostningerne) i almindelighed falde under de anførte regler om
appelbegrænsning. Efterprøvelse af byretsdommerens
sagsomkostningsafgørelse vil derfor ud fra en praktisk betragtning
oftest kræve tilladelse af Procesbevillingsnævnet.
Et flertal - Chr. Bache,
Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg, Pernille
Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen Munch-Larsen og
Bente Saltorp - finder, at de foreslåede omkostningsregler for
småsagsprocessen er så klare, at der ikke er behov for fravigelse af
ordningen med appelbegrænsning for omkostningsafgørelser.
Efterprøvelse af omkostningsafgørelser vil - som nu - kunne ske i
forbindelse med appel af domme, også med den foreslåede ordning med
appel af domme ved kæremål. I øvrigt henvises til synspunkterne
ovenfor i afsnit 27.2. om appel af domme.
Et mindretal - Bo Antonsen,
Preben Lunn, Mette Reissmann og Vibeke Vindeløv - finder, at
appelbegrænsningen vedrørende omkostningsafgørelser af principielle
grunde bør ophæves. Efter disse medlemmers opfattelse knytter der
sig endvidere en ikke ubetydelig interesse til mulighederne for at
få fastlagt en ensartet praksis med hensyn til småsagsprocessen også
i henseende til omkostningsafgørelserne. Appelbehandling af
omkostningsafgørelser kan ske enkelt og hurtigt ved skriftlig
kærebehandling.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 429) (flertalsforslaget), der alene omfatter
appel af domme, således at appel af dommes bestemmelser om
sagsomkostninger og afgørelser om sagsomkostninger i øvrigt i det
hele skal behandles efter de gældende regler, jf. retsplejelovens §
389, stk. 2, og § 391, stk. 1.
Kapitel 10:
Inddrivelsesprocessen og fuldbyrdelse af domme i småsager
1. Indledning. Grundlaget for
udvalgets overvejelser om en reform af inddrivelsesprocessen.
1.1. Afgrænsning af opgaven
Ved inddrivelsesprocessen forstås i det
følgende de procesuelle regler for retslig inddrivelse af pengekrav,
omfattende såvel de civilprocessuelle som de fogedprocessuelle
regler herom. Om udvalgets forslag til reform af (dele af)
inddrivelsesprocessen benyttes nedenfor betegnelsen
inkassoprocessen, omfattende regler om en særlig, valgfri
fremgangsmåde for inddrivelse af pengekrav.
Udvalgets forslag vedrørende småsagsprocessen
(kapitel 9) tilsigter en enklere, hurtigere og billigere behandling
af tvistige, civile småsager (små sager, hvor parterne er
uenige om, hvorvidt et krav består). Udvalgets overvejelser
vedrørende inddrivelsesprocessen sigter - kort sagt - på
lignende måde mod en enklere, hurtigere og billigere retslig
inddrivelse af pengekrav.
Også på inddrivelsesområdet er opgaven ifølge
kommissoriet at gennemføre forbedringer for parter i småsager,
idet kravets behandling under en småsagsproces "bør ses under ét,
således at behovet for bistand tilgodeses både i relation til sagens
forberedelse, sagens behandling for retten og kravets senere
inddrivelse." (Fremhævet her). Udvalget behandler i relation
til tvistige småsager også spørgsmålet om fuldbyrdelse af
andre krav end pengekrav, jf. nedenfor afsnit 23.
Spørgsmål om anvendelse af inddrivelsesprocessen
opstår såvel i tilknytning til tvistige sager, når
dommen i sagen ønskes fuldbyrdet af fogedretten, som i
inkassosager, hvor kravet ikke bestrides, og dommen kan
opfattes som et led i selve inddrivelsen.
Hovedfeltet for udvalgets arbejde er tvistige
småsager, og opgaven på inddrivelsessiden angår for så vidt
fuldbyrdelse af domme i tvistige sager (der for det meste, men ikke
al tid, angår pengekrav). Ud fra erhvervslivets synspunkt
er inkassosagerne, der udgør den altovervejende del af de
civile domssager med økonomisk værdi, formentlig det mest
interessante område under småsagsproblemstillingen. Behov - og
muligheder - for en reform af inddrivelsesprocessen synes for en
umiddelbar betragtning at være mindst lige så nærliggende med hensyn
til inkassosager som med hensyn til fuldbyrdelse af domme i tvistige
sager. Også hensyn til skyldnerne taler for en enkel og billig
inkassoproces, selv om hensynene ikke altid er sammenfaldende.
Udvalget har på den baggrund opfattet
kommissoriet således, at også reglerne for behandling af
inkassosager bør indgå i overvejelser om en småsagsreform.
Som beskrevet i kapitel 8, afsnit 2.2.5., er
fogedrettens direkte betydning ved faktisk gennemtvingelse af
pengekrav svindende, og det er udvalgets opfattelse, at det
fogedretslige system ikke længere fungerer efter hensigten. Det
ville for så vidt være velbegrundet at foretage tilbundsgående
overvejelser om fogedrettens fremtidige funktion og opgaver. En
sådan grundlæggende nydefinition af hele det fogedprocessuelle
system må dog siges at ligge uden for udvalgets kommissorium.
Udvalget berører dog forskellige aspekter af behovet for mere
omfattende reformer af inddrivelsesprocessen nedenfor i afsnit 21.
Som for småsagsprocessen gælder det med hensyn
til inkassoprocessen, at det nuværende retssikkerhedsniveau bør
opretholdes. Kravet om opretholdelse af retssikkerhedsniveauet må
således efter udvalgets opfattelse indebære, at man - i hvert fald
som udgangspunkt - bibeholder de grundlæggende regler for
inkassosager, f.eks. om rettens prøvelse af sagsøgerens krav ved
sagsøgtes udeblivelse fra den civile retssag (jf. nedenfor i afsnit
11), genoptagelse af retssagen (jf. nedenfor i afsnit 12),
fogedrettens prøvelse af skyldners indsigelser, genstanden for udlæg
(herunder trangsbeneficiet) og appel af fogedrettens afgørelser.
Disse regler bygger på en afbalancering af ofte modstridende hensyn
til kreditor og skyldner. Det kan ikke udelukkes, at en nyudformning
af de samlede fogedretlige regler vil kunne føre til mere effektiv
inddrivelse under opretholdelse af retssikkerhedsniveauet. Dette vil
imidlertid forudsætte en omfattende revision af et regelsæt, der ad
flere omgange er ændret gennemgribende inden for de sidste ca. 20
år. En sådan revision må anses for at ligge uden for udvalgets
opgave.
Udvalget har derfor ikke foretaget en
almindelig gennemgang af retsplejelovens kapitler om fogedsager
(kapitel 45-48), tvangsauktion (kapitel 49-52), eller appel (kapitel
53).
1.2. Hovedsigtet med en reform
Udvalgets overvejelser vedrørende
inddrivelsesprocessen bygger på den antagelse, at det uden ændring
af de ovenfor nævnte grundregler vil være muligt at opnå
forbedringer gennem forenkling af procesforløbet.
Sager om inddrivelse af pengekrav omfatter, som
nævnt, både tvistige og ikke-tvistige sager (inkassosager). Det
nuværende system er - i begge henseender - toleddet, bestående af
dels en civil sag, dels en fogedsag, jf. nærmere om reglerne i
kapitel 3, afsnit 1.4. Inkassosagerne er for det meste i realiteten
fogedsager, dvs. sager, hvor parternes reelle mellemværende angår
tvangsmæssig inddrivelse af krav, der er ubestridte. Det første led
i den nuværende toleddede proces er derfor i princippet unødvendigt
i disse tilfælde. Det må dog holdes for øje, at en kreditor kan have
behov for at erhverve dom for at fastslå et krav og afbryde
forældelse, selv om kravet ikke bestrides, og selv om
fogedforretning - på grund af skyldnerens aktuelle økonomi - ikke
samtidig ønskes foretaget.
Den toleddede inddrivelsesproces fremstår
imidlertid i almindelighed som unødigt tung i inkassosager.
For så vidt angår inkassosagerne,
bør der derfor skabes en enstrenget behandlingsform for
ikke-tvistige sager om pengekrav, således at rettens behandling af
kreditors krav ikke opdeles i to selvstændige processkridt, som hver
især kræver et initiativ fra kreditor - henholdsvis en stævning og
en anmodning om tvangsfuldbyrdelse (også betegnet udlægsbegæring
eller fogedrekvisition).
Hovedproblemerne i en sådan reform består i:
-at udskille de ikke-tvistige sager fra
den samlede mængde af anlagte sager,
-at tilvejebringe den præklusion (dvs.
afskæring af indsigelser), som i dag typisk finder sted ved
udeblivelsesdomme, og som er en forudsætning for egentlig
fogedretslig behandling af krav, der ikke hviler på et særligt
udlægsgrundlag i form af skriftligt forlig, gældsbrev, pantebrev,
check eller veksel.
Tilvejebringelsen af grundlaget for præklusion er
et led i processen, der er forskelligt fra selve den fogedretlige
behandling. For så vidt er - og bliver - inddrivelsessystemet
toleddet. Målet er at opnå en effektiv udskillelse og den nødvendige
præklusion på den lettest mulige måde, således at færrest mulige
sager skal "skifte spor" undervejs i forløbet. Samtidig må
omkostningerne søges begrænset, og parternes adgang til vejledning
og bistand må forbedres. Det bør navnlig overvejes, om dette kan
opnås efter lignende principper som ved småsagsprocessen, jf.
kapitel 9. Hensynet til skyldnerne bør i denne forbindelse tillægges
betydelig vægt, og det bør herved tilstræbes, at skyldnere får
rimelige betalingsfrister.
For så vidt angår de tvistige sager,
bør fuldbyrdelsen af afgørelsen m.v. søges forenklet ved anvendelse
af egnede elementer fra inkassoprocessen eller småsagsprocessen.
I afsnit 2-22 behandles spørgsmålet om en særlig
forenklet civil- og fogedretslig behandling af inkassosager
(inkassoprocessen). Denne procesform omfatter ikke krav,
der hviler på et særligt udlægsgrundlag i form af skriftligt forlig,
gældsbrev, pantebrev, check eller veksel (se herom nedenfor i afsnit
24.3.). I afsnit 23 behandles spørgsmålet om forenklinger med hensyn
til fuldbyrdelse af krav, der indledningsvis undergives behandling
som tvistige sager under småsagsprocessen. I afsnit 24 behandles
spørgsmålet om forholdet mellem de foreslåede regler og
retsplejelovens almindelige regler for tvangsfuldbyrdelse m.v.
Inkassoprocessen angår pengekrav.
Udvalget berører kun spørgsmålet om fuldbyrdelse af andet end
pengekrav i afsnit 23 og 24.
2. Forskellige modeller for en
reform vedrørende inkassosager
I dette afsnit gennemgås forskellige modeller for
forenklet behandling af inkassosager.
2.1. Betalingspåkrav
En ordning med betalingspåkrav som grundlag for
tvangsfuldbyrdelse i stedet for udeblivelsesdomme er foreslået i
Retsplejerådets betænkning nr. 1201/1990 om modernisering og
forenkling af tvangsfuldbyrdelsen. Forslaget og den kritik, som blev
fremsat mod det, er nærmere beskrevet i kapitel 5, afsnit 7.
Forslaget indebærer, at en kreditor, hvis krav
ikke bestrides af skyldner, ikke forud for fogedsagen behøver at
udtage stævning og opnå udeblivelsesdom over skyldneren. I stedet
kan kreditor lade et påkrav om betaling forkynde for skyldneren.
Hvis skyldneren ikke inden 4 uger efter forkyndelsen fremsætter en
skriftlig indsigelse over for kreditor, kan påkravet danne grundlag
for tvangsfuldbyrdelse ved fogedretten. Hvis skyldner fremsætter
skriftlig indsigelse inden for tidsfristen, tvinges kreditor til at
anlægge sædvanlig civil sag.
Skyldner kan imidlertid også efter udløbet af
fristen, dog senest i første retsmøde i fogedretten, fremsætte
indsigelser mod kravet. Fremsættes indsigelse rettidigt, skal
fogedretten som udgangspunkt henvise kreditor til at anlægge civil
sag mod skyldneren. Fogedretten kan dog afvise åbenbart ugrundede
indsigelser og gennemføre fogedsagen.
2.2. Håndværksrådets forslag
Håndværksrådet har i et brev af 16. juni 1993 til
justitsministeren fremsat et forslag til behandling af mindre
inkassosager. Forslaget er uddybet i et brev af 5. oktober 1995 til
Advokatrådet.
Hovedtrækkene i forslaget er følgende:
Kreditor kan vælge, om sagen skal indbringes for
fogedretten eller domsretten (dvs. byrettens afdeling for civile
sager). Forventer kreditor ikke indsigelser mod kravets eksistens og
størrelse, kan kreditor indbringe sagen direkte for fogedretten. Er
kreditor imidlertid bekendt med, at skyldner bestrider kravet, bør
sagen indbringes for domsretten.
Sager anlagt ved domsretten forudsættes behandlet
som hidtil med eventuel efterfølgende fogedbehandling. Sager
indbragt direkte for fogedretten behandles efter følgende
retningslinier:
Skyldneren tilsiges til et møde i fogedretten.
Hvis skyldner møder og erkender
at skylde det krævede beløb, afsiger fogedretten dom i
overensstemmelse med kreditors påstand. Der fastsættes en frist for
betaling eller en afdragsordning.
Hvis skyldner møder og fremsætter indsigelser
mod kravet, afgør fogedretten, om indsigelserne er af en sådan
karakter, at sagen ikke bør behandles i fogedretten. Hvis sagen ikke
bør behandles i fogedretten, henvises sagen til domsretten (dvs.
byrettens afdeling for civile sager). Tidspunktet for første
retsmøde i domsretten fastsættes af fogedretten, og parterne
orienteres herom, så ny indkaldelse ikke er nødvendig. Ved
henvisning til domsretten betales en ekstra retsafgift. Er
skyldneren repræsenteret af advokat, bør advokaten snarest muligt -
og inden fogedretsmødet - meddele kreditors advokat, hvilke
indsigelser skyldner har mod kravet, så fogedretsmødet eventuelt kan
aflyses og sagen overføres til domsretten, uden at parterne behøver
at møde i fogedretten.
Hvis skyldner ikke møder, afsiger
fogedretten udeblivelsesdom efter sædvanlig (begrænset) prøvelse af
sagsøgerens krav. Dommen sendes med almindeligt brev til skyldner
med orientering om reglerne for anke og genoptagelse samt
orientering om virkningerne af, at kravet ikke betales rettidigt.
Betaler skyldner ikke rettidigt, kan kreditor fremsende sagen til
fogedretten til enten udkørende fogedforretning eller
politifremstilling.
Betingelserne for genoptagelse af en sag
efter udeblivelsesdom opretholdes uændret. Hvis skyldners
udeblivelse kan henføres til skyldners egne forhold, indebærer en an
modning om genoptagelse dog ikke, at fogedsagen standses. Kreditor
kan således fortsat inddrive sit krav, men med risiko for
efterfølgende at blive dømt til at tilbagebetale beløbet til
skyldner, hvis denne får sagen genoptaget og får medhold i den
efterfølgende retssag. Der kunne stilles krav om, at kreditor skal
stille sikkerhed for et sådant tilbagebetalingskrav, indtil endelig
afgørelse foreligger, så skyldner ikke risikerer ikke at kunne få
sine penge tilbage.
Efter forslaget bør sager, der indbringes direkte
for fogedretten, behandles af en dommer eller en dommerfuldmægtig,
men ikke af en kontorfunktionær, af hensyn til den prøvelse af
sagsøgers krav, der skal foretages i udeblivelsestilfælde.
Det forudsættes i forslaget, at den stævning, der
indleder sagen enten i fogedretten eller i domsretten, forkyndes for
skyldner som hidtil med oplysning om tidspunktet for første retsmøde
og vejledning om virkningen af udeblivelse. Derimod sendes
efterfølgende henvendelser, herunder indkaldelser til retsmøder, kun
med almindeligt brev, da det forudsættes, at skyldner selv følger
med i, hvad der videre sker i sagen, og herunder sikrer sig, at
breve kan nå frem til vedkommende.
2.3. Dansk InkassoBrancheforenings forslag
Dansk InkassoBrancheforening har ved brev af 27.
november 1995 til justitsministeren fremsendt et forslag med titlen:
"Retssikker inkasso - Forslag til principper for en ny procedure ved
retslig behandling af inkassosager".
Forslaget indeholder følgende hovedelementer:
- Inkassosager indgives direkte til fogedretten.
Kun i tilfælde af tvist skal sagen behandles ved domsretten (dvs.
byrettens afdeling for civile sager).
- Autoriserede inkassobureauer (jf. nu lov nr.
319 af 14. maj 1997 om inkassovirksomhed) får samme mulighed som
advokater for at indgive anmodning om tvangsfuldbyrdelse samt at
møde i fogedretten som repræsentant for kreditor i sager, hvor der
ikke skal afgøres en tvist.
- Der indføres skriftlig forberedelse af civile
sager i alle landets retskredse.
Efter forslaget - der ikke omfatter sager, hvor
skyldner inden den retslige behandling har fremsat indsigelser,
eller hvor indsigelser forventes - udarbejder det autoriserede
inkassobureau eller advokaten en anmodning om tvangsfuldbyrdelse
(fogedrekvisition), der sendes til fogedretten. Fogedretten
fastsætter tidspunktet for et fogedretsmøde og indkalder skyldner.
Skyldner kan inden en fastsat frist (forud for
retsmødet) skriftligt fremsætte indsigelser, hvorefter
retsmødet aflyses. Sagen returneres i så fald til kreditors
inkassobureau eller advokat, vedlagt skyldners indsigelser.
Inkassobureauet eller advokaten kan så sammen med kreditor vurdere,
om der skal anlægges sædvanlig retssag til afgørelse af tvisten.
Under denne retssag kan alene advokater og ikke inkassobureauer møde
for kreditor.
Fremsætter skyldner ikke indsigelser
inden fristen, afsiges der dom efter kreditors påstand og fogedsagen
gennemføres. Både autoriserede inkassobureauer og advokater kan møde
for kreditor i denne situation.
2.4. "Den svenske model"
Kapitel 4, afsnit 3.2., indeholder en nærmere
beskrivelse af den svenske ordning med såkaldt summarisk proces,
som indebærer, at en kreditor kan anmode fogedmyndigheden
(kronofogdemyndigheten) om at sende et betalingspåkrav til skyldner.
Hvis kravet ikke bestrides, kan der iværksættes tvangsfuldbyrdelse
af kravet. Indsigelse fra skyldner indebærer derimod, at sagen efter
anmodning fra kreditor oversendes fra fogedmyndigheden til byretten
til fortsat behandling.
Med inspiration fra bl.a. den dagældende svenske
ordning foreslog Retsplejerådet i betænkning nr. 698/1973 en
forenklet inkassoproces i form af en såkaldt "autorisationsordning".
Dette forslag, der ikke blev gennemført, er omtalt ovenfor i kapitel
5, afsnit 4. Forslaget var udtryk for en forenklet
civilprocessuel behandling af inkassosager, men rummede ikke
forenkling med hensyn til den fogedprocessuelle ordning. I forhold
til de nugældende danske regler om skriftlig forberedelse af civile
sager, adskiller autorisationsordningen sig navnlig ved dels at
indebære en mere summarisk prøvelse i udeblivelsestilfælde, dels at
være obligatorisk.
3. Udvalgets overvejelser om
modellen for en særlig inkassoproces
3.1. Vurdering af forskellige modeller
Udvalget har overvejet, om forslaget om
betalingspåkrav, forslagene fra Håndværksrådet og Dansk
InkassoBrancheforening eller den svenske ordning kan danne model for
en reform vedrørende inkassosager. De fire modeller rummer hver for
sig væsentligt inspirationsstof. Det er således et fællestræk, at
kreditor får mulighed for at gå til fogedretten uden forudgående
sagsanlæg ved civilretten.
Ulempen ved både betalingspåkravsmodellen og
Håndværksrådets forslag er, at der afholdes et fogedretsmøde på et
tidspunkt, hvor den præklusion, dvs. afskæring af
indsigelser, som efter de gældende regler sker ved
udeblivelsesdommen, endnu ikke er indtrådt. Dette kan føre til
afholdelse af unødvendige retsmøder. Det kan omvendt rumme de
fordele, at skyldneren i retsmødet kan vejledes af retten, og at der
kan indgås forlig, eventuelt i form af en afdragsordning. Disse
fordele blev tillagt en sådan betydning, at Retsplejerådets forslag
om en autorisationsordning, jf. ovenfor afsnit 2.4., ikke blev
fremmet ved civilprocesreformen i medfør af lov nr. 260 af 8. juni
1979 (Folketingstidende 1978-79, tillæg A, sp. 1590-1592).
Imidlertid indførtes ved loven mulighed for skriftlig forberedelse.
Denne mulighed er i stigende grad taget i brug af retterne, og den
må nu anses for den almindelige ordning. Ordningen er velfungerende,
jf. kapitel 9, afsnit 10.
Efter udvalgets opfattelse bør den indledende
forberedelse i det hele være skriftlig, jf. kapitel 9, afsnit 10.
Også udskillelsen af de tvistige fra de ikke tvistige sager sker
lettest og mest hensynsfuldt for begge parter på skriftligt
grundlag.
Påkravsmodellen rummer ulemper med hensyn til
præklusionen derved, at det første led i modellen er udenretsligt.
Om påkravsmodellen henvises i øvrigt til kapitel 5, afsnit 7.3., der
indeholder en gengivelse af kritikken af Retsplejerådets forslag i
bet. 1201/1990.
Både betalingspåkravsmodellen og Håndværksrådets
forslag indebærer, at sag kun skal indledes én gang.
Udskillelsesproblemet løses i første omgang formentlig lige godt af
begge modeller ved, at kreditor som udgangspunkt afgør, om sagen
skal startes som tvistig eller ej. Ingen af de to modeller sikrer
dog en fuldstændig udskillelse inden det første retsmøde. Dansk
InkassoBrancheforenings forslag opretholder adskillelsen mellem
fogedsagen og domssagen, idet fogedretten efter forslaget skal
returnere sagen til kreditors repræsentant, hvis skyldneren
fremsætter indsigelser.
Den nuværende ordning med udeblivelsesdomme
sikrer i almindelighed, at præklusion indtræder inden første
(foged-)retsmøde, - forudsat, at skriftlig forberedelse anvendes.
Men der er tale om et toleddet sagsforløb.
3.2. Udvalgets forslag
Udvalget har på den ovenfor anførte baggrund
fundet, at en ny inkassoproces bør bygge på en kombination af de
foreslåede modeller og den gældende ordning. En sådan inkassoproces
bør indebære, at en sag efter kreditors valg kan rejses direkte ved
anmodning om tvangsfuldbyrdelse og berammelse af fogedretsmøde, men
således at skyldneren får mulighed for - ved at afgive svarskrift -
at standse fogedsagen inden mødet i fogedretten. Gøres ikke rettidig
indsigelse, afsiges udeblivelsesdom, og fogedbehandling foretages
umiddelbart. På denne måde opnås såvel en sammensmeltning af to
sagsforløb til ét som en fuldstændig præklusion inden mødet i
fogedretten. Det nuværende retssikkerhedsniveau opretholdes, uden at
processen reelt bliver mere omstændelig end efter de tidligere
foreslåede modeller.
Efter udvalgets forslag skal kreditor angive på
stævningen, om inkassosagsbehandling ønskes. I så fald indkaldes
skyldner til et møde i fogedretten, men med opfordring til at afgive
svarskrift, hvis kravet bestrides. Afgives ingen svarskrift, afsiges
udeblivelsesdom, og fogedretsmødet og eventuelt udkørende
fogedforretning eller politifremstilling gennemføres. Afgives
svarskrift, bortfalder fogedretsmødet, og sagen fortsætter
umiddelbart som tvistig, civil retssag.
Ved udformningen af forslaget har udvalget lagt
vægt på, at en effektiv og rationel sagsgang kun opnås, hvis
reglerne indrettes på dét, der er det typiske. Dette er selve
hovedideen bag en særlig inkassoproces, der vil angå langt den
overvejende del af de nuværende civile retssager med økonomisk
værdi. Men synspunktet bør også tillægges vægt med hensyn til de
nærmere regler for ordningen. Eksempelvis bør man ikke sende sagen
tilbage til kreditor ved modtagelsen af svarskrift, hvis det helt
typiske er, at kreditor ønsker sagen fortsat, jf. nedenfor afsnit
10.2. Det typiske bør svare til hovedreglen. Også
retssikkerhedsgarantier bør udformes, så de passer med
virkeligheden. Hvis det typiske er, at en fuldbyrdelsesfrist ikke
får betydning eller udnyttes, er spørgsmålet, om ikke den bør
afskaffes, således at den, der faktisk måtte savne den, hjælpes på
anden måde, jf. nedenfor afsnit 10.1.3.
Udvalgets forslag rummer elementer, der kan minde
om forslaget om betalingspåkrav og om forslaget fra Håndværksrådet,
men det tilstræbes som i forslaget fra Dansk InkassoBrancheforening
at gå videre navnlig derved, at udskillelsen af de tvistige sager -
og præklusionen (afskæringen af indsigelser) - kan ske forud for det
første retsmøde i sagen. Udvalgets forslag adskiller sig fra Dansk
InkassoBrancheforenings forslag derved, at sagen ikke som
udgangspunkt returneres til kreditor i tilfælde af indsigelser, men
fortsætter ved retten, nu blot efter reglerne om tvistige, civile
sager.
En mere vidtgående forenkling af
inkassosagsforløbet kan formentlig kun opnås, hvis man opgiver
rettens prøvelse af sagsøgerens krav ved sagsøgtes udeblivelse, jf.
herom kapitel 3, afsnit 1.3.7. Den svenske model går i denne
retning. Dette må imidlertid anses for en retssikkerhedsmæssig
forringelse, som udvalget ikke kan anbefale, jf. nærmere nedenfor i
afsnit 11.
Den nærmere udformning af inkassoprocessen må i
øvrigt ske under hensyntagen til begge sagens parter. Kreditor og
skyldners interesser er dog ikke på alle punkter modstående. Navnlig
vil det også være i skyldners interesse at nedbringe omkostningerne
ved tvangsinddrivelse i det omfang, skyldner pålægges at betale
disse omkostninger.
Udvalget har overvejet at kombinere den
foreslåede model med en mulighed for, at kreditor kan forkynde et
betalingspåkrav over for skyldner med den virkning, at der
herefter påløber procesrenter, og at forældelsesfristen afbrydes. På
denne måde vil kreditor kunne tilvejebringe et godt grundlag for
udskillelse af tvistige sager. Ved en sådan ordning vil det dog ikke
være forsvarligt at tillægge manglende svar på påkravet præklusiv
virkning, dvs. at indsigelser afskæres. Heller ikke bet. 1201/1990
gik så vidt. Den manglende præklusion vil formentlig bevirke, at
kreditorernes interesse i påkrav vil være begrænset. Man kunne dog
måske forestille sig, at nogle kreditorer vil foretrække et påkrav i
stedet for f.eks. "2. rykker".
Udvalget anser imidlertid en sådan supplerende
adgang til betalingspåkrav for upraktisk. Udvalget stiller derfor
ikke forslag herom.
Udvalgets overvejelser om den nærmere udformning
af inkassoprocessen gengives nedenfor i afsnit 4-22.
4. Lovtekniske spørgsmål
Reglerne om en småsagsproces forudsættes indsat
som et særligt kapitel i retsplejeloven, således at retsplejelovens
almindelige civilprocessuelle regler finder anvendelse i småsager,
medmindre andet følger af de enkelte bestemmelser i småsagskapitlet.
Udvalget har overvejet, om man i stedet burde
udforme et samlet regelsæt for småsager, hvori også de almindelige
procesregler, som tænkes at gælde for småsager, indarbejdes.
Udvalget har afstået herfra, idet en sådan teknik ville føre til
gentagelser, der kan indebære fortolkningstvivl.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 430).
5. Anvendelsesområdet
5.1. Inkassoprocessen omfatter både små og store krav
Udvalgets kommissorium angår småsager. Efter
flertalsforslaget i kapitel 9 vedrørende småsagsprocessen omfatter
småsager som udgangspunkt krav af en værdi af højst 20.000 kr. samt
krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet, uanset kravets værdi.
Behovet for forenkling må anses for størst i
småsagerne, hvor den tids- og omkostningsmæssige byrde vejer
relativt tungest. Der er dog også uden for småsagsområdet et klart
praktisk behov for en forenklet tvangsfuldbyrdelse af pengekrav.
Inkassoprocessen byder på fordele, der i en vis udstrækning lige så
vel vil kunne udnyttes i sager med større økonomisk værdi. Hertil
kommer, at en skillelinie mellem små og store sager efter udvalgets
opfattelse fremstår som mere kunstig - og upraktisk - for så vidt
angår inddrivelsesprocessen end for så vidt angår småsagsprocessen.
Udvalget anbefaler derfor, at den foreslåede
enstrengede behandlingsform for inkassosager som udgangspunkt
omfatter alle ikke-tvistige sager om inddrivelse af pengekrav.
5.2. Forholdet mellem inkassoprocessen og andre procesformer
Indførelse af processuelle særregler bør ske med
en vis varsomhed. Jo flere særlige regelsæt, des flere
afgrænsningsspørgsmål. Dette gælder navnlig, hvor det overlades den
ene part at sætte et særligt procesforløb i gang og den anden part
at føre det tilbage i den almindelige procesform. Behovet for en
reform af inkassoprocessen - og af den gældende "småsagsproces" - er
indlysende. Men man bør være opmærksom på den kompleksitet, der
opstår.
Småsagsprocessen er et alternativ til den
almindelige civilproces. Inkassoprocessen er et alternativ til
småsagsprocessen og den almindelige civilproces, men også til den
almindelige fogedproces. Den almindelige fogedproces kan ikke
undværes, allerede fordi også domme afsagt under
småsagsproces/almindelig civilproces skal kunne fuldbyrdes. Visse af
inkassoprocessens regler berører spørgsmål, der også gør sig
gældende med hensyn til fuldbyrdelse af pengekrav på særligt
fuldbyrdelsesgrundlag eller om fuldbyrdelse af andet end pengekrav.
Den almindelige civilprocesordning kan heller ikke undværes i
inkassosager, fordi en kreditor - også med hensyn til et ubestridt
krav - kan ønske dom, men ikke aktuelt fogedsagsbehandling.
Det samlede område, der påvirkes af udvalgets
forslag, kan i forenklet form beskrives således:
(1) Civilproces
- småsagsproces
-almindelig civilproces
(2) Inkassoproces
- krav, der i øvrigt hører under småsagsproces
- krav, der i øvrigt hører under almindelig
civilproces
(3) Fogedproces
- på grundlag af dom under småsagsproces
- på grundlag af dom under almindelig civilproces
- på grundlag af dom under inkassoproces
- på grundlag af særligt fuldbyrdelsesgrundlag
(skriftligt forlig, gældsbrev, pantebrev, check eller veksel)
Inkassoprocessens regler kan i princippet opdeles
i to kategorier, nemlig dels regler for "det civilprocessuelle
element", dels regler for det "fogedprocessuelle element".
Småsagsprocessen består af en række fravigelser
af de almindelige civilprocessuelle regler, som i det væsentlige
tilsigter at yde en særlig retshjælp med henblik på, at sagerne kan
føres uden advokat. Behovet for sådan retshjælp kan være til stede i
inkassoprocessen på samme måde som i småsagsprocessen. Det er da
også hensigten med inkassoprocessen, at den bør være så enkel, at
sagerne i vid udstrækning kan føres af parterne uden advokat. Hertil
kommer hensynet til, at kreditors valg mellem almindelig proces
(herunder småsagsproces) og inkassoproces så vidt muligt alene
træffes ud fra overvejelser om sandsynligheden for, at skyldner har
indsigelser. Kun derved opnås, at udskillelsen af sagerne i de to
procesformer bliver rigtig, således at "sporskifte" undervejs i
forløbet undgås.
5.3. Særregler for småsager
De ovenfor nævnte hensyn taler for, at
småsagskrav undergives ensartede regler i såvel inkasso- som
småsagsprocessen. For så vidt angår inkassoprocessens
civilprocessuelle element, bør småsagsprocessens
tilsvarende regler derfor overføres. Derved opstår spørgsmålet om,
hvorvidt de overførte regler kan gives generel rækkevidde,
således at forskellige regler for små og store krav under
inkassoprocessen undgås. Et modhensyn vil her være, at der opstår en
forskel til de almindelige civilprocessuelle regler for de store
kravs vedkommende, som kan påvirke valget af procesform.
Udvalget har i de følgende afsnit lagt vægt på,
at de civilprocessuelle regler i inkassoprocessen udformes i
overensstemmelse med henholdsvis småsagsprocessen og den almindelige
civilproces for andre krav. Dette princip vil kunne sikre en klar
ordning og medvirke til, at valget mellem inkassoproces og "tvistig
proces" træffes alene ud fra overvejelser om, hvorvidt sagsøgte kan
ventes at have indsigelser.
Det er udvalgets opgave - rent bortset fra den
særlige inkassoproces - at foreslå særlige regler, der kan lette
fuldbyrdelsen af domme i småsager. For så vidt angår
inkassoprocessens fogedprocessuelle element opstår der - ud
fra samme hensyn som i småsagsprocessen - spørgsmål om, hvorvidt små
krav skal ydes en særlig retshjælp ved processuelle lempelser, og
igen spørgsmål om hensigtsmæssigheden af forskelle i regelsættet for
krav af forskellig størrelse.
Med hensyn til det fogedprocessuelle element
melder sig endvidere spørgsmålet om, i hvilket omfang de foreslåede
regler bør gælde også uden for inkassoprocessen. Dette indbefatter
spørgsmålet om retshjælp til fuldbyrdelse af domme under
småsagsproces. Men der er også spørgsmål om, hvorvidt
inkassoprocessens fogedprocessuelle regler bør gælde domme fra
almindelig civilproces samt andre fuldbyrdelsesgrundlag end domme og
retsforlig.
5.4. Afgrænsning af små krav i inkassoprocessen
I alle de ovennævnte relationer må der - hvor
særregler for små krav findes nødvendige - tages stilling til,
hvorledes de små krav skal afgrænses. Et naturligt udgangspunkt
vil være den afgrænsning, som er foretaget i relation til
småsagsprocessen, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
400), dvs. som hovedregel en 20.000 kr.'s grænse. Der må tages
stilling til, hvorledes man skal behandle både sager, der falder
uden for småsagsprocessen, men under inkassoprocessen (sager om
mangler ved fast ejendom, sager, der kan henvises til almindelig
proces, og sager, hvor parterne har vedtaget almindelig proces), og
sager, der uanset den foreslåede almindelige 20.000 kr.'s grænse
falder under småsagsprocessen (sager, der er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, og sager, hvor parterne har vedtaget
småsagsbehandling).
Små sager bør i denne relation afgrænses som
udgangspunkt på samme måde som i småsagsprocessen, jf. lovudkastets
§ 1, nr. 6 (retsplejelovens § 400), dvs. navnlig krav med en
økonomisk værdi af højst 20.000 kr. Der er dog ikke grund til at
udeholde sager, der vedrører mangler ved fast ejendom. Endvidere bør
samme retshjælp ydes sager om krav, der er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, uanset sagsværdien. Aftaler om vedtagelse af
almindelig proces bør ikke spille nogen rolle i denne henseende, og
det samme gælder muligheden for, at sagen ville kunne henvises til
almindelig proces efter lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
402, stk. 1). Disse forhold vil normalt være uoplyst og i øvrigt
uden betydning i en ikke-tvistig sag. En eventuel vedtagelse om
anvendelse af småsagsproces bør ikke udvide reglen. Udvalget
foreslår derfor, at særregler for småsager i inkassoprocessen kommer
til at omfatte krav, der ved sagens anlæg ikke overstiger 20.000 kr.
(ekskl. inkassosalær og andre omkostninger), samt sager om krav,
afgjort af Forbrugerklagenævnet.
Med hensyn til beløbsgrænsen vil påstanden i
stævningen være afgørende, jf. princippet i retsplejelovens § 228,
herunder ekskl. bl.a. inkassoomkostninger, smh. om den tvistige
småsagsproces ovenfor kapitel 9, afsnit 5, hvor udgangspunktet med
hensyn til kumulation til dels er et andet.
5.5. "Sporskifte"
Et særligt spørgsmål knytter sig til de tilfælde,
hvor en sag må "skifte spor" under forløbet, enten ved fremsættelse
af indsigelse under inkassoproces eller ved udeblivelse under
småsagsproces (eller almindelig proces). Spørgsmålet er, i hvilket
omfang reglerne kan medvirke til, at sporskiftet forløber så glat
som muligt. Udvalgets grundsynspunkt er på dette punkt, at der - i
hvert fald med hensyn til småsager - bør være så få forskelle mellem
regelsættene som muligt
5.6. Plan over fremstillingen af spørgsmål om anvendelsesområde
Spørgsmålet om særlige regler i
inkassoprocessen for små krav berøres i de enkelte afsnit om
inkassoprocessen og sammenfattes nedenfor i afsnit 22. Spørgsmålet
om fuldbyrdelse af domme i småsager behandles i afsnit 23.
Spørgsmålet om forholdet mellem inkassoprocessen og retsplejelovens
almindelige regler behandles i afsnit 24.
6. Voldgiftsaftaler
I kapitel 9, afsnit 3.4.4., er det inden for
småsagsprocessens område foreslået, at forudgående voldgiftsaftaler
ikke skal være bindende.
I det omfang et krav omfattet af en
voldgiftsaftale ikke er omtvistet, bør inddrivelse kunne ske ved
anvendelse af inkassoprocessen. En indsigelse fra en skyldner vil
efter inkassoprocessen indebære, at inkassoreglerne ikke finder
anvendelse, uanset om alternativet til den ikke-tvistige
inkassoproces er almindelig rettergang eller voldgift. I denne
situation vil sagen således skulle behandles ved voldgift, hvis en
gyldig voldgiftsaftale påberåbes af en part.
Efter den gældende bestemmelse i
voldgiftslovens § 1, stk. 1, afvises sager omfattet af en
voldgiftsaftale kun fra domstolene efter påstand. Der er ikke noget
til hinder for, at de almindelige domstole behandler et krav
omfattet af en voldgiftsaftale, hvis sagsøgte (skyldner) ikke har
indsigelser mod dette, og det må da også antages, at
udeblivelsesdomme i dag ofte angår krav, som skyldner kunne have
krævet behandlet ved voldgift. Der er derfor ikke i inkassoprocessen
behov for nogen særlig bestemmelse vedrørende voldgift.
7. Kompetenceregler
7.1. Saglig kompetence
Inkassoprocessen er udtryk for en sammensmeltning
af civil- og fogedprocessen med henblik på inddrivelse af pengekrav.
Procesordningen kan derfor kun finde anvendelse ved byret.
Inkassoprocessen skal som udgangspunkt også finde
anvendelse med hensyn til krav over den foreslåede småsagsgrænse på
20.000 kr. Dette indebærer, at også krav over 500.000 kr. kan
behandles efter inkassoprocessen, jf. retsplejelovens § 227,
hvorefter sådanne krav kun efter anmodning fra en part henvises til
landsret.
Afgørende bør i det hele være, om pengekravet kan
behandles ved byret efter almindelige regler. Således vil
sø- og handelssager kunne behandles under inkassoprocessen,
jf. retsplejelovens § 20.
Pengekrav, der hører under boligret, bør
også kunne behandles ved inkassoproces, hvis kreditor ikke ønsker
lægdommeres deltagelse, jf. herved lejelovens § 107, stk. 2,
hvorefter lægdommere medvirker, hvis en af parterne anmoder om det.
Rettens mulighed for efter bestemmelsen at beslutte, at lægdommere
skal medvirke, bruges næppe nogensinde ved sagsøgtes udeblivelse fra
sagens start. I boligretssager anvendes retsplejelovens almindelige
regler om udeblivelsesdomme, jf. lejelovens § 112, stk. 1.
Forskellen bliver herefter en eventuel behandling hos en anden af
flere dommere ved en byret, og dermed en fravigelse af den
specialisering, som boligretsordningen kan være udtryk for, jf.
lejelovens § 108, stk. 1, 2. pkt., og retsplejelovens § 16 a og §
17. Udvalget finder ikke betænkeligheder herved. Inkassoprocessen
kan således anvendes på sager, der ellers ville høre under boligret,
og den af flere dommere ved en ret, der tildeles ansvaret for sager
under inkassoproces, vil kunne være en anden end den, der behandler
boligretssager i øvrigt.
Der henvises til lovudkastets § 5, hvorefter
inkassoprocessen ikke undtages fra lejelovens almindelige henvisning
til retsplejelovens regler.
Inkassoprocessen finder derimod ikke anvendelse
på sager, der hører under specialprocessen, hvor der gælder særlige
udeblivelsesregler, jf. retsplejelovens kapitler 42 (sager om
ægteskab eller forældremyndighed), 42 a (faderskabssager), 43
(værgemålssager), 43 a (prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse) og 43 b (prøvelse af beslutning om adoption uden
samtykke).
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 432).
7.2. Stedlig kompetence (værneting)
7.2.1. Gældende regler
Reglerne om byretternes stedlige kompetence
(værneting) i civile retssager findes i retsplejelovens
kapitel 22 (§§ 235-248). Som hovedregel skal sager anlægges ved
sagsøgtes hjemting, dvs. ved byretten på det sted, hvor sagsøgte bor
eller - i mangel af fast bopæl - opholder sig. Driver sagsøgte
erhvervsvirksomhed, kan sager vedrørende virksomheden anlægges ved
retten på det sted, hvorfra virksomheden udøves. Selskaber og andre
juridiske personer har som udgangspunkt hjemting i den retskreds,
hvor hovedkontoret ligger. Herudover findes bestemmelser om såkaldte
undtagelsesværneting, som sagsøger kan vælge, f.eks. i sager om
rettigheder over fast ejendom, om kontraktforhold og om erstatning i
anledning af retskrænkelser.
Byretternes stedlige kompetence i fogedsager
er reguleret i retsplejelovens § 487. I disse sager er det på
lignende måde udgangspunktet, at sagen behandles ved skyldners
hjemting. Bestemmelserne om undtagelsesværneting i civile sager
gælder ikke i fogedsager, hvor der imidlertid findes andre
undtagelser. Ud over ved hjemtinget kan en anmodning om
tvangsfuldbyrdelse således bl.a. fremsættes over for fogedretten i
den retskreds, hvorfra skyldneren driver erhvervsmæssig virksomhed
(uanset om kravet har forbindelse med virksomheden), eller hvor der
findes pant for kravet. Hvis ingen fogedret er kompetent efter de
nævnte bestemmelser, eller hvis der ikke er opnået dækning under en
tidligere fogedforretning, kan anmodning efter kreditors valg
fremsættes over for fogedretten i den retskreds, hvor skyldneren
opholder sig eller træffes eller har aktiver. Anmodning om
tvangsfuldbyrdelse kan fremsættes over for andre fogedretter, hvis
muligheden for fuldbyrdelse ellers vil blive væsentligt forringet.
Herudover findes der i retsplejelovens § 494,
stk. 1, regler om, ved hvilke fogedretter en skyldner kan indkaldes
til en fogedforretning. Skyldner kan således tilsiges, hvis sagen
foretages i den retskreds, hvor skyldneren har bopæl eller
opholdssted, eller hvorfra han driver erhvervsmæssig virksomhed,
eller i en tilstødende retskreds. Storkøbenhavn anses som én
retskreds.
7.2.2. Udvalgets overvejelser
Forslaget om inkassoprocessen tilstræber en
enstrenget model, hvor domsretten og fogedretten i inkassosager
udadtil så vidt muligt fremtræder som en enhed. Efter udvalgets
opfattelse er en ny, ensartet udformning af værnetingsreglerne
imidlertid hverken nødvendig for at opnå en rationalisering af
inddrivelsesprocessen eller hensigtsmæssig ud fra de
forskelligartede hensyn, der ligger bag de to sæt værnetingsregler.
En kreditor, der ønsker at benytte den forenklede inkassoproces, må
derfor som udgangspunkt henvises til at anlægge sagen ved en ret,
der er værneting både i civilprocessen og fogedprocessen.
Hvis kreditor måtte ønske at anlægge sagen ved et
undtagelsesværneting, må sagen behandles efter de almindelige
procesregler, dvs. at der efter en eventuel udeblivelsesdom må
indgives en særskilt anmodning om tvangsfuldbyrdelse til en
fogedret, der er kompetent efter de fogedretlige værnetingsregler.
Kreditor må altså give afkald på et eventuelt undtagelsesværneting
for at kunne benytte den særlige inkassoproces. Det vil også gælde
forbrugerværnetinget efter retsplejelovens § 244. Da en inkassosag
fortrinsvis har karakter af en fogedsag, hvor der normalt er behov
for at tilsige skyldneren, jf. herved retsplejelovens § 494, bør
dette ikke give anledning til betænkeligheder.
En sag vil dog uden vanskelighed kunne behandles
ved inkassoproces ved undtagelsesværneting, såfremt der efter § 487,
stk. 1, er fogedværneting dér, og skyldner kan indkaldes personligt
efter § 494, stk. 1. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvor skyldner
driver erhvervsvirksomhed ved et undtagelsesværneting, men kravet
ikke vedrører virksomheden. Inkassoprocessen bør også være
anvendelig i sådanne tilfælde.
Udvalget foreslår derfor, at sager under
inkassoprocessen skal anlægges ved skyldners hjemting, jf.
retsplejelovens §§ 235-240, eller ved et undtagelsesværneting efter
retsplejelovens kapitel 22, hvis en fogedforretning efter § 487 kan
behandles dér, og skyldneren efter § 494, stk. 1, kan tilsiges til
fogedforretningen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 436).
8. Indledning af inkassoproces
8.1. Valg af inkassoprocessen
Inkassoprocessen indledes efter udvalgets forslag
ved indgivelse af stævning.
I stævningen skal kreditor angive, at sagen
ønskes behandlet i denne procesform.
Valget af inkassoproces fremfor almindelig proces
overlades således efter forslaget til kreditor. Dette er efter
udvalgets opfattelse såvel hensigtsmæssigt som ubetænkeligt.
Kreditor kender - i modsætning til retten - sagen i forvejen, og
reglerne kan og bør udformes således, at skyldners retsstilling
efter en samlet betragtning ikke forringes ved valget af
inkassoprocessen. Ved kreditors valg sammenholdt med skyldners
indsigelsesadgang - der indebærer en ret til at standse behandling
efter inkassoprocessen - opnås formentlig den bedste udskillelse af
de ikke-tvistige sager fra de tvistige.
I det omfang, kreditor er bekendt med - eller har
en forholdsvis sikker formodning om - at skyldner har indsigelser
mod kravet, vil kreditor næppe have nogen større interesse i at
satse på, at skyldner ikke rettidigt fremsætter sine indsigelser. Et
væsentligt incitament for kreditor til at vælge rigtigt, vil være,
at sagen fra starten behandles i den rette form med den heraf
følgende hurtigere behandling. Fremsætter skyldner sine indsigelser
rettidigt, må fogedretsmødet aflyses og et forberedende møde
berammes, jf. nedenfor i afsnit 10.2. Fremsættes indsigelserne efter
afsigelse af udeblivelsesdom, kan skyldner anmode om at få sagen
genoptaget, jf. nedenfor afsnit 12. Ved anvendelse af
inkassofremgangsmåden giver kreditor desuden normalt afkald på
anvendelsen af et eventuelt undtagelsesværneting, jf. ovenfor i
afsnit 7.2. Til gengæld opnås en lettelse med hensyn til
fuldbyrdelsesfristen, jf. nedenfor i afsnit 10.1.3. I øvrigt bør der
være så få forskelle som muligt, jf. ovenfor afsnit 5.5. Om
udformning af retsafgiftsreglerne henvises til afsnit 18.6.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 432).
8.2. Krav til stævningen m.v.
Det bør på samme måde som i en almindelig civil
sag påhvile kreditor at fastlægge, hvad der er sagens genstand. Med
en ordning, hvor prøvelsen i udeblivelsestilfælde ikke skal være
mindre indgående end efter den almindelige civilproces, jf. nedenfor
afsnit 11, må kravene til stævningens indhold svare til de
almindelige krav herom.
Ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 er kravet i den
tidligere retsplejelovs § 348, stk. 1, nr. 4, om en kort
fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, ændret
således, at der kræves en "udførlig fremstilling". Det fremgår dog
af lovens forarbejder, at det skærpede krav ikke skal gælde
almindelige inkassosager. Udvalget finder derfor ikke grundlag for
justeringer med hensyn til inkassoprocessen i denne henseende som
følge af lovændringen. Afgives ikke svarskrift, får den nye regel
ingen betydning. Det samme gælder, hvis sagen efter svarskrift skal
behandles efter småsagsprocessens regler, jf. kapitel 9, afsnit 7.
Ved udfærdigelse af stævningen bør der - for at
fremme ensartethed og klarhed - anvendes en blanket. Blanketten bør
være den samme, som anvendes ved den tvistige småsagsproces, jf.
kapitel 9, afsnit 7, og bilag 6. Den bør anvendes med hensyn til
alle inkassosager, selv om den er udarbejdet med henblik på
lettelser for sagsøgeren i småsager. Blanketten vil således med
fordel kunne anvendes i de enkle sager, som inkassosager er. Ved
udformningen af blanketten må man være opmærksom på, at sagerne til
dels skal behandles efter forskellige regler.
Ved afkrydsning af en særlig rubrik i
stævningsblanketten skal kreditor angive, at sagen ønskes behandlet
efter inkassoprocessen, og dermed angive, at der ikke ventes
indsigelser, jf. den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 432.
Det kunne overvejes at indføre særlige rubrikker
i stævningen til meddelelser fra kreditor om fogedsagens
behandling. Dette kunne f.eks. angå ønsker om underretning efter
§ 491, stk. 1, om fogedretsmøder, hvor kreditor ikke har
mødepligt. Udvalget foreslår imidlertid nedenfor i afsnit 13.5., at
der altid gives underretning til kreditor. Endvidere kunne indføres
en rubrik for ønske om personlig indkaldelse af skyldner,
jf. § 494, stk. 1. Udvalget foreslår imidlertid, at skyldner i
almindelighed på rettens eget initiativ tilsiges til at møde
personligt, jf. nedenfor i afsnit 9.5. Der vil således ikke være
behov for en sådan oplysningsrubrik. Kravet om anvendelse af blanket
udelukker ikke, at kreditor giver meddelelser i fri tekst, f.eks. om
genstanden for udlæg, eller om f.eks. ønske om tilbagesendelse hvor
"fredningsreglen" i § 490 er anvendelig, jf. afsnit 8.5., eller om
fuldbyrdelse ved udeblivelse i sager, der anlægges som tvistige, jf.
afsnit 23.
Udvalget har overvejet, om man i inkassoprocessen
kan undvære kravet om, at sagsøger (kreditor) skal vedlægge
genparter af bevisdokumenter, jf. herved § 348, stk. 2, nr. 5,
jf. stk. 3, nr. 2.
Udvalget stiller dog ikke forslag herom, da
besværet for kreditor typisk vil være beskedent, idet de relevante
bevisdokumenter i inkassosager typisk alene vil bestå i et enkelt
dokument (en faktura, en kontrakt eller lignende), og da man ved
denne ordning undgår, at kreditor - hvis skyldner fremsætter
indsigelser - skal supplere stævningen. Det bemærkes, at spørgsmålet
om, hvilke dokumenter der påberåbes allerede i stævningen - og som
dermed omfattes af pligten til at vedlægge genpart - afgøres af
kreditor selv, idet nødvendigheden heraf navnlig beror på
udformningen af sagsfremstillingen. Vedlæggelse af dokumenter vil
kunne være hensigtsmæssig også ud fra kreditors synspunkt, ligesom
de har betydning med hensyn til prøvelsen i udeblivelsestilfælde.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 432 og § 437).
8.3. Prøvelse af kravene til stævningen
Den indledende, formelle prøvelse af stævningen
skal i inkassoprocessen i princippet ske på samme måde som under
almindelig proces, jf. herved den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 349.
I småsagsprocessen skal retten efter forslaget i
kapitel 9 yde sagsøger bistand med hensyn til afhjælpning af mangler
ved stævningen, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 416,
stk. 2). Behov for sådan retshjælp, der skal muliggøre, at sagen
føres uden advokat, kan forekomme på samme måde i inkassoprocessen.
Skal sagsøgers (kreditors) valg mellem procesformerne alene ske ud
fra overvejelser om, hvorvidt indsi
gelser er sandsynlige eller ej, bør reglen være
ens i småsagsproces og for småsager i inkassoproces, jf. afsnit 5.3.
Det foreslås på den baggrund, at tilsvarende
regler skal gælde for småsagskrav i inkassoprocessen.
Afhjælpningspligt kan i inkassosager fremstå som en
uhensigtsmæssighed, men det må antages at være ganske få tilfælde,
hvor indgriben bliver nødvendig. Afgrænsningen af de små sager bør
ske, som angivet ovenfor i afsnit 5.4.
Ovenfor i afsnit 8.2. er det foreslået, at
stævningen skal udfærdiges på blanket. For småsager vil der efter
den lige foreslåede regel være en vidtgående afhjælpningspligt.
Tilsidesættelse af kravet om blanket vil efter disse regler ikke
føre til afvisning. I de store sager skal stævninger, der ikke er
affattet på blanket, efter forslaget prøves på grundlag af den
almindelige regel i retsplejelovens § 349, hvorefter det - uanset
den næppe helt klare sammenhæng mellem stk. 1, 1. og 2. pkt. - bør
være afgørende, om stævningen er uegnet til at danne grundlag for
sagens behandling. Dette vil indebære, at afvisning alene som følge
af manglende overholdelse af blanketkravet, heller ikke vil
forekomme med hensyn til de store sager. Ordningen med blanketter
vil for så vidt navnlig virke ved de praktiske fordele, som disse
kan give i den daglige brug.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 437, stk. 2 og 3).
8.4. Anmodningen om tvangsfuldbyrdelse
I inkassoprocessen anses stævningen med kreditors
angivelse (ved afkrydsning) af, at inkassosagsbehandling ønskes, for
en anmodning om tvangsfuldbyrdelse.
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 486 kan anmodning om tvangsfuldbyrdelse i almindelighed først
indgives efter udløb af fuldbyrdelsesfristen efter § 480 (normalt 14
dage fra domsafsigelsen). Ved forslaget om sammenlægning af de
civil- og fogedprocessuelle funktioner i en enstrenget inkassoproces
må dette udgangspunkt nødvendigvis fraviges. Se nærmere om
fuldbyrdelsesfristen nedenfor i afsnit 10.1.3.
Efter den gældende § 489 afviser fogedretten en
anmodning om fuldbyrdelse, bl.a. når der ikke foreligger
tilstrækkeligt grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Efter
inkassoprocessen bliver der naturligvis ikke anledning til afvisning
ved modtagelsen af stævning af denne grund. Viser det sig imidlertid
senere, at grundlaget ikke er til stede, f.eks. hvis dommen ikke
indeholder en betalingsforpligtelse, må fuldbyrdelse afvises. Dette
skal retten efter almindelige regler gøre af egen drift.
Prioritetsstillingen mellem flere udlæg,
afgøres efter de gældende regler som udgangspunkt efter tidspunktet
for indgivelse af anmodning om tvangsfuldbyrdelse, jf.
retsplejelovens § 526, stk. 1. I inkassoprocessen må indgivelse
af stævning også i denne henseende sidestilles med indgivelse
af en anmodning om tvangsfuldbyrdelse, da den enstrengede
inkassoproces ikke kræver særskilt anmodning om tvangsfuldbyrdelse.
Udvalget har overvejet, om (udeblivelses)dommen i stedet
burde være afgørende for spørgsmålet. Herved opnås, at
prioritetsvirkningen ikke kan indtræde forud for etableringen af et
fuldbyrdelsesgrundlag. Denne noget formelle betragtning bør dog
efter udvalgets opfattelse vige for det hensyn, at forsinkelse af
sagsbehandlingen ved retten ikke bør påvirke prioritetsstillingen.
Stævningen får således efter udvalgets forslag virkning for
prioritetsstillingen efter retsplejelovens § 526, stk. 1. Under
hensyn til det korte forløb, som en inkassosag efter forslaget
typisk vil have, anser udvalget dette for ubetænkeligt. Det
forudsættes herved, at fuldbyrdelse sker under inkassoprocessen.
Skiftes spor til tvistig proces, vil prioritetsstillingen ved en
senere anmodning om fuldbyrdelse bero på den almindelige regel. Se
dog om småsagsproces nedenfor afsnit 23.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 441).
8.5. Anvendelse af fredningsreglen i retsplejelovens § 490
Efter retsplejelovens § 490 kan en kreditor, der
ikke har fået tilstrækkeligt udlæg for sit krav, først efter 6
måneder anmode om ny udlægsforretning. Fogedretten kan også afvise
en anmodning om udlæg, hvis en anden kreditor inden for de sidste 6
måneder forgæves har søgt udlæg. Hvor særlige omstændigheder gør det
rimeligt, f.eks. hvor der er rimelig grund til at antage, at
skyldneren uanset den tidligere forgæves udlægsforretning nu ejer
aktiver, kan reglen fraviges, jf. § 490, stk. 2.
Denne såkaldte "fredningsregel" tilsigter at
værne insolvente skyldnere mod uden nytte at skulle møde gentagne
gange i fogedretten.
Under inkassoprocessen bør retten allerede
ved modtagelsen af stævningen foretage prøvelse af, om sagen
kan fremmes efter fredningsreglen i § 490. En inkassosag er primært
en fogedsag, og den særlige inkassoproces bør ikke sættes i værk,
hvor fogedforretning hindres af fredningsreglen. Det forudsættes, at
§ 490 i almindelighed bringes i anvendelse, hvor skyldner er opført
i insolvenskartoteket med en aktuel tilførsel, jf. herved § 490,
stk. 1, 1. og 2. punktum, medmindre betingelserne efter stk. 2 er
opfyldt.
Spørgsmålet er herefter, om retten skal returnere
sagen med oplysning om fredningen eller behandle sagen som en
stævning efter almindelige regler. Det må antages, at kreditorer
typisk vil foretrække fortsat ekspedition. Er § 490 anvendelig, bør
retten derfor fremme sagen som almindelig stævning, medmindre
kreditor i stævningen har givet ud tryk for ønske om tilbagesendelse
i denne situation. I stedet for meddelelsen om fogedretsmødet bør
sagsøger have oplysning om, at der efter § 490 ikke kan ske
indkaldelse til fogedretten, og sagen behandles efter
inkassokapitlets civilprocessuelle regler. Efter afsigelse af
udeblivelsesdom bør sagen tilbagesendes med henvisning til årsagen
til, at sagen ikke blev fremmet ved tilsigelse af skyldneren. Ønsker
kreditor herefter at påberåbe sig § 490, stk. 2, må kreditor
tilbagesende stævningen med de nødvendige oplysninger. Træffes
herefter afgørelse efter stk. 2 om, at fogedforretning kan
foretages, viderebehandles sagen efter inkassokapitlets
fogedprocessuelle regler. Fremsættes ny anmodning om fuldbyrdelse
efter dom og efter udløb af 6 måneders fristen, må fogedsagen
behandles efter de almindelige regler om fogedsager.
Efter § 490 er det afgørende, om fristen på 6
måneder er udløbet ved anmodningen om tvangsfuldbyrdelse. Når
fristen udløber, må kreditor efter afvisning selv indgive ny
anmodning. Ved inkassoprocessen kan berammelsestiden med hensyn til
fogedretsmøde - som følge af den "indbyggede" frist for skyldner til
at afgive svarskrift - blive noget længere end med hensyn til
almindelige fogedsager. Hertil kommer, at retten ikke - jf. ovenfor
- kan afvise sagen som sådan, men kun undlade at iværksætte
indkaldelse til fogedretten.
Udløber 6 måneders fristen således efter det
tidspunkt, hvortil fogedretsmødet kan berammes, vil det fremstå som
bagvendt, hvis retten i overensstemmelse med den ovenfor beskrevne
almindelige fremgangsmåde skulle tilbagesende sagen efter
udeblivelsesdom på et tidspunkt, hvor indkaldelse ikke længere er
suspenderet, med henblik på, at kreditor kan fremsætte en anmodning,
som denne allerede har fremsat i stævningen, jf. ovenfor afsnit 8.3.
Imidlertid vil en fravigelse af § 490 på dette punkt kunne føre til
uhensigtsmæssigheder i andre henseender. Berammelsestiden er næppe
et éntydigt begreb. Efter udvalgets opfattelse er den klareste
ordning, at § 490, hvor den er anvendelig, fører til at
fuldbyrdelseselementet, som skitseret ovenfor, udgår af
inkassoprocessen. Kreditor kan til dels begrænse
uhensigtsmæssighederne ved at benytte sig af muligheden for at få
sagen tilbagesendt, når der foreligger en aktuel insolvenserklæring,
jf. ovenfor.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 438, stk. 3).
9. Indkaldelse og forkyndelse
9.1. Indkaldelse
Er kravene til stævningen opfyldt - eventuelt
efter afhjælpning, jf. afsnit 8.3. - iværksætter retten
inkassoprocessen ved berammelse af møde i fogedretten og indkaldelse
af skyldner til mødet med opfordring til forinden at fremsætte
eventuelle indsigelser mod kravet ved indgivelse af svarskrift. Om
berammelse se sidst i dette afsnit.
9.2. Forkyndelse
Underretningen til skyldner om sagen har et
dobbelt formål: dels skal den danne grundlag for sagsøgtes
stillingtagen til stævningen, dels skal den indeholde en tilsigelse
af sagsøgte (skyldner) til fogedretten.
Meddelelsen skal kunne danne grundlag for en
udeblivelsesdom, der umiddelbart kan fuldbyrdes. En effektiv
fogedretsbehandling kræver, at tilsigelsen kan danne grundlag for
politifremstilling eller udkørende fogedforretning.
Politifremstilling må efter sin karakter forudsætte, at tilsigelsen
er forkyndt. Skal underretningen kunne opfylde det dobbelte formål,
må der derfor foretages forkyndelse. Den ordning, der for
småsagsprocessen er foreslået ovenfor i kapitel 9, afsnit 8, med
fremsendelse med almindelig post, er ikke tilstrækkelig.
9.3. Svarskrift
Indsigelse skal fremsættes ved indgivelse af
svarskrift. Der bør anvendes en lignende svarskriftblanket som
i småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 11, og ovenfor afsnit 8.2.
om stævningsblanket. Også svarskriftsblanketten bør anvendes i både
små og store sager. Der foreligger i princippet ikke i
inkassoprocessen et særligt spørgsmål om afhjælpningspligt med
hensyn til svarskriftet, idet sagen ved modtagelse af svarskrift
overgår til behandling efter almindelige regler, herunder i givet
fald småsagsprocessens regler, jf. nærmere nedenfor i afsnit
10.1.-10.2. Afhjælpningspligten i småsager vil dog være af betydning
for anvendelse af udeblivelsesvirkning på et rettidigt, men
mangelfuldt, svarskrift, jf. afsnit 10.1.1.
9.4. Krav vedrørende forkyndelse
Med stævningsgenpart og bilag bør følge en
skriftlig vejledning og en svarskriftblanket ved forkyndelsen for
skyldner. Underretningen skal indeholde oplysning om, at
udeblivelsesdom må ventes afsagt, hvis ikke svarskrift indgives
inden en angivet frist, der i almindelighed bør kunne fastsættes til
14 dage, regnet fra forkyndelsen. Da et kortfattet svarskrift er nok
til at afbryde inkassoprocessen, må en sådan kort svarfrist, der i
øv rigt svarer til minimumsfristen efter den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 351, stk. 1, være tilstrækkelig.
Vejledningen bør have karakter af en
standardvejledning, der klart og tydeligt forklarer skyldner,
hvad vedkommende bør foretage sig, hvad enten skyldner har
indsigelser eller ej. Det er afgørende, at mødepligten fremhæves på
en måde, der ikke giver anledning til misforståelse. Der bør oplyses
et telefonnummer, således at skyldner kan ringe til retten, hvis
skyldner har spørgsmål til sagen. Udvalget foreslår, at
justitsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere regler om
denne vejledning, herunder om standardvejledningens indhold, og om,
at alle retter skal anvende standardvejledningen. Lignende regler
bør gælde for en standardvejledning til kreditorer, der ikke møder
ved advokat. Denne vejledning kan vedlægges, når kreditor
underrettes om fogedretsmødet, jf. nedenfor i afsnit 13.5. Der
henvises i øvrigt til kapitel 9, afsnit 9.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 434, stk. 2).
9.5. Personligt møde
Indkaldelsen af skyldner til fogedretsmødet bør i
almindelighed ske med personlig mødepligt (under tvang af
politifremstilling eller udkørende fogedforretning). Personligt møde
er oftest nødvendigt for at skaffe tilstrækkelige oplysninger om
skyldners økonomiske forhold. Hensynet til en effektiv inddrivelse
taler derfor for, at skyldner i almindelighed tilsiges til
personligt møde. Som følge af den personlige mødepligt udelukker
møde ved fuldmagt ikke politifremstilling, medmindre den mødende er
i stand til give sådanne oplysninger, at forretningen kan
gennemføres på betryggende måde, eller skyldner har lovligt forfald.
Rettidig indgivelse af svarskrift skal udelukke
udeblivelsesvirkninger i relation til både udeblivelsesdom og
indkaldelsen til fogedretten. Skyldner bør således i indkaldelsen
oplyses om, at han ikke behøver møde på det angivne tidspunkt, hvis
svarskrift indgives inden den herfor fastsatte frist.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 438), der bl.a. henviser til den gældende § 494,
stk. 1.
9.6. Fogedbehandling uden forudgående underretning
Den enstrengede inkassomodel bør efter udvalgets
opfattelse udelukke, at sagen foretages uden forudgående
underretning af skyldner om fogedforretningen i medfør af
retsplejelovens § 493, stk. 2. I givet fald skulle skyldner
alligevel have underretning om stævningen med henblik på indgivelse
af svarskrift. Dette svarer i realiteten til almindeligt sagsanlæg.
Udvalget har ikke fundet tilstrækkelig anledning til at indarbejde
en sådan variant i inkassoprocessen. Hvis fremgangsmåden blev
almindeligt kendt, ville skyldner i øvrigt være advaret. Kreditor må
derfor i givet fald efter at have erhvervet udeblivelsesdom indgive
anmodning om udlægsforretning uden forudgående underretning til
fogedretten. Ønsker kreditor af hensyn til muligheden for at opnå
dækning en hurtigere indgriben, hvorunder underretning af skyldner
undlades, kan det ske ved at fremsætte anmodning herom i forbindelse
med indgivelse af en anmodning om arrest efter reglerne i
retsplejelovens kapitel 56.
Underretning kan efter den gældende bestemmelse i
retsplejelovens § 493 også undlades, hvis f.eks. en senere anmodning
om tvangsfuldbyrdelse kan behandles på et allerede berammet møde,
jf. betænkning nr. 634/1971 om udlæg og udpantning, s. 50-51. Dette
kan ikke lade sig gøre, når den senere anmodning behandles efter
inkassoprocessen. Inkassoprocessen berører ikke adgangen til efter
fogedretsmødet at foretage udkørende fogedforretning uden særskilt
underretning.
9.7. Berammelse af fogedretsmøde
Berammelsen af fogedretsmødet må ske således, at
der tages hensyn til det særlige forløb i inkassoprocessen. Der skal
være tid til gennemførelse af forkyndelse, stævnevarsel (svarfrist)
på 14 dage, prøvelse i udeblivelsestilfælde samt eventuel afvarsling
af fogedretsmødet. Derimod skal der ikke afsættes tid til
fuldbyrdelsesfrist, jf. herom nedenfor i afsnit 10.1.3. Der bør
herefter normalt være et tidsrum på 3 uger fra forkyndelsen til det
berammede møde. Af hensyn til gennemførelse af forkyndelse, vil der
således skulle berammes til en dato op mod 4 uger fra den dato, hvor
berammelsen foretages. Herved opnår skyldner et passende varsel,
herunder en rimelig frist til at betale. De gældende regler stiller
ikke bestemte krav til fogedvarslets længde, jf. retsplejelovens
494, stk. 1. Det bør påses, at eventuel aflysning eller meddelelse
om fastholdelse af fogedretsmøde (efter ikke-behørigt svarskrift)
såvidt muligt sker med mere end aftens varsel.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 438, stk. 2).
Andre meddelelser til parterne kræver ikke
forkyndelse, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 433).
10. Udløb af svarfristen.
Stillingtagen til inkassosagens videre behandling.
Når stævning og tilsigelse modtages tilbage i
retten med forkyndelsespåtegning, konstateres, hvornår svarfristen
udløber (normalt 14 dage efter forkyndelsen). Ved fristens udløb
tager retten stilling til sagens videre behandling. Afgørende er, om
fyldestgørende svarskrift er indgivet.
10.1. Fyldestgørende
svarskrift er ikke modtaget
10.1.1.
Udeblivelsesvirkning
Det forudsættes, at retten straks ved
svarfristens udløb prøver betingelserne for udeblivelsesdom.
10.1.1.1. Gældende
regler
Efter gældende ret indtræder der ved skriftlig
forberedelse udeblivelsesvirkning for sagsøgte (skyldner), hvis
svarskrift ikke indgives rettidigt eller svarskriftet er
mangelfuldt eller ikke ledsaget af de nødvendige bilag, jf.
retsplejelovens § 354, stk. 6. Retten kan dog i stedet indkalde til
et møde. Efter § 354, stk. 7, kan retten endvidere undlade at
anvende udeblivelsesvirkningen, navnlig i tilfælde af lovligt
forfald eller undskyldende omstændigheder.
Som anført ovenfor i kapitel 9, afsnit
12.2.-12.3., er der ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 sket en
skærpelse af betingelserne for at undlade at bringe
udeblivelsesvirkningen i anvendelse, således at det kun kan ske
"undtagelsesvis". En sådan skærpelse må antages navnlig at tage
sigte på typiske inkassosager.
10.1.1.2. Udvalgets
forslag
Udvalget foreslår, at der med hensyn til
mangler ved et modtaget svarskrift, herunder manglende bilag,
for småsager skal gælde samme regel som i småsagsprocessen, jf.
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418, stk. 1 og 2),
således at udeblivelse kun statueres, hvis svarskriftet
undtagelsesvis er så mangelfuldt, at det uanset afhjælpningspligten
må anses for uegnet til at danne grundlag for sagens videre
behandling. Den gældende regel skal finde anvendelse på store krav.
I praksis vil forskellen dog næppe være så stor. Modtages et
svarskrift, vil sagen normalt fortsætte. Om afgrænsningen mellem små
og store krav kan henvises til afsnit 5.4. ovenfor. Manglende
benyttelse af svarskriftsblanketten bør hverken i små eller store
sager i sig selv føre til, at parten anses for udeblevet. Statueres
ikke udeblivelse, fortsætter sagen som tvistig sag.
Med hensyn til undladelse af i øvrigt at
anvende udeblivelsesvirkningen foreslår udvalget, at den
lempeligere regel, der er foreslået i småsagsprocessen, jf. kapitel
9, afsnit 12.3., i inkassoprocessen forbeholdes de små sager.
Afgrænsningen bør også her ske på samme måde som anført i afsnit
5.4. For de store krav kommer den gældende regel i retsplejelovens §
354, stk. 7, til anvendelse.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 1 og 2).
Afsiges der som følge af ovennævnte regler ikke
udeblivelsesdom, vil sagen skulle fortsætte efter de
civilprocessuelle regler i princippet på samme måde, som når
fyldestgørende svarskrift indgives rettidigt, jf. herom nedenfor i
afsnit 10.2.
Med hensyn til den materielle prøvelse
henvises til afsnit 11 nedenfor. Er betingelserne for
udeblivelsesdom opfyldt, afsiges dommen straks, jf. den gældende
retsplejelovs § 354, stk. 6, 3. pkt.
10.1.2. Underretning om
udeblivelsesdomme
Udvalget foreslår - i modsætning til den gældende
ordning - at begge parter tilsendes kopi af udeblivelsesdommen ved
almindelig post.
Det kunne hævdes, at en sådan underretning om
udeblivelsesdommen kan undværes. Kreditor må i mangel af
underretning gå ud fra, at sagen går planmæssigt. Skyldner er ved
forkyndelse af indkaldelsen underrettet om, at udeblivelsesdom netop
vil blive afsagt, hvis svarskrift ikke indgives. Tilsendelse af
dommen vil således ikke give parterne væsentlige nye oplysninger.
Det er imidlertid den overvejende opfattelse i udvalget, at moderne
synspunkter om sagsbehandling vedrørende retsforhold tilsiger, at
parterne underrettes om de væsentligste skridt i sagens gang. Ved en
rutinemæssig underretning begrænses endvidere risikoen for fejl. En
underretning af skyldner, der omfatter dels forkyndelse af
indkaldelsen, dels tilsendelse af udeblivelsesdommen ved almindeligt
brev, giver samlet betydelig sikkerhed for, at skyldner faktisk får
kendskab til sagen. Dette indebærer, at genoptagelsesadgangen efter
retsplejelovens § 367 kommer til at udgøre et praktisk set forbedret
værn for skyldner. Underretningen udgør derfor et væsentligt
modstykke til forslaget nedenfor vedrørende fuldbyrdelsesfrist. Det
bemærkes dog, at erfaringerne med ordningen efter den tidligere
retsplejelovs § 350, stk. 2, om forkyndelse af udeblivelsesdomme i
stedet for stævninger ikke har vist nogen stigning i antallet af
anmodninger om genoptagelse, jf. nedenfor i afsnit 12.1.
Ved afsigelse af udeblivelsesdom er der
tilvejebragt fuldbyrdelsesgrundlag for kreditors krav. Efter
udsendelse af underretning til parterne afventer sagen herefter
tidspunktet for det berammede møde. Ved underretning til skyldner om
udeblivelsesdommen bør det klart fremgå, at mødepligten fortsat
består.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 3, 1. pkt.).
10.1.3.
Fuldbyrdelsesfrist
Fuldbyrdelse skal kunne ske på det berammede
fogedretsmøde. Udvalget har i den forbindelse overvejet spørgsmålet
om fuldbyrdelsesfrist for udeblivelsesdommen.
Efter gældende ret er fuldbyrdelsesfristen 14
dage fra dommens afsigelse, medmindre dommen bestemmer andet, jf.
retsplejelovens § 480, stk. 1. Det er således ikke udelukket at
fastsætte en kortere fuldbyrdelsesfrist, eller at bestemme, at
fuldbyrdelse kan ske straks. Det er imidlertid fast praksis at
anvende 14-dages fristen. Fastsættelse af en kortere frist sker kun
efter påstand og kræver en særlig begrundelse. Eventuelt betinges en
kortere frist af sikkerhedsstillelse, jf. § 480, stk. 4.
Anke af udeblivelsesdommen fra skyldners
side kan kun ske under påberåbelse af fejl ved sagsbehandlingen, jf.
retsplejelovens § 369, stk. 4. Ankefrist og fuldbyrdelsesfrist løber
fra dommens afsigelse, jf. retsplejelovens § 372, stk. 1, og § 480,
stk. 1. Fra samme tidspunkt regnes fristerne for genoptagelse
efter retsplejelovens § 367. Både anke og genoptagelse har
opsættende virkning, hvis ankestævning eller anmodning om
genoptagelse er indgivet inden udløbet af fuldbyrdelsesfristen. Den
almindelige 14 dages fuldbyrdelsesfrist vil med hensyn til
udeblivelsesdomme ikke have større praktisk betydning, idet skyldner
inden dennes udløb typisk ikke vil have fået anden underretning om
udeblivelsesdommen end forkyndelsens "forvarsel".
Det er efter udvalgets opfattelse af afgørende
betydning for en tidssvarende og reelt hurtigere inddrivelsesproces,
at reglerne gør det muligt at arbejde med korte berammelsestider. I
inkassoprocessen skal der ved indkaldelsen til mødet i fogedretten
afsættes tid - ikke blot til forkyndelse - men også til svarfristen.
Da forkyndelsestidspunktet ikke kendes på forhånd, vil en yderligere
14 dages fuldbyrdelsesfrist, der begynder at løbe efter udløb af
svarfristen med tillæg af den tid, der medgår til prøvelse og
afsigelse af udeblivelsesdom, kunne føre til et ret langt forløb.
Meget taler endvidere for, at udeblivelsesdommen bør kunne
fuldbyrdes, også hvis den afsiges kort før - eventuelt dagen før -
mødet i fogedretten. I udeblivelsestilfælde har spørgsmålet om
fuldbyrdelsesfristen en anden karakter end i tvistige sager. Det
karakteristiske ved udeblivelsen er, at skyldner ikke opfylder sine
forpligtelser og holder sig væk fra processen. Under de hidtidige
forhold er fuldbyrdelsesfristen, som nævnt ovenfor, i realiteten
uden betydning. Der er herved bortset fra ordningen efter den
tidligere § 350, stk. 2, som er afskaffet ved lov nr. 414 af 10.
juni 1997.
Udvalget foreslår, at en udeblivelsesdom under
inkassoprocessen skal kunne fuldbyrdes straks. Det fornødne hensyn
til en skyldner, som uforskyldt måtte være udeblevet, kan varetages
gennem en anvendelse af retsplejelovens § 502 (om udsættelse af
fogedforretningen, jf. nedenfor afsnit 10.1.4.) og adgangen til at
tillægge appel opsættende virkning, jf. nedenfor afsnit 20. Herved
opnås, at en fuldbyrdelsesfrist i det helt overvejende antal
tilfælde - hvor appel eller genoptagelse ikke sker - ikke forsinker
inkassoprocessens gennemførelse.
Udvalget har overvejet, om der dog bør være
mulighed for, at retten i ganske særlige tilfælde kan træffe
bestemmelse om, at udeblivelsesdommen først skal kunne fuldbyrdes
efter en vis frist, f.eks. hvor stævning er indgivet straks efter
forfaldstid, og omstændighederne i øvrigt måtte tale herfor, f.eks.
hvis skyldneren svarer uden indsigelse, men med anmodning om
udsættelse med betalingen. Fastsættelse af frist vil oftest medføre,
at det berammede fogedretsmøde må udsættes. Hensyn til skyldneren
vil også kunne tages efter retsplejelovens § 525 om
afdragsordninger. Udvalget har dog ikke ment, at reglen bør være
helt undtagelsesfri. Det forudsættes imidlertid, at
udeblivelsesdomme under inkassoprocessen som altovervejende
hovedregel ikke indeholder fuldbyrdelsesfrist.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 3, 2. pkt.).
Bestemmelsen har sammenhæng med appelordningen. I
kapitel 9, afsnit 27, foreslår udvalget, at appel af domme i
småsager skal ske efter reglerne om kæremål. Dette indebærer i sig
selv, at appel i disse tilfælde som hovedregel ikke får opsættende
virkning. Også appel af udeblivelsesdomme under småsagsproces
vil skulle appelleres ved kæremål. En enkel appelform er nærliggende
med hensyn til udeblivelsesdomme. Udvalget foreslår derfor nedenfor
i afsnit 20 en lignende regel i inkassoprocessen. Dette vil
indebære, at appel normalt ikke får opsættende virkning, og den
foreslåede regel om fuldbyrdelsesfrist får således ikke i sig selv
betydning i denne henseende.
10.1.4. Opsættende
virkning. Udsættelse af fuldbyrdelse.
Efter den gældende retsplejelovs § 369, stk. 4,
kan udeblivelsesdomme af skyldner (sagsøgte) kun appelleres (ankes)
under påberåbelse af fejl ved sagsbehandlingen. Denne bestemmelse må
antages at have et meget begrænset anvendelsesområde. Muligheden bør
opretholdes, jf. nedenfor afsnit 20 om appel. Der kan i tilknytning
til appel tillægges opsættende virkning ved appel efter
fuldbyrdelsesfristen, jf. den gældende § 480, stk. 3. Denne
bestemmelse vil fortsat være anvendelig efter forslaget om, at der
ikke skal være fuldbyrdelsesfrist i inkassosager, jf. ovenfor afsnit
10.1.3, hvis appelformen fastholdes. En lignende mulighed vil bestå,
hvis appelformen i overensstemmel se med forslaget i afsnit 20
ændres til kæremål, jf. den gældende § 395.
Skyldnere, der har indsigelser mod en
udeblivelsesdom, må i almindelighed gøre indsigelsen gældende ved
genoptagelse, jf. retsplejelovens § 367, der opretholdes ved
forslaget, dog således at genoptagelse - som følge af den ændrede
appelform, jf. afsnit 20.2.1. - som udgangspunkt ikke har opsættende
virkning, jf. nedenfor afsnit 12.2. og lovudkastets § 1, nr. 5
(retsplejelovens § 367, stk. 1, 4. pkt.).
I praksis vil spørgsmålet om opsættende virkning
herefter i inkassoprocessen ofte kunne bero på anvendelsen af
retsplejelovens § 502.
Efter den gældende § 502 kan fogedretten udsætte
forretningen bl.a., hvis den dom, der søges fuldbyrdet, er anket
efter fuldbyrdelsesfristens udløb, eller et retsforhold af betydning
for kravet er under behandling ved bl.a. en ret, jf. bestemmelsens
stk. 1, nr. 1 og 2. Efter stk. 2 kan fogedretten i stedet bestemme,
at kreditor skal stille sikkerhed, eller at auktion ikke skal kunne
afholdes, før forholdet er afklaret m.v. Bestemmelsen vil efter sit
indhold kunne finde anvendelse, hvor der er anmodet om genoptagelse
af en udeblivelsesdom, jf. afsnit 12 nedenfor, eller eventuelt -
efter forslaget i afsnit 20 - kæret under påberåbelse af fejl ved
sagsbehandlingen. Som følge af ændringen af den almindelige
appelform med hensyn til domme i småsagsproces og inkassoproces bør
§ 502 dog ændres således, at stk. 1, nr. 1, tillige finder
anvendelse, hvis en dom er kæret efter de foreslåede regler i
retsplejelovens § 429, jf. § 443.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 9
(retsplejelovens § 502, stk. 1, nr. 1).
Der ses ikke at foreligge trykt praksis om
anvendelse af § 502 i genoptagelsessituationer. Dette kan hænge
sammen med, at en fogedsag ofte ikke vil være påbegyndt, før
genoptagelse sker. Efter den foreslåede enstrengede inkassomodel vil
situationen på dette punkt være en anden. Fogedsagen starter for så
vidt allerede ved stævningen. Anvendelse af § 502 kan derfor i
højere grad blive aktuel. I nuværende praksis foretages formentlig
et relativt konkret skøn over, om der er reel udsigt til, at
fogedforretningen går skyldners ret for nær. Udvalget finder, at
dette også bør være gældende under inkassoprocessen. Det forudsættes
således, at fogedretten anvender § 502 til at udsætte forretningen
eller - som en formentlig ofte rimelig mellemløsning - fremme
forretningen mod sikkerhedsstillelse, hvor en udeblivelsesdom er
begæret genoptaget eller eventuelt appelleret inden
fogedforretningens afslutning, og skyldneren må anses at have haft
lovlig forfald eller have befundet sig i uforskyldt uvidenhed om
stævningen. Lovligt forfald vil formentlig sjældnere forekomme, når
der som efter forslaget altid skal svares skriftligt. Har skyldner
reageret hurtigt efter modtagelsen af udeblivelsesdommen, og kan det
antages, at skyldner ikke har været bekendt med det forkyndte, må
udgangspunktet være, at § 502 anvendes. Det bør dog ikke ske, hvis
skyldners synspunkter er (helt) ubestyrkede.
Om opsættende virkning henvises i øvrigt til
afsnit 12.2. og kapitel 9, afsnit 27.2.7.1.
10.1.5. Det videre
forløb
Giver udeblivelsesdommen kreditor fuldt
medhold, hvilket vil være det typiske, foretages sagen herefter
på det berammede fogedretsmøde. Det samme gælder, hvor dom er afsagt
på grundlag af sagsøgtes erkendelse. Grundlaget for fuldbyrdelse er
en dom, og fogedsagen kan efter almindelige regler behandles af en
kontorfoged (dvs. en kontorfunktionær med særlig bemyndigelse). På
mødet orienteres skyldneren indledningsvis om, at den afsagte
udeblivelsesdom - hvoraf kopi er sendt til begge sagens parter inden
mødet - har gjort op med eventuelle indsigelser mod kravets
eksistens. Giver skyldneren udtryk for at have indsigelser, må der
vejledes om genoptagelsesreglerne og afgørelse eventuelt træffes
efter retsplejelovens § 502, jf. ovenfor i afsnit 10.1.4.
Er dommen helt frifindende - eller
afvises sagen på grund af en uklar påstand eller en
sagsfremstilling, der må antages i væsentlige henseender at være
urigtig, jf. retsplejelovens § 354, stk. 3, 3. pkt. - må retsmødet
aflyses og sagen returneres til kreditor. Er udeblivelsesdommen
delvis frifindende, er aflysning kun nødvendig, hvis kreditor
appellerer. Retten forudsættes i denne situation, f.eks. telefonisk,
at kontakte kreditor for at få oplyst, om det berammede retsmøde
ønskes fastholdt. Dette kan dog undlades, hvis afvigelsen fra
kreditors påstand er af mindre betydning.
Hæver kreditor sagen inden
fogedretsmødet, f.eks. på grund af betaling fra skyldner, må
fogedretsmødet aflyses.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 3).
10.2. Fyldestgørende
svarskrift er modtaget
Modtages svarskrift rettidigt, skal retten påse,
at svarskriftet opfylder kravene, jf. ovenfor afsnit 10.1.1. Er
kravene opfyldt, skal sagen efter forslaget fortsætte ved retten
(hvis den er kompetent), men nu som tvistig civil sag efter
småsagsreglerne eller almindelige procesregler.
Udvalget har overvejet, om retten ud over den
formelle prøvelse i denne forbindelse bør vurdere indsigelsernes
kvalitet. Der kunne således fastsættes et krav om, at
indsigelserne f.eks. ikke er åbenbart ugrundede, som betingelse for,
at inkassoprocessen afbrydes. En noget lignende ordning indgik i
forslaget om betalingspåkrav i bet. 1201/1990, jf. betænkningen s.
17 og 49. En vis - begrænset - prøvelse af indsigelser kendes også
fra Sverige. En sådan ordning kunne give et vist værn mod
indsigelser, der alene fremsættes for at trække sagen ud (trænering)
og derved modvirke fyldestgørelse. Udvalget kan have sympati for, at
retten gennem en tidlig vurdering af den enkelte sag bidrager til,
at begrænse procesforanstaltninger til det reelt nødvendige. En
sådan vurdering sker imidlertid i almindelighed bedst, når kreditor
har haft mulighed for at kommentere skyldners indsigelser. Det er
endvidere væsentligt, at der let bringes klarhed over, om en sag
skal fortsætte ad det ene eller det andet spor. På denne baggrund
har udvalget ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for en bestemmelse
i inkassoprocessen om forhåndsafvisning af åbenbart
ugrundede indsigelser. Se om det tilsvarende spørgsmål i
småsagsprocessen i kapitel 9, afsnit 11.2.2. Forskellige
spørgsmål om forhåndsprøvelse af indsigelser er behandlet i kapitel
11 (retsplejelovens § 361) og kapitel 14 (fri proces og
retshjælpsforsikring).
Sagens forberedelse sker efter det regelsæt, der
gælder for det pågældende krav, under småsagsprocessen typisk ved
indkaldelse til et forberedende møde. Sagen fortsætter umiddelbart
ved retten, uden at sagen sendes tilbage til kreditor med henblik på
en ny anmodning om yderligere foretagelse. I tvivlstilfælde bør
kreditor kontaktes. Der er næppe behov for en ordning, hvorefter
kreditor i stævningen kan anmode om at få sagen tilbage til
overvejelse i denne situation. Den foreslåede almindelige ordning
giver kreditor en sådan mulighed for at overveje sin stilling på
grundlag af svarskriftet, uden at sagen sinkes unødigt. Ønsker
kreditor ikke sagen fortsat - hvilket ikke kan anses for det
hyppigst forekommende - kan kreditor blot hæve sagen.
Det berammede fogedretsmøde aflyses, og parterne
orienteres herom ved meddelelsen om sagens fortsættelse, der som
andre meddelelser efter stævningens forkyndelse sendes med
almindelig post. I teorien kunne tidspunktet for fogedretsmødet
tænkes anvendt, men således at en dommer nu beklædte retten. I
praksis vil noget sådant kun kunne indpasses i så få tilfælde, at
der ved arbejdets tilrettelæggelse bør bortses fra muligheden.
Er retten ikke kompetent til at behandle en
tvistig sag, må sagen efter almindelige regler henvises eller
afvises, jf. retsplejelovens § 232.
Fremsætter skyldner modkrav til selvstændig dom,
må dette behandles efter almindelige regler, herunder om kumulation.
Overgang til behandling efter civilprocessuelle
regler sker på det tidspunkt, hvor retten konstaterer, at der ikke
kan afsiges udeblivelses- eller erkendelsesdom.
Ved modtagelse af svarskrift, som ikke muliggør
afsigelse af dom i kreditors favør straks, er sagen under
inkassoprocessen således slut. I så fald må en senere dom i
kreditors favør fuldbyrdes efter almindelige regler. Der foreslås
dog særlige regler om fuldbyrdelse af krav under småsagsproces,
jf. nedenfor afsnit 23. Om retsafgift se nedenfor afsnit 18.6.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 4).
11. Den materielle prøvelse
ved sagsøgtes (skyldners) udeblivelse
Hvis sagsøgte udebliver fra et retsmøde eller
ikke rettidigt afleverer svarskrift, er retsplejelovens
udgangspunkt, at der afsiges dom i overensstemmelse med sagsøgerens
(kreditors) påstand, jf. nærmere kapitel 3, afsnit 1.3.7. og ovenfor
i afsnit 10.1. Retten foretager dog en (begrænset) prøvelse af, at
sagsøgerens påstand er begrundet i sagsfremstillingen og det i
øvrigt fremkomne, herunder i en vis udstrækning prøvelse af, om
indsigelser vedrørende navnlig umyndighed, forældelse, renter samt
ufravigelige regler i forbrugerbeskyttelseslovgivningen kan gøres
gældende.
Et element i en forenklet inkassobehandling kunne
være, at kreditors påstand ved skyldners udeblivelse uprøvet lægges
til grund eller dog undergives en mere begrænset prøvelse
end efter gældende regler, jf. ovenfor i afsnit 3.2. Dette var
tanken bag Retsplejerådets forslag om en "autorisationsordning", jf.
kapitel 5, afsnit 4. Spørgsmålet hænger sammen med adgangen til
genoptagelse, jf. nedenfor i afsnit 12, men selv med bibeholdelse af
de gældende - forholdsvis liberale - regler herom, kan udvalget ikke
anbefale en ordning, der f.eks. kunne medføre en pligt for retten
til at afsige domme, der indebærer, at en sagsøgt forbruger skal
betale højere renter end tilladt efter renteloven.
Efter udvalgets opfattelse bør prøvelsen under
småsagsprocessen og inkassoprocessen være den samme. Da valget
mellem de to procesformer efter forslaget tilkommer kreditor, ville
beskyttelsen ved prøvelsen ikke blive effektiv, hvis denne prøvelse
ikke skete også i inkassosager.
I kapitel 9 har udvalget overvejet spørgsmålet om
en skærpet prøvelse af forbrugerlovgivningen ved sagsøgtes
udeblivelse. Udvalgets flertal har ikke fundet tilstrækkeligt
grundlag for at stille et konkret forslag herom.
På denne baggrund må prøvelsen ved sagsøgtes
udeblivelse i inkassoprocessen ske i overensstemmelse med de
gældende regler.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 439, stk. 1 og 2).
12. Genoptagelse
12.1. Gældende regler og
baggrunden herfor
Efter retsplejelovens § 367 har den, der er dømt
som udebleven, ret til at få sagen genoptaget, hvis vedkommende
skriftligt anmoder retten herom inden 4 uger fra dommens afsigelse.
Herudover kan retten undtagelsesvis genoptage en sag, hvis
anmodningen indgives senere, men inden ét år efter afsigelsen, jf.
nærmere kapitel 3, afsnit 1.3.8. Anmodning om genoptagelse har samme
opsættende virkning som anke, jf. § 367, stk. 1, 4. pkt.
Den nuværende retsple7jestatistik indeholder ikke
oplysninger om, hvor mange udeblivelsesdomme, der genoptages. En
optælling foretaget til brug for udvalget ved Retten i Århus tyder
imidlertid på, at omfanget er ganske begrænset. Af 3.088 afsagte
udeblivelsesdomme i 1996 blev der anmodet om genoptagelse af 44
sager eller 1,4%. I 1994 var de tilsvarende tal 3.438
udeblivelsesdomme, hvoraf der blev anmodet om genoptagelse af 46
sager eller 1,3%. Det bemærkes, at retten i Århus i 1996 anvendte
fremgangsmåden efter den tidligere retsplejelovs § 350, stk. 2, med
fremsendelse af stævninger med almindelig post og i 1994 anvendte
den traditionelle fremgangsmåde med forkyndelse af stævninger, jf.
den gældende retsplejelovs § 350.
Den gældende ordning med en fri adgang til
genoptagelse inden for en 4 ugers frist er indført ved lov nr. 260
af 8. juni 1979 som et modstykke til den samtidig indførte
begrænsning af adgangen til anke af udeblivelsesdomme til anke, der
støttes på sagsbehandlingsfejl, jf. retsplejelovens § 369, stk. 4.
Der henvises herom til betænkning nr. 698/1973 om behandling af
borgerlige sager, s. 162-165. Det er således ikke afgørende for
genoptagelsesadgangen inden for 4 ugers fristen, at udeblivelsen er
undskyldelig (utilregnelig). Derimod vil dette spørgsmål i
almindelighed være afgørende for, om der skal stilles sikkerhed for
de idømte sagsomkostninger som betingelse for genoptagelse, jf.
retsplejelovens § 319 og bet. 698/1973, s. 165. Undskyldelighed
foreligger ofte, når en i øvrigt lovlig forkyndt meddelelse ikke er
givet videre til skyldner.
Indførelsen af ankebegrænsningen (10.000 kr.'s
reglen) ved lov nr. 396 af 13. juni 1990 gav ikke anledning til
ændring af reglerne om genoptagelse i § 367.
12.2. Udvalgets
overvejelser
Dommerforeningen og Advokatrådet har i deres
reformforslag fra januar 1996 foreslået, at reglerne om genoptagelse
skærpes.
En skærpelse af reglerne om genoptagelse, f.eks.
ved et krav om, at genoptagelse forudsætter, at udeblivelsen er
undskyldelig, vil modvirke, at processen trækkes i langdrag.
Som følge af baggrunden for den gældende
genoptagelsesregel, jf. ovenfor i afsnit 12.1., måtte en begrænsning
af genoptagelsesadgangen - rent bortset fra de almindelige regler om
ankebegrænsninger (10.000 kr.'s reglen) - forudsætte særlige
overvejelser vedrørende adgangen til at appellere udeblivelsesdomme.
Hertil kommer, at genoptagelse formentlig kun benyttes i beskedent
omfang, jf. ovenfor afsnit 12.1. om en undersøgelse ved Retten i
Århus. Risikoen for, at skyldner trækker sagen i langdrag, er
således næppe et stort problem. Genoptagelsesadgangen vil efter
udvalgets opfattelse med den styrkelse, der ligger i forslaget om
underretning om udeblivelsesdommen, jf. ovenfor i afsnit 10.2.,
udgøre et vægtigt modstykke til de fordele for kreditor, som
inkassoprocessen indebærer. Et eventuelt behov for at modvirke en
"urimelig" brug af genoptagelsesadgangen kan tilgodeses gennem
reglen om sikkerhedsstillelse. Hertil kommer, at genoptagelse efter
forslaget som udgangspunkt ikke vil udelukke fuldbyrdelse af
udeblivelsesdommen, jf. ovenfor i afsnit 10.1.3. og 10.1.4.
Udvalget stiller derfor ikke forslag om ændring
af de gældende regler om adgangen til genoptagelse.
Som følge af forslaget om anvendelse af
kæreregler i både småsager og inkassosager, jf. nedenfor i afsnit
20.2.1. og ovenfor i kapitel 9, afsnit 27.2.7.1., bør
retsplejelovens § 367, stk. 1, 4. pkt. ændres. Ændringen kan ske
ved, at "som anke, jf. § 480" erstattes af "som appel". Herefter vil
opsættende virkning i særlige tilfælde kunne besluttes af byretten i
forbindelse med en anmodning om genoptagelse. Dette bør dog normalt
forudsætte, at der er anmodet om genoptagelse inden for kærefristen.
Endvidere gælder synspunkterne om udsættelse af fogedsagen efter
retsplejelovens § 502 ovenfor afsnit 10.1.4. Om opsættende virkning
henvises i øvrigt til kapitel 9, afsnit 27.2.7.1.
Genoptagelsessagen behandles efter de
civilprocessuelle regler, herunder småsagsprocessen, og ikke efter
inkassoprocessens regler.
13. Mødepligt
13.1. Indledning
Under inkassoprocessen behandles den
civilprocessuelle del af sagen udelukkende på skriftligt grundlag.
Skal der forud for afsigelse af dom afholdes retsmøde, jf. herved
retsplejelovens § 354, stk. 6, 2. pkt., forudsættes sagen at blive
fortsat efter reglerne om tvistige sager, og inkassosagen er derved
afsluttet, jf. ovenfor afsnit 10.
Afholdelse af retsmøder under inkassoprocessen
vedrører således den fogedprocessuelle del af sagen.
Et centralt spørgsmål i denne forbindelse er
reglerne om kreditors mødepligt.
13.2. De gældende regler
Efter retsplejelovens § 492, stk. 1, er kreditors
tilstedeværelse under fogedretsmøder som udgangspunkt en betingelse
for at gennemføre en fogedsag. Rekvirenten behøver dog ikke at møde,
hvis kravet er på under 2.500 kr. (ekskl. renter og omkostninger,
der påløber efter fogedsagens start), jf. § 492, stk. 2. I sager
under 2.500 kr. kan fogedretten dog bestemme, at kreditor skal møde,
hvis det findes nødvendigt, at kreditor er til stede, jf. § 492,
stk. 3. Dette kan tænkes, f.eks. hvor der fremkommer indsigelser fra
skyldner, hvor der i øvrigt foreligger tvivlsspørgsmål, eller hvor
skyldneren under en udkørende fogedforretning ventes frataget
besiddelsen af løsøre, der foretages udlæg i.
Kreditor kan vælge at møde, selv om der ikke er
mødepligt, men kreditor kan da som hovedregel ikke få tillagt
mødesalær, jf. § 503, 3. pkt. Fogedretten har som hovedregel pligt
til at forestå fogedforretningens gennemførelse uden kreditors
tilstedeværelse.
Hvor kreditor - efter hovedreglen eller efter
pålæg - har mødepligt, vil der kunne tillægges mødesalær, jf. § 503
og kapitel 6, afsnit 4. Er kreditor mødt uden mødepligt, kan
fogedretten efter § 503 kun tillægge mødesalær, hvor det findes
rimeligt, at der er givet møde.
13.3. Problemstillingen
vedrørende mødepligten
Kreditors mødepligt er med til at fordyre
fogedprocessen for skyldner, der normalt pålægges omkostningerne
herved. Kreditor - der i praksis typisk giver møde ved advokat - må
selv betale advokatsalæret, herunder mødesalær, hvis skyldner ikke
kan betale sin gæld til kreditor og sagsomkostningerne. Også for
kreditorer er mødepligten derfor med til at fordyre
inddrivelsesprocessen.
I ganske mange tilfælde må første retsmøde
sluttes uden resultat, fordi skyldner - trods lovligt forkyndt
tilsigelse til mødet - ikke møder op. I disse tilfælde må sagen
fortsættes på et senere tidspunkt, eventuelt ved en udkørende
fogedforretning til skyldners bopæl eller en politifremstilling,
hvor skyldner tvangsmæssigt bringes til stede i fogedretten.
Spørgsmålet er, om fogedbehandling kan klares
uden møde fra kreditors side i videre omfang end efter gældende ret.
I de tilfælde, hvor skyldner møder, består
kreditors eller dennes advokats opgave i praksis i at udspørge
skyldner om dennes økonomiske forhold og muligheder for at
betale eller afdrage gælden samt anvise aktiver, der kan gøres udlæg
i til sikkerhed for betalingen.
Det kan anføres, at en advokat ofte gennem sin
klient m.v. besidder særlige oplysninger af betydning for
vurderingen af skyldners økonomiske formåen m.v. Advokater er
endvidere særligt trænet i at foretage en udspørgen, der går så
"tæt" på skyldnerens økonomi, som hensynet til kreditor ofte kan
kræve. Udspørgen af skyldner om dennes økonomiske forhold med
henblik på klarlæggelse af, om der er aktiver til genstand for
udlæg, har - også som følge af sagerne uden møde fra kreditors side
efter de gældende regler - en rutinemæssig karakter for fogeden. Det
kan af hensyn til fogedrettens upartiskhed være at foretrække, at en
mere indgåede afhøring ikke foretages af fogedretten selv. Det kan
på den anden side anføres, at fogedretten under en tidssvarende
inkassoproces må opfatte det som sin opgave at gennemføre
fuldbyrdelse, hvis lovens betingelser herfor er opfyldt, og at yde
begge parter - herunder kreditor - den service, som situationen
tilsiger. Fogedretten kan - og bør - gå lige så langt i henseende
til udspørgen om økonomi m.v., som det ud fra en moderne synsvinkel
er tilladt for kreditor eller kreditors advokat at gøre. Hvis en
kreditor er i besiddelse af oplysninger om skyldners formueforhold,
som er relevante for fogedrettens udspørgen, kan disse oplysninger
videregives til fogedretten samtidig med, at stævningen indleveres.
Der er dog i udvalget enighed om, at fogedens indsats i sager uden
kreditormødepligt bør forstærkes, herunder ikke mindst med hensyn
til en fyldestgørende tilbagemelding til kreditor.
Ud over udspørgen om økonomiske forhold må
kreditor eller dennes advokat i fogedretsmødet forholde sig til og
eventuelt imødegå skyldners indsigelser. Indsigelser mod
rigtigheden af domme kan ikke gøres gældende ved fogedretten, jf.
retsplejelovens § 501, stk. 2. Sådanne indsigelser prækluderes
(afskæres) ved udeblivelsesdommen. I inkassoprocessen vil der efter
udvalgets forslag være afsagt udeblivelsesdom forud for
fogedretsmødet. Eventuelle indsigelser mod kravet ifølge dommen må
gøres gældende ved genoptagelse. Blandt de indsigelser, som
fogedretten herefter skal behandle under inkassoprocessen, er
indsigelser, der knytter sig til tiden efter dommen, f.eks. om
betaling eller efterfølgende aftale om afdragsvis betaling eller
eftergivelse. Sådanne indsi gelser er sjældne, og som følge af
skyldners bevisbyrde normalt enkle at tage stilling til. Kreditors
bemærkninger vil ofte kunne indhentes telefonisk. Et beredskab
overfor sådanne indsigelser kan ikke bære en mødepligt for kreditor.
Mere hyppigt forekommende er indsigelser med
hensyn til genstanden for udlæg, f.eks. om, at en genstand ikke
tilhører skyldneren, men en ægtefælle. Dette hører til
typeindsigelserne i fogedretten, og temaet for udspørgen er velkendt
for fogeden. Fogeden kan normalt lige så godt som kreditor foretage
den første indledende undersøgelse af grundlaget for en sådan
indsigelse. Kan indsigelsen ikke forkastes straks, vil der ofte,
uanset om kreditor er mødt eller ej, være behov for udsættelse med
henblik på yderligere bevisførelse. Hertil kommer, at fremsættelse
af - også sådanne - indsigelser er sjældnere end det modsatte.
Spørgsmål om opgørelse af kravet o.lign.
i fogedretsmødet har normalt en standardmæssig karakter og kan i
almindelighed klares af fogeden på egen hånd, ligesom denne opgave i
øvrigt forenkles, når der ikke opstår spørgsmål om mødesalær.
Alle de nævnte opgaver skal efter den gældende
ordning varetages af fogeden på egen hånd i sager med krav på højst
2.500 kr. og i sager om inddrivelse af visse offentlige krav, jf.
retsplejelovens § 492, stk. 2.
13.4. Udvalgets
overvejelser
Udvalget har på den anførte baggrund overvejet,
om en forenkling bør gennemføres ved udvidelse af reglen i § 492,
stk. 2, til småsagsgrænsen (20.000 kr.). Udvalget har i tilknytning
hertil vurderet forslaget i betænkning nr. 1201/1990 om
modernisering og forenkling af tvangsfuldbyrdelse, der dog gik den
modsatte vej, således at kreditor skulle have mødepligt i alle
sager, også under grænsen efter den gældende regel på 2.500 kr. Det
hedder i betænkningen s. 64 om den gældende regel i § 492, stk. 2:
"Reglen påfører fogedretten et ikke helt
ubetydeligt merarbejde i forhold til de sager, hvor kreditor
skal give møde, idet der altid skal gives kreditor
efterfølgende skriftlig underretning om, hvad der er
passeret under mødet, såfremt denne ikke har været
repræsenteret. Er skyldneren udeblevet, skal fogedretten
brevveksle med kreditor om sagens videre behandling. Hertil
kommer, at eventuelle indsigelser fra skyldneren altid vil
nødvendiggøre afholdelsen af et ekstra møde, hvor kreditor
kan imødegå de fremsatte indsigelser."
Der er enighed i udvalget om, at der ikke er
grundlag for at foreslå mødepligt indført i sager om krav af højst
2.500 kr.
Et flertal - udvalgets medlemmer
bortset fra Preben Lunn - finder heller ikke i øvrigt synspunkterne
i bet. 1201/1990, der skal ses i lyset af besparelseshensyn,
afgørende for overvejelser om en moderniseret inkassoproces, der
tilsigter i højere grad at tilgodese brugernes behov. Den omtalte
skriftlige underretning vil helt typisk bestå i en udskrift af
fogedbogen om udlæg eller insolvenserklæring, der udfærdiges ved
moderne edb- teknik som et biprodukt af den almindelige arbejdsgang.
Kontakten til kreditor i udeblivelsestilfælde kan ofte varetages
telefonisk. Den vil i øvrigt overflødiggøres, hvis kreditor ved
stævningens indlevering anmoder om politifremstilling eller
udkørende forretning i tilfælde af udeblivelse. Spørgsmålet om
indsigelser er berørt ovenfor. Det bemærkes, at Retsplejerådet i
bet. 1201/1990 foreslog en generel regel omfattende alle
udlægsgrundlag. Inkassoprocessen angår i sig selv kun fuldbyrdelse
af domme, hvor indsigelser har et begrænset omfang. I øvrigt vil det
ikke altid være nødvendigt at udsætte sagen, for at kreditor kan
imødegå fremsatte indsigelser. Visse indsigelser kan afvises på
stedet, og i andre tilfælde kan kreditors bemærkninger indhentes,
eventuelt på stedet, ved telefonisk kontakt. Derimod kan udsættelse
være nødvendig af hensyn til bevisførelse, men i så fald er
udsættelsen ikke en følge af den manglende repræsentation for
kreditor på det første møde. Disse medlemmer finder efter en samlet
vurdering, at kreditors mødepligt efter de synspunkter, der er
anført ovenfor i afsnit 13.3., ikke er tilstrækkeligt begrundet i
sager af mindre værdi. Det må således antages, at de tilfælde, hvor
kreditors tilstedeværelse er af reel betydning, udgør en så lille
del af det samlede antal sager, at inkassoprocessen ikke generelt
bør belastes med mødesalærer. Også berammelsen og mødernes afvikling
lettes, når kreditor ikke skal møde. I de få tilfælde, hvor begge
parter bør være til stede, vil der endvidere oftest alligevel blive
tale om udsættelse. Se herom også forarbejderne til retsplejelovens
§ 136, stk. 8, jf. nedenfor afsnit 16.2. En ordning uden mødepligt
vil på denne baggrund være udtryk for, at processen indrettes på det
typiske. Disse medlemmer foreslår derfor, at grænsen for, hvornår
kreditor har mødepligt, forhøjes, så den omfatter alle småsager. I
andre sager (om større krav), der er omfattet af de foreslåede
regler om behandling af inkassosager, foreslås ikke ændringer.
Forslaget må indebære, at der stilles skærpede krav til fogeden.
Ét medlem - Preben Lunn - finder
ikke grundlag for en forhøjelse af grænsen for kreditors mødepligt.
Effektivitetshensyn taler efter dette medlems opfattelse for, at
kreditor har sin egen repræsentant i alle fogedretsmøder. Visse
oplysninger om skyldnerens forhold, herunder formodninger, kan
vanskeligt videregives til fogedretten på forhånd. En ophævelse af
mødepligten kan endvidere virke fremmende for udenretslig inkasso. I
vidt omfang har advokater - navnlig i provinsen - "faste dage" i
fogedretten, hvor de møder i en række sager. Dette system fungerer
enkelt og godt, og det muliggør, at advokaten kan give kreditor en
tilbagemelding om skyldnerens økonomiske forhold.
13.5. Den nærmere
udformning af flertalsforslaget
Efter flertallets forslag behøver kreditor ikke
at møde under tvangsfuldbyrdelsen, hvis kravet ved sagens anlæg
ikke oversteg småsagsgrænsen på 20.000 kr., eller kravet er afgjort
af Forbrugerklagenævnet, jf. ovenfor afsnit 5.4. Opgørelsen
forudsættes at ske på samme måde som efter kompetencereglen, dvs. at
inkassosalær ikke indgår, cf. formentlig den gældende §
492, stk. 2, jf. herved Kommenteret Retsplejelov (5. udg.
1994), bind II, s. 60 (note 4, punkt 3, ad § 492).
Som hidtil bør der efter flertallets forslag være
adgang for fogedretten til at bestemme, at kreditor skal møde i
fogedretten, hvis det er nødvendigt for at gennemføre fogedsagen,
jf. § 492, stk. 3. Det vil navnlig være relevant, hvor skyldner i
første fogedretsmøde har indsigelser eller modkrav, som ikke uden
videre kan afvises. Som anført ovenfor, vil sådanne indsigelser dog
være sjældne, når grundlaget for tvangsfuldbyrdelse er en dom.
Kreditor bør dog altid underrettes om tidspunktet
for retsmødet. Dette giver kreditor en idé om, hvornår sagen kan
forventes afsluttet, dels giver det kreditor mulighed for at møde
frem til retsmødet, uanset den manglende adgang til at få dækket
omkostninger ved at møde, jf. afsnit 18.2.2. Retten bør samtidig
vedlægge en vejledning til kreditor, jf. ovenfor i afsnit 9.
Modstykket til reglen om manglende mødepligt vil
være, at rettens pligt til at yde bistand udvides. Fogedens indsats
skal, som berørt ovenfor i afsnit 13.2., forstærkes. Dette bør
navnlig omfatte en ensartet, grundig undersøgelse af skyldnerens
økonomiske forhold og tilbagemelding herom til kreditor. Det
foreslås, at undersøgelse og tilbagemelding sker i overensstemmelse
med bilag 11.
Som følge af den udvidede vejlednings- og
bistandspligt bør adgangen til at pålægge kreditor at møde kun
bruges undtagelsesvis.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 440, stk. 1).
De gældende regler om mødesalær bør opretholdes,
således at der i almindelighed ikke tillægges mødesalær, hvor der
ikke er mødepligt, jf. nedenfor afsnit 18.2.2. Den udvidede bistand-
og vejledningspligt, jf. afsnit 14, indebærer, at tilkendelse af
mødesalær af rimelighedsgrunde kun bør ske ganske undtagelsesvis.
14. Vejledningspligt m.v.
14.1. Gældende ret
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 500, stk. 1, vejleder fogedretten i fornødent omfang parter, der
møder uden advokat, om deres retsstilling.
Bestemmelsen bygger på bet. nr. 634/1971 (s. 57).
Vejledningspligten omfatter både kreditor og skyldner. Vejledningen
bør efter betænkningen være af objektivt indhold og omfatter kun de
retsregler, som under de foreliggende forhold kan komme i
betragtning.
Fogedretten kan gøre skyldneren opmærksom på
eventuelle mulige indsigelser mod udlægsgrundlaget, men dette har
normalt ikke betydning, når udlægsgrundlaget er en dom. Vejledningen
omfatter endvidere de fogedretlige regler, herunder retten til at
påvise genstande for udlæg, reglerne om trangsbeneficiet og
muligheden for at fastsætte en afdragsordning. Vejledningspligten
påhviler også kontorfogeder (dvs. en kontorfunktionær med særlig
bemyndigelse), der i mere komplicerede tilfælde må overlade sagen
til en juridisk foged (typisk en dommerfuldmægtig).
14.2. Udvalgets
overvejelser
I kapitel 9, afsnit 17 og 18, foreslås som led i
småsagsprocessen en udvidelse af rettens vejledningspligt og en
pligt til at yde praktisk bistand med henblik på, at parterne - uden
bistand af advokat - kan gennemføre en sag ved retten.
Udvalget finder, at retten i inkassosager om små
krav bør have en vejlednings- og bistandspligt, der i princippet
svarer til den for småsager foreslåede. Vejledningspligten skal
således have et sådant omfang, at parterne i almindelighed sættes i
stand til - som kreditor eller som skyldner - at føre sagen uden
advokatbistand.
Vejledningspligten retter sig således primært mod
parter, der ikke er repræsenteret af advokat eller inkassobureau,
jf. om inkassobureauer flertalsforslaget nedenfor i afsnit 16.
Nedenfor gennemgås vejledningspligtens indhold og
anvendelsesområde.
14.2.1. Sekretariatet
På samme måde som i småsagsprocessen bør parterne
kunne søge praktisk (ikke-materiel) vejledning i sekretariatet, jf.
herom nedenfor afsnit 19.1. Dette bør omfatte vejledning om
betingelserne for anvendelse af inkassoprocessen og om
fremgangsmåden ved behandling af inkassosager. Vejledning skal
gives, hvad enten sag er anlagt eller ej. Kreditorer bør kunne få
udleveret en stævningsblanket med en skriftlig vejledning. Skyldnere
må henvises til, hvis de har indsigelser, at indgive svarskrift,
hvorefter rettens vejledningspligt efter almindelige regler kan
udnyttes.
Sekretariatets vejledningspligt må opfattes som
en naturlig, nutidig service. Da inkassoprocessen skal gælde sager
både over og under 20.000 kr. kan det virke kunstigt og mindre
rimeligt, om den service, som sekretariatet yder, skal være
forskellig afhængig af sagsværdien, ikke mindst over for kreditorer,
som samtidig har sager over og under grænsen. Det foreslås derfor,
at sekretariatets - processuelle og praktiske - vejledning
skal ydes til alle parter i inkassosager.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 434, stk. 1).
14.2.2. Retten
Med hensyn til inkassoprocessens
civilprocessuelle element vil udøvelse af rettens
vejledningspligt i princippet forudsætte, at sagen overgår til
tvistig behandling, hvorefter de almindelige regler om
vejledningspligt vil gælde, herunder i den foreslåede småsagsproces,
jf. også ovenfor. Vejledningspligten beror på de almindelige
civilprocessuelle regler, der i denne henseende for småsager
omfatter reglerne om en småsagsproces. Der afholdes ikke retsmøde
under inkassoprocessens civilprocessuelle del. Eventuelle
telefoniske henvendelser må besvares i overensstemmelse det anførte,
således at der ikke gås nærmere ind på materielle forhold, idet det
under de almindelige regler er forudsat, at den egentlige
vejledningspligt normalt udøves i et kontradiktorisk forløb. Dette
udelukker dog f.eks. ikke, at retten i forbindelse med stillingtagen
til spørgsmålet om udeblivelsesdom på neutral måde orienterer
kreditor om kravene hertil. Endvidere følger en vis vejledningspligt
af forslaget om afhjælpningspligt med hensyn til mangler ved
stævningen i småsager, jf. ovenfor afsnit 8.3.
Med hensyn til inkassoprocessens
fogedprocessuelle element bør retten i småsager have en
vejledningspligt, der inden for rammerne af fogedsagen
svarer til vejledningspligten i den foreslåede småsagsproces. Der
bør gives vejledning om fogedprocessuelle spørgsmål, om
genoptagelsesreglerne samt materiel vejledning med hensyn til
tvister mellem parterne, herunder i praksis navnlig om opgørelse af
kravet og genstanden for udlæg.
Denne vejledningspligt vil i vid udstrækning
svare til, hvad der gælder efter retsplejelovens § 500, stk. 1. Når
udvalget alligevel har fundet det nødvendigt at fastsætte regler om
en udvidet vejlednings- og bistandspligt, beror det dels på
begrænsningen af mødepligten, dels på, at indsatsen generelt bør
forstærkes med henblik på, at enkle sager som fogedsager af mindre
værdi så vidt muligt kan behandles uden advokatbistand. Dette har
også betydning for anvendelsen af omkostningsreglerne, jf. nedenfor
i afsnit 18.
Vejledningspligten må således udøves under hensyn
til, at kreditorer efter flertalsforslaget ikke skal have mødepligt
i småsager. Som anført ovenfor i afsnit 13 om mødepligt, kan der
være behov for en mere indgående virksomhed fra fogedrettens side,
ikke mindst når beløbsgrænsen med hensyn til mødepligten hæves til
20.000 kr. At vejledningspligten i denne relation kan tænkes udøvet
bl.a. under telefonisk kontakt alene med kreditor, giver efter
udvalgets opfattelse ikke anledning til betænkeligheder, da der her
er tale om fuldbyrdelse, modsat ovenfor om det
civilprocessuelle spørgsmål.
Det foreslås på den baggrund, at retten skal yde
parter, der ikke møder ved advokat eller autoriseret
inkassovirksomhed, jf. nedenfor afsnit 16, eller parter, som ikke
har mødepligt, den vejledning og bistand, der er nødvendig for
varetagelse af partens interesser under sagen. Der kan herom
henvises til principperne i kapitel 9, afsnit 17 og 18. Møder den
ene part ved advokat eller autoriseret inkassobureau, og den anden
uden, bør retten af lighedsgrunde også yde den repræsenterede part
vejledning. Dette svarer til princippet efter den foreslåede
vejledningspligt i småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 16-18.
Med hensyn til anvendelsesområdet for rettens
vejlednings- og bistandspligt kan anføres samme synspunkter som med
hensyn til selve småsagsprocessen. En særlig udstrakt bistand fra
retten er særligt nærliggende i de små sager. Endvidere bør en
særlig bistand ydes i de sager, hvor kreditor i medfør af den
foreslåede mødepligtsregel ikke møder, jf. ovenfor. Efter udvalgets
opfattelse er der således ikke anledning til at lade den udvidede
vejlednings- og bistandspligt omfatte sager, der ikke kunne være
behandlet efter småsagsreglerne. Den gældende bestemmelse i § 500,
stk. 1, må anses for tilstrækkelig til at dække behovet for
fogedrettens vejledning i disse tilfælde.
Udvalget er opmærksom på, at det i sig selv kan
fremstå som mindre hensigtsmæssigt, at vejledningspligten under
samme procesform er forskellig med hensyn til små og store krav. Når
der skal være en sondring i processen som sådan, giver det dog efter
udvalgets opfattelse en betydelig klarhed, at en udvidet
vejledningspligt i inkassoprocessen følger de små krav, som
behandles under udvidet vejledningspligt i den foreslåede
småsagsproces, jf. kapitel 9. At praksis i inkassoprocessen kan
ventes at udvikle sig sådan, at den bistand, der ydes i store sager,
kommer til at ligne den, der ydes i de små, er efter udvalgets
opfattelse ikke nogen ulempe. Det væsentlige er, at reglerne sikrer
små krav samme retshjælp i inkassoprocessen som i småsagsprocessen.
Med hensyn til krav over småsagsgrænsen vil den
almindelige regel i retsplejelovens § 500, stk. 1, herefter fortsat
være gældende. Se om afgrænsningen ovenfor i afsnit 5.4.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 440, stk. 2).
15. Advokatmedvirken m.v.
På samme måde som småsagsprocessen bør
inkassoprocessen, af hensyn til behovet for forenkling og
billiggørelse, indrettes således, at privatpersoner og mindre
erhvervsdrivende navnlig i småsager kan betjene sig af den uden
sagkyndig bistand. Udvalgets forslag er udformet med dette for øje,
jf. særligt ovenfor afsnit 14 om vejledningspligt. De
omkostningsmæssige konsekvenser drøftes nedenfor i afsnit 18.
Vejledningspligten går efter forslaget videre i de små sager end i
de store, men alligevel skulle det efter de foreslåede regler i
almindelighed være muligt, at parterne benytter inkassoprocessen
uden advokat.
Spørgsmålet om advokatmedvirken i
småsagsprocessen er behandlet i kapitel 9, afsnit 6. De dér anførte
overvejelser er også af relevans for inkassoprocessen. Udvalget
finder således ikke med hensyn til inkassoprocessen anledning til at
foreslå et forbud mod advokatmedvirken, hvorimod en adgang til at
møde med en bredere kreds af ikke- erhvervsdrivende
rettergangsfuldmægtige også bør gennemføres for så vidt angår
inkassosager. Spørgsmålet om møderet for inkassobureauer er særskilt
behandlet i afsnit 16.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 435).
Efter gældende ret er der ingen advokattvang for
parterne hverken i civile sager eller i fogedsager. I civile sager
er der dog en vis mulighed for at pålægge en part at antage advokat,
jf. retsplejelovens § 259, stk. 2, men denne bestemmelse er uden
praktisk betydning i ikke-tvistige sager. Bestemmelsen gælder næppe
i fogedsager, jf. Jens Anker Andersen: Tvangsfuldbyrdelse (3. udg.
1997), s. 235.
Udvalget foreslår ikke ændringer af den gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 500, stk. 2, om advokatbeskikkelse,
der kan anvendes i forhold til både skyldner og - omend mere
sjældent - kreditor. Bestemmelsen om advokatbeskikkelse vil dog have
et meget begrænset anvendelsesområde i inkassosager, navnlig i
småsager som følge af den særlige vejlednings- og bistandspligt, jf.
afsnit 14. Der kan henvises til synspunkterne vedrørende den særlige
beskikkelsesregel i småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit
23.2.3.2.
16. Inkassobureauer
16.1. Indledning
Som anført ovenfor i afsnit 2.3., har Dansk
InkassoBrancheforening i en henvendelse af 27. november 1995 til
justitsministeren bl.a. foreslået, at inkassobureauer får mulighed
for at indgive anmodning om tvangsfuldbyrdelse og for at møde i
fogedretten.
Udvalget har overvejet spørgsmålet om indførelse
af møderet for inkassobureauer i inkassoprocessen.
Nedenfor gennemgås først reglerne om advokaters
eneret og om advokatvirksomhed (afsnit 16.2. og 16.3) samt
autorisationsordningen for inkassobureauer (afsnit 16.4.). Dernæst
behandles spørgsmålet om udformning af regler om møderet for
inkassobureauer (afsnit 16.5. og 16.6.). I afsnit 16.7. gennemgås
udvalgets overvejelser om indførelse af en sådan møderet.
16.2. Advokaters eneret
Efter retsplejeloven er advokater som
udgangspunkt eneberettigede til som rettergangsfuldmægtige at udføre
retssager for andre, herunder inkassosager, jf. retsplejelovens §
260, stk. 2, og § 131. Eneretten omfatter adgang til at møde i
retten - herunder fogedretten - og at underskrive processkrifter for
parten, jf. § 261, stk. 2, men ikke udenretslig bistand, herunder
udfærdigelse af processkrifter.
Der gælder en række almindelige undtagelser
efter retsplejelovens § 260, stk. 2, herunder for værger og visse
familiemedlemmer, samt personer, der er fast ansat hos en part.
Ansatte kan dog ikke være rettergangsfuldmægtige, hvis de er ansat
med "det særlige hverv for øje at møde for retten", medmindre
parten, som de er ansat hos, er advokat.
Med hensyn til fogedsager kan den part,
mod hvem retshandlingen er rettet - i inkassosager skyldner - også
lade andre møde for sig, jf. § 260, stk. 5. Denne adgang er dog
begrænset til tilfælde, hvor der ikke er egentlig tvist mellem
parterne, der kræver forhandling for retten. For modparten, dvs.
kreditor i inkassosager, gælder derimod ingen lempelse af de
almindelige regler om eneretten.
Efter retsplejelovens § 136, stk. 8, kan
advokater under fogedforretninger (udover advokatfuldmægtige) møde
ved "enhver uberygtet person", der er fyldt 18 år, medmindre der i
mødet skal foregå forhandling om en tvist, eller fogedretten i
øvrigt finder sådant møde uhensigtsmæssigt. Bestemmelsen er indført
ved udlægsreformen i 1976 på grundlag af betænkning nr. 634/1971.
Det hedder i betænkningens bemærkninger til bestemmelsen, s. 29
bl.a.:
"I praksis sker det hyppigt, at advokater
giver møde under fogedforretninger ved ikke juridisk
uddannet kontorpersonale eller ved studenter. I langt de
fleste tilfælde opstår der ikke under forretningen nogen
tvist eller i øvrigt noget spørgsmål, der kræver medvirken
af en jurist. Det synes derfor lidet hensigtsmæssigt, at
møde af andre end advokat og advokatfuldmægtig kun kan finde
sted, hvor forfald påberåbes og om fornødent kan
dokumenteres. Udvalget foreslår derfor, at advokaten kan
møde ved enhver uberygtet person, der er fyldt 18 år,
medmindre der skal foregå forhandling (procedure) for
fogedretten, eller fogedretten i øvrigt finder det
uhensigtsmæssigt, at den pågældende møder. Dette kan f.eks.
være tilfældet, hvis forretningen angår arrest eller forbud,
eller det på forhånd er sandsynligt, at der vil opstå tvist,
eller fordi den for advokaten mødende ikke besidder
tilstrækkeligt kendskab til det krav, som søges inddrevet
....."
16.3. Hovedbestemmelserne
om advokatvirksomhed
Udøvelse af advokatvirksomhed forudsætter efter
retsplejelovens § 119 beskikkelse fra justitsministeren. Til
beskikkelse kræves bl.a. juridisk uddannelse og mindst 3 års
praktisk juridisk arbejde. For personer, der består juridisk
kandidateksamen efter 1. januar 1997, stilles der endvidere krav om
teoretisk efteruddannelse med efterfølgende eksamen, jf.
bekendtgørelse nr. 1129 af 13. december 1996 om obligatorisk
efteruddannelse som betingelse for at få beskikkelse som advokat.
Advokatvirksomhed må efter retsplejelovens § 124
kun udøves som enkeltmandsvirksomhed, i et fællesskab af advokater
eller i et advokatselskab, der drives i aktie- eller
anpartsselskabsform. En advokat, der udøver virksomhed i et
advokatselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for krav
vedrørende klientforhold. Aktier og anparter i et advokatselskab må
kun ejes af advokater, der aktivt driver virksomhed i tilknytning
til selskabet eller et andet advokatselskab. Direktionen og
bestyrelsen - bortset fra medarbejderrepræsentanter - skal bestå af
advokater, der aktivt driver advokatvirksomhed i selskabet.
Advokater skal have en ansvarsforsikring, jf.
retsplejelovens § 127 og bekendtgørelse nr. 1115 af 15. december
1992 om vedtægt for Det Danske Advokatsamfund, som ændret ved
bekendtgørelse nr. 806 af 4. oktober 1993, nr. 881 af 20. november
1995 og nr. 16 af 18. januar 1996. Advokater skal efter
retsplejelovens § 126 iagttage god advokatskik. Klager over
advokatsalær kan indbringes for Advokatsamfundets kredsbestyrelser
og Advokatnævnet, der kan bestemme, at et salærkrav skal nedsættes
eller bortfalde, jf. retsplejelovens §§ 146-147 a. Klager over
advokaters adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, der bl.a kan
tildele advokater en bøde på indtil 200.000 kr., jf. retsplejelovens
§§ 147 b-f.
16.4.
Autorisationsordningen for inkassobureauer
Ved lov nr. 319 af 14. maj 1997 er gennemført en
autorisationsordning for inkassobureauer. Loven træder i kraft den
1. oktober 1997. Loven bygger på forslag i betænkning nr. 1321/1996
om inkassovirksomhed.
Efter loven skal udøvelse af inkassovirksomhed
(bortset fra som led i advokatvirksomhed) kræve autorisation, og
inkassobureauernes ansatte skal som hovedregel være godkendt af en
offentlig myndighed. Der opstilles en række nærmere betingelser for
autorisation. Selskaber kan opnå autorisation, selv om
inkassovirksomheden udgør en mindre del af selskabets samlede
erhvervsmæssige aktiviteter. Der fastsættes regler for udøvelse af
inkassovirksomhed, herunder fastlæggelse af en retlig standard for
god inkassoskik. Endvidere er der krav om, at inkassobureauerne
stiller sikkerhed for erstatnings- og andre pengekrav, der måtte
opstå som følge af bureauets udøvelse af inkassovirksomhed.
Loven indebærer dog ikke fravigelse af
retsplejelovens generelle ordning, hvorefter som udgangspunkt kun
selvstændige advokater har ret til at føre sager for andre ved
domstolene. Det hedder herom i betænkningen s. 62-63:
"Arbejdsgruppen har overvejet, om retten
til at føre sager ved domstolene bør udvides til at omfatte
inkassobureauer. Arbejdsgruppen har navnlig overvejet dette
spørgsmålet i lyset af den foreslåede autorisationsordning
for inkassobureauer og den omstændighed, at advokaters
eneret til at møde ved domstolene for andre på dette område
formentlig giver dem nogle konkurrencemæssige fordele i
forhold til inkassobureauerne.
Advokaters eneret til at føre sager for
andre ved domstolene er efter arbejdsgruppens opfattelse
velbegrundet, bl.a. fordi der selv i retssager, hvor der
ikke er tvist, skal udføres et stykke juridisk arbejde,
herunder en korrekt opgørelse af fordringen, som eventuelt
kan danne grundlag for en udeblivelsesdom. Arbejdsgruppen
har imidlertid særligt drøftet, om inkassobureauer bør kunne
møde for andre, hvis bureauet har ansat en advokat. I disse
tilfælde vil de fornødne juridiske kundskaber for så vidt
være til stede i bureauet. Inkassobureauer indtager
imidlertid efter arbejdsgruppens opfattelse næppe en sådan
særstilling i forhold til andre erhvervsdrivende, der har
advokater ansat, at dette kan begrunde en fravigelse
specielt på inkassoområdet af den nuværende generelle
ordning, der er begrundet i retsplejemæssige hensyn.
Arbejdsgruppen finder således, at det i givet fald måtte
overvejes i en bredere sammenhæng, om erhvervsvirksomheder,
der har advokater ansat, bør tillægges adgang til at møde
for andre ved domstolene.
Det kan i denne forbindelse særligt
nævnes, at retsplejelovens regler om advokaters virksomhed
bl.a. bygger på et princip om advokaters uafhængighed,
herunder at advokatvirksomheder kun må ejes og bestyres af
advokater. I forbindelse med, at det blev lovligt at udøve
advokatvirksomhed i selskabsform, jf. lov nr. 403 af 13.
juni 1990 om ændring af retsplejeloven, blev der bl.a. lagt
vægt på, at advokatvirksomheder ikke på grundlag af
finansieringen af virksomhedernes kapitalgrundlag må kunne
domineres af interesser, der vil kunne svække den generelle
tillid til advokaters uafhængighed, og at advokater i
forbindelse med udøvelse af advokatvirksomhed ikke må være
underlagt instruktionsbeføjelse fra andre end advokater. Den
hidtil eksisterende generelle adgang til, at foreninger,
organisationer o.lign. kunne tilbyde sine medlemmer juridisk
bistand gennem en af foreningen ansat advokat blev samtidig
ophævet. Efter arbejdsgruppens opfattelse ville det være
vanskeligt at begrunde de ovennævnte meget strenge krav til
advokatselskaber, hvis man samtidig tillod, at andre -
f.eks. inkassobureauer - kan møde ved domstolene uden at
opfylde disse krav.
Der er i øvrigt intet i lovgivningen, der
hindrer, at inkassobureauer efter en fast procedure
fremsender sager, som kræver indenretlig behandling, til
behandling hos en bestemt advokat. Dette sker også i praksis
..."
Af bemærkningerne til lovforslaget (nr. L 132 af
18. december 1996, pkt. 4.2.3 i de almindelige bemærkninger) fremgår
bl.a.:
"Arbejdsgruppen foreslår ikke ændringer i
retsplejelovens generelle ordning, hvorefter advokater som
udgangspunkt er eneberettigede til at udføre retssager for
andre, herunder inkassosager.
Arbejdsgruppens overvejelser om dette
spørgsmål er refereret i betænkningen side 62-64.
Justitsministeriets "småsagsudvalg" har
bl.a. til opgave at overveje behovet og mulighederne for en
ny ordning, hvor adgangen til retslig behandling af visse
mindre krav gøres enklere, hurtigere og billigere for
parterne, men således at grundlæggende
retssikkerhedsgarantier opretholdes. I den forbindelse
indgår bl.a. spørgsmål vedrørende advokatbistand til
parterne i udvalgets overvejelser."
I et høringssvar af 14. august 1996 om
betænkningen har Konkurrencerådet anført følgende:
"Konkurrencerådets opfattelse med hensyn
til at lade inkassovirksomheder inddrive fordringer gennem
retten - samt begrundelserne herfor - blev tilkendegivet
over for justitsministeren i en henvendelse efter
konkurrencelovens § 15 af 27. august 1993.
Konkurrencerådet pegede i denne
henvendelse på, at retsplejelovens §§ 131 og 260 medførte
ulige konkurrencevilkår for private inkassobureauer. Primært
i forhold til advokater på grund af disses eneret til at
inddrive fordringer gennem retssystemet, men også i forhold
til virksomheder med egen inkassoafdeling på grund af disses
adgang til at møde i retten som selvmøder.
Spørgsmålet har været inddraget i
arbejdsgruppens overvejelser, der munder ud i en afvisning
af, at advokaternes monopol bør fraviges.
Konkurrencerådet finder ikke, at udvalget
har baseret sin konklusion på nye eller mere tungtvejende
argumenter, der med rimelighed tilsiger at
konkurrencehensynet på dette punkt bør vige.
Det er stadig Konkurrencerådets
opfattelse, at der ikke vil være nogen retssikkerhedsmæssig
risiko forbundet med, at fravige advokaternes monopol på
dette veldefinerede område.
At der i sagens natur må stilles krav om,
at inddrivelse af fordringer sker på grundlag af en korrekt
opgørelse af fordringen, gælder generelt, og ifølge
bemærkningerne til lovudkastets § 4, stk. 1, og § 5, nr. 4,
er autorisation da også betinget af, at ansøgeren er i stand
til at opfylde et sådant krav. Konkurrencerådet finder
derfor ikke, at argumentet i sig selv giver belæg for at
fastholde advokaters monopol på indenretlige inkassosager.
Dertil kommer, at der her er tale om et
klart afgrænset område med en høj grad af standardiserede,
juridiske problemstillinger, og efter det oplyste påtænkes
retsprocedurerne også på dette område yderligere forenklet,
jf. det igangværende arbejde i "småsagsudvalget".
Det er Konkurrencerådets opfattelse, at
der som minimum bør gives autoriserede inkassobureauer
adgang til at gennemføre sager uden tvist ved fogedretten.
Rådet skal i den forbindelse henvise til, at en sådan adgang
i øvrigt vil være bedst stemmende med de anbefalinger,
EU-Kommissionen har givet i sin henstilling af 12. maj 1995
om betalingsfrister i handelsforhold og den dertil knyttede
meddelelse.
Udvalget henviser også til, at det ville
være vanskeligt at begrunde retsplejelovens strenge krav til
advokatselskaber, hvis man samtidig tillod, at andre - fx
inkassobureauer - kan møde ved domstolene uden at opfylde
tilsvarende krav.
Hertil skal Konkurrencerådet erindre om,
at rådet allerede har gjort opmærksom på, at restriktionerne
i retsplejelovens § 124 om advokatselskaber ikke kan anses
for velbegrundede. Der henvises til rådets henvendelse til
justitsministeren af 29. november 1993, hvor rådet påpegede
de skadelige virkninger for konkurrencen af retsplejelovens
§ 124 og anbefalede, at de omhandlede begrænsninger blev
ophævet, eller i det mindste lempet.
Endelig finder Konkurrencerådet ikke, at
den omstændighed, at inkassobureauer kan indgå et mere eller
mindre "fast" samarbejde med en advokat om den indenretlige
del af erhvervsudøvelsen, fjerner den konkurrencemæssige
ulighed mellem de to erhvervsgrupper. (Desuden bygger
antagelsen af, at et sådant samarbejde ikke vil blive mødt
med sanktioner af Advokatnævnet, så vidt Konkurrencerådet er
informeret, alene på én konkret sag, som nævnet ikke fandt
tilstrækkelig oplyst til at vurdere om god advokatskik var
tilsidesat).
Sammenfattende skal Konkurrencerådet
henstille, at spørgsmålet tages op til revurdering i
forbindelse med det videre lovgivningsarbejde, så der sikres
størst mulig lighed i konkurrencevilkårene mellem autorisere
de inkassobureauer og advokater."
EF-Domstolen har efterfølgende - i en dom af 12.
december 1996, sag C-3/95, Reisebüro Broede (endnu utrykt)
- fastslået, at EF-traktatens artikel 59 om fri udveksling af
tjenesteydelser ikke er til hinder for nationale bestemmelser,
hvorefter inkassovirksomheder (fra andre medlemsstater) ikke ad
rettens vej må inddrive krav for andre, fordi denne form for
virksomhed kun kan udøves erhvervsmæssigt af advokater. Der er
således efter denne dom ikke noget EU-retligt til hinder for at
opretholde advokaters eneret til at møde for andre i fogedretten.
16.5. Området for regler om
inkassobureauers medvirken i inkassoprocessen
Efter de gældende regler er inkassobureauer
afskåret fra at underskrive dokumenter, at afgive proceserklæringer
over for retten på kreditors vegne og at møde for kreditor i
retsmøder i domsretten (dvs. byrettens afdeling for civile sager) og
i fogedretten. Derimod er inkassobureauer ikke afskåret fra at
udfærdige stævninger, som underskrives af parten selv, eller at
rådgive klienten.
Udvalgets forslag om inkassoprocessen indebærer,
at tvangsfuldbyrdelsesgrundlaget tilvejebringes ved en fuldstændigt
skriftlig behandling, og - efter flertalsforslaget - at der i
småsager (højst 20.000 kr.) ikke er mødepligt i fogedretten. Disse
regler begrænser det praktiske behov for, at inkassobureauer
tillægges møderet m.v. Imidlertid vil i hvert fald en vis møderet
være nødvendig for, at inkassobureauer på en blot nogenlunde
rationel måde kan udføre opgaver med hensyn til retslig inkasso.
Uden ændringer med hensyn til møderetten må inkassobureauerne
overgive sagen til advokat, såfremt udenretslige indkasseringsskridt
ikke er tilstrækkelige.
Der foreligger således med hensyn til
inkassosager spørgsmål om, hvorvidt inkassobureauer skal kunne:
(a) Indgive (underskrive) stævning.
(b) Afgive erklæringer - telefonisk eller
skriftligt (underskrive) - over for retten med hensyn til den
civilprocessuelle del af inkassosagen.
(c) Møde i retsmøder i domsretten (tvistige
sager).
(d) Afgive erklæringer - telefonisk eller
skriftligt (underskrive) - over for retten med hensyn til den
fogedprocessuelle del af inkassosagen, herunder anmodninger om
politifremstilling eller udkørende forretning.
(e) Møde i fogedretten. (1. Hvis skyldner ikke
fremsætter indsigelser. 2. Hvis skyldner fremsætter indsigelser).
16.6. Udformning af regler
om møderet for inkassobureauer
Med hensyn til udformningen af en eventuel
møderet bemærkes, at det følger af udvalgets synspunkter vedrørende
småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 6, at advokaters eneret i
almindelighed bør opretholdes i civile sager. Heraf følger, at der
ikke bliver tale om at tillægge inkassobureauer beføjelse til at
repræsentere kreditorer i tvistige sager, heller ikke selv om
sådanne sager er startet som inkassosager. Hermed falder punkt c
(ovenfor i afsnit 16.5.) væk, og det samme gælder punkt b fra det
tidspunkt, hvor der måtte være modtaget et svarskrift, som bringer
inkassoprocessen til ophør, jf. herom ovenfor i afsnit 10. Derimod
er det ikke på forhånd givet, at enhver indsigelse mod den videre
fogedretslige behandling efter udeblivelsesdommen skal bevirke, at
inkassobureauet må lægge sagen fra sig. Afgørende bør efter
udvalgets opfattelse være, om der skal finde forhandling sted for
fogedretten (procedure), jf. herved de gældende regler i
retsplejelovens § 136, stk. 8, og § 260, stk. 5, der indeholder et
lignende kriterium. Ved forhandling for retten tænkes på
fogedretlige tvister, f.eks. om genstanden for udlæg, hvor der
finder bevisførelse og procedure sted, typisk ved udsættelse af
sagen, herunder med henblik på, at en jurist beklæder fogedretten.
Det forhold, at en jurist beklæder retten bør dog ikke være
afgørende, hvor der er tale om enkle problemstillinger, som uden
egentlig procedure forsvarligt kan afgøres på stedet, herunder ved
en udkørende fogedforretning.
Retten til at møde skal forstås i
overensstemmelse med retsplejelovens almindelige møderetsbegreb, jf.
retsplejelovens § 260 og § 261. Dette indebærer, at adgangen
omfatter underskrift af dokumenter og afgivelse af proceserklæringer
på anden måde.
Møderetten bør på den anførte baggrund udformes
således, at autoriserede inkassobureauer kan møde for kreditor
(sagsøger), og herunder:
- underskrive stævning, jf. punkt a
- afgive erklæringer med hensyn til den
civilprocessuelle del af sagen under inkassoprocessen, jf.
til dels punkt b
- afgive erklæringer med hensyn til den
fogedprocessuelle del af inkassosagen og møde i fogedretten,
medmindre der skal foregå forhandling for fogedretten, jf. punkt d
og til dels e.
16.7. Udvalgets
overvejelser om indførelse af en møderet for inkassobureauer
Konkurrencerådets synspunkter, som gengivet
ovenfor i afsnit 16.4., bygger på den antagelse, at en møderet for
inkassobureauer vil indebære konkurrencemæssige fordele. Denne
antagelse forekommer indlysende, og sådanne fordele i form af
skærpede krav til pris og kvalitet må ud fra generelle betragtninger
i sig selv antages at tilgodese såvel kreditorer som skyldnere, og
bør derfor alt andet lige tilstræbes ved udformning af en effektiv,
tidssvarende inkassoproces. Spørgsmålet er imidlertid, om en møderet
for inkassobureauer indebærer ulemper, der overskygger fordelene.
Et flertal - Bo Antonsen, Chr.
Bache, Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg,
Pernille Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen
Munch-Larsen, Mette Reissmann, Bente Saltorp - anbefaler, at
autoriserede inkassobureauer tillægges den i afsnit 16.6. skitserede
møderet. Disse medlemmer finder det på baggrund af overvejelserne
gengivet i afsnit 16.4. naturligt, at spørgsmålet tages op nu i
tilknytning til udvalgets overvejelser om en enklere og billigere
inkassoproces. Efter autorisationsordningens gennemførelse finder
disse medlemmer det vanskeligt at begrunde, at inkassobureauer skal
holdes ude fra ikke-tvistige inkassosager, som hænger naturligt
sammen med bureauernes øvrige virksomhed. Det vil virke kunstigt, om
bureauet skulle overlade sagen til en advokat for at få foretaget
skridt, der helt typisk ikke kræver juridisk sagkundskab, og som da
også i fogedretten helt typisk foretages af en kontorfunktionær, jf.
retsplejelovens § 17 a, stk. 2. Advokater kan efter § 136, stk. 8,
møde ved ikke-juridisk personale, og dette sker også i vidt omfang i
praksis. En rationel inkassoproces bør tilrettelægges ikke efter
undtagelsen, men efter det typiske.
Disse medlemmer finder ikke de af mindretallet
nedenfor anførte betænkeligheder afgørende. Med hensyn til
problemstillingen vedrørende de "finansielle supermarkeder"
bemærkes, at ordningen med hensyn til advokatselskaber ikke i sig
selv indebærer nogen stillingtagen til, hvordan reglerne om
advokaters eneret skal afgrænses. Det må være de centrale
advokatopgaver, der skal bære advokatvæsenets særlige organisation,
og dem hører ikke-tvistig inkassosagsbehandling efter flertallets
opfattelse ikke til. Lignende synspunkter kan anføres med hensyn til
spørgsmålet om jurauddannelsen. Det er ikke behandling af fogedsager
uden indsigelser, der bærer kravene til den kompetencegivende
juridiske uddannelse. Inkassosagsbehandling for kreditor kræver ikke
i almindelighed juridisk uddannelse. Inkassoprocessen indrettes med
henblik på, at parterne også selv skal kunne føre sagerne. Bl.a.
udvalgets forslag vedrørende mødepligt, jf. afsnit 13, er i harmoni
hermed. Selv om der ikke stilles særlige uddannelsesmæssige krav i
forbindelse med den nye autorisationsordning, er reglerne i lov om
inkassovirksomhed efter flertallets opfattelse - sammen med
almindelige konkurrencemekanismer - tilstrækkelige til at sikre, at
ikke-tvistige inkassosager kan behandles forsvarligt. Lov om
inkassovirksomhed knæsætter et krav om god inkassoskik og omfatter
en række sanktionsmuligheder, herunder straf og tilbagekaldelse af
autorisation. Meget kan i øvrigt tale for, at en møderet vil styrke
den sanering og kvalitetsforbedring af inkassobranchen, som
autorisationsordningen vil indebære. Valget mellem tvistig og
ikke-tvistig behandling efter udvalgets forslag bør ske ud fra
seriøse overvejelser. Forslaget er søgt udformet således, at
reglerne fremmer sådanne overvejelser. De foreslåede regler yder
efter flertallets opfattelse den skyldner, der mødes med en
"inkassostævning" i en reelt tvistig sag, god beskyttelse.
Brancheforskydninger er logisk forbundet med konkurrence. Efter en
samlet vurdering finder flertallet, at retsplejemæssige hensyn ikke
kan begrunde en opretholdelse af eneretten på dette punkt.
Flertallet skal tilføje, at det ikke kan afvises, at den foreslåede
begrænsning af eneretten kan påvirke advokaters indtjening i en
grad, der vil have betydning for advokatstandens struktur, herunder
forekomsten af generalistkontorer i små bysamfund. Såfremt eneretten
skal opretholdes, må det på den baggrund ske ud fra overordnede
erhvervspolitiske overvejelser.
Et mindretal - Preben Lunn og
Vibeke Vindeløv - kan ikke anbefale indførelsen af en møderet for
inkassobureauer. En sådan ordning vil efter disse medlemmers
opfattelse være forbundet med en række væsentlige betænkeligheder,
som i øvrigt efter en samlet vurdering bør føre til, at
problemstillingen i givet fald først undersøges nærmere i et andet
forum end dette udvalg, mest nærliggende i forbindelse med den mere
omfattende revision af hele den civile retspleje, herunder
fogedretten, som Justitsministeriet nu agter at iværksætte. Disse
medlemmer har lagt vægt på, at advokaters eneret er et element af
vidtrækkende betydning for hele den civile retspleje. Det er ikke
nødvendigt at tage stilling til ændringer af eneretten for at
udforme inddrivelsesprocessen, og udvalget er efter sin
sammensætning ikke et egnet forum til at foretage tilbundsgående
overvejelser om dette spørgsmål. En ændring af eneretten på
inkassoområdet vil således kunne påvirke advokaternes
indtægtsgrundlag væsentligt og dermed forstærke en
udviklingstendens, der fører til reduktion af
generalistadvokatvirksomheder i lokalsamfundene. Dette kan skabe
problemer for et velfungerende retssystem ved at begrænse
befolkningens adgang til kvalificeret, uafhængig juridisk bistand
til løsning af dagliglivets problemer, reducere
rekrutteringsgrundlaget for kvalificerede forsvarere og forringe
serviceringsmulighederne for domstolene i lokalsamfundene, og dermed
skabe problemer med at opretholde retskredsinddelingen. En
begrænsning af eneretten kan endvidere styrke tendensen til
"finansielle supermarkeder", som Folketinget ved gennemførelsen af
reglerne om advokatselskaber ved lov nr. 403 af 13. juni 1990,
herunder retsplejelovens § 124 om ejer- og kapitalforhold, tog
afstand fra, for så vidt angår advokatvirksomhed. Der er en
sammenhæng mellem advokaters virke i tvistige sager og inkassosager,
og en begrænsning af eneretten vil virke konkurrenceforvridende i
forhold til advokatstanden. En ændring af eneretten får konsekvenser
med hensyn til de uddannelsesmæssige krav, der bør stilles. Dette
har sammenhæng med jurauddannelsen, som bygger på, at kun den
juridiske kandidateksamen, men ikke bachelor-uddannelsen eller andre
mere begrænsede juridiske uddannelser skal være tilstrækkeligt
grundlag for beskæftigelse i retsvæsenet. De anførte hensyn skal ses
i lyset af, at inkassosagerne udgør den helt overvejende del af
samtlige anlagte retssager. Salær for inkassosagsbehandling udgør en
ikke uvæsentlig del af advokaternes gennemsnitlige indtjening.
Der blev ved lovændringen i 1990 om
advokatselskaber klart taget afstand fra, at advokatvirksomhed
skulle drives i det, der kaldes "multidisciplinary partnership". En
møderet for inkassobureauer vil kunne føre til, at f.eks. banker og
forsikringsselskaber etablerer eget inkassoselskab eller erhverver
kapitalinteresser i eksisterende inkassoselskaber. Endvidere kan
anføres, at advokatstanden er underkastet et særligt etisk regelsæt,
der bør være en garanti for korrekt og omhyggelig sagsbehandling.
Regelsættet, herunder om god advokatskik og ordningen med
Advokatnævnet, går langt videre, end hvad der nu vil gælde
autoriserede inkassobureauer. Inkassosager kan meget vel kræve
juridisk sagkundskab. Selv om de komplicerede sager udgør en
forholdsvis lille del af det samlede antal inkassosager, findes det
generelt betænkeligt, hvis man med hensyn til spørgsmålet om møderet
skulle komme ind på en sortering efter kompleksiteten i den jura,
der er forbundet med det konkrete retsskridt. Småsagsprocessen vil
virke i retning af, at indsigelser fremkommer hyppigere end nu. Når
advokater, der i væsentligt omfang - eventuelt ved
advokatfuldmægtige - møder i fogedretten, kan anvende ikke-juridisk
arbejdskraft ved behandling af inkassosager, skal det ses i lyset
af, at arbejdet udføres efter advokatens bestemmelse og under dennes
opsyn og ansvar. Valget mellem tvistig og ikke-tvistig
sagsbehandling må frygtes foretaget med en mindre omhyggelig
frasortering og formentlig ved "samlebåndsbehandling" af andre
aktører end advokater. Inkassobureauer, der ikke kan møde i tvistige
sager, vil således have en interesse i, at flest mulige sager
behandles efter forslaget om inkassoprocessen.
Flertallet har fundet, at en
bestemmelse om møderet for autoriserede inkassobureauer bør
tillægges et generelt anvendelsesområde. Bestemmelsen bør således
gælde både inkassoprocessen og udlægsforretninger i øvrigt
vedrørende pengekrav, herunder sager om krav, der hviler på særligt
fuldbyrdelsesgrundlag (skriftligt forlig, gældsbreve, pantebreve
samt veksler og checks). Flertallet har herved lagt vægt på, at
navnlig udenretslige forlig ofte er ét led i inkassosagsbehandling.
En begrænsning af møderetten til inkassoprocessen og dermed til
fuldbyrdelse af retsafgørelser vil således kunne modvirke
udenretslig ekspedition af inkassosager. En afgrænsning til alene
retsafgørelser ville kunne virke kunstig. Disse medlemmer foreslår
derfor reglen udstrakt til udlægsforretninger som sådan. Med hensyn
til mere komplicerede tilfælde, f.eks. med hensyn til
ejerpantebreve, vil den nødvendige begrænsning følge af, at
møderetten ikke omfatter tilfælde, hvor der skal finde forhandling
sted for fogedretten, jf. ovenfor afsnit 16.6.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 2
(retsplejelovens § 260, stk. 6).
Om de omkostningsmæssige konsekvenser af
forslaget henvises til afsnit 18.4. nedenfor og lovudkastets § 1,
nr. 3 (retsplejelovens § 312, stk. 2, 5. pkt.).
17. Udlæg på fogedrettens
kontor
Efter den gældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 495 kan fogedforretningen, hvis skyldner ikke møder, normalt ikke
foretages på fogedrettens kontor. Det vil derfor være nødvendigt at
bringe skyldner til stede eller at foretage fogedforretningen på
skyldners bopæl (udkørende fogedforretning). Udlæg kan foretages på
bopælen, uanset om skyldneren træffes, jf. § 495, stk. 1,
modsætningsvis.
Baggrunden for bestemmelsen er, at skyldners
oplysninger eller dog den fysiske tilstedeværelse af aktiver på
bopælen m.v. skal bruges for at identificere aktiver, der kan
foretages udlæg i. I en række tilfælde vil det imidlertid være
muligt med en ganske høj grad af sikkerhed at identificere sådanne
aktiver uden skyldnerens tilstedeværelse og uden besøg på bopælen,
som i øvrigt i sig selv ofte vil lade en række spørgsmål ubesvarede.
Udlæg foretages altid under forbehold af tredjemands bedre ret, idet
udlægget ikke har retskraft i forhold tredjemand. De oplysninger,
som skyldner giver, behøver ikke at være rigtige. Genstande på
skyldners bopæl kan ejes af andre end skyldner. Hensynet til
tredjemand taler derfor ikke afgørende mod en videregående adgang
til udlæg på fogedkontoret. For en moderne betragtning forekommer
det i en række tilfælde unødigt formalistisk og fordyrende at
insistere på at have enten "personen eller genstanden" ved hånden.
Betænkning nr. 1201/1990 foreslog en udvidelse af
adgangen til at foretage udlæg på fogedrettens kontor ved følgende
affattelse af retsplejelovens § 495, stk. 1, 2. pkt.:
"På rettens kontor kan udlæg dog kun
foretages, hvis genstanden for udlæg kan fastlægges med
tilstrækkelig sikkerhed."
Om dette forslag anføres i betænkningen, s.
66-67:
"I en række tilfælde vil det imidlertid
være muligt at gennemføre en udlægsforretning uden
skyldnerens tilstedeværelse. Der tænkes her navnlig på det
stigende antal sager, som angår udlæg på grundlag af
løsørepantebreve, og det må også fremhæves, at det i mange
tilfælde vil være muligt at foretage udlæg i
løsøregenstande, som kreditor har solgt til skyldneren uden
særlig sikkerhed. Tilsvarende gælder det, at
pengeinstitutter og andre finansieringsinstitutter ofte som
led i kreditvurderingen af en skyldner vil afkræve denne så
indgående oplysninger om aktiver og passiver, at det på
grundlag af disse oplysninger vil være muligt at foretage
udlæg i skyldnerens aktiver, selv om skyldneren udebliver.
Det er dog efter forslaget en betingelse for at kunne
foretage udlæg på rettens kontor i de tilfælde, hvor
skyldneren ikke er mødt, at genstanden for udlæg kan
fastlægges med tilstrækkelig sikkerhed.
Et udlæg uden skyldnerens tilstedeværelse
vil selvsagt være forbundet med betydelig større usikkerhed
end et udlæg efter de gældende regler, men dette kan i nogen
grad afbødes ved altid at foretage sådanne retshandlinger
med respekt af tredjemands bedre ret og ved anvendelse af
den eksisterende regel om genoptagelse i retsplejelovens §
504. Arbejdsgruppen har ved udarbejdelsen af forslaget
forudsat, at det af hensyn til kærefristen bør fremgå af
indkaldelsen til skyldneren til det første møde i
fogedretten, at udlæg kan foretages, selv om skyldneren ikke
møder."
Udvalget foreslår på den anførte baggrund § 495
ændret, således at udlæg kan foretages på kontoret - ud over det
allerede i bestemmelsen nævnte tilfælde - når der foreligger
tilstrækkelige oplysninger om aktiver, som må antages at tilhøre
skyldner og kunne gøres til genstand for udlæg for dennes gæld. Som
eksempler kan ud over de ovenfor citerede nævnes fast ejendom eller
registreret motorkøretøj (tinglysningsoplysning). Oplysninger af
denne karakter og dokumentation herfor må tilvejebringes af kreditor
og eventuelt vedlægges stævningen. Hensynet til skyldner bør
varetages dels gennem oplysning om reglen i indkaldelsen, dels
gennem den meddelelse, som skyldner efter retsplejelovens § 519,
stk. 2, skal have om udlægget. I denne situation bør underretningen
altid være skriftlig og indeholde præcis angivelse af, hvori udlæg
er foretaget, samt oplysning om genoptagelsesreglen i § 504, nr. 1,
om tredjemands ret. Foreligger betryggende oplysninger, bør
fogedretten normalt ikke udsætte fogedsagen efter § 495, stk. 3. Der
må dog tages skyldigt hensyn til kreditors ønsker, idet anvendelsen
af bestemmelsen kan føre til strid om genstanden for udlæg. Udlæg
skal i øvrigt foretages efter de almindelige regler, herunder
trangsbeneficiet i retsplejelovens § 509. Det forudsættes, at udlæg
udtrykkeligt foretages med respekt af tredjemands bedre ret.
Den foreslåede bestemmelse bør - som efter bet.
1201/1990 - omfatte alle udlægssager - ikke kun sager, der behandles
efter inkassoprocessen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 8
(retsplejelovens § 495).
18. Sagsomkostninger
18.1. Indledning.
Gældende regler.
I dette afsnit behandles spørgsmål vedrørende
inkassosagens omkostninger, herunder omkostningsreglerne og reglerne
om retsafgift.
Om omkostninger i forbindelse med den
civilprocessuelle del af inkassosager gælder retsplejelovens
almindelige omkostningsregler for civile sager, jf. retsplejelovens
kapitel 30 og ovenfor i kapitel 9, afsnit 23. Af særlig betydning
for inkassosager er inkassosalæret, der almindeligvis tilkendes ved
udeblivelsesdomme.
Om omkostninger i forbindelse med fogedsager
gælder retsplejelovens § 503, der med hensyn til de omkostninger,
der særligt vedrører fogedsagen, bygger på de almindelige
omkostningsprincipper. Dette indebærer, at den kreditor, der får
udlæg - og dermed "vinder" fogedsagen - tillægges omkostninger.
Omkostningerne ved fogedsagen er navnlig mødesalær, retsafgift og
fogedens befordring til udkørende forretning, låsesmed m.v.
De gældende omkostningsregler kan i det
væsentlige finde direkte anvendelse under inkassoprocessen. Der er
dog behov for overvejelser med hensyn til de små krav, der i
småsagsprocessen undergives særlige omkostningsregler. Hertil kommer
spørgsmålet om, hvorledes der bør forholdes med hensyn til
omkostninger, der bygger på de salærtakster, der er ophævet af
konkurrencemyndighederne, samt spørgsmålet om de omkostningsmæssige
konsekvenser af den foreslåede møderet for autoriserede
inkassobureauer.
De gældende regler om retsafgifter er
udformet under forudsætning af det nuværende todelte forløb af
inkassosager med en civil retssag og en fogedsag. Spørgsmålet er
navnlig, hvilke ændringer den enstrengede inkassoproces bør føre
til.
18.2. Særregler for
småsager (advokatomkostninger)
Efter forslaget om en småsagsproces i kapitel 9
vil de små krav under tvistig behandling være undergivet
omkostningsmæssige begrænsninger, idet der som hovedregel ikke
tilkendes advokatomkostninger. Dog kan der tilkendes omkostninger
til rådgivning og bistand, der ikke består i sagens førelse for
retten, men højst med et beløb svarende til den foreslåede
beløbsgrænse for advokatretshjælp i småsager (1.500 kr. inkl. moms),
jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 427).
Efter udvalgets opfattelse bør en lignende
omkostningsbegrænsning gælde under inkassoproces. Udvalget har
overvejet spørgsmålet nærmere i forhold til inkassosalær, mødesalær
og proceduresalær.
18.2.1. Inkassosalær
Inkassosalæret er nærmere omtalt i kapitel 3,
afsnit 1.5.2., og kapitel 6, afsnit 4.
Inkassosalær tilkendes ved udeblivelsesdomme.
Efter retsplejelovens § 328 træffes bestemmelse om sagsomkostninger,
selv om der ikke er nedlagt påstand herom. Hvor en stævning indgives
af advokat, tillægger retten sædvanligt inkassosalær ved
udeblivelsesdommen. De nuværende takster er kun vejledende, men af
praktiske grunde følges de formentlig i praksis uden afvigelse i
udeblivelsestilfælde.
Inkassosalæret er advokatens vederlag for dennes
udenretslige arbejde med at opgøre kravet, sende rykkerbrev til
skyldner, indgå en betalingsaftale (frivilligt forlig) eller indgive
sagen til retten samt - i det omfang sagen forberedes mundtligt -
deltagelse i forberedende retsmøde. Det dækker endvidere ekspedition
af udeblivelsesdom og indgivelse af anmodning om tvangsfuldbyrdelse
samt modtagelse og afregning af det skyldige beløb. Inkassosalæret
dækker herudover afsendelse af rykkerbreve til skyldner ved
manglende betaling efter dommen eller manglende overholdelse af
afdragsordning, tidsforbrug ved indgåelse og ændring af
afdragsordninger samt regelmæssige opgørelser til skyldner (f.eks.
én gang årligt) om størrelsen af betalte renter og afdrag samt
kreditors resttilgodehavende. Man kan næppe frakende inkassosalæret
en vis forebyggende virkning i retning af at sikre rettidig betaling
af uomtvistede krav.
Adgangen til at pålægge skyldner at betale
kreditors inkassoomkostninger bør opretholdes. Herfor taler både
almindelige erstatningssynspunkter og hensynet til at tilskynde til
rettidig betaling.
I småsager bør inkassosalæret som sagsomkostning
maksimeres efter samme regel som i småsagsprocessen, jf. kapitel 9,
afsnit 23.2. Lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 427, stk.
2), tilsigter navnlig at dække inkassosalær.
En sats på 1.500 kr. (inkl. eventuel moms) giver
således i småsager i det væsentlige dækning for inkassosalær efter
de almindelige omkostningstakster, hvorefter satsen ved en sagsværdi
på 20.000 kr. er 1.600 kr. (ekskl. moms), smh. kapitel 6, afsnit 4.
Hensynet til at sikre seriøse valg mellem småsagsproces og
inkassoproces taler for en fælles regel.
Den foreslåede regel fastsætter alene et
maksimum. Omkostningsbeløbet skal således ved udeblivelsesdomme
fastsættes med udgangspunkt i de almindelige omkostningstakster -
medmindre oplysninger i stævningen fører til et lavere beløb - og
maksimalt til 1.500 kr. Tilkendelse af inkassosalær forudsætter, at
stævning indgives af advokat - eller inkassobureau, jf. nedenfor
afsnit 18.4.
Nedenfor i afsnit 18.3. foreslås - af hensyn til
virkningen af prismæssig konkurrence - for krav over småsagsgrænsen
en særlig regel, hvorefter der kun tilkendes inkassosalær med 1.500
kr., hvis stævningen ikke indeholder oplysning om det faktiske
beløb. En regel med tilsvarende sigte foreslås ikke for småsagerne,
hvor der i givet fald kun ville være tale om små forskelle. Reglen
for de store krav er på denne baggrund ikke foreslået i
småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 23.2.2.5.
Forslaget indebærer, at de store krav i øvrigt
behandles efter almindelige regler. Afgrænsningen bør ske som anført
i afsnit 5.4.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.2.2. Mødesalær
Efter den gældende § 503 tillægges kun mødesalær,
hvis det efter reglerne om mødepligt har været nødvendigt for
kreditor at møde, eller hvis fogedretten i øvrigt finder det
rimeligt. Mødepligt kan foreligge såvel efter hovedreglen om en
beløbsgrænse i § 492, stk. 2, som efter pålæg fra fogedretten, jf. §
492, stk. 3. Tilkendelse af mødesalær i øvrigt kan forekomme
navnlig, hvor der er behandlet tvister under mødet.
I de små sager vil kreditor efter
flertalsforslaget i afsnit 13 som hovedregel ikke have mødepligt.
Herved begrænses omkostningerne i små inkassosager yderligere
derved, at mødesalær normalt ikke tillægges. Dette vil følge
allerede af den gældende § 503.
Den gældende bestemmelse kan derfor opretholdes.
Der er efter udvalgets opfattelse ikke behov for en absolut regel,
der udelukker tilkendelse af mødesalær. Til forskel fra
småsagsprocessen kan der ikke i fogedprocessen opereres med en
henvisningsregel til frasortering af de mere komplicerede sager,
hvor omkostningsprincipper for småsager må fraviges. Den udvidede
vejledningspligt i de små sager vil imidlertid betyde, at både
mødepålæg til kreditor og tilkendelse af mødesalær i øvrigt kun bør
forekomme ganske undtagelsesvis.
Den skitserede ordning foreslås præciseret ved
henvisning til § 503, 3. pkt., jf. inkassoprocessens mødepligtsregel
i den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 442, stk. 2.
Forslaget indebærer, at der i de store sager
normalt tilkendes mødesalær, når der mødes ved advokat eller
autoriseret inkassovirksomhed, jf. nedenfor afsnit 18.4.
18.2.3.
Proceduresalær
I særlige tilfælde, hvor der i forbindelse med
tvister, f.eks. om ejerforholdet til et aktiv, finder en egentlig
forhandling sted for fogedretten med bevisførelse, tilkendes efter
den gældende ordning i et vist omfang en form for "proceduresalær",
jf. retsplejelovens § 503, 4. pkt. Salæret fastsættes efter et skøn
over arbejdet uden udgangspunkt i procentuelle salærtakster.
Det følger af det, der er anført ovenfor om
mødesalær, at tilkendelse af sådant proceduresalær i småsager
normalt vil være udelukket. Der er dog efter udvalgets opfattelse
ikke grundlag for en absolut regel herom, idet der i særlige
tilfælde, hvor indkassering som følge af modarbejdelse fra skyldners
side besværliggøres, kan være behov for at tillægge
salæromkostninger ud over inkassosalær og et eventuelt mødesalær,
hvor sagens beskaffenhed i øvrigt undtagelsesvis kræver, at kreditor
er repræsenteret i fogedretten.
Også på dette punkt bør de almindelige regler
anvendes på store sager.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.3. Fortsat anvendelse
af salærtakster
Udvalget har drøftet spørgsmålet om en ny ordning
for tilkendelse af omkostninger.
De hidtidige vejledende takster for bl.a.
inkassosalærer og mødesalærer er ophævet ved Konkurrenceankenævnets
kendelse af 27. juni 1996. Taksterne anvendes indtil videre i
retternes praksis, jf. landsretspræsidenternes cirkulære af 2.
september 1996. Der skal for så vidt findes en ny ordning med hensyn
til fastsættelse af det beløb, som en skyldner skal erstatte
kreditor i tilknytning til kravets indkassering.
I lyset af den konkurrenceretlige vurdering af
salærtaksterne bør ordningen ikke modvirke konkurrence, herunder
prismæssig konkurrence.
Indførelsen af en inkassoproces bør som følge af
forenklingen af inkassosagsforløbet i sig selv føre i retning af
nedsættelse af de salærbeløb, der tilkendes. Der bør endvidere tages
hensyn til, at der ikke er behov for egentligt advokatarbejde i
forbindelse med en typisk inkassosag.
Udformning af nye regler er vanskelig. Der kan
påpeges forskellige modeller, som mere eller mindre rummer
"takstelementer". En regel, der lod salæret bero på de af den
vindende part faktisk afholdte udgifter, medmindre de er urimelige,
må antages at ville modvirke det behov for omkostningsbegrænsning i
retssager, som gør sig gældende ik ke blot med hensyn til småsager.
Udvalget har fundet, at de af udvalget foreslåede
omkostningsregler for småsagsprocessen rammer dét, der - også i
lyset af behovet for en generel nyordning - bør gælde med hensyn til
de sagsgrupper, som falder inden for udvalgets hovedopgave.
Spørgsmålet om en nyordning med hensyn til advokatomkostninger i
øvrigt bør overvejes i andet forum i sammenhæng med det tilsvarende
spørgsmål om tvistige, civile sager i almindelighed.
Flertalsforslaget om møderet for inkassobureauer,
jf. afsnit 16, vil virke i retning af øget konkurrence. Det må dog
anses for usikkert, i hvilket omfang en sådan konkurrence vil give
sig prismæssige udslag.
Skal effekten af en prismæssig konkurrence også
have betydning for skyldnerne, er det nødvendigt, at
inkassoomkostninger oplyses i stævningen. Udvalget forudsætter, at
en sådan rubrik indføres i de stævningsblanketter, der skal anvendes
i småsags- og inkassoprocessen, jf. bilag 6. Udvalget foreslår
endvidere en regel om, at der alene tilkendes omkostninger efter
reglen for småsager - dvs. maksimalt 1.500 kr. - hvis oplysningen
ikke er givet. Det oplyste beløb danner et maksimum for
tilkendelsen, men naturligvis intet minimum.
Reglen vil kun have betydning for krav over
småsagsgrænsen, jf. ovenfor afsnit 18.2.1. Se om småsagsprocessen
kapitel 9, afsnit 23.2.2.5.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.4. Omkostninger til
inkassobureauer
Efter flertalsforslaget i afsnit 16 tillægges
inkassobureauer møderet i inkassosager i det omfang, der ikke skal
finde en forhandling sted.
Udvalget har overvejet, hvilke konsekvenser for
omkostningsreglerne, møderetten bør have.
Der er ikke ved gennemførelsen af lov om
inkassovirksomhed taget stilling til spørgsmålet om omkostninger til
inkassobureauer.
Ifølge betænkning nr. 1321/1996 om
inkassovirksomhed, s. 57-58, kunne en kreditor, der lader sit krav
inddrive af et inkassobureau - i mangel af aftale herom med skyldner
- efter dagældende regler ikke kræve inkassoomkostninger betalt af
skyldner. Desuden anføres i betænkningen, s. 58:
"Under arbejdsgruppens drøftelser er der
rejst spørgsmål om, hvorvidt denne forskel mellem
inkassobureauer og advokater bør opretholdes, såfremt der
gennemføres en autorisationsordning for inkassobureauer.
Arbejdsgruppen finder imidlertid ikke, at spørgsmålet om
kreditors ret til at kræve inkassoomkostninger betalt af
skyldner, herunder udgifter til et privat inkassobureau, bør
reguleres i en lov om udøvelse af inkassovirksomhed.
Kreditors ret til at kræve inkassoomkostninger betalt af
debitor uden hjemmel i aftalen bør i givet fald vurderes i
en bredere sammenhæng og eventuelt reguleres generelt og
uafhængigt af, om kreditor har benyttet sig af et
inkassobureau eller ej."
I forslag til lov om inkassovirksomhed (nr. L 132
af 18. december 1996) anføres om spørgsmålet følgende (pkt. 4.4.1. i
de almindelige bemærkninger):
"I forbindelse med høringen over
betænkningen har der været rejst spørgsmål om adgangen til
at kræve inkassoomkostninger betalt af skyldneren.
Arbejdsgruppen anfører herom bl.a., at den omstændighed, at
en skyldner har overskredet betalingsfristen for en
fordring, ikke i sig selv medfører, at skyldneren efter
almindelige erstatningsretlige regler har pligt til at dække
enhver udgift, som kreditor eventuelt afholder til
inddrivelse af fordringen, herunder udgifter til
inkassobureauer. Det er således udgangspunktet, at salær til
inkassobureauer m.v. kun kan medtages som en del af
sagsomkostningerne under en retssag, hvis der er hjemmel
hertil i aftalen mellem skyldner og kreditor. I retspraksis
anerkendes dog, at inkassosalær til den pågældende advokat i
et vist omfang medtages som en del af sagsomkostningerne.
Det anføres i betænkningen, at der under
arbejdsgruppens drøftelser er rejst spørgsmål om, hvorvidt
der også efter en eventuel gennemførelse af en
autorisationsordning vil være grundlag for en sådan forskel
mellem advokater og inkassobureauer m.v., men arbejdsgruppen
bemærker, at det på grundlag af de gældende regler vil være
i strid med god inkassoskik, såfremt et inkassobureau uden
hjemmel i aftalen mellem skyldneren og kreditor kræver sit
salær m.v. betalt af skyldneren. ...
Justitsministeriet kan i det væsentlige
tilslutte sig arbejdsgruppens synspunkter, men finder dog,
at det på baggrund af den påpegede mulighed for, at visse
udgifter til et autoriseret inkassobureau eventuelt vil
kunne anerkendes som nødvendige og rimelige og medtages som
en del af sagsomkostningerne i forbindelse med en retssag,
næppe i forbindelse med lovforslaget bør fastslås, at det i
alle tilfælde vil være i strid med god inkassoskik at kræve
visse salærudgifter m.v. betalt af skyldneren uden hjemmel
hertil i aftale mellem skyldneren og kreditor."
Med hensyn til spørgsmålet om omkostninger er der
efter udvalgets opfattelse - under forudsætning af gennemførelse af
forslaget om møderet for inkassobureauer - ikke grundlag for at
behandle inkassobureauer anderledes end advokater. Det bør således i
det hele være de gældende almindelige omkostningsregler, der
anvendes med de ændringer, der er foreslået ovenfor. Udvalget har
overvejet, om der for de store sagers vedkommende er behov for en
regel, der medfører, at inkassosalær og mødesalær til
inkassobureauer fastsættes til lavere takster end advokattaksterne.
Udvalget har ikke fundet tilstrækkelig anledning hertil. Der kan
efter de foreslåede regler i almindelighed ikke tilkendes mere end
den faktisk afholdte udgift. Reglerne gør det muligt at fravige
taksterne. Med forslaget om oplysning i stævningen af
inkassoomkostninger vil prisforskelle kunne give sig udslag i
omkostningsfastsættelsen.
Som følge af begrænsningen af forslaget om
møderet til ikke-tvistige tilfælde, vil der ikke blive tale om
proceduresalær til inkassobureauer og i de små sager i praksis helt
overvejende heller ikke om mødesalær, jf. ovenfor i afsnit 18.2.2.
Tilkendelse af omkostninger til dækning af
udgifter til autoriseret inkassobureau kommer i det hele taget kun
på tale, hvor et inkassobureau kan møde, dvs. i inkassoprocessen.
Reglen bør også anvendes i fogedsager i øvrigt, jf. ovenfor
afsnit 16.7.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 3
(retsplejelovens § 312, stk. 2, 5. pkt.).
18.5. Udformning af
omkostningsreglen
På baggrund af overvejelserne i afsnit
18.2.-18.4. bør omkostningsreglen i inkassoprocessen udformes
således, at der som hovedregel tilkendes omkostninger efter de
almindelige, gældende regler, herunder med hensyn til retsafgifter
og særlige fogedomkostninger såsom befordring, låsesmed m.v.
Der gøres undtagelse på følgende punkter:
I småsager, der afgrænses som anført ovenfor i
afsnit 5.4., maksimeres inkassosalær til samme beløb som i
småsagsprocessen, ligesom proceduresalær kun rent undtagelsesvis
tilkendes. Den foreslåede mødepligtsregel i retsplejelovens § 440,
stk. 1, finder anvendelse med hensyn til reglen om mødesalær i den
gældende retsplejelovs § 503, 3. pkt.
I store sager tilkendes inkassosalær efter
almindelige regler, hvis kreditors faktiske inkassoomkostninger er
oplyst. I modsat fald tilkendes inkassoomkostninger med maksimum
efter småsagsreglen.
I alle sager tillægges der med hensyn til
autoriserede inkassobureauer omkostninger - i det omfang, møderetten
rækker - efter samme regler som advokater.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 3
(retsplejelovens § 312, stk. 2, 5. pkt.), og § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 442).
18.6. Retsafgifter
Afholdte retsafgifter tilkendes efter de
almindelige omkostningsregler, jf. ovenfor. På dette sted er
spørgsmålet, hvorledes reglerne om retsafgift bør tilpasses
inkassoprocessen.
18.6.1. Gældende ret
Under den gældende todelte inddrivelsesproces
skal der betales retsafgift dels af stævningen, dels af en anmodning
om tvangsfuldbyrdelse.
For stævninger er retsafgiften efter gældende
regler 500 kr. samt 1% af det overskydende beløb, hvis sagsværdien
overstiger 6.000 kr., jf. retsafgiftslovens § 1.
For udlæg er retsafgiften i dag 300 kr. og 1/2%
af det beløb, hvormed kravet overstiger 3.000 kr., jf.
retsafgiftslovens § 16. For en udkørende fogedforretning eller en
politifremstilling af en skyldner, der ikke møder frivilligt i
fogedretten, betales yderligere 400 kr., jf. § 17 a.
På lignende måde som for småsagernes vedkommende
rammer retsafgifterne således hårdere i de mindre sager end i sager
om store beløb.
18.6.2. Udvalgets
overvejelser
Selv om retsafgiften typisk udgør mindre beløb
end inkassoomkostningerne i øvrigt, kan der være behov for en
nedsættelse for at sikre mod, at krav unødigt opgives. I tilfælde,
hvor kravet ikke inddrives eller betales, vil retsafgiften kunne
udgøre en væsentlig del af kreditors - uerholdelige - omkostninger.
Såfremt de gældende afgiftsregler blot
videreføres i den enstrengede inkassoproces, ville der skulle
betales to afgifter ved indledning af inkassoprocessen. Det samlede
beløb ville blive ganske betydeligt, svarende til 800 kr. i de
mindste sager og 1.040 kr. beregnet efter en værdi på 20.000 kr.
(ekskl. tillægsafgift for udkørende fogedforretning eller
politifremstilling). En sådan sammenlægning vil ikke harmonere med
en reform, der umiddelbart fremstår som en forenkling.
Sammenlægningseksemplerne illustrerer endvidere
et misforhold med hensyn til den gældende ordning vedrørende de
civile retssager, nemlig at hovedparten af afgiftsprovenuet stammer
fra de sager, der belaster domstolene mindst, nemlig sager, der
afsluttes med udeblivelses- eller erkendelsesdom.
Også hvis inkassoprocessen opfattes som et led i
en bestræbelse på at styrke den indenretslige inkasso i forhold til
den udenretslige, vil der være god grund til søge retsafgifterne
nedsat.
Udvalget foreslår på den anførte baggrund, at
retsafgiften for inkassosager fastsættes som én afgift omfattende
både det civil- og fogedprocessuelle element, og at udgangspunktet
tages i den gældende afgift for civile sager, således at der i
inkassoprocessen ikke svares særskilt fogedafgift. Strækket for,
hvornår der alene skal betales grundafgift og ikke tillige
procentafgift, forlænges fra 6.000 kr. til 20.000 kr.
Der foreslås ikke ændringer med hensyn til
tillægsafgiften for udkørende fogedforretning eller
politifremstilling på 400 kr. Det bemærkes, at en mærkbar reduktion
af tillægsafgiften må antages at ville medføre et meget betydeligt
provenutab. Der foreslås heller ikke ændringer med hensyn til den
almindelige fogedafgift efter retsafgiftslovens § 16 i øvrigt, dvs.
hvor fogedforretning foretages uden at være led i en inkassoproces.
Der kan om den foreslåede afgiftsordning henvises
til kapitel 9, afsnit 23.4.2.2.3.
Med hensyn til fuldbyrdelse af afgørelser og
retsforlig i småsager bør der ske en lempelse efter lignende
principper som foreslået i inkassoprocessen, således at fogedafgift
bl.a. ikke skal betales, når der anmodes om fuldbyrdelse inden 4
uger, jf. nedenfor afsnit 23. Det samme bør gælde fuldbyrdelse af
domme forud for domsforhandling i den almindelige proces. Herved
modvirkes, at sagsøgere - for en sikkerheds skyld - vælger
inkassosporet, selv om der ventes indsigelser. Den sidstnævnte regel
skal derfor ikke begrænses til småsager.
Der foreslås, som tidligere nævnt, ikke ændringer
i adgangen til at pålægge skyldner at godtgøre kreditor betalte
retsafgifter, jf. afsnit 18.5.
Der henvises til lovudkastets § 3.
19. Organisatoriske og
administrative forhold
19.1. Sekretariatet
Inkassoprocessen bygger på en enstrenget model,
hvor domsretten (dvs. byrettens afdeling for civile sager) og
fogedretten i inkassosager udadtil fremtræder som en enhed.
Et væsentligt led i denne sammensmeltning af
domssager og fogedsager vil være oprettelsen af et sekretariat,
der ud over at varetage opgaver vedrørende småsagsprocessen, jf.
kapitel 9, skal være fælles administrativ enhed for civil- og
fogedprocessuel sagsbehandling. Sekretariatet vil skulle varetage
alle praktiske opgaver i forbindelse med modtagelse af sager
(stævninger m.v.), journalisering, berammelse af retsmøder i civile
sager og fogedsager, forkyndelse af stævninger og indkaldelser til
retsmøder samt afsigelse af udeblivelsesdomme, jf. nærmere kapitel
9, afsnit 25.2.3. Det må i sig selv anses for en væsentlig
serviceforbedring, at henvendelser vedrørende hele forløbet kan
rettes til ét sted.
Sekretariatet skal kunne beramme sager i både
domsretten og fogedretten. Det er af stor betydning for en effektiv
sagsgang, at eksempelvis et forberedende møde efter småsagsprocessen
berammes samtidig med, at et fogedretsmøde aflyses som følge af
modtagelse af svarskrift. Sekretariatet skal kunne betjene sig af et
sammenhængende edb-system for de civil- og fogedprocessuelle
ekspeditioner.
Sekretariatet vil være nødvendigt for, at
inkassoprocessen kan fungere gnidningsfrit, og for at byretten kan
præstere en sådan serviceforbedring, at betjeningen lever op til
nutidige krav.
Etableringen af sekretariatet vil indebære en
ganske dybtgående organisationsomlægning ved byretterne, omfattende
væsentlige personale-, lokale- og edb-mæssige elementer. De bør
gennemføres efter grundig planlægning og uddannelse. Forarbejdet kan
næppe udføres på under et år.
19.2. Bemyndigelse efter
retsplejelovens § 17 a, stk. 2
Efter den gældende § 17 a, stk. 2, kan
kontorfunktionærer (undertiden betegnet "kontorfogeder") bemyndiges
til at behandle fogedsager, hvor der ikke skal træffes afgørelse i
tvistigheder. Kontorfogeder kan dog træffe afgørelser efter § 490
(fredningsreglen), § 494, stk. 2 og 3 (politifremstilling) og § 525
(afdragsordninger).
Udvalget foreslår den gældende ordning opretholdt
under inkassoprocessen, således at fogedretten i almindelighed kan
beklædes af en kontorfoged. Inkassoprocessen indebærer navnlig ikke,
at der stilles mindre krav til fogedsagsbehandling, således at der
kunne ske en udvidelse af området, hvor kontorfunktionærer kan
træffe afgørelse i tvistigheder.
20. Appel af afgørelser i
inkassosager
20.1. Gældende regler om
appel og appelbegrænsninger.
De gældende regler om appel og appelbegrænsninger
i civile sager finder også anvendelse, når den civile sag er led i
en inkassosag. Der henvises til kapitel 9, afsnit 27. Domme skal
således appelleres ved anke, og anke kræver tilladelse fra
Procesbevillingsnævnet, når sagen angår krav, der efter påstanden
(for landsretten) har en økonomisk værdi af højst 10.000 kr.
Udeblivelsesdomme kan af sagsøgte (skyldner) kun ankes under
påberåbelse af fejl ved sagsbehandlingen, jf. retsplejelovens § 369,
stk. 4, idet retsmidlet i øvrigt er genoptagelse, jf. § 367.
Afgørelser, der er truffet af fogedretten,
herunder om foretagelse af udlæg, appelleres ved kære, jf.
retsplejelovens § 584, stk. 1.
Også i reglerne om fogedsager findes
appelbegrænsninger, jf. retsplejelovens § 584, stk. 2, om afgørelser
vedrørende krav, der har en økonomisk værdi af højst 10.000 kr.,
og § 584 a om afgørelser om omkostninger, der ikke er fastsat
til mere end 10.000 kr. I de nævnte tilfælde kræver appel
(kære) tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.
20.2. Udvalgets
overvejelser
Udvalget finder det som udgangspunkt ikke
nødvendigt at ændre på appelreglerne som følge af indførelsen af en
inkassoproces. De gældende regler vil kunne anvendes, som de er. Det
betyder, at de afgørelser, der træffes under inkassoprocessen,
navnlig udeblivelsesdomme og afgørelser om udlæg, appelleres eller
søges genoptaget efter de herom gældende, forskellige regelsæt.
Det forhold, at dom og fogedafgørelse som følge
af den enstrengede model tidsmæssigt rykkes tættere sammen, skulle
ikke i sig selv skabe vanskeligheder. At der kan tænkes at versere
appelsager af begge slags på samme tid er heller ikke noget nyt. Der
kan dog være anledning til at overveje, om en mere ensartet ordning
kan opnås. Hertil kommer, at spørgsmålet om appelbegrænsninger
vedrørende de små sager kan overvejes ud fra samme synspunkter som
med hensyn til småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 27.
20.2.1. Fælles
appelregler
Forud for lov nr. 731 af 7. december 1987 skulle
appel af fogedafgørelser, der omfattede materielle spørgsmål, ske
ved anke, og appel, der alene vedrørte processuelle forhold, ske ved
kære. Sondringen gav anledning til praktiske vanskeligheder og blev
ophævet ved den nævnte lov, således at appel af fogedafgørelser nu i
det hele sker ved kære. Den gældende ordning synes på dette punkt at
have fungeret godt, og det er undtagelsen, at mundtlig forhandling
af kæremål om fogedafgørelser foretages, også uanset den gældende §
587, stk. 6, hvorefter mundtlig forhandling bl.a. i almindelighed
skal ske, hvis begge parter anmoder om det.
I kapitel 9, afsnit 27, har udvalget foreslået,
at domme i småsager appelleres ved kære. Herved forenkles og
billiggøres appelbehandlingen i almindelighed. Spørgsmålet er, om en
ordning med kæremål af domme også bør indføres i inkassoprocessen.
Appelsager vedrørende domme i inkassoprocessen
vil normalt angå relativt enkle problemstillinger. Appel fra
kreditors side kan omfatte udeblivelsesdomme, der ikke giver
kreditor medhold eller fuldt ud medhold. Grænsen mellem sådanne
afgørelser, og afvisning, der sker ved kendelse, hvorefter
retsmidlet er kære, er formentlig flydende, jf. herved § 354, stk.
3. Appel fra skyldners side vil angå formelle fejl, jf. § 369, stk.
4. Udvalget finder kæremål en velegnet appelform i de nævnte
tilfælde.
Udvalget foreslår derfor, at appel af domme, der
afsiges under inkassoproces, skal ske ved kære. Herved bliver
appelformen under inkassoprocessen i det hele kære.
Kærefristen er i fogedsager 4 uger, jf. § 586,
mens kærefristen efter de almindelige kæreregler er 2 uger, jf. §
394, stk. 1. Efter udvalgets opfattelse er det ikke nødvendigt at
ændre dette som følge af, at kærefristen med hensyn til domme efter
forslaget bliver 2 uger, idet modhensynet - at undgå forskellige
kærefrister med hensyn til fogedafgørelser i og uden for
inkassoprocessen - må tillægges afgørende vægt.
De fælles regler bør gælde både små og store
inkassosager.
Den gældende ordning med hensyn til mundtlig
behandling af kæremål om fogedafgørelser, jf. retsplejelovens § 587,
stk. 6, foreslås ikke ændret. Der stilles heller ikke forslag om
ændring af reglerne om sagsomkostninger ved appel i fogedsager.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 443) og kapitel 9, afsnit 27.2.7.1.
20.2.2.
Appelbegrænsninger
De samme synspunkter vedrørende
appelbegrænsninger, som er anført i kapitel 9, afsnit 27, med hensyn
til småsagsprocessen, kan anføres med hensyn til inkassoprocessen.
Appelordningen bør ikke påvirke valget mellem småsagsproces og
inkassoproces. Udvalget foreslår derfor, at reglerne om appel af
domme også i denne henseende bliver ens, jf. herved
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 429) om småsagsprocessen.
Også med hensyn til de fogedprocessuelle
appelbegrænsninger kan synspunkterne fra kapitel 9 give anledning
til overvejelser. Det retssikkerhedsmæssige hensyn til fri
appeladgang er muligt ikke så stærkt med hensyn til afgørelser om
fuldbyrdelse af domme som med hensyn til appel af domme.
På grundlag af de synspunkter, der er anført i
kapitel 9, afsnit 27, finder et flertal - Chr.
Bache, Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg,
Pernille Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen
Munch-Larsen og Bente Saltorp - at de gældende appelbegrænsninger
bør videreføres på samme måde som i småsagsprocessen. Et
mindretal - Bo Antonsen, Preben Lunn, Mette Reissmann og
Vibeke Vindeløv - finder, at appelbegrænsningerne bør ophæves også i
inkassoprocessen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 443) (flertalsforslaget).
21. Andre forbedringer
Den af udvalget foreslåede inkassoproces vil
kunne udgøre en tiltrængt forbedring af inddrivelsesprocessen. Dette
vil dog efter udvalgets opfattelse ikke være tilstrækkeligt, såfremt
inkassovæsenet til fulde skal leve op til tidens krav.
Inkassoprocessen vil udgøre en forenkling og effektivisering af
procesforløbet, men inddrivelsessystemets grundelementer vil stå
urørt. Inkassoprocessen forbedrer ikke selve dækningsmuligheden og
forbedrer kun i beskedent omfang de mekanismer, der tilskynder til
betaling. Der henvises til kapitel 8, afsnit 4.
Udvalget har derfor i tilknytning til sine
overvejelser om inkassoprocessen drøftet forskellige andre spørgsmål
om forbedringer af inkassovæsenet. Det drejer sig om etablering af
et insolvensregister, om lønindeholdelse for private krav og om
reglerne for afskrivning af uerholdelige fordringer.
Et landsdækkende edb-insolvensregister
over afgivne, virksomme insolvenserklæringer, jf. retsplejelovens §
490, vil kunne forbedre mulighederne for at spare både kreditorer og
skyldnere for unødigt besvær og omkostninger.
Lønindeholdelse for private krav vil
kunne forbedre mulighederne for fyldestgørelse og danne basis for et
inddrivelsessystem, der i vid udstrækning kan bygge på skriftlig og
derved forenklet sagsbehandling, jf. herved Retsplejerådets
betænkning nr. 1239/1992.
Insolvensregistrering, eventuelt i sammenhæng med
lønindeholdelse og skriftlig fogedsagsbehandling, vil kunne indgå i
en koordineret og styrket anvendelse af kreditinformation i vid
forstand. Dette kan føre til et mere effektivt inddrivelsessystem,
men også til bedre retssikkerhedsgarantier omkring kreditinformation
m.v.
En modernisering af reglerne om skatte- og
toldmæssig afskrivning og en samordning heraf med
nydannelser i inddrivelsessystemet vil kunne medvirke til lettelser
for erhvervslivet og begrænsning af fuldbyrdelsesskridt, der alene
iværksættes for at tilvejebringe afskrivningsgrundlag.
Sådanne moderniseringer af inddrivelsessystemet,
navnlig insolvensregistrering og lønindeholdelse for private krav,
rejser imidlertid en række vanskelige og komplicerede spørgsmål af
teknisk, økonomisk og ikke mindst retspolitisk, herunder
registerpolitisk, karakter. Disse spørgsmål ligger uden for
udvalgets opgave. Udvalget er derfor ikke gået nærmere ind herpå.
Udvalget finder dog anledning til at understrege,
at man med inkassoprocessen ikke opnår nogen komplet modernisering
af inddrivelsessystemet, og kun til en vis, relativt beskeden grad
imødekommer et efterhånden ganske bredt anerkendt behov for
forbedring af dette system - til fordel for både kreditorer og
skyldnere, jf. herom ovenfor i kapitel 8, afsnit 4.
Det er på den baggrund efter udvalgets opfattelse
væsentligt, at moderniseringsmuligheder som de ovenfor nævnte tages
op til nærmere, samlet overvejelse i nær fremtid i sammenhæng med de
nødvendige, fortsatte reformer af det fogedprocessuelle system, jf.
kapitel 15, afsnit 7.
22. Anvendelse af
inkassoprocessen på henholdsvis småsager og andre sager
Ovenfor i afsnit 5 har udvalget foreslået, at
inkassoprocessen som sådan bør anvendes også med hensyn til krav
over småsagsgrænsen på 20.000 kr.
Udvalgets forslag om reglerne for
inkassoprocessen ovenfor i afsnit 6-21 er i overensstemmelse hermed.
Reglerne i det foreslåede kapitel 40 i retsplejeloven gælder således
som udgangspunkt for alle inkassosager uanset værdi.
På en række områder har udvalget dog i de enkelte
afsnit stillet forslag om særregler for småsager, navnlig med
henblik på en form for retshjælp i små inkassosager, der på
væsentlige punkter bringer inkassoprocessen i overensstemmelse med
den småsagsproces, der er foreslået i kapitel 9.
Det drejer sig om:
- rettens afhjælpningspligt med hensyn til
mangler ved stævningen, og lempet formel prøvelse af stævningen, jf.
afsnit 8, og § 437, stk. 2 og 3
- lempet anvendelse af udeblivelsesvirkning, jf.
afsnit 10.1.1. og § 439, stk. 1 og 2
- begrænsning af kreditors mødepligt under
fogedsagen, jf. afsnit 13 og § 440, stk. 1
- udvidet vejlednings- og bistandspligt, jf.
afsnit 14 og § 440, stk. 2
- omkostningsreglerne, jf. afsnit 18 og § 442
Ordningen er udtryk for, at regler i
småsagsprocessen, der er af betydning i inkassoprocessen, overføres
til inkassoprocessen, således at det i de pågældende henseender er
uden betydning, om en sag anlægges som småsag eller inkassosag. Det
samme princip bør gælde med hensyn til sager over småsagsgrænsen,
således at reglen i den pågældende henseende er den samme, uanset om
sagen anlægges som inkassosag eller almindelig (tvistig) sag, jf.
afsnit 5.
I alle de nævnte tilfælde afgrænses særreglerne
med udgangspunkt i kompetencereglen i småsagsprocessen, jf. den
foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 400, således at
særreglerne anvendes på krav, der ved sagens anlæg (ekskl.
inkassoomkostninger) ikke oversteg 20.000 kr. samt på krav, der er
behandlet af Forbrugerklagenævnet. Sager om mangler ved fast
ejendom, der falder uden for § 400, kan dog behandles efter
inkassoprocessen, og her vil 20.000 kr.'s grænsen være afgørende for
anvendelse af særreglerne. Vedtagelse af småsagsbehandling eller af
almindelig proces får ingen indflydelse på anvendelse af
særreglerne. Det samme gælder henvisningsbestemmelsen efter de
foreslåede bestemmelser i retsplejelovens § 402, stk. 1 og 2. Der
henvises til afsnit 5.4.
For de store sager finder retsplejelovens
almindelige regler anvendelse på de pågældende punkter. Det følger
af den foreslåede ordning, at en række nydannelser anvendes på både
små og store krav. Det gælder navnlig:
- sekretariatets vejledningspligt, jf. afsnit 14
og § 434, stk. 1
- indførelse af stævnings- og svarskriftsblanket,
jf. afsnit 8 og 9 § 437, stk. 1
- møderet for inkassobureauer, jf. afsnit 16 og §
260, og erstatning af omkostninger til inkassobureauer, jf. afsnit
18.4. og § § 312
- appel af domme ved kæremål, jf. afsnit 20 og §
443
23. Tvangsfuldbyrdelse i
tilslutning til småsagsbehandling
23.1. Indledning
I afsnit 6-22 om inkassoprocessen har udvalget
foreslået forbedringer med hensyn til behandlingen af inkassosager
omfattende både den civilprocessuelle og den fogedprocessuelle
behandling.
Udvalgets forslag i kapitel 9 om småsagsprocessen
indebærer lettelser med hensyn til den civilprocessuelle behandling
af (tvistige) småsager. Efter dom eller anden afgørelse i sagen kan
der være behov for tvangsfuldbyrdelse. I dette afsnit behandles
spørgsmålet om forbedringer - efter lignende synspunkter som i
inkassoprocessen - med hensyn til tvangsfuldbyrdelse i
forlængelse af småsagsproces.
Denne problemstilling omfatter dels spørgsmålet
om fuldbyrdelse af udeblivelsesdomme, jf. nedenfor afsnit
23.2., dels spørgsmålet om fuldbyrdelse af afgørelser og forlig
under småsagsprocessen, jf. afsnit 23.3. Karakteristisk for
disse situationer er, at behov for fuldbyrdelse kan opstå i
umiddelbar tilslutning til småsagsprocessen. Spørgsmålet er navnlig,
om der bør være mulighed for at tage skridt til fuldbyrdelse,
inden sagen sluttes ved retten. Endelig omfatter
problemstillingen spørgsmålet om fuldbyrdelse, efter at sagen er
afsluttet, der behandles nedenfor afsnit 23.4.
Fuldbyrdelse af retsafgørelser og retsforlig, der
hidrører fra almindelig proces, og fuldbyrdelse på andet grundlag
(frivillige forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler og checks)
behandles nedenfor i afsnit 24.
23.2. Udeblivelsesdomme
23.2.1. "Sporskifte"
Det er hensigten med inkassoprocessen, at
ikke-tvistige sager behandles i denne procesform. Dette udelukker
naturligvis ikke, at en sag anlagt i småsagsprocessen viser sig at
være ikke-tvistig, idet sagsøgte - mod forventning - ikke har
indsigelser. Hvis en sag under småsagsproces således fører til
udeblivelsesdom, er spørgsmålet, i hvilket omfang sagen bør kunne
overgå til fuldbyrdelse efter lignende regler som inkassoprocessens.
Dette kan i princippet beskrives som en "sporskifte-situation". Der
bør dog fastsættes særlige regler herom i lyset af, at der er tale
om en særlig retshjælp for sager under småsagsproces. De
nødvendige regler er derfor optaget i det foreslåede kapitel 39 i
retsplejeloven om småsagsprocessen.
Efter udvalgets opfattelse bør en let adgang til
fuldbyrdelse stå åben både i de tilfælde, hvor udeblivelse sker fra
starten, dvs. uden at sagsøgte har svaret, og i de
tilfælde, hvor udeblivelsen sker senere under processen.
Behovet for bistand for kreditor kan være det samme i disse
situationer, selv om hensynet til seriøse valg mellem
inkassoprocessen og småsagsprocessen ikke rækker videre end til
situationer med udeblivelse fra starten.
Ved afsigelsen af udeblivelsesdomme under
småsagsproces bør sagsøger således have mulighed for at lade sagen
overgå direkte til fuldbyrdelse ved, at retten i umiddelbar
forlængelse af dommen indkalder sagsøgte (skyldneren) til
fogedretten.
23.2.2. Anmodning om
tvangsfuldbyrdelse
I sager under småsagsproces indeholder stævningen
ikke - som i inkassoprocessen - en anmodning om tvangsfuldbyrdelse.
Det er derfor nødvendigt, at en sådan anmodning fremsættes.
Da sagsøger i den tvistige småsagsproces må
formodes at vente indsigelser eller fremmøde m.v., er en
udeblivelsesdom udtryk for en uforudset situation. Det findes derfor
at være den mest nærliggende ordning, at retten - hvor sagsøger ikke
på forhånd i stævningen har givet udtryk for ønske om fuldbyrdelse i
tilfælde af udeblivelsesdom - henvender sig til sagsøger, telefonisk
eller skriftligt, og forespørger, om fuldbyrdelse ønskes. I
benægtende fald lader retten - om nødvendigt, dvs. ved udeblivelse
fra starten - dommen forkynde, og sagen afsluttes ved retten. I
bekræftende fald indkaldes sagsøgte (skyldneren) til møde i
fogedretten. Tidspunktet for anmodningen må noteres på sagen af
hensyn til reglen om udlægs prioritet i retsplejelovens § 526, stk.
1. Sker udeblivelsen senere end udeblivelse med svarskrift, bør
virkningen ikke regnes fra et tidligere tidspunkt end dommen. Det
skal ikke være et krav, at anmodningen fremsættes skriftligt.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 418, stk. 3, og § 420, stk. 2).
23.2.3. Forkyndelse og
fuldbyrdelsesfrist
I småsagsprocessen foretages der efter den
foreslåede almindelige regel ikke forkyndelse af stævning. Domme
efter udeblivelse med svarskrift skal derfor forkyndes for
sagsøgte for at bringe processuelle frister til at løbe, jf.
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 418, stk. 1, 2. pkt.).
Forkyndelse er endvidere - i alle tilfælde - nødvendig, for at
skyldnerens eventuelle udeblivelse fra fogedretten kan følges op af
politifremstilling, jf. § 494, stk. 2. Indkaldelsen til fogedretten
skal derfor forkyndes, eventuelt sammen med udeblivelsesdommen.
Udvalget har overvejet, om der - på samme måde
som i inkassoprocessen - skal gælde en regel om, at
udeblivelsesdommen i almindelighed ikke skal indeholde
fuldbyrdelsesfrist således, at fuldbyrdelse kan ske straks. Udvalget
finder ikke tilstrækkeligt behov herfor. Spørgsmålet er efter
forslaget om appel ved kære ikke afgørende for spørgsmålet om
opsættende virkning. Der vil ikke være problemer med at beramme
fogedretsmødet således, at den almindelige fuldbyrdelsesfrist er
udløbet inden mødetidspunktet.
Ordningen vil indebære en fravigelse af den
almindelige regel i § 486, stk. 1, hvorefter anmodning om
tvangsfuldbyrdelse ikke kan indgives inden udløb af
fuldbyrdelsesfrister.
Forkyndelse sker ved rettens foranstaltning og
uden udgift for sagsøger. Fogeden må påse, at en eventuelt nødvendig
forkyndelse af dommen er sket, jf. den før 1. juli 1997 gældende
bestemmelse i retsplejelovens § 488, stk. 2, 2. pkt.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 7
(retsplejelovens § 488, stk. 2, 2. pkt.).
23.2.4. Reglerne for
tvangsfuldbyrdelsen i øvrigt
Tvangsfuldbyrdelse skal ske efter de regler om
tvangsfuldbyrdelse, der indeholdes i forslaget om inkassoprocessen,
dvs. de foreslåede bestemmelser i retsplejelovens § 434, § 435, §
440 og § 442. Med hensyn til særreglerne for småsager vil den
afgrænsning, der fremgår af disse regler, være afgørende. Dette
indebærer, at krav, der ved sagens anlæg ikke oversteg 20.000 kr.
(ekskl. inkassoomkostninger), eller som er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, omfattes af særreglerne. Denne afgrænsning
indebærer, at særreglerne i almindelighed finder anvendelse på domme
i småsager, jf. den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 400.
Udenfor falder de tilfælde, hvor et krav over 20.000 kr. behandles
ved småsagsproces efter parternes vedtagelse.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 418, stk. 3, § 420, stk. 2, og § 431).
Med hensyn til retsafgift foreslås, at
inkassoprocessens regel om, at der ikke betales retsafgift efter
retsafgiftslovens § 16, finder anvendelse, jf. lovudkastets § 3, nr.
6 (retsafgiftslovens § 20 a).
23.3. Fuldbyrdelse straks
på frivilligt grundlag
23.3.1. Betingelser for
fuldbyrdelse
Også uden for udeblivelsestilfælde kan parter i
småsager have behov for let adgang til fuldbyrdelse. Udvalget har
overvejet, om der med hensyn til afgørelser eller forlig under
småsagsproces bør kunne tages skridt til fuldbyrdelse, inden sagen
sluttes ved retten.
Udvalget finder ikke grundlag for, at de
almindelige regler om fuldbyrdelsesfrist, herunder retsplejelovens §
480, stk. 1, fraviges under småsagsprocessen, jf. ovenfor afsnit
23.2.
Der er dog efter udvalgets opfattelse ikke
betænkeligheder ved, at der f.eks. efter indgåelse af retsforlig
eller afsigelse af dom efter sagsøgtes erkendelse (erkendelsesdom),
i retten indgås en afdragsordning eller afgives en
insolvenserklæring, hvis parterne er enige herom. Dette forekommer
efter det oplyste allerede i dag. Der kan være anledning til at gå
videre som led i en forenklet sagsbehandling og også i andre
tilfælde - med parternes samtykke - tillade, at retten foretager
udlæg i sagsøgtes (skyldners) aktiver, således at dette udlæg tjener
som sikkerhed for, at sagsøgte betaler sagsøgers (kreditors) krav.
Denne umiddelbare fuldbyrdelse efter dom m.v. vil dog forudsætte, at
en dom afsiges - eller et retsforlig indgås - i et retsmøde, hvor
begge parter er repræsenteret. Det vil formentlig jævnligt forekomme
i småsagsprocessen, at dommen afsiges straks ved afslutningen af
domsforhandlingen, jf. kapitel 9, afsnit 24.
En sådan fuldbyrdelse bør ikke forringe skyldners
retsstilling. Et samtykke til udlæg straks bør således ikke
tillægges virkning som et afkald på appel. Appelleres dommen, skal
udlægget ikke kunne danne grundlag for tvangsauktion forud for
endelig dom, men udlægget bliver stående. Efter princippet i
retsplejelovens § 526, stk. 4, vil appelsagen herefter suspendere
forældelsesfristen for udlæg i løsøre. Udlægget må tillægges
prioritet fra foretagelsen.
Retten bør have pligt til at vejlede den part,
der får medhold i sagen, og som møder uden advokat, med henblik på
tvangsfuldbyrdelse af kravet, herunder om de tids- og
omkostningsmæssige besparelser ved de anførte fremgangsmåder. Retten
vil på lignen
de måde have pligt til at vejlede den anden part,
der taber sagen, herunder med henblik på eventuel appel.
Der er efter den foreslåede ordning ikke noget
til hinder for fuldbyrdelse af andre afgørelser end domme og
retsforlig, navnlig omkostningsafgørelser. Ordningen omfatter ikke
udkørende forretning, og der vil derfor normalt ikke være praktisk
mulighed for tvangsfuldbyrdelse af domme, der lyder på andet end
betaling af penge. Med hensyn til yderligere fuldbyrdelsesskridt
henvises til afsnit 23.4.
En eventuel anmodning om tvangsauktion må
behandles efter de almindelige regler herom og mod sædvanlig
retsafgift.
23.3.2. Nærmere regler
om fremgangsmåden
Der skal ikke være krav om skriftlig anmodning om
fuldbyrdelse. Udlæggets prioritet bør i forhold til retsplejelovens
§ 526, stk. 1, regnes fra udlæggets foretagelse.
Fuldbyrdelsen sker i øvrigt efter retsplejelovens
almindelige regler. Inkassoprocessens regler om fuldbyrdelse bør dog
finde anvendelse. Det drejer sig om de foreslåede bestemmelser i
retsplejelovens § 434, § 435, § 440 og § 442. Reglerne om møderet og
begrænsning af mødepligten vil dog ikke have praktisk betydning for
fuldbyrdelsen i de her omhandlede tilfælde.
Om afgrænsningen af særreglerne for de små sager
henvises til afsnit 23.2.4. ovenfor.
Der skal efter forslaget i afsnit 18.6. ikke
betales retsafgift for fuldbyrdelsen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 425, stk. 3, og § 431) og § 3, nr. 6
(retsafgiftslovens § 20 a).
23.4. Tvangsfuldbyrdelse
efter særskilt anmodning af retsafgørelser og retsforlig, der
hidrører fra småsagsproces
Også i de tilfælde, hvor sagen afsluttes ved
retten uden tvangsfuldbyrdelse, bør der - om ønsket - ydes bistand
med hensyn til tvangsfuldbyrdelse.
Udvalget finder, at der i disse tilfælde, hvor en
særskilt anmodning til fogedretten er nødvendig, bør være mulighed
for anvendelse af inkassoprocessens fuldbyrdelsesregler.
Det drejer sig om de samme regler, som nævnt
ovenfor afsnit 23.3.2., og afgrænsningen af de små sager bør ske på
samme måde.
Der bør ikke stilles særlige krav til
anmodningen ud over, at den skal være klar. De i øvrigt
nødvendige oplysninger må fremskaffes under vejledning fra retten.
Med disse forslag vil den berettigede uden antagelse af advokat
kunne få gennemført tvangsfuldbyrdelsen.
Efter forslaget om fremsendelse af stævningen ved
almindelig post og ophævelse af ordningen efter den tidligere § 350,
stk. 2, ved lov nr. 414 af 10. juni 1997 er det nødvendigt med en
særlig bestemmelse som den tidligere § 488, stk. 2, 2. pkt., om
bevis for forkyndelse af udeblivelsesdomme (ved udeblivelse med
svarskrift).
Med hensyn til retsafgift foreslås, at
der ikke skal betales fogedafgift efter retsafgiftslovens § 16, hvis
anmodningen om fuldbyrdelse indgives inden 4 uger, såfremt kravet
ved sagens anlæg var omfattet af den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 400, stk. 1.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 431) og § 3, nr. 6 (retsafgiftslovens § 20 a).
24. Forholdet til
retsplejelovens almindelige regler
24.1. Indledning
Forskellige spørgsmål om anvendelsesområdet for
de af udvalget foreslåede regler er behandlet ovenfor i afsnit 22 og
23. I dette afsnit behandles spørgsmålet om forholdet mellem
reglerne og retsplejelovens almindelige regler.
24.2. De
civilprocessuelle regler
Visse af de civilprocessuelle elementer i
inkassoprocessen kunne tænkes overført til de almindelige
civilprocesregler. Det drejer sig navnlig om:
-omkostningsreglen for så vidt angår tillæggelse
af inkassoomkostninger ved retssager, jf. § 442
-appel af udeblivelsesdomme ved kære, jf. § 443
Der er på disse punkter ikke ud fra
småsagsbetragtninger det store behov for at tillægge reglerne
generel rækkevidde. Heroverfor står uhensigtsmæssigheden ved
forskellige regelsæt. Med hensyn til det civilprocessuelle element
er forskelle i procesreglerne en uundgåelig følge af selve
indførelsen af en særlig småsagsproces (i modsætning til en ændret
udformning af den almindelige regel om omkostninger,
vejledningspligt, bevisførelse etc.). Imidlertid går sondringen
mellem almindelig civilproces og småsagsproces på kravets karakter,
mens sondringen mellem almindelig civilproces og inkassoproces er
knyttet til, om der ventes indsigelser eller ej. Forskelle i
sidstnævnte henseende kan derfor forekomme mere problematiske end i
den førstnævnte.
24.3. Tvangsfuldbyrdelse af
retsafgørelser og retsforlig, der hidrører fra almindelig
civilproces
Spørgsmålet om det almindelige anvendelsesområde
for inkassoprocessens fuldbyrdelsesregler knytter sig navnlig til
følgende:
- sekretariatets vejledningspligt, jf. § 434,
stk. 1
- møderet, jf. § 435
- begrænsning af kreditors mødepligt, jf. § 440,
stk. 1
- udvidet vejledningspligt, jf. § 440, stk. 2
- omkostningsregler, jf. § 442
Det bemærkes, at nogle af reglerne allerede efter
forslaget om inkassoproces i afsnit 6- 22 er tillagt generel
rækkevidde. Det drejer sig om:
- møderet for inkassobureauer, jf. afsnit 16
- udlæg på fogedrettens kontor, jf. afsnit 17
Disse forslag indgår derfor ikke i overvejelserne
i det følgende.
De pågældende regler om tvangsfuldbyrdelse er i
vidt omfang begrænset til de små sager, jf. de foreslåede
bestemmelser i retsplejelovens § 440 og § 442, eller dog af mindre
betydning for de store sager. De vil i forhold til den almindelige
civilproces særligt have betydning i sager, der beløbsmæssigt er
småsager, men alligevel behandles uden småsagsproces, dvs. sager om
mangler ved fast ejendom, henviste sager samt sager, der behandles
under almindelig proces efter vedtagelse.
Der er næppe noget stort behov for at udstrække
inkassoprocessens regler om tvangsfuldbyrdelse til sager, der er
behandlet under almindelig proces. På den anden side kan det anses
for uheldigt, at fuldbyrdelsesreglerne er forskellige, afhængigt af,
om den forudgående behandling af indsigelser mod kravet er sket i de
ene eller den anden procesform.
24.4. "Sporskifte"-regler
Ovenfor i afsnit 23 er foreslået nogle regler,
der kan betegnes som regler om "sporskifte" fra småsagsproces til
fuldbyrdelse. En lignende ordning kunne i princippet overvejes i den
almindelige civilproces. Der er dog næppe stort behov for
overførelse af sådanne regler, som navnlig har karakter af retshjælp
i småsager.
24.5. Tvangsfuldbyrdelse på
andet grundlag (frivillige forlig, gældsbreve, pantebreve, veksler
og checks)
Med hensyn til andre tvangsfuldbyrdelsesgrundlag
end retsafgørelser og -forlig foreligger spørgsmål om anvendelse af
inkassoprocessens regler om tvangsfuldbyrdelse, dvs. de
samme regler som anført ovenfor afsnit 24.3.
Tvangsfuldbyrdelse på særligt grundlag kan i
videre omfang end fuldbyrdelse af retsafgørelser indebære tvister
for fogedretten om kravet. For så vidt kan bevisførelse og
forhandling for fogedretten forekomme hyppigere. Navnlig med hensyn
til udenretslige forlig, der ofte fremkommer som led i traditionel (førprocessuel)
inkassosagsbehandling, kan der dog være behov for ensartede regler
uanset fuldbyrdelsesgrundlaget, jf. ovenfor afsnit 16 om
inkassobureauers møderet. Også i øvrigt taler praktiske og
retstekniske hensyn for, at inkassoprocessens fuldbyrdelsesregler
udstrækkes til de særlige fuldbyrdelsesgrundlag. Modsat afsnit 24.3.
vil der i de her omhandlede tilfælde ofte forekomme krav under
20.000 kr., der i princippet fortjener nogenlunde den samme
retshjælp som de småsagskrav, der fører til retsafgørelse, i hvert
fald hvis spørgsmålet anskues ud fra en kreditorsynsvinkel.
24.6. Udvalgets konklusion
Af de grunde, der er anført ovenfor, er udvalget
positivt indstillet overfor, at de nævnte regler tillægges generel
rækkevidde. De hensyn, der efter udvalgets kommissorium er spørgsmål
om at tilgodese, gør sig dog ikke i samme grad gældende ved den her
drøftede problemstilling som ved småsagsprocessen og
inkassoprocessen. Ved i videre omfang at inddrage de almindelige
civilprocessuelle og fogedprocessuelle regelsæt opstår spørgsmål,
som har sammenhæng med den rette udformning heraf i øvrigt. Dette
bør også ses i lyset af, at en civilproceskommission nu kan ventes
nedsat. Udvalget har derfor ikke foretaget nærmere undersøgelser af
de yderligere spørgsmål, som kan opstå i tilknytning til de
nødvendige ændringer af retsplejelovens almindelige regler.
Udvalgets lovudkast i kapitel 16 omfatter på denne baggrund alene
forslagene i afsnit 6-23. Udvalget har dog i bilag 12 skitseret,
hvorledes lovbestemmelser, der omfatter en tilpasning af
retsplejelovens almindelige regler, kan udformes. Der indgår dog
heri ikke særlige "sporskifte"-regler, jf. ovenfor afsnit 24.4.
Kapitel 11: Klagenævn
1. Indledning
Efter kommissoriet skal udvalget i tilknytning
til overvejelserne om en forenklet småsagsproces overveje, om
nyordningen bør medføre ændringer i de gældende regler om
nævnsbehandling af forbrugersager.
Udvalget har på den baggrund ikke foretaget nogen
almindelig gennemgang af reglerne om klagenævn og nævnsbehandling.
Udvalget har således primært overvejet, om de foreslåede regler om
småsagsprocessen og inkassoprocessen giver anledning til ændringer i
de regler, der regulerer samspillet mellem nævnsprocessen og
domstolsprocessen. Udvalget har dog berørt nogle mere overordnede
spørgsmål nedenfor i afsnit 2 og 3.
Udvalget behandler spørgsmålet om fri proces
og retshjælpsforsikring i sager, der kan afgøres af
klagenævn, nedenfor i kapitel 14.
2. Begrænsning i adgangen til at få en strid afgjort af
klagenævn som følge af nye regler om småsagsproces
Baggrunden for oprettelsen i 1975 af
Forbrugerklagenævnet - og indførelsen af ordningen med godkendte
private klage- og ankenævn - var et synspunkt om, at mange
forbrugere havde undladt at søge hjælp ved domstolene på grund af
den tid, det besvær og de omkostninger, som er forbundet med en
retssag, jf. nærmere Forbrugerkommissionens betænkning nr. 681/1973
om markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn, s.
29-30, og ovenfor i kapitel 5, afsnit 3.
Det kunne overvejes, om indførelse af en særlige
småsagsproces ved domstolene, som gør adgangen til retslig
behandling af mindre krav enklere, hurtigere og billigere for
parterne, bør føre til, at adgangen til at få sager behandlet af
klagenævn begrænses.
I det omfang, domstolsbehandling bliver lettere
tilgængelig, falder behovet for klagenævnsbehandling. Hertil kommer,
at afgørelse af tvister mellem private er et af kerneområderne i den
dømmende magt, som efter grundlovens § 3 hører under domstolene. Det
kunne anføres, at sådanne afgørelser ud fra principielle
betragtninger fortrinsvis bør træffes af domstolene med de
retssikkerhedsgarantier, som det indebærer.
Principielle betænkeligheder begrænses dog ved,
at domstolsprocessen efter gældende regler står åben for parterne
ved siden af nævnsprocessen.
Klagenævnene har endvidere været velfungerende,
jf. kapitel 9, afsnit 1.1. Klagenævnene har inden for deres
respektive forretningsområder opbygget en betydelig sagkundskab.
Klagenævnsbehandling kan gennemføres enkelt og billigt, herunder med
hensyn til fremskaffelse af sagkyndige erklæringer i form af
"serieskøn", hvor en sagkyndig på én dag kan besigtige og afgive
erklæring i en række sager om varer af en bestemt karakter (sko,
tekstiler etc.). Nævnenes afgørelser efterleves i vidt omfang og
stadfæstes oftest, når de indbringes for domstolene, jf. kapitel 6,
afsnit 2.5.
Selv med en småsagsproces, som foreslået af
udvalget, vil det - i de sager, der er egnet til nævnsbehandling -
næppe være muligt at gennemføre sagerne på en for borgerne helt
lignende enkel måde ved de decentrale domstole. En valgmulighed
mellem central, skriftlig nævnsbehandling og lokal, som udgangspunkt
mundtlig, småsagsbehandling er ud fra en "access to
justice"-betragtning ikke i sig selv nogen dårlig ordning. Så længe
domstolene ikke kan tilbyde en lignende procesform som nævnene, jf.
herved kapitel 9, afsnit 25.1.2., er der næppe anledning til nærmere
at overveje ændringer af klagenævnssystemet. Sådanne overvejelser
vil i øvrigt bedst kunne ske efter erfaringer med en småsagsproces
gennem nogen tid, herunder erfaringer med, om småsagsprocessen måtte
føre til, at færre sager behandles ved nævnene, og at flere
nævnsafgørelser indbringes for domstolene.
Udvalget har på den baggrund ikke nærmere
overvejet begrænsning af adgangen til nævnsbehandling.
Om forbrugerens valgfrihed mellem at føre sagen
ved klagenævn eller domstol i det enkelte tilfælde henvises til
afsnit 4.1. nedenfor.
3. Udvidelse af klagenævnenes forretningsområder
Som det fremgår af kapitel 3, afsnit 2.1.2. og
2.2.2., samt kapitel 8, afsnit 3.1.1., er der en del sagsområder,
der hverken dækkes af Forbrugerklagenævnet eller af de private
klage- og ankenævn.
Det kunne være nærliggende at overveje, om den
nugældende afgrænsning af Forbrugerklagenævnets forretningsområde i
alle henseender er velbegrundet, eller om der eventuelt kunne
foretages ændringer med hensyn til de private klage- og ankenævn.
Nogle betragtninger om dette spørgsmål, herunder om et centralt
domstolsorgan efter en nævnslignende model, er indeholdt i kapitel
9, afsnit 25.1.2.
Som det anføres dér, ville en udvidelse af
Forbrugerklagenævnets kompetence til hele forbrugerområdet i sig
selv medvirke til en forbedring af borgernes adgang til retlig
konfliktløsning ("access to justice").
Indførelse af den foreslåede småsagsproces vil
imidlertid i betydelig grad kunne dække behovet, både på
forbrugerområdet, herunder det "ikke-nævnsdækkede" område, og på
andre områder, hvor behovet for lettere og billigere adgang til
domstolene er påtrængende. Det generelle spørgsmål om forholdet
mellem småsagsbehandling og nævnsbehandling bør derfor tages op til
overvejelse, når der foreligger erfaringer med en småsagsproces i et
passende tidsrum, smh. ovenfor afsnit 2.
4. Samspil mellem småsagsprocessen og klagenævn
4.1. Valget mellem domstolsbehandling og klagenævnsbehandling
4.1.1. Gældende regler
Efter de gældende regler i retsplejelovens §
361 og forbrugerklagenævnslovens § 8 udelukker det
ikke domstolsbehandling, at Forbrugerklagenævnet er kompetent til at
behandle sagen, men valget mellem domstolsbehandling og
klagenævnsbehandling tilkommer forbrugeren og ikke den
erhvervsdrivende, jf. kapitel 3, afsnit 2.1.2.
Har forbrugeren klaget til Forbrugerklagenævnet,
kan der ikke anlægges sag ved domstolene om samme spørgsmål, så
længe sagen verserer for nævnet, jf. forbrugerklagenævnslovens § 8,
stk. 1. En sag, som forbrugeren eller den erhvervsdrivende har
anlagt ved domstolene eller ved en voldgiftsret, skal udsættes, hvis
forbrugeren anmoder om, at sagen forelægges Forbrugerklagenævnet,
jf. forbrugerklagenævnslovens § 8, stk. 2 og 3, og retsplejelovens §
361. Det gælder dog ikke, hvis det må anses for åbenbart, at der
ikke kan gives forbrugeren medhold i klagen, eller hvis sagen ikke
skønnes egnet til behandling ved nævnet, jf. § 361, stk. 1, 2. pkt.
Retten skal gøre forbrugeren bekendt med adgangen til at indbringe
sagen for nævnet.
De beskrevne regler gælder også med hensyn til
godkendte private klage- og ankenævn, jf. forbrugerklagenævnslovens
§ 12, stk. 5.
Om fri proces i tilfælde, hvor en sag kan
behandles ved et klagenævn, eller hvor en forbruger har fået medhold
ved et klagenævn, jf. retsplejelovens § 335 a, se nedenfor i kapitel
14, afsnit 4.3.5.
4.1.2. Udvalgets overvejelser
Som anført ovenfor i afsnit 2 stiller udvalget
ikke forslag om nogen almindelig begrænsning i adgangen til at få en
strid afgjort af et klagenævn.
Udvalget finder ikke anledning til ændringer med
hensyn til reglen om, at sager, der er rejst for et klagenævn,
ikke kan behandles ved domstolene.
Derimod kan der være anledning til at overveje,
om forbrugeren i samme omfang som hidtil skal have krav på at få en
sag, der er anlagt ved domstolene, behandlet ved
et klagenævn, jf. den gældende retsplejelovs § 361. I en situation,
hvor der foreslås en forenklet, hurtigere og billigere
domstolsbehandling af småsager, er det således mindre nærliggende
end under den gældende procesordning at udsætte en retssag og sende
sagen til det relevante klagenævn.
Et flertal - Bo Antonsen, Chr.
Bache, Pernille Taarup Bendz, Torsten Hesselbjerg, Pernille
Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen Munch-Larsen,
Mette Reissmann, Bente Saltorp og Vibeke Vindeløv - finder, at den
gældende § 361 bør opretholdes. Bestemmelsen er nødvendig, for at
forbrugeren kan vælge mellem nævns- og domstolsbehandling, jf. herom
ovenfor afsnit 2. Den gældende regel må antages i tilstrækkelig grad
at give mulighed for at modvirke trænering ved fremsættelse af
grundløse indsigelser og give mulighed for domstolsbehandling straks
af sager, der er uegnede til nævnsbehandling. Forbrugere får i vid
udstrækning medhold ved Forbrugerklagenævnet, og det er ikke påvist,
at klagenævnsordningen i større udstrækning benyttes til at skabe
vanskeligheder for kreditorers fyldestgørelse. Bestemmelsen er - og
bør være - afstemt med Forbrugerklagenævnets muligheder for at vise
sagen fra sig, jf. forbrugerklagenævnslovens § 7, stk. 1 og 2. Disse
bestemmelser benyttes ikke helt sjældent i Forbrugerklagenævnets
praksis, jf. bilag 5. Indførelsen af en småsagsproces vil i sig selv
kunne betyde, at retterne i stigende grad overvejer anvendelsen af §
361 i det enkelte tilfælde, og det står den erhvervsdrivende, som
mener sig udsat for trænering, åbent at påberåbe sig bestemmelsen.
Et mindretal - Otto Bisgaard og
Preben Lunn - foreslår, at forbrugerens adgang til at kræve en
allerede anlagt retssag udsat med henblik på, at sagen kan behandles
ved et klagenævn, begrænses til tilfælde, hvor der er særlig
anledning til at udnytte fordele knyttet til nævnsbehandlingen,
f.eks. hvor det eneste eller væsentligste bevismiddel i sagen vil
bestå i en sagkyndig erklæring, der vil kunne fremskaffes mest
rationelt ved klagenævnet, jf. ovenfor i afsnit 2 om "serieskøn".
Disse medlemmer finder, at hensy net til at modvirke trænering ved
grundløse indsigelser nødvendiggør en vid adgang til at nægte
udsættelse på nævnsindbringelse. Hertil kommer, at en sådan
udsættelse efter indførelsen af en småsagsproces ofte vil være
uhensigtsmæssig, fordi sagen lige så vel kan færdigbehandles ved
retten, hvorved man i det samlede procesforløb kan spare en instans
(nævnsbehandling). Bestemmelsen i § 361 bør på den anførte baggrund
ændres således, at retten kan henvise en sag til nævnsbehandling,
såfremt det findes mest hensigtsmæssigt, at sagen undergives
nævnsbehandling. Det forudsættes herved, at anlagte småsager som
udgangspunkt behandles ved domstolene.
Allerede efter den gældende retsplejelovs § 361
er det en betingelse, at der gøres indsigelse. Det er således ikke
udtryk for nogen ændring, at der med hensyn til sager, der rejses
under den i kapitel 10 foreslåede inkassoproces først
bliver spørgsmål om anvendelse af § 361, når der rejses indsigelse,
og sagen herefter skal behandles efter de almindelige
civilprocessuelle regler, herunder småsagsprocessen, jf. den
foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 439, stk. 4.
Bestemmelsen i retsplejelovens § 361 har
sammenhæng med reglerne om fri proces og retshjælpsforsikring, jf.
kapitel 14, afsnit 4.3.5.
4.2. Domstolsbehandling af sager, der er afgjort af et klagenævn
Udvalget har overvejet, om de særlige
småsagsprocesregler bør anvendes på sager, der har været afgjort af
et klagenævn. Det kunne anføres, at disse sager - der ved
klagenævnet allerede én gang er behandlet efter enkle procesregler -
ved retten bør behandles efter de almindelige procesregler.
Der bør imidlertid efter udvalgets opfattelse
ikke indføres en generel regel, hvorefter alle klagenævnssager skal
behandles efter almindelige regler. Det forekommer således ikke
hensigtsmæssigt i alle tilfælde at afskære en hurtigere og enklere
behandling efter småsagsprocessens regler.
På den anden side bør principielle sager
("prøvesager") fortsat kunne henvises til behandling ved landsretten
i 1. instans i medfør af retsplejelovens § 226, stk. 1, nr. 1 eller
2. Der henvises herom, og om henvisning til almindelig proces ved
byret, til kapitel 9, afsnit 3.3.
Efter flertallets forslag i kapitel 9, afsnit 27,
opretholdes de gældende regler om appelbegrænsning. Efter disse
regler kan appeltilladelse i sager om krav, der efter påstanden for
landsretten har en økonomisk værdi af højst 10.000 kr., gives bl.a.,
hvis sagen er af principiel karakter. jf. retsplejelovens § 368,
stk. 2. I sager af principiel karakter kan der også gives 3.
instansbevilling, jf. § 371, stk. 1.
5. Samspil mellem nye forligsformer og klagenævn
I kapitel 12, afsnit 4, foreslår udvalget indført
en ordning med isoleret forligsmægling ved byret. En sådan mulighed
bør ikke være udelukket, fordi sagen falder under et klagenævns
kompetence.
Det bemærkes herved, at forligsmægling i sagens
natur kræver begge parters samtykke, og at forbrugeren derfor kan
vælge, om vedkommende ønsker mægling eller nævnsbehandling.
6. Eksigibilitet
Udvalget har overvejet, om afgørelser fra
Forbrugerklagenævnet og godkendte private klage- og ankenævn bør
gøres eksigible, således at de kan danne grundlag for
tvangsfuldbyrdelse.
6.1. Gældende regler
Efter de gældende regler kan en forbruger, der
ved et klagenævn får medhold i en sag mod en erhvervsdrivende, ikke
gå direkte til fogedretten og få tvangsfuldbyrdet sit krav mod den
erhvervsdrivende, jf. kapitel 3, afsnit 2.1.4. Hvis den
erhvervsdrivende ikke frivilligt efterlever klagenævnsafgørelsen, må
forbrugeren indbringe sagen for domstolene for gennem en dom at få
et tvangsfuldbyrdelsesgrundlag.
Efter forbrugerklagenævnslovens § 10, stk. 2,
indbringer Forbrugerklagenævnet efter anmodning sagen for retten på
forbrugerens vegne, når en afgørelse ikke efterleves af modparten.
Denne bistand omfatter dog kun udfærdigelse af stævning. Opfylder
forbrugeren de økonomiske betingelser for fri proces, har
forbrugeren imidlertid fri proces i sager om krav, hvor forbrugeren
har fået medhold i et klagenævn, jf. retsplejelovens § 335 a, nr. 1
og 2, jf. kapitel 14, afsnit 4.3.5.
6.2. Tidligere overvejelser
Spørgsmålet om eksigibilitet blev overvejet
allerede i Forbrugerkommissionens betænkning nr. 681/1973 om
markedsføring, forbrugerombudsmand og forbrugerklagenævn, s.
33-34, hvor det fremgår,
"at kommissionen har overvejet, om der
burde foreslås en bestemmelse, hvorefter nævnets afgørelse,
dersom sagen ikke senest 3 uger efter kendelsen var indbragt
for de ordinære domstole, skulle have virkning som
retsforlig, således at den kunne tvangsfuldbyrdes efter de
for sådanne forlig gældende regler. Der lå ikke heri noget
ønske om at gøre indgreb i domstolenes virksomhed.
Begrundelse var, at man derved kunne styrke systemets
effektivitet, og det vil næppe kunne opfattes som urimeligt
at kræve af den tabende part, der måtte være utilfreds med
klagenævnets afgørelse, at han selv inden rimelig kort tid
tog initiativet til at opnå en domstolsprøvelse. En sådan
begrænset eksigibilitet har vakt almindelig modstand - under
forhandlingerne på det 26. nordiske juristmøde, på
dommerforeningens årsmøde i 1972 og fra Retsplejerådets side
- og kommissionen har ikke ønsket at fastholde en sådan
bestemmelse, som der ud fra forskellige synspunkter vil
kunne rettes indvendinger imod. I stedet har man ment at
kunne opnå den ønskelige effektivitet ved, at der etableres
en kontrol med efterlevelsen af klagenævnets afgørelser ..."
Den omtalte modstand fra Retsplejerådets
side kom til udtryk i et foreløbigt notat af 14. juni 1972 om
behandling af forbrugersager, s. 6-7, udarbejdet i anledning af et
foreløbigt forslag fra Forbrugerkommissionen om oprettelse af
Forbrugerklagenævnet:
"Et forbrugerklagenævn vil efter
retsplejerådets opfattelse være særlig egnet til at behandle
tvister af teknisk karakter på en hurtig og
tilfredsstillende måde. Sådanne tvister vil normalt kunne
færdigbehandles efter en vurdering af den købte genstand
eller det udførte arbejde, der foretages af nævnets
medlemmer eller særlig sagkyndige. Derimod vil et sådant
nævn som følge af nævnets sammensætning og virkemåde ikke
være egnet til behandling af tvister af juridisk karakter,
f.eks. om kontraktfortolkning eller et spørgsmål, om der
overhovedet er indgået en bindende aftale. Sådanne tvister
bør fortsat behandles af domstolene. ...
Efter rådets opfattelse kan det endvidere
ikke anses for rigtigt, at nævnets afgørelser bliver
bindende og kan fuldbyrdes, såfremt de ikke indbringes for
retten inden for en kortere frist.
Nævnets behandlingsmåde er ikke indrettet
på at træffe bindende afgørelser. Den formløse skriftlige
behandling medfører, at der let vil kunne opstå
misforståelser med hensyn til sagens faktiske omstændigheder
og parternes stilling til sagen, og at den derfor afgøres på
et forkert grundlag. Hertil kommer, at parterne, når de
undtagelsesvis møder for nævnet, udtaler sig uden
vidneansvar, og at bevisførelsen i øvrigt er begrænset til
en teknisk erklæring. Særlige problemer opstår i de
tilfælde, hvor forbrugerens modpart ikke besvarer en
henvendelse fra forbrugerklagenævnet. Tilsyneladende vil man
i disse tilfælde afsige "udeblivelsesdom", selv om
henvendelsen ikke er forkyndt for modparten.
En frist på 3 uger for sagens
indbringelse for retten uden mulighed for
"oprejsningsbevilling" må endvidere efter erfaringerne med
hensyn til appel af retsafgørelser forekomme uheldig.
Nævnsbehandlingens største fordel er
efter rådets opfattelse, at den åbner mulighed for - gennem
en bedre oplysning af sagen eller ved en besigtigelse af
sagsgenstanden - at behandle de forbrugersager, der ikke
indeholder nogen reel tvist. Foreligger der derimod en
egentlig tvist, må det være i alles - også forbrugerens -
interesse, at sagerne behandles af domstolene, der råder
over et landsdækkende apparat, der er indrettet med henblik
på afgørelse af tvister. ...
Retsplejerådet må således fraråde, at der
på et for domstolene så centralt sagsområde skabes en ny 1.
instans, hvis sammensætning og sagsbehandling ikke indebærer
de samme retssikkerhedsgarantier som en domstolsbehandling.
I modsætning til andre tilfælde, hvor visse sagsområder
henlægges til administrative nævn, f.eks. landsskatteretten
og den foreslåede ankestyrelse, drejer det sig her om
tvister mellem de enkelte borgere på formuerettens område,
altså sager, der traditionelt udgør domstolenes centrale
virkefelt."
Retsplejerådets endelige udtalelse af 12. februar
1973, jf. bilag 3 til betænkning nr. 698/1973 om behandling af
borgerlige sager (s. 189-194, særligt s. 191), indeholder ingen
nærmere argumentation mod forslaget om at gøre Forbrugerklagenævnets
afgørelser eksigible, idet det herom blot anføres:
"Denne virkning af at undlade at
indbringe sagen for domstolene har dog været genstand for
kritik, og rådet er bekendt med, at bestemmelse herom ikke
vil blive medtaget i det endelige forslag."
Spørgsmålet er desuden omtalt i bemærkningerne
til et lovforslag om ændring af forbrugerklagenævnsloven, fremsat
den 11. december 1980 af industriministeren (jf. Folketingstidende
1980-81, tillæg A, sp. 2710-2711):
"I forbindelse med udarbejdelse af dette
forslag har forbrugerkommissionens tanker om at gøre
forbrugerklagenævnets afgørelser delvis eksigible påny været
overvejet. Dette er yderligere aktualiseret af det forhold,
at langt den overvejende del af de klagenævnsafgørelser, der
i dag indbringes for domstolene, kan betegnes som rene
"inkassosager" for forbrugerne. Til støtte for at gøre
nævnsafgørelserne delvis eksigible kan således også anføres
det rent samfundsøkonomiske synspunkt, at der i disse sager
ville kunne opnås en vis besparelse ved at forsyne
nævnsafgørelser med en begrænset eksigibilitet. De
synspunkter, der i sin tid blev anført som argumenter mod at
tillægge nævnets afgørelser eksigibilitet, gør sig
imidlertid efter retsplejerådets opfattelse stadig gældende.
Da forholdet endvidere er det, at den helt overvejende del
af klagenævnets afgørelser efterleves af parterne, har man
ikke fundet tilstrækkelig anledning til at indføje
bestemmelser herom i forslaget, idet det er forventningen,
at de bestræbelser med henblik på at effektivisere
klagenævnsbehandlingen, som dette lovforslag er udtryk for,
ikke modvirkes ved at klagenævnets afgørelser fortsat ikke
er eksigible."
Industriministeriet har også efterfølgende flere
gange rejst spørgsmålet om eksigibilitet over for
Justitsministeriet.
6.3. Udvalgets overvejelser
Ovenfor afsnit 6.2. er gennemgået en række
synspunkter vedrørende spørgsmålet om at tillægge
klagenævnsafgørelser eksigibilitet.
Blandt de yderligere synspunkter, der har været
anført imod eksigibilitet, kan nævnes;
- Det vil give vanskeligheder, hvor
erhvervsdrivende ønsker ført en prøvesag om et spørgsmål af
principiel karakter, idet det som udgangspunkt vil være nødvendigt
at indbringe alle sager for domstolene for at undgå at de
bliver retskraftige, mens afgørelsen i prøvesagen afventes.
- Forbrugerens "access to justice" er i forvejen
lettet, idet en forbruger, der har fået medhold, automatisk får fri
proces, forudsat den pågældende opfylder de økonomiske betingelser
(og andre vil i vidt omfang være dækket af retshjælpsforsikring),
ligesom Forbrugerklagenævnets sekretariat bistår med udfærdigelse af
stævning.
Hertil kan tilføjes, at der - hvis udvalgets
forslag gennemføres - med den foreslåede ordning for inddrivelse af
uomtvistede pengekrav, jf. kapitel 10 om inkassoprocessen, sker en
betydelig effektivisering af domstolsprocessen i sager, hvor den
erhvervsdrivende ikke bestrider forbrugerens krav, navnlig gennem
etablering af et enstrenget system omfattende både den
civilprocessuelle og fogedprocessuelle gren af inddrivelsen.
På denne baggrund er der i udvalget enighed om,
at der - henset til de principielle og praktiske betænkeligheder,
der har været fremført - ikke er anledning til at foreslå, at
klagenævnsafgørelser fremover skal være eksigible.
Reglen i forbrugerklagenævnslovens § 10, stk. 2,
om bistand ved sagsanlæg, vil kunne fungere udmærket under en
småsagsproces, og den bør derfor opretholdes.
Kapitel 12:
Forligsbestræbelser
1. Indledning
I kapitel 9, afsnit 22, drøftes spørgsmålet om
forligsmægling som et led i behandlingen af retssager. Som det
fremgår dér, er det udvalgets opfattelse, at rettens forligsmægling
bør være et væsentlig led i småsagsprocessen. Der kan imidlertid
også være behov for at fremme forligsmæssige løsninger i andre
situationer, således forud for retssag eller i tilknytning til
retssager på anden måde end gennem rettens indsats. Disse spørgsmål
behandles i dette kapitel.
2. Generelle synspunkter
Efter kommissoriet er det udvalgets hovedopgave
at udforme nye regler om retslig behandling af småsager. I
overensstemmelse hermed har udvalget foreslået nye regler om
domstolsbehandling af mindre krav, jf. kapitel 9 og 10 om
småsagsprocessen og inddrivelsessystemet.
Både af samfundsøkonomiske hensyn og af hensyn
til parterne anses forlig i almindelighed for en bedre udgang på en
retlig konflikt end en retsafgørelse. Herved spares både tid og
omkostninger, ligesom en forligsmæssig løsning formentlig i højere
grad vil muliggøre en fortsat venskabelig personlig eller
forretningsmæssig forbindelse.
Det ideelle retssystem virker derfor i retning
af, at domstolsprocessen kun træder i funktion, hvor andre og
enklere løsningsformer ikke slår til, jf. kapitel 2, afsnit 3.1.
Formålet med småsagsprocessen er ikke flere retssager, men at sikre,
at domstolene er tilgængelige for alle, der har reelt brug for dem.
Ikke mindst i forbindelse med en procesform, hvor
parterne forudsættes at kunne optræde uden advokater, bør forlig
imidlertid ikke tilstræbes under alle omstændigheder. Grundlæggende
retssikkerhedshensyn kan sætte grænser for forligsbestræbelser. Den,
der skal tage stilling til et forlig, bør være klar over, hvad
forliget indebærer.
I princippet betyder dette, at parten bør kende
sin materielle retsstilling, dvs. være klar over, hvad en dom i
sagen vil gå ud på. Kun da kan parten vide, hvad forliget indebærer,
hvad der gives afkald på, og hvad der opnås ved forliget. Men ofte
vil kun en domsforhandling give et sikkert grundlag for en
forudsigelse om domsresultatet. Formålet med forlig er imidlertid
netop at undgå en domsforhandling med de dertil hørende bekymringer,
forringet indbyrdes forhold mellem parterne, tidsspilde og
omkostninger.
De anførte hensyn er således modstridende. Der må
foretages en rimelig afbalancering. Efter udvalgets opfattelse er
kravet om "oplyst forligstiltræden" af principiel vigtighed. Det bør
dog ikke overtones. I småsager fører proportionalitetsbetragtninger
til, at hensynet til at spare en proces eller en domsforhandling kan
få nogen overvægt. Det bør derfor ikke være afgørende, om en part
kan få en prognose med høj grad af sikkerhed om sagens udfald.
Derimod er det væsentligt, at parten kan få vejledning om de
grundlæggende regler af betydning for sagen og om, hvad der i givet
fald skal til af bevisførelse, herunder om de relevante
bevisbyrderegler.
En sådan vejledning er netop kernen i den
vejledningspligt, som retten pålægges efter forslaget om
småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 16-18. Den "afdramatisering"
af sagsanlæg, som småsagsprocessen er udtryk for, bevirker, at
forligsbestræbelser i småsager ofte vil kunne have deres plads for
retten. Ved udformningen af småsagsprocessen har udvalget således
lagt betydelig vægt på rettens undersøgelse af forligsmulighederne
som et led i sagens behandling, jf. kapitel 9, afsnit 22.
Selv om der indføres en småsagsproces, kan der
imidlertid være behov for, at retsordenen også letter
forligsbestræbelser i småsager på anden måde. Men det må sikres, at
der tages de fornødne retssikkerhedsmæssige hensyn. Udvalgets
overvejelser om forligsbestræbelser uden sagsanlæg eller dog uden
gennemførelse af retssag gengives nedenfor i afsnit 3 og 4.
Spørgsmålet om anvendelse af såkaldt mediation (mægling) er
behandlet i afsnit 5.
3. Mægling ved advokat
3.1. Advokatbistand til forligsmægling
Udvalget har overvejet, om der i småsager bør
skabes en særlig mulighed for undersøgelse af forligsmuligheder med
bistand af advokat.
Udvalget har i denne forbindelse overvejet dels
et forslag fra Advokatrådet om en advokatmedhjælperordning, jf.
afsnit 3.2., dels en ordning med advokatretshjælp til mægling, jf.
afsnit 3.3.
3.2. Advokatrådets forslag om en advokatmedhjælperordning
Et udvalg under Advokatrådet har i 1994
foreslået, at der indføres en ordning, hvorefter advokater beskikkes
som medhjælpere for byretten i småsager, jf. en foreløbig
beretning fra udvalget: "Borgernes adgang til retsvæsenet i sager af
mindre værdi". Medhjælperens hovedopgave skal efter forslaget være
sammen med parterne at gennemgå deres påstande, beviser og
anbringender og på grundlag heraf søge en forligsmæssig løsning på
sagen.
Efter forslaget skal alle sager under
"småsagsgrænsen" (25.000 kr. i Advokatrådets forslag), der anlægges
ved byretten, henvises til en advokatmedhjælper, medmindre
parterne er enige om at ønske sagen behandlet ved retten
med det samme efter de almindelige regler om forberedelse af civile
sager.
Det skal efter forslaget være tilladt parterne at
medbringe bisidder (herunder evt. advokat), men udgiften
hertil kan ikke kræves godtgjort af modparten.
Hvis sagen forliges hos medhjælper,
oprettes et sædvanligt (udenretsligt) forlig, der kan
tvangsfuldbyrdes.
Hvis sagen ikke forliges, skal
medhjælper udarbejde en skriftlig redegørelse til retten med
oplysning om parternes endelige påstande og anbringender, sagens
faktiske omstændigheder (som der er enighed om), bevisførelse og
domsforhandlingens forventede varighed. Det er tanken, at denne
redegørelse skal erstatte den sædvanlige forberedelse ved retten,
således at sagen som udgangspunkt kan berammes direkte til
domsforhandling på grundlag af redegørelsen. Advokaten kan eventuelt
(mundtligt) forelægge sagen for retten.
3.3. Advokatretshjælp til mægling
Ved en tilpasning af reglerne om advokatretshjælp
kunne der skabes mulighed for advokatbistand til forligsmægling uden
anlæg af retssag.
En sådan ordning ville rumme den fordel, at et
behov for førprocessuel retshjælp formentlig i nogen
udstrækning kunne tilgodeses samtidig med, at forligsmuligheder
undersøges.
Ordningen tænkes i givet fald etableret inden for
rammerne af ordningen med offentlig retshjælp ved advokater,
som er beskrevet i kapitel 3, afsnit 3.2., og i øvrigt nærmere
behandlet i kapitel 13, afsnit 8. Det ville indebære, at mæglingen -
mod en vis egenbetaling - kan ydes, hvis begge parter opfylder de
økonomiske betingelser, svarende til betingelserne for at få fri
proces. Det ville endvidere indebære, at mægling kan tilbydes af
beneficerede advokater og andre advokater, der har tilmeldt sig
ordningen efter retsplejelovens § 128, stk. 2.
Teknisk kunne ordningen etableres ved at ophæve
forbudet mod "fællesrepræsentation" i § 9 i
retshjælpsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1077 af 11. december
1996), hvorefter en advokat ikke kan få vederlag efter
bekendtgørelsen for ydelse af retshjælp til mere end én part under
samme sag, medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder.
Såfremt advokaten skal kunne opnå et realistisk
salær, må advokatmægling kunne ske som udvidet retshjælp
for begge parter, jf. herved bekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, jf.
§ 6. Advokatens vederlag vil i så fald - for to parter - kunne
udgøre indtil 5.260 kr. inkl. moms (2 gange 800 kr. plus 2 gange
1.830 kr.), hvoraf staten betaler 75% af de første 1.600 kr. og
halvdelen af eventuelt yderligere salær, mens parterne må deles om
resten (max. 1.115 kr. for hver part).
Ordningen kunne tilrettelægges således, at
advokaten - hvis forlig ikke opnås - kan forberede sagen ved
udfærdigelse af stævning og svarskrift, angive den nødvendige
bevisførelse m.v., så sagen af retten kan berammes til
domsforhandling med det samme uden sædvanlig forberedelse.
Anvendelsesområdet for advokatmægling
kunne i givet fald afgrænses på samme måde som reglerne om
småsagsprocessen og dermed omfatte sager af en værdi indtil 20.000
kr. Der kunne dog argumenteres for, at denne værdigrænse ikke bør
være afgørende for, om parterne kan søge en forligsmæssig løsning
efter reglerne om advokatmægling. Det vederlag, der kan ydes
advokaten efter retshjælpsbekendtgørelsen, vil dog i praksis
begrænse anvendelsesområdet til sager af en forholdsvis begrænset
kompleksitet. Det vil typisk sige sager af mindre værdi. Når der
ikke er tale om at vælge mellem to forskellige processuelle regelsæt
for sagens behandling og afgørelse, er der imidlertid næppe behov
for at lægge sig fast på en entydig og fast værdigrænse.
I sagens natur vil advokatmægleren ikke kunne
virke som advokat for nogen af parterne i en efterfølgende retssag.
3.4. Udvalgets overvejelser
Der er ikke i udvalget enighed om, hvorvidt
mæglingsordninger som beskrevet ovenfor i afsnit 3.2. og 3.3. bør
gennemføres.
Et flertal - Bo Antonsen, Chr.
Bache, Pernille Taarup Bendz, Otto Bisgaard, Torsten Hesselbjerg,
Pernille Kjærulff, Jørgen Lougart, Christian Lundblad, Ellen Munch-
Larsen, Mette Reissmann, Bente Saltorp og Vibeke Vindeløv - kan ikke
anbefale indførelse af de skitserede former for advokatmægling.
Disse medlemmer lægger vægt på, at den eneste realistiske løsning på
småsagsproblemet er en "advokatløs" procesform, jf. kapitel 9. Har
man én gang valgt denne løsning, er det selvmodsigende at gennemføre
et alternativ med hensyn til forligsmægling ved advokater, som vil
indebære omkostninger, som småsagsprocessen tilsigter at undgå.
Med hensyn til en medhjælperordning
bemærkes, at det med den foreslåede småsagsproces næppe vil være
nødvendigt eller hensigtsmæssigt med en hovedregel gående ud på, at
sager henvises til indledende mægling ved en advokatmedhjælper. Der
lægges således med de nye småsagsregler op til en væsentlig
forenkling af sagsforløbet ved domstolene bl.a. ved, at der som
hovedregel straks efter svarskrift afholdes et forberedende møde,
hvortil parterne i almindelighed indkaldes personligt. Ved dette
møde søges sagen forligt, afgjort, optaget til dom eller
færdigforberedt og domsforhandling berammet. Er der først indleveret
stævning til retten, kan forligsmulighederne i langt de fleste
tilfælde lige så hurtigt og billigt afdækkes af dommeren under det
forberedende møde som ved en medhjælperordning. Henvisning til
advokatmedhjælper ville først kunne komme på tale, efter at det ved
sagsøgtes svarskrift er afklaret, at der er indsigelser eller
modkrav i sagen. Hvor forlig indgås, må det antages, at dette
ligefuldt kunne være opnået i retten. Lykkes forligsbestræbelserne
ikke, skal sagen fortsætte i retten, og den udenretslige forligsfase
vil have forlænget og fordyret det samlede forløb.
Med hensyn til advokatretshjælp til mægling
bemærkes, at hvis det antages, at rettens bistand (ved
småsagsproces) kan erstatte advokaterne under processen, kan den
også gøre det under forligsmægling. Omkostningerne ved selve
sagsanlægget og forligsmægling ved retten vil være langt mindre end
med en advokatmæglingsordning. En advokatmægler kan i princippet
støde på samme habilitetsproblemer i forhold til mæglingen som en
dommer. Det bør efter flertallets opfattelse ikke være muligt for
dommeren mod en parts ønske at skyde sagen fra sig og foranstalte
advokatmægling. Om hensynet til at skabe muligheder for mægling uden
sagsanlæg henvises til afsnit 4 nedenfor. At der ikke indføres en
særlig advokatmæglingsordning vil ikke være til hinder for, at
parter, der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces,
udnytter advokatretshjælpen til førprocessuel retshjælp, jf. herom
nedenfor kapitel 13. Kan sagen ikke umiddelbart forliges, bør den
imidlertid af omkostningsmæssige grunde indbringes for retten. Det
vil heller ikke være til hinder for, at advokater udvikler særlige
rådgivningsydelser med henblik på koncentreret og billig
forligsmægling. I det omfang sådanne - frivillige - ordninger
fungerer efter hensigten, vil de kunne udgøre et værdifuldt
supplement til småsagsprocesordningen.
Ét medlem - Preben Lunn -
anbefaler indførelse af ordninger med advokatmægling efter de i
afsnit 3.2. og 3.3. skitserede retningslinier. En
medhjælperordning vil være gavnlig i forbindelse med allerede
anlagte sager, eventuelt således at dommeren efter en fakultativ
regel kan bestemme, at sagen inden domsforhandling skal undergives
advokatmægling. En sådan mulighed vil kunne modvirke
habilitetsproblemer hos dommeren, navnlig i sager, der er egnede til
en mere direkte eller indgående forligsmægling. Ved en ordning med
advokatretshjælp til mægling kan opnås, at sagen typisk kan
forliges eller færdigforberedes forud for et sagsanlæg. Økonomisk
vil ordningen - i hvert fald i typiske småsager - kunne gennemføres
inden for rammerne af to gange honoraret for advokatretshjælp.
4. Isoleret forligsmægling
4.1. Indledning
I tilfælde, hvor parterne i en retlig konflikt
primært ønsker bistand til indgåelse af et forlig, kan det - navnlig
i småsager - forekomme unødigt formalistisk, at der skal anlægges
retssag, for at parterne kan opnå den bistand i denne henseende, som
småsagsprocesforslaget sikrer parter, der møder uden advokat. Den
vejledningspligt, som er et centralt led i småsagsprocessen, er
udtryk for, at borgerne bør sikres en nem og enkel adgang til at
forelægge deres retlige problemer for en dommer. Domstolene stilles
i småsager for så vidt til umiddelbar rådighed for borgerne.
På den baggrund foreslår udvalget en særlig
ordning, hvorefter parterne uden retssag kan opnå dommerens bistand
til forligsdrøftelser i småsager. En sådan "isoleret forligsmægling"
kan i en vis forstand minde om den bistand, retterne yder med hensyn
til isoleret bevisoptagelse efter retsplejelovens § 343.
Om den norske ordning med retsmægling, der angår
anlagte retssager, henvises til kapitel 4, afsnit 2.7.
4.2. Betingelser for isoleret forligsmægling
Da der må være rimelig udsigt til, at et forlig
kan opnås, bør det være en betingelse, at parterne er enige om at
ønske isoleret forligsmægling. Der skal således fremsættes en fælles
anmodning til retten.
Efter forslaget skal det være en betingelse, at
sagens værdi er under småsagsgrænsen (20.000 kr.). Der findes ikke
at være praktisk behov for ordningen med hensyn til sager, der er
afgjort af Forbrugerklagenævnet. I disse sager vil nævnets
sekretariat have forsøgt at mægle forlig inden nævnsafgørelsen, hvis
der har været anledning hertil, jf. herved § 8, stk. 5, i
bekendtgørelse nr. 541 af 10. august 1989 om forretningsorden for
Forbrugerklagenævnet.
Da isoleret forligsmægling forudsættes at være en
mægling af kortere varighed, bør der ikke være adgang til at vedtage
anvendelse af småsagsreglerne i denne henseende.
Det skal efter forslaget være et krav, at
parterne møder personligt, hvilket erfaringsmæssigt er af stor
betydning for muligheden for at opnå et forlig. Det bør dog ikke
være udelukket, at en part er repræsenteret ved advokat under
retsmødet, når blot ikke advokaten møder alene.
Med hensyn til den stedlige kompetence vil kravet
om parternes enighed muliggøre, at parterne frit kan vælge, ved
hvilken byret bistanden ønskes, jf. herved den almindelige regel om
vedtagelse af værneting i retsplejelovens § 245, stk. 1. Er der ikke
enighed om dette spørgsmål, vil betingelserne for isoleret
forligsmægling ikke være opfyldt.
4.3. Regler om gennemførelse af isoleret forligsmægling
Da det fra starten bør være klart, om
betingelserne er opfyldt, foreslås, at parterne skal indgive en
fælles anmodning, underskrevet af begge parter. Anmodningen bør
indeholde sådanne oplysninger, at retten umiddelbart kan indkalde
parterne til det retsmøde, hvor mæglingen foretages. Anmodningen må
således indeholde en beskrivelse af sagen og af parternes
standpunkter. Justitsministeren forudsættes at fastsætte nærmere
regler om anmodningen, herunder om anvendelse af særlige blanketter.
En standardblanket bør indeholde en kortfattet vejledning, herunder
en opfordring til parterne om at vedlægge dokumenter af betydning
for sagen.
Retten indkalder parterne til et møde. For mødet
bør reglen i retsplejelovens § 269 være gældende, således at mødet
med parternes tiltræden kan afholdes for lukkede døre. Det
forudsættes derfor, at mødet i almindelighed finder sted på
dommerens kontor. Herved opnås, at mæglingen også i denne henseende
får karakter af en uformel drøftelse. For mæglingen bør almindelige
regler om forligsmægling være gældende, herunder retsplejelovens §
270 om tilførsel til retsbogen og om tvister om forligs gyldighed.
Det følger dog af ordningens særlige karakter, at bestemmelsen i §
268, stk. 4, om, at undladelse af mægling ikke kan føre til
hjemvisning af sagen, ikke vil have betydning for ordningen med
isoleret forligsmægling.
Det forudsættes, at mæglingen kan gennemføres
uden bevisførelse og udveksling af processkrifter, men alene på
grundlag af en kortere, uformel drøftelse under dommerens ledelse og
vejledning samt anmodningen, mundtlige oplysninger fra parterne
(ikke egentlig partsforklaring under strafansvar) og et forholdsvis
begrænset dokumentmateriale.
Retten bør - som med hensyn til forligsmægling
under retssag, jf. retsplejelovens § 268, stk. 2 - kunne afvise at
foretage mægling, hvis det på forhånd må antages, at mægling vil
være forgæves. Retten bør dog også kunne afvise at foretage isoleret
forligsmægling, hvis sagen er kompliceret, eller hvis mæglingen i
øvrigt kræver mere omfattende undersøgelse eller forhandling. Det
forudsættes således, at mægling kan gennemføres under et enkelt,
kortere retsmøde. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, taler praktiske
hensyn - herunder at en proces umiddelbart kan fortsætte, hvis
mæglingen ikke lykkes - for, at en eventuel mægling fra rettens side
finder sted under en retssag. Afvisning bør bl.a. kunne ske, hvis
det må antages, at en retssag kunne blive henvist til almindelig
proces, og parternes tilkendegivelser på dette punkt bør ikke i
relation til isoleret forligsmægling være afgørende.
Mæglingen bør udøves efter almindelige principper
for rettens mæglingsvirksomhed. Parterne bør vejledes på i
princippet samme måde som i retssager, jf. kapitel 9, afsnit 16-18.
Vejledningspligten i småsager bør således gælde, i det omfang
forholdenes forskellighed ikke fører til andet. Under isoleret
forligsmægling vil egentlig bevisførelse ikke finde sted, og
egentlige tilkendegivelser vil ikke forekomme. Retten må omhyggeligt
redegøre for forholdet mellem et forligsforslag og gældende
retsregler, herunder om, hvorvidt forslaget bygger på andet end
gældende ret.
Indgåede forlig indføres i retsbogen, jf.
retsplejelovens § 270, stk. 1, og fuldbyrdelse kan ske efter
almindelige regler om retsforlig samt efter den foreslåede regel om
fuldbyrdelse straks på frivilligt grundlag, jf. kapitel 10, afsnit
23.2.
Lykkes mæglingen ikke, er parterne henvist til at
anlægge retssag.
Kravene til dommeren bør være de samme som med
hensyn til småsagsprocessen, jf. kapitel 9, afsnit 25.2.2.2.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 410, stk. 1-5).
4.4. Habilitetsspørgsmål
Der findes ikke præcise regler om
habilitetsvirkningen af rettens mæglingsvirksomhed, og
udgangspunktet er den almindelige regel i retsplejelovens § 61 om
omstændigheder, som er "egnede til at rejse tvivl om dommerens
fuldstændige upartiskhed". Forligsmægling fører ikke i sig selv til
inhabilitet, se Vollmond i Proceduren (2. udg. 1980), s.
86. Retsplejelovens ordning efter kapitel 26 bygger på, at
forligsmægling i almindelighed kan og bør ske således, at dommeren
kan dømme i sagen. Fremsætter dommeren tilkendegivelser, f.eks. om
retsstillingen på et givet punkt eller vurderende udtalelser i
øvrigt om spørgsmål, der kan omfattes af retssagen, kan dommeren
blive inhabil til at behandle en retssag, smh. UfR 1984.10 H
og UfR 1994.385 Ø.
Det antages dog i Kommenteret Retsplejelov
(5. udg. 1994), bind I, s. 96, at en dommer, der har afholdt et
særligt forberedende møde efter retsplejelovens § 355, ikke er
udelukket fra senere at deltage ved sagens afgørelse, og at dette
gælder, selv om dommeren måtte have udtalt sig om sagens sandsynlige
udfald, idet der henvises til, hvad Den Europæiske
Menneskerettighedskommission har antaget ved sin afgørelse af 7.
januar 1991 (sag nr. 14063/88).
Udviklingen i synet på habilitet i de senere år
må antages at kunne føre til en skærpet vurdering.
Udvalget har fundet, at der bør fastsættes en
regel om, at retssagen altid skal behandles af en anden dommer end
den, der har foretaget isoleret forligsmægling. Herved sikres det,
at der ikke opstår habilitetsproblemer under retssagen. Samtidig
sikres den mæglende dommer en større frihed derved, at han ikke
behøver at være tilbageholdende i sin mæglingsvirksomhed for at
undgå inhabilitet under en eventuel senere retssag.
Dette forhold kan bevirke, at isoleret
forligsmægling får en noget anden karakter end forligsmægling under
en retssag, og at isoleret forligsmægling derved kan udgøre et
attraktivt alternativ til anlæggelse af retssag.
Også ved isoleret forligsmægling bør dommeren dog
foretage mæglingen på en sådan måde, at inhabilitet normalt ikke
indtræder. Dette gælder uanset den af udvalget foreslåede regel om
dommerskifte. Habilitetsproblemstillingen med hensyn til
forligsmægling er ikke bare et spørgsmål om, hvorvidt dommeren
senere kan dømme i sagen, men i mindst lige så høj grad et spørgsmål
om, at dommeren kan fortsætte sin mæglings virksomhed, og at selve
mæglingen sker på reelt og tilsyneladende upartisk
og retfærdig måde.
Den foreslåede ordning kan give anledning til
praktisk besvær ved de mindre byretter. Isoleret forligsmægling vil
dog - navnlig som følge af enighedskravet - næppe få et sådant
omfang, at habilitetsvirkningen af forgæves mægling skulle skabe
store vanskeligheder.
Som det fremgår af kapitel 9, afsnit 22, har
udvalget ikke fundet anledning til at foreslå særlige regler om
habilitetsspørgsmålet i tilknytning til reglerne om sædvanlig
forligsmægling i anlagte retssager. Behovet for en
skarp regel opfatter udvalget som knyttet til et nyt retsinstitut,
der som isoleret forligsmægling tilsigter en af parterne ønsket
alternativ og uformel håndtering af mindre retlige konflikter. Der
bør her lægges vægt på en betydelig frihed for dommeren med hensyn
til mæglingens tilrettelæggelse.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 410, stk. 6).
4.5. Andre regler
Eventuelle fejl fra rettens side vil have
betydning for forligets gyldighed efter de almindelige regler herom,
jf. herved retsplejelovens § 270, stk. 2.
Udvalget har overvejet, om materiale m.v. fra en
forgæves mægling kan genbruges under en senere retssag, herunder
eventuelt ved, at dommeren udfærdiger en skriftlig redegørelse, der
kan erstatte den sædvanlige forberedelse, således at retssagen kan
berammes direkte til domsforhandling. Af habilitetshensyn bør den
mæglende dommer dog som udgangspunkt ikke beskæftige sig med sagen,
efter at det er konstateret, at mæglingen må sluttes som forgæves.
Udvalget kan derfor ikke anbefale en ordning med en redegørelse fra
den mæglende dommer. Om materiale fra mæglingen, herunder
anmodningen om mægling, retsbogstilførsler og fremlagte dokumenter,
kan indgå i retssagen, må bero på almindelige regler.
For at lette sagens gang foreslås det dog, at
dommeren ved retsmødets slutning, såfremt begge parter ønsker det,
kan bistå parterne ved at udfylde blanketter til stævning og
svarskrift, således at retssag kan anlægges på stedet og fortsættes
på dette grundlag.
Som følge af den mere begrænsede bistand, der
omfattes af isoleret forligsmægling sammenlignet med retssag,
forslås retsafgiften for isoleret forligsmægling fastsat til
halvdelen af afgiften for sagsanlæg, dvs. efter udvalgets forslag
250 kr.
Der henvises til lovudkastets § 3, nr. 5
(retsafgiftslovens § 14, stk. 2).
5. Mægling/mediation
5.1. Indledning
I de senere år er fremkommet forskellige former
for alternativ konfliktløsning (såkaldt ADR: Alternative Dispute
Resolution), navnlig med oprindelse i USA. En af disse alternative
former for konfliktløsning er mediation (mægling), som er
en fællesbetegnelse for forskellige mæglingsmodeller, der dog har
visse fælles grundtræk. Også i en række andre lande - f.eks. Canada
og Australien - er anvendelse af mediation stærkt stigende.
Efter det for udvalget oplyste, viser
erfaringerne fra udlandet, at størstedelen af de aftaler, der indgås
i forbindelse med mediation efterleves frivilligt.
Der er også herhjemme en stigende interesse for -
og formentlig anvendelse af - mediation.
Udvalget har på den baggrund overvejet
spørgsmålet om inddragelse af mediation i konfliktløsning på
småsagsområdet.
Mediation er opstået uden støtte i lovgivning.
Der er ikke tale om nogen præcis begrebsmæssig afgrænsning. I det
følgende benyttes derfor udtrykket mægling/mediation om den
konfliktløsningsform, som ofte betegnes som mediation. I modsætning
hertil står forligsmægling, som benyttes om den mægling,
der finder sted i civilprocessen, jf. retsplejelovens kapitel 26.
Dette udtryk er også anvendt om den foreslåede form for isoleret
forligsmægling i småsager, jf. ovenfor afsnit 4. Udtrykket
retsmægling kan benyttes om nye former for mæglingsvirksomhed
ved domstolene. Dette udtryk anvendes med hensyn til de nye norske
regler om rettsmegling, der dog efter sit indhold ligger tæt op ad
traditionel forligsmægling ved domstolene. Der henvises herom til
kapitel 4, afsnit 2.6.
Om mediation/mægling kan i øvrigt henvises til
Vibeke Vindeløv: Konflikt, tvist og mægling (1997).
5.2. Beskrivelse af mægling/mediation
Det er formentlig en almindelig dommererfaring,
at nogle tvister kan forekomme dårligt egnede til en retlig
afgørelse, fordi parternes reelle behov består i andet og mere end
at få fastlagt, hvad retsregler fører til. Denne synsvinkel rammer
formentlig noget helt centralt ved mægling/mediation.
I den traditionelle domstolsproces fastlægges
alle led i konfliktløsningen i princippet efter retsregler - uanset
om dette i det konkrete tilfælde er hensigtsmæssigt. Det gælder
identifikation af parterne og af tvisten, og det gælder
retningslinier for behandling af tvisten (procesregler) og
retningslinier for afgørelsen (materielle retsregler).
Ved mægling/mediation fastlægges de nævnte led i
princippet alene efter, hvad der i det konkrete tilfælde er
hensigtsmæssigt. F.eks. søges personer, der har reel indflydelse på
parternes mellemværende inddraget i mæglingen, selv om de pågældende
ikke under en eventuel retssag ville have partsstilling. Ved
fastlæggelse af tvisten kan inddrages punkter, som ikke ville kunne
afgøres ved en retssag. Retningslinier for behandling af tvisten
beror helt primært på, hvad der kan fremme en løsning, og fastlægges
i princippet af mægleren i samråd med parterne. F.eks. kan mægleren
have drøftelser med parterne hver for sig. Afgørelsen træffes ud fra
en overvejelse om, hvad der - efter en samlet vurdering - tjener
parterne bedst. Det tilstræbes, at sagen får "to vindere".
Mægling/mediation er således ikke (blot) et
alternativ til domstolsbehandling, som skal sikre en enkel, hurtig
og billig konfliktløsning. Ambitionen med mægling/mediation rækker
videre, nemlig til at finde holdbare løsninger på parternes reelle
problem.
Det bemærkes, at der ved sammenligningen ovenfor
af domstolsprocessen og mægling/ mediation er bortset fra, at visse
træk ved domstolsprocessen, navnlig forligsmægling og dispositions-
og forhandlingsprincippet, i en vis udstrækning udvisker de
beskrevne forskelle.
De væsentligste kendetegn ved mægling/mediation
er formentlig frivillighed, formløshed, fortrolighed og den
tilstræbte varetagelse af begge parters interesser ved
afgørelsen.
Kan parterne ikke enes om at søge konflikten løst
ved mægling/mediation, står domstolssystemet til rådighed. Der
findes ingen hjemmel til at tvinge en part til mægling/ mediation,
jf. nedenfor afsnit 5.3. Mægling/mediation er en frivillig sag.
Der er i princippet ingen konflikttyper, der ikke
kan behandles ved mægling/mediation. Det taler for anvendelse af
mægling/mediation, bl.a. at parterne ønsker et vedvarende godt
forhold, at de ønsker at undgå retlig præcedens, at de ønsker
løsninger, som kan ligge uden for det retligt mulige, og som kan
tilfredsstille begge parter, samt at parterne ønsker stor
indflydelse på "procesforløbet". Det kan tale imod mægling, bl.a. at
en part ikke selv er i stand til at varetage sine interesser, at en
part ønsker at trække sagen i langdrag, eller at f.eks. strafbare
forhold eller et truende økonomisk sammenbrud er involveret i sagen.
Men også i sådanne tilfælde kan mægling/mediation vise sig
vellykket.
Ønsker parterne en principiel retlig afgørelse,
er mægling/mediation naturligvis ikke vejen frem. Men det bør
understreges, at et sådant ønske er udtryk for parternes indstilling
til konflikten - ikke for sagens karakter.
Det er et vanskeligt spørgsmål, hvilken rolle
retsreglerne bør spille ved resultatets fastlæggelse i
mægling/mediation. Parternes behov for at støtte sig til retlige
normer kan formentlig have en tendens til at vanskeliggøre en
frugtbar mæglingsproces. Ved at fokusere på den underliggende
konflikt i stedet for på retlige normer - og forud givne antagelser
om et rigtigt resultat - opnås formentlig de bedste muligheder for
en løsning, der kan holde ud over den øjeblikkelige konflikt,
ligesom mægleren derved undgår en rolle som advokerende for et
bestemt synspunkt - og derigennem for en bestemt part.
I domstolsprocessen tjener bevisførelse det
formål at godtgøre, hvem der har ret - eller har skylden. I
mægling/mediation tjener fremskaffelse af oplysninger primært det
formål at belyse, hvilke løsninger, der kan bruges.
For så vidt som målet med mægling/mediation ikke
er en løsning efter gældende ret, opstår i princippet ikke
retssikkerhedsmæssige problemer i relation til resultatet. I praksis
er det imidlertid mere kompliceret. Mægleren er ikke bundet af
regler, der modvirker magtmisbrug. Typisk er mæglingen ikke
offentlig. Parterne behøver ikke have advokater. Værnet mod
magtmisbrug består alene i frivilligheden og parternes evne til at
varetage egne interesser samt mæglerens dygtighed og ansvarlighed.
Det spiller dog i denne forbindelse en væsentlig rolle, at
mægling/mediation ikke - som voldgift - er et afkald på prøvelse af
sagen ved domstolene.
5.3. Gældende ret
Der findes herhjemme ingen lovregler om
mægling/mediation. Anvendelse af mægling/ mediation bygger således
udelukkende på aftalefriheden. Mægling/mediation kan for så
vidt ikke benyttes i den udstrækning, parterne
retligt ikke er rådige over sagsgenstanden.
Det er af væsentlig betydning for
mægling/mediation, at aftaler på den almindelige formuerets område
er bindende, jf. aftalelovens § 1. Dette er imidlertid ikke
ensbetydende med, at mæglingsresultatet altid står fast. Dette må
bero på aftalens nærmere indhold og forudsætninger, herunder om den
omfatter en genforhandlingsklausul. Aftalen kan udformes således, at
resultatet alene er gældende, sålænge begge parter ønsker det. I
sådanne tilfælde vil resultatets beståen for alvor bero på, om det
reelt er i begge parters interesse. Parternes løsning kan i øvrigt
omfatte forhold, der ikke håndhæves ved retsregler.
5.4. Udvalgets overvejelser
Efter udvalgets opfattelse frembyder
mægling/mediation umiddelbart interessante muligheder for løsninger
af retlige konflikter, der i visse tilfælde kan være bedre end dem,
som domstolsprocessen kan tilbyde.
På den anden side rejser mægling/mediation også
en række vanskelige spørgsmål, navnlig om retssikkerhed i
forbindelse med såvel "procesforløbet" som de resultater, der opnås
gennem mægling/mediation. I denne forbindelse er det centralt, om og
hvordan et krav på "oplyst forligstiltræden" bør tilgodeses.
Ud fra en processuel synsvinkel foreligger
navnlig to hovedspørgsmål.
For det første bør det overvejes, om retsordenen
skal tilstræbe og formidle anvendelse af mægling/mediation, f.eks.
ved regler, der sikrer, at parterne i anlagte retssager ved
domstolene er opmærksomme på muligheden for mægling/mediation, og
som letter anvendelsen heraf.
For det andet bør det overvejes, om der bør
indarbejdes elementer af mægling/mediationsmetoderne i den
forligsmægling, der finder sted i civile retssager. Spørgsmålet er
altså, om der bør udvikles en form for "retsmægling".
Udvalget er umiddelbart stemt for at besvare
begge spørgsmål bekræftende. Navnlig bør det mærkes, at et samspil
mellem domstolsprocessen og mægling/mediation kan være egnet til
udnytte fordele ved mægling/mediation under retssikkerhedsgarantier,
der kan løse nogle af de ovenfor nævnte problemer.
Mægling/mediation påkalder sig imidlertid næppe
specielt interesse med hensyn til småsager. Det siger vel
sig selv, at behov for at finde utraditionelle, varige løsninger -
eventuelt gennem indgående drøftelser med og mellem parterne - især
gør sig gældende med hensyn til mellemværender af en vis
kompleksitet og betydning for parterne. Hertil kommer den
omkostningsmæssige side af sager. Mægling/mediation kan godt være en
billig løsning, selv om der skal betales honorar til en sagkyndig
mægler. Det vil navnlig være tilfældet, hvor der f.eks. kan spares
et større syn og skøn samt to proceduresalærer. Hvis alternativet
derimod er en "advokatløs" småsagsproces, vil inddragelse af en
sagkyndig mægler let kunne forrykke det omkostningsmæssige billede.
Endvidere må introduktion af mægling/mediation i
lovgivningen forudsætte et nærmere udredningsarbejde. Det bør bl.a.
omfatte en mere dybtgående indsamling af erfaringer med mægling/mediation
her og i udlandet med henblik på klarlæggelse og nærmere vurdering
af de omfattende retssikkerhedsmæssige spørgsmål, som denne
konfliktløsningsform rejser. Et sådant arbejde må siges at ligge
uden for rammerne af udvalgets opgaver.
Udvalget har på den baggrund ikke foretaget
videregående overvejelser om mægling/ mediation.
Udvalget finder dog, at mægling/mediation er et
fænomen, der bør indgå i fortsatte overvejelser om procesordningens
udformning og udvikling. Udvalget kan anbefale, at der tages
initiativ til iværksættelse af et udredningsarbejde om mægling/mediation
på det civilprocessuelle område, jf. kapitel 15, afsnit 7.
Udvalget kan endvidere anbefale, at
mæglingsmetoder som mægling/mediation inddrages i advokaters og
dommeres efteruddannelse.
Kapitel 13: Retshjælp
1. Indledning
Af væsentlig betydning for god "access to
justice" er de retshjælpsforanstaltninger, der står til borgernes
rådighed. Retshjælp i vid forstand kender mange former, herunder
særlige procesregler, fri proces og retshjælpsforsikring.
I dette kapitel behandles retshjælp i snævrere
forstand, der på området for almindelige civile sager traditionelt
omfatter rådgivning om processuelle og materielle regler samt en vis
praktisk bistand forud for en eventuel retssag. Helt centralt i
denne forbindelse er konkret rådgivning om, hvorvidt der bør
anlægges sag eller gøres indsigelse mod et søgsmål. Denne
"førprocessuelle" retshjælp kendes efter gældende ret i form af
private retshjælpsinstitutioner og den offentlige retshjælp ved
advokater (advokatretshjælp) samt til dels advokatvagterne. Der ydes
dog også en vis retshjælp af Forbrugerklagenævnet og de godkendte
klage- og ankenævn samt - i begrænset omfang - af domstolene.
2. Udnyttelsen af
retshjælpsordningerne i praksis
Antallet af henvendelser til
retshjælpsinstitutioner og advokatvagter er betragtet under ét
steget markant i dén periode efter 1988, hvor antallet af sager ved
domstolene har været faldende. Det samlede antal henvendelser var
således i 1988 ca. 39.000 og i 1994 ca. 47.000, hvilket indebærer en
stigning på ca. 20%. Udgifterne til advokatretshjælp er i tiden
efter 1989 (det første hele år, hvor nye regler i lov nr. 420 af 13.
juli 1988 om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring
m.v. var i kraft) steget (fra ca. 10 mio. kr. til ca. 26 mio. kr. i
1996), og det samme må antages at gælde med hensyn til antallet af
advokatretshjælpsforretninger, jf. nærmere nedenfor i afsnit 8.1. I
perioden 1989-1996 faldt antallet af tvistige sager med økonomisk
værdi (domme og forlig efter domsforhandling) ved byretterne med ca.
40%. Den procentvise nedgang i det samlede antal tvistige sager ved
byretterne var dog en del mindre.
Søgningen efter retshjælp må antages at give en
godt fingerpeg om behovet for såvel retshjælp i snæver forstand som
retshjælp i videre forstand, herunder en særlig småsagsproces.
Den eksisterende statistik giver dog ikke
mulighed for at udsondre retshjælp i småsager.
En ganske væsentlig del af
retshjælpsforretningerne må antages at angå andet end de småsager,
der omfattes af udvalgets forslag til en småsagsproces i kapitel 9
(sager med økonomisk værdi af højst 20.000 kr.), således navnlig
familie-, arve-, og lejeretlige sager og spørgsmål om gældssanering
og tvangsauktion samt visse sager om offentlig ret.
Statistiske oplysninger vedrørende
advokatvagterne og Københavns Retshjælp er indeholdt i bilag 5,
afsnit 3.1. Se endvidere kapitel 3, afsnit 3.1.2. Efter statistikken
for Københavns Retshjælp for 1994-96 udgør andre civilretlige sager
end person-, familie- og arveretlige sager, lejesager og sager om
gældssanering i størrelsesordenen 33% af sagerne. Det må antages, at
en betydelig del af denne tredjedel er småsager. Der foreligger ikke
nærmere statistik om advokatretshjælp.
Der er næppe grund til at antage, at søgningen
efter retshjælp i relation til småsager har udviklet sig væsentligt
anderledes end for retshjælp i almindelighed.
Den foreliggende statistik giver heller ikke
mulighed for at vurdere betydningen af den ydede retshjælp.
Førprocessuel retshjælp kan således føre til, at et formentligt krav
opfyldes forligsmæssig, men kan også føre til, at det ikke forfølges
efter behørig rådgivning om, at kravet er udsigtsløst, ligesom
forfølgning kan tænkes opgivet på grund af vanskeligheder ved at
betjene sig af domstolsprocessen.
Uanset usikkerheden med hensyn til vurdering af
statistikken, synes udviklingen vedrørende søgningen efter retshjælp
dog ret klart at pege i retning af et behov for en småsagsreform.
En bedre statistik bør indgå i fortsatte
reformovervejelser, jf. nærmere i kapitel 15, afsnit 5.
3. Sigtet med en
retshjælpsreform
3.1. Den nuværende ordning
og tidligere overvejelser
Det har længe været antaget, at der er et
betydeligt behov for retshjælp til mindrebemidlede, og at staten har
en forpligtelse til at sikre opfyldelsen heraf. Denne forpligtelse
varetages ved en kombination af dels private, tilskudsberettigede
retshjælpsinstitutioner og advokatvagter og dels den offentlige
retshjælp ved advokater (advokatretshjælp).
Forholdene er ret forskellige i de enkelte dele
af landet, beroende på forekomsten og karakteren af
retshjælpsinstitutioner. De private retshjælpsinstitutioner findes
primært i de største byer. Advokatvagter og advokatretshjælp er
tilgængelig i alle dele af landet, men advokatvagterne tilbyder kun
en hel basal vejledning, og advokatretshjælpen kan ofte også være
mere begrænset end den bistand, som i hvert fald visse
retshjælpsinstitutioner kan tilbyde. Benyttes advokatretshjælp, skal
der ydes en vis egenbetaling, mens anvendelse af
retshjælpsinstitutionerne i almindelighed er gratis.
Retshjælpsspørgsmål har gennem tiden givet
anledning til betydelig debat. Det har været foreslået at underkaste
retshjælpssystemet en gennemgribende reform, navnlig således at det
offentlige påtager sig at sikre en landsdækkende, velkvalificeret,
lettilgængelig og vederlagsfri retshjælp.
En mere enhedspræget ordning end den gældende
blev overvejet i betænkning nr. 404/1966 om ændring af reglerne om
fri proces og organisation af den vederlagsfri retshjælp, byggende
på en tanke om et landsdækkende net af retshjælpsinstitutioner.
Advokatretshjælpen skulle i så fald gradvis spille en mindre rolle i
takt med oprettelsen af nye institutioner. Bet. 404/1966 gik ind for
en principiel ligestilling af advokatretshjælp og
retshjælpsinstitutioner, men modificerede sit forslag på dette punkt
i lyset af betænkeligheder fra Københavns Retshjælp
(Studentersamfundets Retshjælp) ved ændring af karakteren af de
private retshjælpsinstitutioner. Betænkningen førte i det væsentlige
til den nuværende ordning. Opbygning på statsligt initiativ af et
landsdækkende net af retshjælpsinstitutioner blev ikke gennemført.
Bet. 1113/1987 lagde op til en nu gennemført styrkelse af
advokatretshjælpen, men foretog ingen revurdering af strukturen på
retshjælpsområdet.
Advokatrådets og Dommerforeningens reformforslag
fra 1996 (jf. kapitel 7, afsnit 6) har anbefalet en samordning af
reglerne for offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring
i et enkelt, enstrenget og overskueligt system. Børge Dahl
har i Retshjælpen 1885-1985, jf. ovenfor kapitel 7, afsnit 2,
anbefalet, at der anlægges et helhedssyn på retshjælpen, men således
at der opretholdes en flerstrenget ordning med valgmuligheder for de
retshjælpssøgende.
3.2. Udvalgets overvejelser
Ud fra en principiel "access to
justice"-betragtning har en gennemgribende reform meget for sig. Den
kunne leve op til et grundsynspunkt om, at lovgivningens mangfoldige
og i nutiden ofte komplicerede krav til borgerne bør modsvares af
ikke blot en let adgang til at få afgjort retlige tvister, men også
af en let adgang til vejledning om den enkeltes retsstilling. En
ideel småsagsordning bør omfatte ikke blot en enkel hurtig og billig
domstolsproces, men også en enkel hurtig og billig - eventuelt
gratis - adgang til navnlig førprocessuel retshjælp.
En meget omfattende omordning med grundlag i en
betydeligt større indsats af statslige eller kommunale ressourcer,
eksempelvis i form af nye, lokale offentlige retshjælpskontorer, må
i disse år af bevillingspolitiske grunde anses for urealistisk. De
nuværende statslige udgifter ved tilskud til retshjælpsinstitutioner
og advokatretshjælp udgør ca. 33 mio. kr. årligt. Dette beløb skal
dog ses i lyset af, at retshjælpsinstitutionerne i det væsentlige
bygger på ulønnet arbejdskraft, og af den delvise egenbetaling for
advokatretshjælp. Udgifterne dækker endvidere over meget andet end
småsager.
Overvejelser om en mere grundlæggende
retshjælpsreform bør omfatte også fri proces og
retshjælpsforsikring. Udvalget berører spørgsmålet om en sådan
reform nedenfor i kapitel 14 om fri proces og retshjælpsforsikring.
Som det fremgår dér, må en almindelig reform imidlertid anses for at
ligge uden for udvalgets opgave.
På samme måde som fri proces og
retshjælpsforsikring omfatter ordningerne vedrørende private
retshjælpsinstitutioner, advokatvagter og advokatretshjælp langt
flere sagstyper end de småsager, som kan behandles efter udvalgets
forslag til småsagsproces.
Udvalgets overvejelser med hensyn til retshjælp i
snæver forstand er herefter foretaget ud fra den forudsætning, at
den nuværende struktur opretholdes indtil videre.
Efter udvalgets opfattelse er en mere omfattende
nyordning af retshjælpen heller ikke et nødvendigt led i en
småsagsreform, ikke mindst fordi småsagsprocessen i sig selv er en
forbedring, der må antages at kunne bidrage til en løsning også af
retshjælpsproblemet, jf. nærmere nedenfor afsnit 4.1. I hvert fald i
tiden, indtil der er indvundet praktiske erfaringer med en
småsagsproces, bør den nuværende struktur kunne fungere.
Udvalget har i dette lys overvejet, hvilke -
mindre vidtgående - ændringer, som en småsagsproces kan give
anledning til med hensyn til retshjælp ved domstolene, i
retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne og den offentlige
advokatretshjælp.
4. Retshjælpsbehovet i relation
til småsagsprocessen
4.1. Almindelige
synspunkter
Det hører til advokatens opgaver at rådgive en
klient, der er part i en mulig retlig konflikt om, hvorvidt der bør
føres sag eller gøres indsigelse mod et søgsmål. Indførelse af en
småsagsproces, hvor parterne møder uden advokat, aktualiserer for så
vidt spørgsmålet om førprocessuel retshjælp.
Ved vurderingen af behovet for førprocessuel
retshjælp under en småsagsordning bør man imidlertid være opmærksom
på småsagsprocessens karakter af en uformel, enkel og
omkostningsbegrænset proces.
Det er et væsentligt aspekt af en sådan proces,
at sagsanlægget som stadium i det samlede tvistløsningsforløb i en
vis forstand fremrykkes. De tids- og omkostningsmæssige konsekvenser
af sagsanlægget begrænses, og traditionelt førprocessuelle
aktiviteter som overvejelser og forhandling kan i vid udstrækning
henlægges til det forberedende møde, hvor det centrale spørgsmål er,
om der består en reel konflikt og i givet fald, hvorledes og under
opofrelse af hvilke ressourcer den skal behandles. Dommeren vil
under småsagsprocessen skulle oplyse parterne om relevante
retsregler, herunder bevisbyrderegler. Dommerens
vejledningspligt dækker i dette perspektiv - sammen med det
forhold, at parterne i en indledende fase bringes
sammen for en upartisk opmand - i en ikke uvæsentlig
grad førprocessuelle vejledningsbehov. Dette er konsekvensen af, at
småsagsprocessen så at sige stiller dommeren til rådighed for
parterne i en tidligere fase, og dette er et centralt element i
småsagsprocessens bestræbelse på at skabe et bedre og mere
umiddelbart forhold mellem borgerne og domstolene end hidtil. Den af
udvalget foreslåede isolerede forligsmægling, jf. kapitel 12, afsnit
4, kan virke i samme retning.
Synspunktet bør naturligvis ikke overtones.
Dommerens vejledningspligt skal udøves på upartisk måde, og der er
grænser for, hvor langt dommeren kan gå i retning af at give den
enkelte part rådgivning. Tilbage står imidlertid, at behovet for
førprocessuel vejledning nedsættes. I situationer - som ofte vil
forekomme i småsager - hvor sagsomkostningerne vil være begrænset
til en mindre retsafgift og eventuelt begrænsede udgifter til
vidnegodtgørelse, kan der endvidere stilles spørgsmålstegn ved, hvor
betydelige ressourcer der bør ofres på førprocessuel retshjælp.
Udgifterne til denne retshjælp - også partens egne - kan vise sig at
overstige udgifterne ved at føre processen.
Det kan ud fra en samfundsmæssig betragtning
indvendes, at de faktisk anvendte ressourcer (dommerens forøgede
indsats under småsagsprocessen) måske ikke bliver mindre end ved
retshjælp ved en advokat eller lignende. Hertil må bemærkes, at hver
af parterne kan have behov for retshjælp. Endvidere må en let adgang
til at betjene sig af en dommers indsats (uden tilsvarende
brugerbetaling) anses for nødvendig for en god "access to justice".
Det hidtidige førprocessuelle retshjælpsbehov er
påvirket af den gældende procesordnings umiddelbare
"utilgængelighed". Erfaringerne fra klagenævnsordningerne peger på,
at et førprocessuelt retshjælpsbehov ved en let tilgængelig
konfliktløsningsform er begrænset.
Behovet for førprocessuel retshjælp i tilknytning
til en småsagsprocesordning bør efter udvalgets opfattelse vurderes
i lyset af de anførte betragtninger.
Det bemærkes, at den "førprocessuelle" retshjælp
i øvrigt godt kan have sin plads, efter at sag er anlagt. Der kan
være situationer, hvor dommeren bør råde en part til - f.eks. inden
der berammes domsforhandling - at søge rådgivning hos en advokat
eller en retshjælpsinstitution.
Det må desuden antages, at retshjælpsordningerne
i dag i betydeligt omfang medvirker til at udskille udsigtsløse
krav. Dette kan og bør fortsat ske under en småsagsproces.
4.2. Nærmere vurdering af
retshjælpsbehovet
Det centrale retshjælpsbehov i tilslutning til en
ny småsagsproces angår førprocessuel retshjælp. Groft beskrevet
angår den førprocessuelle retshjælp spørgsmålet om, hvorvidt sagen
bør føres.
Betænkning nr. 886/1979 stillede i forbindelse
med forslaget om en småsagsproces forslag om en særlig
retshjælpsordning, der i øvrigt skulle knyttes til byretterne. Det
hedder i betænkningen om indholdet af ordningen (s. 24-26):
"En retshjælp, som alene består i en
vejledning og bistand med hensyn til, hvordan en sag
indbringes og udføres for domstolene, vil for en stor del af
de borgere, som ordningen henvender sig til, ikke være en
tilstrækkelig retshjælp. Rådgivningen må omfatte vejledning
om de gældende materielle regler, og - i forbindelse med en
tvist - oplysning om, hvorledes udfaldet af en sådan tvist
kan forventes at blive. Retshjælpen må også udøve
bestræbelser for at få tvisterne løst på en
tilfredsstillende måde, uden at det bliver nødvendigt at
anlægge retssag.
Retshjælpens karakter afhænger i øvrigt
af, om den rådsøgende mener sig uretfærdigt behandlet og
derfor ønsker at rejse krav og eventuelt anlægge sag, eller
om den pågældende er sagsøgt i en sag, der allerede er
anlagt.
I førstnævnte tilfælde vil den rådsøgende
ikke altid have nogen klar fornemmelse af, hvori tvisten
består, og hvorledes den kan søges løst. Ofte har han end
ikke forsøgt henvendelse til modparten for at få striden
løst. Retshjælpen må derfor undersøge, hvori den eventuelle
uenighed egentlig består og bl.a. anmode den rådsøgende om
at fremkomme med de nødvendige dokumenter m.v. Retshjælpen
bør, hvis ikke en forklaring til rådsøgende er
tilstrækkelig, normalt rette henvendelse til modparten for
at få dennes opfattelse af sagen og herunder eventuelt
anmode modparten om at indsende relevante dokumenter.
Retshjælpen kan efter omstændighederne orientere sig hos
sagkyndige eller vidner. Kan sagen ikke ordnes i
mindelighed, må retshjælpen være den rådsøgende behjælpelig
med at udfærdige stævning og vejlede ham vedrørende møde i
retten m.v. Såfremt rådsøgende er en privatperson, bør den
vejledning, der afleveres til ham i forbindelse med
forkyndelse af stævning i en sag, som er omfattet af
småsagsreglerne, indeholde oplysning om, at han kan få råd
og vejledning vedrørende sagen ved henvendelse til
retshjælpen. Giver sagsøgte møde i sagen uden forinden at
have søgt hjælp, kan dommeren, hvis han finder det mest
hensigtsmæssigt, i det 1. retsmøde give en kort udsættelse
for at give mulighed for retshjælp. Retshjælpen bør bestå i
en orientering om, hvad sagsøgte skal foretage sig, inden
han møder i retten, og om de processuelle regler. I en del
tilfælde vil retshjælpen formentlig gå ud på, at sagsøgte
bør tage bekræftende til genmæle og søge at opnå en
afdragsordning.
Hvis sagen viser sig at være kompliceret,
vil retshjælpen kunne henstille til dommeren, at der
beskikkes en advokat for den rådsøgende, hvis retssag bliver
nødvendig, eller til fortsættelse af en allerede anlagt sag.
Undertiden vil det være mest
hensigtsmæssigt at henvise den rådsøgende til at indbringe
tvisten eller, hvis den pågældende er sagsøgt, begære
tvisten indbragt for forbrugerklagenævnet eller et af de
godkendte anke- eller klagenævn. Det vil særlig være
tilfældet, hvis det pågældende nævn i forvejen har behandlet
en lang række tilsvarende klager. I disse tilfælde bør
retshjælpen udlevere et klageskema og eventuelt bistå med
udfyldning."
Efter udvalgets opfattelse rammer denne
beskrivelse i det væsentlige dét, der bør være indholdet af en
fyldestgørende og hensigtsmæssig retshjælp i småsager. Ordningen må
dog tilpasses til den noget anderledes udformning af
småsagsprocessen, som udvalget foreslår i kapitel 9.
Det følger af udvalgets forslag, at også
komplicerede sager efter påstand henvises til almindelig proces. Der
må endvidere lægges vægt på, at dommerens vejlednings- og
bistandspligt er udvidet noget i forhold til bet. 886/1979, jf. også
foran om småsagsprocessen som et "fremrykket" stadium i et samlet
tvistløsningsforløb. Disse forhold fører efter udvalgets opfattelse
til, at den førprocessuelle retshjælp i småsager kan koncentreres
noget i forhold til forslaget i bet. 886/1979.
Det centrale element i førprocessuel retshjælp er
rådgivningen om den materielle retsstilling, herunder
bevisbyrdeforhold, og tilvejebringelse af grundlaget herfor ved
klarlæggelse af sagens grundlæggende faktum. Henvendelser til
modparten kan - i de enkle sager som småsager er - dog oftest
begrænses til en telefonsamtale eller en kort skrivelse, hvis
hovedtema er, at den rådsøgende er indstillet på at anlægge sag,
hvis ikke en nærmere præciseret retsstilling accepteres inden en
kort frist, samt eventuelt fremskaffelse af et vist materiale fra
modparten, f.eks. en kontrakt eller en kvittering. Tilvejebringelse
af et større dokumentmateriale eller førelse af omfattende
korrespondance bør falde uden for retshjælp i småsager. Kan tvisten
ikke løses hurtigt og enkelt, vil det være i overensstemmelse med
småsagsprocessens grundidé, at sagen indbringes for retten.
Der vil normalt heller ikke være behov for, at
den retshjælpsydende retter henvendelse til sagkyndige eller vidner.
Vejledning om betingelser for anvendelse af
småsagsprocessen og om processens gang m.v. vil kunne gives ved
byrettens sekretariat, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens
§ 405, stk. 1, og § 434, stk. 1).
Retshjælpen bør - hvor der er behov herfor -
omfatte bistand til ansøgning om fri proces (og eventuelt anmeldelse
til forsikringsselskab). Efter den foreslåede ordning med hensyn til
fri proces og retshjælpsforsikring vil den fornødne bistand normalt
kunne gives af retten. For de svageste grupper kan der dog være
behov for retshjælp, også vedrørende ansøgning. Der henvises om
advokatretshjælp til afsnit 8 og i øvrigt til kapitel 14 om fri
proces og retshjælpsforsikring.
I sager, der kan indbringes for
Forbrugerklagenævnet eller et godkendt klage- eller ankenævn, vil
retshjælpen ofte kunne indskrænke sig til en henvisning til
vedkommende nævn. Det bemærkes herved, at nævnssekretariaterne ofte
vil være i stand til at give kvalificeret vejledning ikke blot om
fremgangsmåde ved indgivelse af klage m.v., men også om materiel
nævnspraksis. Nævnssekretariaterne vil normalt bistå med udfyldelse
af klageblanketter. I forhold til særligt svage parter kan det dog
eventuelt være hensigtsmæssigt, at retshjælpen - eventuelt i samråd
med sekretariatet - bistår parten med udfyldelsen.
4.3. Sammenfatning af
småsagsprocessens krav til retshjælpens indhold
På grundlag af synspunkterne ovenfor kan de krav,
som småsagsprocessen stiller til indholdet af en hensigtsmæssig
førprocessuel retshjælp, sammenfattes således, at retshjælpen skal
yde bistand efter behov på ét eller flere af følgende punkter:
- rådgivning om materielle regler, herunder
bevisbyrdeforhold og en vurdering af udsigten til at få medhold ved
domstolene
- grundlæggende orientering om småsagsprocessen
og klagenævnsmuligheder, fri proces og retshjælpsforsikring-
tilvejebringelse af relevant dokumentmateriale fra den
retshjælpssøgende
- bistand med kontakt til modparten for at
undersøge umiddelbare forligsmuligheder og klarlæggelse af tvisten,
typisk i form af én telefonisk eller skriftlig henvendelse, samt
eventuelt fremskaffelse af materiale fra modparten
- bistand med udfyldelse af stævnings- eller
svarskriftblanket og kort orientering om det videre forløb, herunder
navnlig om rettens vejledningspligt
- eventuelt bistand med ansøgning om fri proces
og eventuelt anmeldelse til forsikringsselskab
- henvisning til klagenævn og eventuelt bistand
med udfyldelse af klageblanket
Udvalget har i det følgende nærmere overvejet,
hvorledes en sådan "småsagsretshjælp" vil kunne ydes, herunder ved
en eventuel retshjælpsordning ved byretterne og ved ændring af
ordningerne vedrørende retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne og
den offentlige advokatretshjælp.
5. Byretterne
Efter retsplejelovens § 14, stk. 1, litra d,
hører retshjælpsforretninger til byretternes opgaver. Bestemmelsen
er uden selvstændigt indhold, idet omfanget af byretternes
retshjælpsvirksomhed beror på særlige bestemmelser. Det drejer sig
om skifteretternes vejledningspligt med hensyn til gældssanering,
jf. § 14, stk. 3, vejledningspligten over for selvmødere i civile
retssager, jf. § 339, stk. 4, og reglerne om vejledningspligt i
fogedsager, jf. § 500, stk. 1, og tvangsauktionssager vedrørende
fast ejendom, jf. § 561, stk. 3.
Der findes ikke for retsplejen en bestemmelse om
almindelig vejledningspligt svarende til forvaltningslovens § 7,
stk. 1. Efter denne bestemmelse skal forvaltningsmyndigheder "i
fornødent omfang yde vejledning og bistand til personer, der retter
henvendelse om spørgsmål inden for myndighedens sagsområde". Denne
vejledningspligt omfatter ikke blot praktiske og formelle spørgsmål,
men også vejledning om materielle regler.
Efter nutidig opfattelse hører det naturligt til
statslig virksomhed at yde borgerne en rimelig bistand - eller med
et moderne udtryk: at yde en god service. En sådan opfattelse er
naturlig også med hensyn til domstolene, og der ydes i praksis en
ikke uvæsentlig, omend i intensitet begrænset bistand til publikum
af retternes personale, herunder kontorpersonale, også uden for
området for reglerne om vejledningspligt. For domstolene er det dog
særligt væsentligt, at sådan bistand ikke anfægter rettens
upartiskhed. Dette hensyn indebærer en betydelig tilbageholdenhed
med at yde nærmere vejledning.
Det har tidligere været overvejet at henlægge
yderligere retshjælpsfunktioner til byretterne. Som berørt ovenfor i
afsnit 4.2., indeholdt betænkning nr. 886/1979 om behandling af
sager af mindre værdi ved domstolene et forslag om en
retshjælpsordning ved byretterne. Betænkningens udkast til
bestemmelse herom i retsplejeloven var udformet således (s. 8):
"§ 3. Der ydes retshjælp på
dommerkontorerne. Retshjælpen omfatter vejledning om de
materielle og processuelle regler og bistand til sagens
indbringelse for retten. Justitsministeren fastsætter
nærmere regler om retshjælpen."
Forslaget er nærmere beskrevet i betænkningen s.
22-28. Retshjælpen skulle ydes vederlagsfrit og uden hensyn til den
pågældendes økonomiske formåen. Det forudsattes, at retshjælpen - i
det omfang den ikke kunne ydes af retternes kontorpersonale - skulle
ydes af særligt antagne advokater, således at man derved undgik
habilitetsproblemer for rettens jurister.
Udvalget kan tilslutte sig, at der ved byretterne
bør ydes en vis retshjælp. Efter udvalgets opfattelse er domstolenes
særlige funktion ikke til hinder for, at man går betydeligt videre
end hidtil. Den service, som forudsættes ydet af byretterne i
småsager, bør afspejle et klart øget engagement i løsningen af de
problemer, som mødet med domstolsprocessen indebærer for borgerne.
Når det imidlertid drejer sig om vejledning, der
gives til én part, uden at den mulige eller aktuelle anden part er
til stede og har samme mulighed for vejledning, bør bistand fra
retten og rettens personale dog begrænses til processuelle og
praktiske aspekter samt retshjælpsmulighederne i øvrigt, jf.
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 405, stk. 1, og § 434,
stk. 1) om sekretariatets publikumsbetjening, jf. kapitel 9, afsnit
25.2.2.1. Heroverfor står den vejledningspligt, der pålægges
dommeren over for selvmødere og til dels parter med advokat i
anlagte sager, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
411).
En videregående retshjælp, navnlig i form af
materiel enkeltpartsrådgivning uafhængigt af anlagte retssager,
ville skabe problemer for domstolenes upartiskhed, og dette er ikke
blot et spørgsmål om habilitet i snæver forstand, men også om den
rette opgavefordeling mellem domstolene og andre instanser. Udvalget
finder derfor heller ikke, at en eventuel særlig udvidet retshjælp
ved advokater bør knyttes fysisk eller organisatorisk til domstolene
som foreslået i bet. 886/1979.
Der henvises i øvrigt til kapitel 12, afsnit 4,
om forligsbestræbelser vedrørende isoleret forligsmægling.
6. Retshjælpsinstitutionerne
6.1. Indledning
Ordningen vedrørende retshjælpsinstitutionerne er
nærmere beskrevet i kapitel 3, afsnit 3.1.
Betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri
proces og retshjælpsforsikring m.v. indeholder en beskrivelse af
ordningen vedrørende retshjælpsinstitutionerne, men ikke
overvejelser eller forslag vedrørende ændring af strukturen eller
indsatsen på dette område.
Der er for tiden følgende tilskudsberettigede,
private retshjælpsinstitutioner:
København:
Københavns Retshjælp
Kritisk Retshjælp
SR-bistand (Social Rådgivning og Bistand)
Kofoeds Skoles Retshjælp
Dansk Kvindesamfunds Rådgivningskontor
Grevinde Danner Centret
Mødrehjælpen af 1983
Foreningen Grønlandske Børn
Grønlændernes Hus
Århus:
Århus Retshjælp
Gellerupparkens Retshjælp
Frederiksbjerg Retshjælp
Studenterrådets Retshjælp
Kulturgyngens Rådgivning
Odense:
Retshjælpen i Vestergade.
Esbjerg:
Esbjerg Retshjælp
Kolding:
Dansk Kvindesamfunds Koldingkreds
Randers:
Randers Retshjælp for ubemidlede
Silkeborg:
Arbejdernes Retshjælp
Skive:
Arbejdernes Retshjælp
Tórshavn:
Færøernes Retshjælp
De private, tilskudsberettigede
retshjælpsinstitutioner varetager en væsentlig funktion med hensyn
til retlig rådgivning og bistand for navnlig personer, der opfylder
de økonomiske betingelser for fri proces. Særlig Københavns
Retshjælp, Århus Retshjælp og Gellerupparkens Retshjælp betjener
årligt et betydeligt antal retshjælpssøgende.
Retshjælpsinstitutionerne vil formentlig i almindelighed være
velegnede til at yde den form for førprocessuel retshjælp, som der
er behov for i tilknytning til småsagsprocessen.
Der er imidlertid kun 22 institutioner i hele
landet, og de dækker ikke landet ligeligt. I en række områder af
landet findes således ingen retshjælpsinstitution. Endvidere er
institutionernes kapacitet, ekspertise og naturlige målgruppe noget
varierende.
En tilfredsstillende ordning med hensyn til
førprocessuel retshjælp kan derfor ikke baseres alene på
retshjælpsinstitutionerne. Efter udvalgets opfattelse vil de private
retshjælpsinstitutioner dog også under en småsagsprocesordning
fortsat være et væsentligt element i de samlede retshjælpstilbud, -
ikke mindst fordi de største byer er dækket af de eksisterende
retshjælpsinstitutioner.
Udvalget har i dette lys overvejet en tilpasning
med hensyn til småsagsprocessen, jf. nedenfor afsnit 6.2.-6.4. Det
bemærkes, at udvalget ikke har haft mulighed for at foretage nogen
nærmere vurdering af retshjælpsinstitutionernes arbejde.
6.2. Personkreds
Efter den gældende ordning skal retshjælpen som
minimum være mulig for alle, der opfylder de økonomiske betingelser
for advokatretshjælp (svarende til den tilsvarende betingelse for
fri proces). Der kan opkræves et honorar, der ikke overstiger
gebyret for sager ved Forbrugerklagenævnet (80 kr., dog 400 kr. i
sager om køb af motorkøretøjer).
Udvalget har overvejet, om retshjælp i småsager
bør ydes - om ønsket anonymt - til alle uanset indtægtsforhold, dog
således, at den pågældende, hvis denne åbenbart - eventuelt via
retshjælpsforsikring - selv kan betale for nødvendig bistand, efter
en indledende vurdering og rådgivning henvises til advokat. Udvalget
har dog ikke fundet afgørende betænkelighed ved, at
retshjælpsinstitutionerne kan begrænse retshjælpen til personer, der
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Alle, der
henvender sig, bør dog så vidt muligt tilbydes en helt grundlæggende
vejledning om de forskellige andre muligheder for bistand.
Efter det oplyste ydes af og til retshjælp til
begge sagens parter, således at parterne betjenes af forskellige
medarbejdere i retshjælpsinstitutionen. Der synes ikke at være
betænkeligheder herved.
Der kan ikke være betænkeligheder ved, at
retshjælp som hidtil kan ydes mod et mindre gebyr, der ikke
overstiger gebyrerne ved Forbrugerklagenævnet. Da gebyrmuligheden
efter det oplyste ingen steder benyttes i praksis, kunne der dog
være anledning til at fjerne muligheden og dermed sikre en ensartet
ordning på dette punkt. Udvalget stiller dog ikke nærmere forslag
herom.
6.3. Sagskategorier
Efter de gældende retningslinier for tilskud, jf.
kapitel 3, afsnit 3.1.2., skal institutionernes rådgivning mindst
omfatte de sagsområder, som er omfattet af advokatretshjælpen.
Udvalget har overvejet, om der er anledning til udvidelse af dette
krav. De undtagne områder omfatter:
- straffesager
- erhvervssager
- gældssanering
- forvaltningssager, bortset fra rekurs
Straffesager falder uden for udvalgets
arbejdsfelt.
Udvalget har overvejet, om der - uanset at der er
tale om "aktivt erhvervsdrivendes sager af overvejende
erhvervsmæssig karakter", jf. retshjælpsbekendtgørelsens § 6, stk.
3, nr. 2 - i et vist omfang bør ydes retshjælp til mindre
erhvervsdrivende, således som det efter det for udvalget oplyste
allerede nu sker i nogen udstrækning. Udvalget har fundet, at der
kan være anledning til at yde en form for grundlæggende retshjælp
til mindre erhvervsdrivende som en form for supplement til
småsagsprocessen. Den nærmere udformning heraf er behandlet nedenfor
under afsnit 6.4. Efter den foreslåede udformning kan det ikke anses
for nødvendigt at opstille præcise grænser med hensyn til, hvad der
kan anses for "mindre" erhvervsdrivende.
Hvad angår gældssanering, yder
skifteretterne vejledning herom, jf. retsplejelovens § 14, stk. 3.
Udvalget finder derfor ikke behov for at stille forslag om, at
retshjælpsinsti
tutioner, som vilkår for tilskud, også skal yde
vejledning herom. Enkelte private retshjælpsinstitutioner yder dog,
efter det oplyste, allerede i dag vejledning herom.
Med hensyn til de forvaltningssager,
hvor et sagsanlæg efter småsagsreglerne kan komme på tale, bør der -
som det efter det oplyste allerede sker i enkelte private
retshjælpsinstitutioner - ydes en vis retshjælp med henblik på, at
anvendelse af småsagsprocessen lettes for den retshjælpssøgende.
Det må anses at følge af
retshjælpsbekendtgørelsens § 6, stk. 1, at retshjælp vedrørende
særlig juridisk bistand, som f.eks. køb og salg af fast ejendom og
oprettelse af pantebreve, ikke omfattes af forpligtelsen til at yde
retshjælp, jf. herved bet. 404/1966, s. 64, smh. med bet. 1113/1987,
s. 76. Udvalget foreslår ingen ændringer på dette punkt.
6.4. Retshjælpens indhold
Efter de nuværende tilskudsbetingelser skal
retshjælpen som udgangspunkt mindst have samme omfang som
advokatretshjælpen, jf. herom nedenfor afsnit 8.3.
Det bør efter udvalgets opfattelse ved indførelse
af en småsagsproces sikres, at institutionernes virksomhed tilpasses
den nye procesform. Der henvises herom til kapitel 15, herunder om
et samarbejde mellem aktørerne på retshjælpsområdet.
Udvalget har endvidere overvejet, om der kan
sikres en større ensartethed i institutionernes ydelser og
dermed en større forudseelighed med hensyn til den bistand, som på
forhånd kan forventes af de retshjælpssøgende.
Udvalget foreslår på den baggrund, at det ved
tildeling af tilskud forudsættes, at institutionerne i sager, der
omfattes af småsagsreglerne, yder bistand i overensstemmelse med
retningslinierne ovenfor i afsnit 4, dvs. en bistand, der
koncentreres om spørgsmålet om, hvorvidt sag bør rejses eller
indsigelse gøres, samt hjælp ved udfyldelse af stævnings- og
svarskriftsblanketten. Dette bør dog naturligvis ikke udelukke, at
bistanden efter institutionernes muligheder og de retshjælpssøgendes
behov går videre end skitseret.
Som anført oven for i afsnit 6.3., bør der i
erhvervssager ydes en vis grundlæggende retshjælp. Det er
imidlertid alene tanken, at der skal ydes retshjælp til mindre
erhvervsdrivende og kun i rimeligt omfang. Det bør
gælde navnlig enkeltmandsfirmaer indenfor håndværk og handel, som må
antages at have begrænsede økonomiske ressourcer. Retshjælp bør kun
ydes med hensyn til enkle sager, idet sager, der kræver mere
omfattende (advokat)bistand må afvises. Retshjælpen forudsættes at
indskrænke sig til grundlæggende vejledning om domstols- og
klagenævnsprocessen, vejledning om helt grundlæggende materielle og
bevismæssige regler og eventuelt bistand til udfærdigelse af
stævnings- eller svarskriftsblanket. Den nærmere indsats må i sagens
natur afstemmes efter den enkelte retshjælpsinstitutions muligheder
og formål.
6.5. Gennemførelse af
ændringerne
De ovenfor i afsnit 6.3.-6.4. foreslåede
retningslinier bør gennemføres ved ændring af de
standardbetingelser, der knyttes til de statslige tilskud, som
bevilges af Justitsministeriet. Der bør undtagelsesvis kunne
dispenseres, såfremt et specifikt formål med den pågældende
institution ikke er i overensstemmelse med den almindelige
rådgivningspligt efter de skitserede standardbetingelser.
Et udkast til nyt tilskudsvilkår om småsager
findes i kapitel 16, afsnit 3.
6.6. Tilskudsbevillingen
Bevillingen til ydelse af tilskud efter
retsplejelovens § 128, stk. 5, til retshjælpsinstitutioner og
advokatvagter udgjorde i 1987 4,2 mio. kr. Retshjælpsudvalget
henstillede i bet. 1113/1987 (s. 94) til Justitsministeriet, at
bevillingen til de eksisterende typer af retshjælpsinstitutioner -
indtil mere principielle overvejelser om fremtidens retshjælpssystem
måtte være afsluttet - forøgedes i det omfang, det var nødvendigt
for at imødekomme rimelige ansøgninger om tilskud.
I tiden efter 1987 er bevillingen gradvis steget
til 7,1 mio. kr. i 1997, jf. nærmere bilag 5. I 1996, hvor
bevillingen var på 6,9 mio. kr., modtog ministeriet ansøgninger om
tilskud på i alt ca. 9,7 mio. kr.
Udvalget har ikke mulighed for nærmere at
vurdere, hvilken forøgelse af bevillingen der nu måtte være behov
for. Den stigende søgning i de senere år må dog i sig selv virke i
retning af et øget behov. Udvalgets forslag til ændringer vedrørende
retshjælpsinstitutioner indebærer næppe i sig selv noget voldsomt
øget behov. Der kan dog ikke bortses fra, at fremkomsten af en
småsagsproces vil medvirke til fortsat øget søgning. På den anden
side vil småsagsprocessen føre til, at retshjælpsinstitutionernes
indsats i en række tilfælde kan forenkles. Forslaget vedrørende en
form for minimumsretshjælp for mindre erhvervsdrivende kan medføre
et antal nye henvendelser til de private retshjælpsinstitutioner,
omend de efter forslagets udformning vil være ret enkle at
ekspedere.
Udvalget anbefaler, at Justitsministeriet i
overensstemmelse med henstillingen i bet. 1113/1987 fortsat gradvis
søger bevillingen forøget med henblik på at imødekomme rimelige
ansøgninger, og at disse vurderes i lyset af erfaringerne med den
foreslåede ordning i tiden efter indførelse af en småsagsproces.
7. Advokatvagterne
Der henvises herom til kapitel 3, afsnit 3.1.
En række advokatvagter modtager tilskud, jf.
nærmere kapitel 3, afsnit 3.1.2. og 3.1.5.
Der ydedes ved udgangen af 1996 tilskud til
advokatvagter i følgende byer/retskredse: Allerød, Assens,
Ballerup/Ledøje-Smørum/Værløse, Bornholm, Brædstrup, Brønshøj,
Dronninglund, Esbjerg, Fakse, Fredericia, Frederikshavn,
Frederiksværk, Fåborg, Gentofte, Gladsaxe, Glostrup/Brøndby, Grenå,
Greve/Solrød, Gråsten, Haderslev, Haslev, Hedehusene, Helsinge,
Helsingør, Herlev, Herning, Hillerød, Hirtshals, Hjørring,
Holstebro, Holsted, Horsens, Hvidovre, Høng, Hørsholm, Kerteminde,
Kolding, Korsør, København, Langeskov, Lemvig, Lyngby-Tårbæk,
Maribo, Middelfart, Munkebo, Nakskov, Nykøbing F., Næstved, Odder,
Randers, Ribe, Ringe, Ringkøbing, Ringsted, Roskilde, Rudkøbing,
Silkeborg, Skagen, Skanderborg, Skive, Skælskør, Slagelse, Sorø,
Struer, Svendborg, Sæby, Sønderborg, Terndrup/Mariager, Thisted,
Tønder, Tåstrup, Varde, Vejle, Viborg, Vojens, Vordingborg, Åbenrå,
Ålborg/Nørresundby, Århus, Års og Årslev.
I princippet er tilskudsbetingelserne de samme
som for retshjælpsinstitutionerne. Betingelsernes anerkendelse af
institutioner, der alene yder mundtlig rådgivning,
indebærer imidlertid, at advokatvagternes virke kan være forskelligt
fra retshjælpsinstitutionernes, navnlig med hensyn til bistanden i
den enkelte sag.
Advokatvagterne har således et typisk mere
begrænset sigte end de private retshjælpsinstitutioner. Der ydes kun
mundtlig rådgivning, og der udføres ikke egentlig sagsbehandling.
Advokatvagterne fungerer primært som en visitationsordning,
hvor der kun foretages en helt grundlæggende frasortering eller
henvisning f.eks. til advokatretshjælp.
Advokatvagterne kan på den baggrund ikke i sig
selv danne basis for opfyldelse af det retshjælpsbehov vedrørende
småsager, der er beskrevet ovenfor i afsnit 3.
Som hidtil forudsættes tilskudsbetingelserne dog
som et udgangspunkt at være fælles for de private
retshjælpsinstitutioner og advokatvagterne. Dette rejser spørgsmål
om, hvorvidt de ovenfor afsnit 6 foreslåede særlige tilskudsvilkår
med hensyn til småsager bør gælde for advokatvagterne. En mulighed
ville være at stille de samme krav med den forskel, der følger af,
at advokatvagterne alene yder mundtlig rådgivning. På det begrænsede
grundlag, der foreligger ved en kortfattet mundtlig rådgivning giver
det imidlertid ikke mening at stille krav om en nærmere vurdering af
udsigten til at gennemføre konkrete sager.
Efter udvalgets opfattelse er ordningen med
advokatvagterne en gavnlig mulighed for indledende visitation af
retshjælpssøgende, og der bør ikke gennem vilkårene for tilskud
skabes vanskeligheder for fortsættelse heraf. Det foreslås på den
baggrund, at der udformes et særligt vilkår for advokatvagterne, der
tager hensyn til disses karakter. Vilkåret bør omfatte en sådan
minimumsrådgivning, som advokatvagterne må anses for velegnede til
at give. Det drejer sig om grundlæggende vejledning om
retshjælpsmuligheder, domstols- og klagenævnsprocessen samt
vejledning om helt grundlæggende materielle og bevismæssige regler.
Der henvises til udkastet til nye tilskudsvilkår i kapitel 16,
afsnit 3.
Der stilles ikke i øvrigt forslag om ændringer
med hensyn til advokatvagterne.
8. Offentlig retshjælp ved
advokater (advokatretshjælp)
8.1. Indledning
Om den gældende ordning henvises til kapitel 3,
afsnit 3.2.
Der findes ikke statistiske oplysninger, der kan
belyse antallet af advokatretshjælpssager eller fordelingen på
henholdsvis almindelig og udvidet retshjælp. Forudsættes helt
skønsmæssigt, at der konstant i perioden 1989-1996 er forekommet to
gange almindelig retshjælp pr. udvidet retshjælp, og at
beløbsgrænserne udnyttes fuldt ud i alle tilfælde, fører
Justitsministeriets regnskabstal til nedenstående antal
retshjælpsydelser. Der er set bort fra, at staten betaler hele
beløbet, hvor retshjælp ydes i forbindelse med en ansøgning om fri
proces. De reelle tal er derfor lidt mindre. Antallet af sager er
mindre end det samlede antal retshjælpsydelser, idet udvidet
retshjælp forudsætter, at der er ydet almindelig retshjælp.
|
Regnskabstal |
Alm. |
Udvidet |
1989 |
10,3 mio. kr. |
11.256 |
5.628 |
1990 |
13,2 mio. kr. |
14.426 |
7.213 |
1991 |
16,8 mio. kr. |
18.360 |
9.180 |
1992 |
18,5 mio. kr. |
20.218 |
10.109 |
1993 |
19,5 mio. kr. |
21.310 |
10.655 |
1994 |
23,1 mio. kr. |
21.844 |
10.922 |
1995 |
25,8 mio. kr. |
24.398 |
12.199 |
1996 |
26,2 mio. kr. |
24.776 |
12.388 |
Uanset de betydelige usikkerheder ved
opgørelsesmetoden, herunder at en forskydning mellem forekomsten af
henholdsvis almindelig og udvidet retshjælp vil kunne påvirke
tallene væsentligt, må det dog antages, at der har været tale om en
betydelig stigning i anvendelsen af offentlig advokatretshjælp i
tiden efter 1988.
8.2. Personkredsen.
Indtægtsgrænserne.
Berettiget til advokatretshjælp er personer, der
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. For 1997 gælder
indtægtsgrænser (1995-indkomst) på 186.000 kr. for enlige og på
236.000 kr. for samlevende samt et tillæg på 32.000 kr. pr.
hjemmeboende barn, jf. § 2, stk. 4 og 5, i bekendtgørelse nr. 1077
af 11. december 1996 (retshjælpsbekendtgørelsen).
Spørgsmålet om justering af de økonomiske
betingelser må i det væsentlige anses for identisk med den
tilsvarende problemstilling vedrørende fri proces. Der henvises til
kapitel 14, afsnit 4.2.1., hvor der ikke stilles forslag om
ændringer på dette punkt. Udvalget har ikke fundet grundlag for
nogen særskilt ordning vedrørende advokatretshjælp, herunder ikke
grundlag for at advokatretshjælp ydes til alle uden hensyn til
indtægt.
Med hensyn til erhvervsdrivende henvises til
afsnit 8.4. nedenfor.
8.3. Retshjælpens indhold
Advokatretshjælp omfatter efter den gældende
retshjælpsbekendtgørelses § 6:
- rådgivning
- udfærdigelse af enkelte skriftlige henvendelser
af sædvanlig art, herunder ansøgning om fri proces
- udfærdigelse af processkrifter i retssager
- udfærdigelse af bodelingsoverenskomster
- udfærdigelse af enkle testamenter og ægtepagter
- deltagelse i møder
Efter udvalgets opfattelse bør ordningen
indrettes på, at der inden for rammerne af retshjælpssatserne kan
ydes den grundlæggende bistand, som der i almindelige småsager er
behov for, jf. herom ovenfor i afsnit 4.
Med hensyn til bistand vedrørende ansøgning om
fri proces eller anmeldelse til retshjælpsforsikring må
advokatretshjælpen tilpasses den nærmere udformning af disse
ordninger i småsager. Der henvises herom til kapitel 14. Med de
foreslåede betingelser for fri proces og retshjælpsforsikring i
småsager vil det ikke i almindelighed være nødvendigt med
advokatbistand til ansøgning om fri proces eller anmeldelse til
retshjælpsforsikringsselskabet, idet den nødvendige bistand ydes af
retten. Særlige hensyn kan dog gøre sig gældende for de svageste
grupper. Hvis advokaten skønner, at den pågældende er ude af stand
til selv at søge om fri proces hos retten m.v., bør bistand med
ansøgningen kunne indgå i advokatretshjælp, og således at der - som
efter den gældende regel om almindelig retshjælp - ikke stilles krav
om egenbetaling i disse tilfælde.
Udvalget foreslår, at retshjælpsbekendtgørelsen
ændres i overensstemmelse med det anførte. Et udkast til
ændringsbestemmelse findes i kapitel 16, afsnit 4.
Om de beløbsmæssige grænser, herunder forholdet
mellem almindelig og udvidet retshjælp henvises til afsnit 8.5
nedenfor.
8.4. Sagskategorier
Advokatretshjælp omfatter efter den gældende
retshjælpsbekendtgørelses § 6, stk. 3, ikke:
- straffesager
- erhvervssager
- gældssanering
- forvaltningssager, bortset fra rekurs
Straffesager falder uden for udvalgets
arbejdsfelt.
Med hensyn til mindre erhvervsdrivende
har udvalget oven for i afsnit 6 og 7 foreslået en vis udvidelse af
ordningerne med retshjælpsinstitutioner og advokatvagter. Med hensyn
til advokatretshjælp vil en sådan udvidelse kunne siges at have
karakter af en mere
direkte form for tilskud. Udvalget stiller derfor
ikke forslag herom. Der henvises til bemærkningerne om fri proces
til erhvervsdrivende nedenfor i kapitel 14, afsnit 4.2.2.
Hvad angår gældssanering, yder
skifteretterne vejledning herom, jf. retsplejelovens § 14, stk. 3.
Udvalget finder derfor ikke behov for at stille forslag om, at
advokatretshjælpen også skal omfatte gældssaneringssager.
Med hensyn til forvaltningssager
bemærkes, at sager vedrørende det offentlige falder under
småsagsprocessen i det omfang, der er tale om byretssager med en
økonomisk værdi af højst 20.000 kr., jf. kapitel 9, afsnit 3.1.
Sådanne sager, der muligvis vil være ret fåtallige, foreslås
inddraget under ordningen med advokatretshjælp på samme måde som med
hensyn til retshjælpsinstitutioner. Der henvises til udkastet
kapitel 16, afsnit 4.
8.5. Beløbsgrænserne
Efter de gældende regler kan almindelig
retshjælp ydes for et vederlag indtil 800 kr. (inkl. moms),
hvoraf staten betaler 75% og den retshjælpssøgende resten, mens
udvidet retshjælp kan ydes for et vederlag af
yderligere indtil 1.830 kr. (inkl. moms), hvoraf staten betaler 50%
og den retshjælpssøgende resten. Gives retshjælp i forbindelse med
en ansøgning om fri proces, betaler staten dog hele vederlaget. Der
henvises til retshjælpsbekendtgørelsens § 7.
Oprindeligt byggede taksterne på, at
tidsforbruget ved almindelig retshjælp var 1/2 time. På denne
baggrund og ud fra en betragtning om, at retshjælpsarbejde bør
vederlægges på linie med advokatarbejde i øvrigt, foreslog bet.
1113/1987 (s. 67 og 81) beløbsmæssige maksima på 500 kr. (inkl. 22%
moms. 610 kr) og 1.500 kr. (inkl. 22% moms 1.830 kr.).
Beløbsgrænserne er ikke løbende reguleret.
Beløbene har været uændrede siden 1989, bortset fra en ændring i
1994 af det almindelige retshjælpshonorar fra 610 til 800 kr. inkl.
moms.
Princippet bør være, at den ydelse, der kan
opnås, ikke udhules. Der bør derfor løbende gennemføres forhøjelser
af beløbsgrænserne, der modsvarer prisudviklingen for
advokatarbejde. Udvalget foreslår, at der ved ændring af
retsplejelovens § 128, stk. 4, indføres en løbende
reguleringsordning.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 1
(retsplejelovens 128, stk. 4).
Den advokatretshjælp, der i almindelighed kan
være behov for i relation til småsager (jf. ovenfor afsnit 8.3.),
bør kunne ydes inden for rammerne af årligt regulerede
beløbsgrænser.
De gældende regler giver mulighed for et
maksimalt samlet honorar - ved almindelig og udvidet retshjælp - på
2.630 kr., svarende til 2.104 kr. med tillæg af moms.
Ved den gældende retshjælpsbekendtgørelse
forudsættes det imidlertid, at rådgivning og udfærdigelse af enkelte
skriftlige henvendelser, herunder ansøgning om fri proces samt
processkrifter i retssager, ydes under den almindelige retshjælp
(800 kr.), jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 1. Skal der ydes udvidet
retshjælp (yderligere maksimalt 1.830 kr.), er det en betingelse, at
der foreligger en tvist, og at særlige forhold taler derfor,
herunder især at der skønnes at være udsigt til, at sagen ved den
yderligere bistand fra advokat vil kunne afsluttes forligsmæssigt,
jf. bekendtgørelsens § 7, stk. 2.
Efter udvalgets opfattelse er dette regelsæt ikke
helt hensigtsmæssigt i forhold til den retshjælp, som forudsættes
ydet i tilknytning til den foreslåede småsagsproces. For det første
bør den grundlæggende rådgivning, en skriftlig henvendelse til
modparten samt udfyldelse af stævnings- eller svarskriftsblanket
kunne ydes med mulighed for et større honorar end den nuværende
almindelige retshjælp. Det samme bør gælde ansøgning om fri
proces/retshjælpsforsikring. For det andet bør de nævnte
retshjælpsforanstaltninger kunne ydes også i tilfælde, hvor der ikke
er udsigt til forlig. Retshjælpsreglerne bør udformes i lyset af, at
advokatretshjælp skal kunne udgøre et særligt supplement til
småsagsprocessen.
Når den hidtidige ordning har kunnet fungere,
hænger det også sammen med, at advokaterne ved indgivelse af
ansøgning om fri proces ud fra en gennemsnitsbetragtning kan forudse
at modtage salær for sagens udførelse i mere end halvdelen af
tilfældene. Som nærmere foreslået nedenfor i kapitel 14, vil fri
proces under småsagsproces imidlertid ikke omfatte
advokatbeskikkelse. Det må derfor befrygtes, at advokaternes
interesse i at udføre advokatretshjælp uden ændring af betingelserne
herfor vil kunne falde betydeligt.
Udvalget foreslår derfor, at advokatretshjælp i
småsager i almindelighed skal kunne ydes for et beløb på 1.500 kr.
inkl. moms, når der foreligger en tvist, og retshjælpen omfatter
udfærdigelse af stævning eller svarskrift eller ansøgning om fri
proces. Derimod behøver der ikke foreligge forligsmulighed. Kravet
om tvist må bero på forholdene på det tidspunkt, hvor retshjælpen
søges. Se om private inkassosager i kapitel 14, afsnit 4.3.6.
Forslaget udelukker ikke, at der i småsager ydes
almindelig retshjælp inden for det hidtidige maksimum på
800 kr.
Derimod skal der ikke kunne ydes udvidet
retshjælp udover de 1.500 kr. Småsagsprocessen nedsætter
behovet for nærmere førprocessuel rådgivning, og er der ikke
umiddelbare forligsmuligheder, bør sagen indbringes for retten.
Klientens egenandel på henholdsvis 25%
og 50% er uændret siden 1988. Egenandelen har ikke givet anledning
til større kritik, og den har efter de foreliggende oplysninger ikke
været til hinder for en stærk stigning i anvendelsen af
retshjælpsordningen. Udvalget finder på den baggrund ikke grundlag
for, at ordningen med egenbetaling ophæves.
Er der - mere undtagelsesvis - grundlag for en
ansøgning om fri proces ved advokatretshjælp, jf. ovenfor afsnit
8.3., bør staten som hidtil dække hele vederlaget.
Advokatretshjælp bør som hidtil kun kunne gives
én gang i hver sag. Er der ikke tidligere givet advokatretshjælp i
sagen, bør det ikke være udelukket, at advokatretshjælp gives efter
dom i første instans med henblik på vurdering af appel. I denne
situation kan retshjælpen dog på sædvanlig måde indgå i
advokatbistand i 2. instans, hvis fri proces hertil opnås. Ligeledes
kan advokatretshjælp tænkes benyttet til vurdering af et retsforlig
efter tilkendegivelse, jf. herved lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 409).
Der henvises til udkastet til ændring af
retshjælpsbekendtgørelsen i kapitel 16, afsnit 4.
8.6. Andre betingelser
Efter den gældende § 8 i
retshjælpsbekendtgørelsen kan en advokat nægte at yde retshjælp,
såfremt den retshjælpssøgendes krav findes åbenbart ubegrundet,
eller såfremt udførelsen af hvervet ville stride mod god
advokatskik.
Denne bestemmelse bør også anvendes mht.
småsager. Det forudsættes, at advokater som hidtil bestræber sig på,
at grundløse krav og indsigelser udskilles uden retssag, eventuelt
ved anvendelse af retshjælpsbekendtgørelsens § 8, men i øvrigt ved
selve ydelsen af retshjælp.
Om grundløse anbringender henvises i øvrigt til
kapitel 9, afsnit 11.2.2., og kapitel 14, afsnit 4.4., 4.6. og 5.6.
8.7. Andre spørgsmål
En advokat kan, medmindre der foreligger ganske
særlige omstændigheder, ikke få vederlag efter reglerne om
advokatretshjælp for ydelse af retshjælp til mere en én part under
samme sag, jf. den gældende retshjælpsbekendtgørelses § 9.
Der foreligger følgende spørgsmål:
(a) "Fællesrepræsentation" af
(mod-)parterne i en tvist med henblik på forlig.
Der henvises herom til kapitel 12, afsnit 3, om
forligsbestræbelser m.v.
(b) "Fællesrepræsentation" af flere
parter på samme side. I praksis kan den gældende begrænsning
efter oplysninger fra Københavns Byret give problemer i huslejesager
med mange lejere.
En sådan problemstilling synes særlig forbundet
med lejesager.
Udvalget har, som anført i kapitel 9, afsnit
3.1., ikke stillet forslag om inddragelse af boligretssager under
småsagsordningen. Det nævnte spørgsmål om fællesrepræsentation bør
derfor indgå i eventuelle overvejelser om modernisering af
boligretsprocessen.
8.8. Forenkling af
administrative procedurer m.v.
I forhold til de beløb, der kan kræves i
forbindelse med retshjælp, kan det administrative apparat med
indhentelse af økonomiske oplysninger og med godkendelse ved
byretten, jf. retshjælpsbekendtgørelsens § 10, forekomme ganske
tungt.
Justitsministeriet har tidligere overvejet
spørgsmålet om en administrativ forenkling af blanketgangen, således
at der i stedet for blanketter for hver sag fra advokater, der yder
advokatretshjælp, fremsendes en samlet oversigt, som kan danne
grundlag for udbetaling uden vurdering af den enkelte sag samt for
stikprøvekontrol.
En sådan forenkling, der er nærmere beskrevet i
et notat udarbejdet af Justitsministeriet i 1994, er af
bevillingsmæssige grunde ikke gennemført, idet det måtte forventes,
at den lettere administration i sig selv kunne føre til et større
antal advokatretshjælpsydelser og dermed til større statslige
udgifter.
Efter udvalgets opfattelse er det nærliggende at
søge administrationen at advokatretshjælpen forenklet. Der er
således grænser for, hvilke administrative foranstaltninger
advokatretshjælp kan bære med det honorar, som kan opnås.
Eventuelt kunne mulighederne for, at advokaterne
kontrollerer de økonomiske betingelser ved hjælp af edb, overvejes.
En anden mulighed ville være i samarbejde med skattemyndighederne at
tilvejebringe en form for standardudskrift af skattevæsenets
oplysninger, som udformes specielt med henblik på konstatering af de
økonomiske betingelser for retshjælp (og fri proces), jf. kapitel
14, afsnit 4.9.2. På denne måde kunne det sikres, at de rette
oplysninger (årsopgørelse for indkomståret to år forud for det
aktuelle kalenderår) let kan tilvejebringes. Man må dog være
opmærksom på de problemer, der kan følge af, at reglerne i visse
tilfælde forudsætter oplysninger om partens samlever og samlevers
børn. Udvalget har ikke udarbejdet nærmere forslag på dette punkt,
men forudsætter, at det sker som et led i gennemførelsen af
udvalgets forslag.
8.9. Retshjælp som
tilskudsordning
Justitsministeriets notat fra 1994, jf. ovenfor,
indeholder et forslag, som i princippet ændrer statens andel af
retshjælpen til et tilskud, der ydes i de sagstyper, der er omfattet
af ordningen. Baggrunden er, at den gældende ordning forudsætter, at
advokatbistanden ved dennes iværksættelse må antages at kunne holdes
inden for bekendtgørelsens beløbsmæssige rammer. Dette indebærer, at
advokaten i almindelighed ikke kan kræve yderligere vederlag. Da
skønnet kan være vanskeligt, har ordningen muligvis indebåret en vis
tilbageholdenhed med hensyn advokaternes anvendelse af
retshjælpsordningen.
Problemstillingen kan godt karakteriseres som et
spørgsmål om afgrænsning mellem ordningerne for retshjælp og fri
proces. For så vidt er der måske snarere anledning til at
argumentere for en regulering af beløbsgrænserne for
advokatretshjælp.
Efter udvalgets opfattelse er der ikke i
tilslutning til en småsagsproces anledning til ændringer i retning
af en sådan tilskudsordning.
8.10. Forhold til
retshjælpsforsikring
På samme måde som fri proces, jf. retsplejelovens
§ 330, stk. 2, bør advokatretshjælp være subsidiær i forhold til
retshjælpsforsikring, idet de særlige hensyn bag reglerne om statens
andel af advokatretshjælp da ikke gør sig gældende. Dette spørgsmål
har under den tidligere ordning, hvor der medvirker advokat ved fri
proces, ikke trængt sig på. Forslaget vil ikke berøre fritagelsen
for betaling af egenandel for parter, der får fri proces. Det vil
heller ikke føre til, at udbetaling af statens andel skal afslås,
hvis dækning af retshjælpsforsikring er en mulighed, men kun til at
beløbet indgår i den samlede opgørelse vedrørende fri proces og
retshjælpsforsikring, jf. kapitel 14, afsnit 4.9. og 5.9. Udvalget
foreslår retsplejelovens § 128 ændret, så den kommer til at svare
til retsplejelovens § 330, stk. 2. Der henvises endvidere til
kapitel 14, afsnit 5.9., om retshjælpsforsikring.
Efter forslaget får reglen generel virkning, dvs.
også i forhold til advokatretshjælp uden for småsagsområdet og de
foreslåede særlige regler om fri proces og retshjælpsforsikring.
Dette vil dog af den ovenfor anførte grund næppe få stor betydning.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 1
(retsplejelovens § 128, stk. 4).
Kapitel 14: Fri proces
og retshjælpsforsikring i småsager.
1. Indledning
1.1. Sammenhængen mellem fri proces og retshjælpsforsikring
Førelse af selv små retssager er for de fleste
privatpersoner en betydelig økonomisk belastning, jf. kapitel 8,
afsnit 2.2.3. Hovedparten af befolkningen er imidlertid omfattet af
ordningerne med fri proces og retshjælpsforsikring. Disse ordninger
vil med hensyn til dækkede sagskategorier være anvendelige i meget
vidt omfang for ikke erhvervsmæssige parter i småsager. Fri proces
og retshjælpsforsikring er derfor af fundamental betydning for
borgernes "access to justice" efter den nuværende ordning.
Fri proces og retshjælpsforsikring er til trods
for deres forskellige karakter af henholdsvis statslig
tilskudsordning og privat - ikke lovpligtig - forsikring forbundet i
et snævert samspil. Fri proces omfatter alene omkostninger, der ikke
er dækket af en retshjælpsforsikring, jf. retsplejelovens § 330,
stk. 2. Opfylder en forsikringstager de økonomiske betingelser for
fri proces, skal denne i tilfælde af retssag søge fri proces. Får
forsikringstageren fri proces, dækker forsikringen. Efter
forsikringsbetingelserne gælder reglen om selvrisiko ikke for en
part, der har fri proces. Får forsikringstageren afslag på fri
proces, dækker forsikringen ikke, medmindre forsikringstageren for
egen regning gennemfører sagen og i det væsentlige får medhold.
På denne måde kan fri proces siges at være
subsidiær i forhold til retshjælpsforsikring, mens fri proces til
dels er en forudsætning for retshjælpsforsikring. Såvel fri proces
som retshjælpsforsikring forudsætter i almindelighed, at parten kan
godtgøre at have rimelig grund til at føre proces, jf. - med en lidt
forskellig formulering - retsplejelovens § 330, stk. 1, nr. 1, og
forsikringsbetingelsernes § 2, stk. 2. Der kræves således i begge
tilfælde en forudgående retlig prøvelse af kravets rimelighed.
1.2. Fri proces og retshjælpsforsikring som "forproces"
Kravet om "rimelig grund" er i det væsentlige et
krav om en vis udsigt til at få medhold ved en efterfølgende
domstolsprøvelse. For den part, som kun med fri proces eller
retshjælpsforsikring økonomisk magter at føre sagen, får fri
proces-myndigheden eller forsikringsselskabet dermed i en vis
forstand karakter af en "fordomstol".
For den almindelige borger fremstår denne
forproces næppe som mindre kompliceret end i hvert fald de
indledende faser af selve domstolsprocessen. Den kræver i realiteten
oftest sagkyndig bistand. Udnyttelse af en retshjælpsforsikring
kræver medvirken af advokat, jf. forsikringsbetingelsernes § 11. Fri
proces kan søges af borgeren uden advokat, således at bistand
eventuelt kan gives af et retshjælpskontor.
Allerede på dette stadium viger ganske mange
almindelige borgere formentlig tilbage for at forfølge en ret, de
mener at have, - også i tilfælde, hvor de - hvis muligheden står
åben - godt kunne tænkes selv at indgive klage til et klagenævn,
f.eks. bistået af nævnssekretariatet.
Fri proces-myndighedens og forsikringsselskabets
behandling af en ansøgning eller anmeldelse kan tage en vis tid. Et
afslag fra statsamtet om fri proces i første instans kan påklages
til Justitsministeriet (Civilretsdirektoratet), hvis afgørelse kan
indbringes for Folketingets Ombudsmand og for domstolene, smh. dog
UfR 1963.334 H om hensigtsmæssigheden af det udøvede skøn.
Et afslag fra forsikringsselskabet kan indbringes for Ankenævnet for
Forsikring, hvis afgørelse kan prøves ved domstolene. Retssager
udsættes ofte på behandling af ansøgninger om fri proces eller
retshjælpsdækning.
Forprocessen er ikke nødvendigvis omkostningsfri
for parterne. Bistand ved ansøgning om fri proces kan dog ydes
parter, der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, i
form af advokatretshjælp, jf. retshjælpsbekendtgørelsens § 7, stk. 1
og 2, jf. § 6. Egenbetaling kræves ikke i denne forbindelse. Parter,
der søger retshjælpsforsikring, må selv i øvrigt afholde udgiften
til advokat i tilfælde af afslag.
1.3. Fri proces og retshjælpsforsikring som led i en
småsagsproces
Den danske ordning med fri proces og
retshjælpsforsikring er på mange måder fremragende. Den dækker
ganske bredt i forhold til befolkningen og dagliglivets retstvister.
Den indebærer i vid udstrækning en eliminering ikke blot af partens
egne omkostninger, men også af risikoen for at skulle erstatte
modpartens omkostninger.
Ordningen overflødiggør imidlertid ikke en
småsagsproces, jf. kapitel 8, afsnit 3.2. Den nuværende
procesordning er så dyr, at borgerne normalt ikke kan gå til
domstolene uden økonomisk retshjælp. Ordningen er også unødigt
kompliceret og langsommelig. Den økonomiske retshjælp løser ikke
alle disse problemer. Problemerne knytter sig både til det
komplicerede og det tidsrøvende. Men de knytter sig også - rent
bortset fra selvrisiko og maksimumsbeløb for forsikringsdækning -
til omfanget af økonomisk dækning. Dels er erhvervsvirksomheder og i
øvrigt en række sagskategorier undtaget. Dels er der ingen hjælp for
den, der ikke kommer gennem nåleøjet. Fri proces-myndighederne og
forsikringsselskaberne, bestemmer for en stor del af sagernes
vedkommende - som en slags "fordomstole" - hvad der skal behandles
ved domstolene.
Både fri proces og retshjælpsforsikring indebærer
i praksis, at der sættes advokat på sagen, - i det væsentlige uanset
sagens nærmere karakter. Fri proces dækker alle sagens omkostninger.
Skal en advokat for en almindelig lønmodtager bruge mere end helt
kort tid på en sag, må lønmodtageren nødvendigvis søge økonomisk
retshjælp. Den gode advokat bestræber sig under alle omstændigheder
på at begrænse sagens omkostninger, ikke mindst hvor der kun er
retshjælpsforsikring og dermed selvrisiko og maksimum for dækningen.
Men systemet er næppe indrettet tilstrækkeligt på, at retssager i
praksis opfattes som og faktisk bliver en så enkel affære som
forsvarligt. Udgangspunktet, hvor økonomisk retshjælp bevilges, er
snarere en fuld, traditionel - og omkostningstung - proces.
Ordningen kan i sig selv virke i konfliktskabende eller
tvistiggørende retning. Der kan ikke bortses fra, den økonomiske
retshjælp gennem dækningen af advokatomkostninger også i de enkle
eller dog relativt enkle sager kan medvirke til at fastholde en
procesform, der er svært tilgængelig for almindelige mennesker - og
for virksomheder.
Hertil kommer det samfundsøkonomiske hensyn til,
at enkle sager også behandles enkelt. Kan småsager behandles
forsvarligt uden advokater, er den nuværende ordning til dels udtryk
for et unødvendigt ressourceforbrug.
Selve "forprocessen" om bevilling af økonomisk
retshjælp må ud fra en samlet betragtning anses for ganske vanskelig
at betjene sig af for borgerne. Særlig i relation til småsager
fremstår ordningen som kompliceret, tidrøvende og reelt også
bekostelig.
Udvalgets forslag til en småsagsproces i kapitel
9 vil gøre det muligt, at borgerne i enkle sager kan betjene sig af
domstolsprocessen uden advokatbistand. Småsagsprocessen vil også i
øvrigt virke i retning af at nedsætte omkostningerne ved
domstolsprøvelse. Men småsagsprocessen fjerner ikke i sig selv alle
omkostninger. Uden en ordning med statslig dækning af
oplysningsomkostninger i småsager (se herom kapitel 9, afsnit
23.3.3.), vil behovet for økonomisk retshjælp i form af fri proces
og retshjælpsforsikring i en række tilfælde fortsat være til stede,
omend behovet - i forhold til den enkelte sag - vil være af stærkt
reduceret omfang.
Indførelsen af en småsagsproces fritager derfor
ikke for stillingtagen til en række spørgsmål om fri proces og
retshjælpsforsikring i småsager.
Udvalgets generelle overvejelser om den
økonomiske retshjælp gengives nedenfor afsnit 2 og 3, medens særlige
spørgsmål vedrørende fri proces behandles i afsnit 4 og vedrørende
retshjælpsforsikring i afsnit 5.
2. Generelle overvejelser om en reform af systemet med økonomisk
retshjælp (fri proces og retshjælpsforsikring)
2.1. Målet med en nyordning
Ud fra en "access to justice"-betragtning rummer
den økonomiske retshjælp to hovedproblemstillinger, der er indbyrdes
snævert forbundne. Den første angår spørgsmålet om, hvorvidt
ordningerne processuelt kan forbedres. Den anden angår
spørgsmålet, om ordningerne indholdsmæssigt eller materielt
kan forbedres.
Ovenfor er ordningen af den økonomiske retshjælp
anskuet som en "forproces" i forhold til småsagsprocessen. Ud fra
ønsket om at sikre borgerne en god "access to justice" er det
nærliggende at overveje, om denne forproces kan moderniseres, - i
princippet ud fra ganske samme grundbetragtninger som selve
domstolsprocessen.
Ud fra en "småsagssynsvinkel" må kravet således
være, at ordningen er enkel, hurtig og billig at betjene sig af,
navnlig således at borgerne umiddelbart - dvs. uden advokatbistand -
skal kunne betjene sig deraf.
For så vidt angår det materielle spørgsmål, må
målet i princippet være, at parterne i enhver sag (tvist for
domstolene) har mulighed for at få dækket alle nødvendige
omkostninger.
En forenkling af "forprocessen" vanskeliggøres af
kravet om "rimelig grund" som betingelse for at opnå dækning. Kravet
om rimelig grund sikrer en ikke ubetydelig udskillelse af ikke
velfunderede krav/indsigelser, og det er under den gældende ordning
med dækning af advokatomkostninger af væsentlig
omkostningsbegrænsende betydning for statskassen og
forsikringsselskaberne.
Tilvejebringelse af den ideelle ordning,
hvorefter enhver uden væsentlig omkostningsmæssig risiko kunne føre
sag ved domstolene, er naturligvis i høj grad et ressourcespørgsmål.
I det omfang småsagsprocessen indebærer besparelser for den
økonomiske retshjælp i form af fravær af advokatomkostninger under
selve processen, kan der dog være grundlag for overvejelser om en
lettere adgang til dækning - ikke blot ved en simplificeret
"forproces", men også ved lempeligere materielle betingelser.
Den ideelle ordning kan støde på modhensyn. Jo
lettere adgang til dækning, desto bedre bliver mulighederne for at
udnytte systemet ved fremsættelse af grundløse (temerære)
indsigelser og dermed forhale (trænere) sagen og modpartens
gennemførelse af sin ret. Dette vil navnlig kunne være et problem
for de modparter, der som erhvervsdrivende i almindelighed ikke har
økonomisk retshjælp.
Efter udvalgets opfattelse bør sådanne modhensyn
ikke stå i vejen for en forbedret økonomisk retshjælp. Egentligt
temerære indsigelser, der fremsættes af private parter, er næppe
hyppigt forekommende. Med en småsagsproces vil udskillelse af
useriøse søgsmål og indsigelser kunne blive lettere, se herom
kapitel 9, afsnit 11.2.2. Også andre midler end omkostningsrisikoen
vil kunne anvendes til at imødegå sådanne tilfælde. Formålet med den
"ideelle ordning" er at ligestille den økonomisk svage part med den
økonomisk stærke part.
Konklusionen bliver derfor, at det nøje bør
undersøges, om der i tilslutning til en småsagsproces kan skabes
væsentlige processuelle og materielle forbedringer af den økonomiske
retshjælp.
Det understreges, at udvalgets overvejelser i det
følgende bygger på, at der indføres en småsagsproces efter
flertalsforslaget om begrænsning af adgangen til erstatning af
advokatomkostninger ("no costs rule"), jf. kapitel 9, afsnit
23.2.2.4. Gennemføres en sådan regel ikke, er der næppe hverken
basis eller tilstrækkeligt behov for mere væsentlige ændringer af
ordningen med fri proces og retshjælpsforsikring specielt i
tilknytning til småsager, og udvalget har ikke undersøgt dette
spørgsmål nærmere.
2.2. Sammenhængen mellem økonomisk retshjælp og en småsagsproces
Som antaget ovenfor i afsnit 1.3., fjerner
eksistensen af ordningerne med økonomisk retshjælp ikke behovet for
en småsagsproces. Der er af de dér anførte grunde behov for en
småsagsproces ved siden af den økonomiske retshjælp.
Den, der ikke har økonomisk retshjælp, har et
særlig behov for småsagsprocessen. Småsagsprocessen bliver så at
sige retsordenens retshjælp til den, der ikke har mulighed for
økonomisk retshjælp.
Et andet spørgsmål er det, om
småsagsprocessen bør finde anvendelse, hvor parterne (eller
eventuelt én af parterne) har økonomisk retshjælp. Dette
spørgsmål må efter udvalgets opfattelse besvares bekræftende,
allerede fordi en række af de hensyn, der begrunder
småsagsprocessen, også gælder, hvor betingelserne for økonomisk
retshjælp er opfyldt.
Der kan endelig spørges, om det forhold, at
småsagsprocessen kan finde anvendelse, bør udelukke udnyttelse af en
mulighed for økonomisk retshjælp, - på samme måde som
klagenævnsbehandling normalt udelukker økonomisk retshjælp. Dette
spørgsmål må besvares benægtende, for så vidt som småsagsprocessen
ikke er (helt) omkostningsfri.
Kort beskrevet fjerner småsagsprocessen
advokatomkostningerne, men derimod ikke (alle)
oplysningsomkostningerne.
Spørgsmålet om sammenhængen mellem en
småsagsproces og den økonomiske retshjælp må anses for særdeles
væsentligt. Betænkeligheder på dette punkt var formentlig i høj grad
medvirkende til, at forslaget om en småsagsproces i bet. 886/1979
ikke blev gennemført, idet man fra flere sider må antages at have
betragtet det som en væsentlig forringelse, at der efter forslaget i
almindelighed ikke skulle være adgang til fri proces i småsager.
Forslaget i bet. 886/1979 byggede på en ordning
med statslig dækning af oplysningsomkostninger. Den centrale forskel
vedrørende fri proces var derfor, at der efter forslaget ikke
længere gennem fri proces kunne opnås advokatbeskikkelse.
Efter udvalgets opfattelse er det en logisk
konsekvens af indførelsen af en "advokatløs" småsagsproces, at
udgifter til advokat - som unødvendige - ikke dækkes af økonomisk
retshjælp til småsager. Hverken fri proces eller
retshjælpsforsikring bør således dække advokatomkostninger under en
småsagsproces, jf. nærmere nedenfor afsnit 4.5.3. og 5.5.3. Dette
harmonerer også med, at økonomisk retshjælp efter den gældende
ordning ikke gives i sager, der kan nævnsbehandles, jf. nærmere
nedenfor afsnit 4.3.5.
Det kan derfor på samme måde som med hensyn til
forslaget i bet. 886/1979 indvendes mod udvalgets forslag, at det
indebærer en forringelse for fri proces-parter, som i dag har
advokat, og som under småsagsprocessen vil stå uden advokat.
Der er imidlertid i princippet ingen grund til at
betragte fraværet af en advokat som mere eller mindre problematisk i
forhold til fri proces parter end i forhold til andre parter, der
som følge af den foreslåede småsagsproces ikke vil have advokat. Det
afgørende må være vurderingen af, om processen i enkle småsager
forsvarligt kan indrettes på, at sagerne behandles uden
advokatmedvirken. Der kan herom henvises til kapitel 9, navnlig
afsnit 23.2.2.
2.3. Grundmodellen for en nyordning af den økonomiske retshjælp
2.3.1. Forskellige muligheder
I teorien kan tænkes en række, mere eller mindre
radikale modeller for en reform af den økonomiske retshjælp (fri
proces, retshjælpsforsikring og advokatretshjælp). Der kan nævnes:
- statslig omkostningsdækning
- enstrenget retshjælpsordning efter en fri
proces-model eller en forsikringsmodel
- forenklet tostrenget retshjælpsordning (fri
proces og/eller retshjælpsforsikring)
2.3.2. Statslig omkostningsdækning
En løsning med statslig omkostningsdækning af
sagsoplysningsomkostninger i småsagsprocessen ville være en naturlig
forlængelse af ordningen vedrørende Forbrugerklagenævnet, hvor
sådanne omkostninger i almindelighed afholdes uden udgift for
parterne.
Af statsfinansielle grunde må en sådan løsning
dog anses for urealistisk, smh. ovenfor kapitel 9, afsnit 23.3.3.
2.3.3. Enstrenget retshjælpsordning
Advokatrådet og Dommerforeningens reformforslag
(Den Civile Retspleje) fra januar 1996, anbefaler, at reglerne for
offentlig retshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring samordnes i
et enkelt, enstrenget og overskueligt system. Denne anbefaling har
et generelt sigte og angår således ikke alene småsager. Også
tidligere er rejst spørgsmål om en nyordning af den økonomiske
retshjælp, jf. kapitel 7.
Advokatrådet og Dommerforeningens reformforslag
redegør ikke nærmere for, hvad der skal forstås ved "enstrenget".
Det hedder i reformforslaget:
"Det nuværende regelsæt er svært at overskue for den
enkelte borger. Enkle og ensartede retshjælpsregler vil gøre
det lettere for befolkningen at gøre brug af retssystemet.
Advokatrådet og Den Danske Dommerforening er opmærksom
på, at anbefalingen forudsætter en grundig udvalgsbehandling
og af den grund ikke bør sammenkædes med de øvrige forslag."
Det må erkendes, at den nuværende, flerstrengede
ordning er kompliceret. Særligt med henblik på småsager kan den
betegnes som uforholdsmæssigt svært tilgængelig, jf. ovenfor afsnit
1.2. om en "forproces".
Efter udvalgets opfattelse er en fuldstændig
"enstrengethed" næppe hverken nødvendig, mulig eller hensigtsmæssig.
Gennem en enstrenget ordning kunne opnås, at ansøgning/ anmeldelse i
alle tilfælde alene skal indgives ét sted, og at betingelser og
dækningsadgang m.v. bliver ensartede og overskuelige. I det omfang,
en enstrenget ordning kan føre til overskuelighed og let
tilgængelighed, er det naturligvis godt. En sådan tilstand kan dog i
det væsentlige også tænkes opnået ved en kombination af flere
forskellige muligheder. Man kan endvidere vanskeligt forestille sig
et generelt system med f.eks. en forsikringsordning uden en
sikkerhedsventil i form af mulighed for fri proces for bl.a.
personer uden retshjælpsforsikring og mere atypiske tilfælde, der
måtte falde uden for forsikringsbetingelserne. Den bedste eller
mulige løsning er måske heller ikke den samme med hensyn til fri
proces/retshjælpsforsikring henholdsvis advokatretshjælp.
Hertil kommer, at kernen i problemstillingen
vedrørende økonomisk retshjælp er dækningsadgangen. En enstrenget
ordning løser ikke i sig selv problemer med hensyn til den
dækkede personkreds, sagskategorier, det materielle krav om "rimelig
grund" eller muligheden for i almindelighed at få dækket
oplysningsomkostninger og kun i begrænset omfang med hensyn til
"forprocessens" kompleksitet.
Med disse bemærkninger kan udvalget imidlertid
tiltræde, at der er god grund til at overveje et system, der i
højere grad end nu har karakter af en enhedsordning.
En enstrenget løsning med udgangspunkt i fri
proces-ordningen må af statsfinansielle grunde anses for
urealistisk. Det må i denne forbindelse holdes for øje, at de
nuværende udgifter til fri proces i sager af mindre værdi -
som følge af det relativt høje maksimumsbeløb for
retshjælpsforsikringen (75.000 kr. inkl. moms) og
retshjælpsforsikringens udbredelse og principale karakter i forhold
til fri proces - må anses for begrænsede.
En eventuel enstrenget model må derfor bygge på
forsikring.
En enstrenget forsikringsmodel vil kunne rumme
løsninger af det statsfinansielle problem ved forbedringer af den
nuværende ordning.
En egentligt enstrenget forsikringsmodel rejser
imidlertid en række vanskelige spørgsmål af generel karakter, som
naturligt vil falde uden for småsagsudvalgets opgaver. Et særligt
problem udgør den formentlig ret begrænsede befolkningsgruppe (ca.
5%), som ikke er dækket af en retshjælpsforsikring. En sådan reform
må derfor overvejes i andet forum.
2.3.4. Forenklet tostrenget retshjælpsordning (fri proces
og/eller retshjælpsforsikring)
På den anførte baggrund samler interessen sig om
en forenklet og forbedret tostrenget løsning med fri proces og
retshjælpsforsikring.
En sådan model kan bygge på en opretholdelse af
det gældende princip om forsikringens principale karakter i forhold
til fri proces, jf. retsplejelovens § 330, stk. 2. Modellen kunne
omfatte forbedringer med hensyn til såvel forenkling af
"forprocessen" som den materielle adgang til dækning. På den anden
side kunne der foretages begrænsninger i dækningsadgangen i
overensstemmelse med småsagsprocessens omkostningsbegrænsninger.
Endelig kunne en forenklet tostrenget model rumme en vis samordning
af ordningerne vedrørende fri proces og retshjælpsforsikring.
2.3.5. Konklusion
Udvalget finder, at der er behov for, at der
tages initiativ til en tilbundsgående gennemgang med generelt
sigte af fri proces-ordningen, som anbefalet i Advokatrådet og
Dommerforeningen i reformforslaget fra januar 1996.
Med hensyn til småsagsområdet finder
udvalget, at der i tilknytning til en småsagsproces bør ske en
tilpasning af ordningerne med økonomisk retshjælp efter en
tostrenget model, jf. ovenfor afsnit 2.3.4., der bør omfatte et
forenklet samspil mellem domstolsprocessen, fri proces og
retshjælpsforsikring. Målet for en nyordning må være, at
småsagsprocessen i sammenhæng med ordningerne vedrørende fri proces
og retshjælp kan indebære en bedre "access to justice".
En sådan nyordning for småsagsområdet vil kunne
udgøre et første skridt i den anbefalede generelle reform, og
erfaringerne fra en passende periode kan indgå i de fortsatte
generelle overvejelser. De forslag om opfølgning m.v., der stilles i
kapitel 15, vil kunne medvirke til at tilvejebringe et stærkt
forbedret grundlag for sådanne overvejelser.
2.4. De nærmere principper for en nyordning
Som anført ovenfor afsnit 2.1., bygger udvalgets
forslag om en nyordning af fri proces og retshjælpsforsikring i
småsager på en småsagsproces med omkostningsbegrænsning ("no costs
rule").
Som anført ovenfor afsnit 2.2., må udgangspunktet
være, at omkostninger, der ikke er fornødne under småsagsprocessen,
heller ikke dækkes af økonomisk retshjælp.
Opgaven består herefter i at udforme en nyordning
for retshjælpsforsikring og fri proces uden dækning af
omkostninger til advokatbistand under sagens gang for retten.
Det bør tilstræbes, at ordningerne støtter
intentionerne bag småsagsprocessen, navnlig således at det
samlede forløb bliver enklere, hurtigere og billigere.
Det bør navnlig undgås, at behandlingen af
ansøgning om fri proces/anmeldelse til retshjælpsforsikring
bliver uforholdsmæssig tung. "Forprocessen" i form af
ansøgning/anmeldelse skulle nødigt være mere omstændelig end selve
retssagen. Reglerne bør være enkle, og så vidt muligt bygge på
automatik.
Adgangen til at opnå dækning af fri
proces og retshjælpsforsikring bør - for at opnå en bedre "access to
justice" - være lettere.
Der vil ske et væsentligt fald i udgifterne i den
enkelte sag som følge af, at parter med fri proces eller
retshjælpsforsikring ikke længere får en advokat under retssagen.
Omkostningsdækningen kan og bør begrænses i den enkelte
sag, således at der for retshjælpsforsikrings vedkommende kan
ske en nedsættelse af maksimumsdækningen - men også af
selvrisikoen.
Det bør så vidt muligt undgås, at der stilles
krav om, at advokat skal medvirke ved ansøgning om fri
proces eller anmeldelse til retshjælpsforsikring, da selve processen
kan gennemføres uden advokat. På den anden side bør det ikke
modvirkes, at parter efter behov kan få en vis grundlæggende
advokatrådgivning (førprocessuel retshjælp).
Ordningen bør være fremadrettet. Den
bør, så vidt muligt, være i overensstemmelse med udviklingstendenser
på området for fri proces/retshjælpsforsikring. I denne forbindelse
må det antages, at de kommende års overvejelser vil gå i retning af
en mere enstrenget og forsikringsorienteret ordning for
økonomisk retshjælp. Som eksempel på et område for fremtidige
reformer kan nævnes det familieretlige område. Det bør indgå i
ordningen vedrørende småsagsprocessen, at afgørelse om dækning af
økonomisk retshjælp for parter, der har retshjælpsforsikring, og som
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, i højere grad
træffes af retten og/eller forsikringsselskaberne.
3. Udvalgets forslag i hovedtræk
3.1. Indledning
Med udgangspunkt i overvejelserne i afsnit 2
ovenfor har udvalget opstillet to forskellige modeller for en
nyordning af den økonomiske retshjælp i småsager. Disse modeller er
kort beskrevet som model A og B nedenfor i afsnit 3.2.-3.4.
3.2. Fælles grundelementer for model A og B
Der er visse fællestræk ved de to modeller.
Modellerne gælder begge for såvel fri proces som
retshjælpsforsikring. Modellerne forudsætter derfor ændring af
retsplejelovens regler om fri proces og af forsikringsbetingelserne
for retshjælpsforsikring. Modellerne forudsættes gennemført på
samme måde for henholdsvis fri proces og retshjælpsforsikring,
i det omfang andet ikke følger af selve modellerne eller forholdenes
forskellighed i øvrigt.
De fælles grundelementer for de to modeller
består i øvrigt af følgende:
- advokatudgifter dækkes som hovedregel
ikke
- maksimum for retshjælpsforsikring
nedsættes fra 75.000 kr. til 25.000 kr.
- selvrisiko for retshjælpsforsikring
(for parter, der ikke opfylder de økonomiske betingelser for fri
proces) nedsættes fra 2.500 kr. til 1.000 kr. uden "procenttillæg"
- den vejledende "bagatelgrænse" med
hensyn til sagens værdi på nu ca. 2.000-2.500 kr. nedsættes til ca.
1.000 kr.
- på det mere tekniske plan afgrænses
ordningen således, at særordningen for småsager kun skal
gælde i 1. instans, at særordningen skal gælde, hvor de
almindelige betingelser for småsagsbehandling er opfyldt, og at
de almindelige regler om fri proces og de almindelige
forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring (bortset fra
særelementerne i afsnit 3.3 og 3.4. nedenfor) i øvrigt finder
anvendelse.
Det bemærkes, at sager vedrørende mangler ved
fast ejendom som følge af den valgte afgrænsning af
småsagsområdet i kapitel 9 falder uden for ordningen.
3.3. Model A
Model A er karakteriseret ved, at personer, der
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, og personer, der
er omfattet af en retshjælpsforsikring, inden for visse rammer får
et krav på dækning, som dog kan afskæres af retten i
udnyttelsestilfælde og lignende. Sagsbehandling vedrørende
stillingtagen til, om betingelserne for fri proces eller
retshjælpsforsikring er opfyldt, reduceres meget væsentligt.
Model A indeholder følgende særelementer:
- rimelig grund-kravet afskaffes
- advokatkravet ved
forsikringsanmeldelse afskaffes
- dækning forudsætter herefter, at sikrede er
part i en retssag, der behandles efter småsagsreglerne
- dækning omfatter kun oplysningsskridt,
der er godkendt af retten, og de særlige advokatomkostninger m.v.
samt andre omkostninger, der kan pålægges efter småsagsreglerne
- retten skal afvise dækning i
udnyttelsestilfælde og lignende bl.a. efter principperne i
retsplejelovens § 335
- fri proces bevilges af retten
- anmeldelse til retshjælpsforsikring
sker gennem retten
3.4. Model B
Model B er karakteriseret ved, at
hovedprincipperne i den nuværende ordning bevares, men således at
der sker en lempelse i vurderingen af rimelig grund-kravet.
Sagsbehandling vedrørende stillingtagen til, om betingelserne for
økonomisk retshjælp er opfyldt, vil blive noget enklere, men ikke
væsentligt begrænset.
Model B indeholder følgende særelementer:
- rimelig grund-kravet opretholdes, men
med den modifikation, at vurderingen i småsager skal ske under
hensyn til sagernes karakter og de omkostninger, der kan forekomme i
småsager. Dette forudsættes at føre til en lempet vurdering
i lyset af, at småsager bør kunne ekspederes hurtigt og enkelt,
herunder at der bør være grænser for, hvilken grad af grundighed,
der bør udvises med hensyn til sagsbehandling af ansøgninger i disse
sager
- forsikringsselskabet betaler udgiften til
advokatbistand ved anmeldelse til retshjælpsforsikring,
dog - for parter, der ikke opfylder de økonomiske betingelser for
fri proces - med fradrag af selvrisiko. For parter uden
retshjælpsforsikring vil ordningen med advokatretshjælp uden
egenbetaling kunne anvendes i forbindelse med en ansøgning om fri
proces, jf. kapitel 13, afsnit 8.3.
3.5. Økonomiske konsekvenser
Spørgsmålet om de økonomiske konsekvenser af hver
af de to modeller er nærmere behandlet i kapitel 17, afsnit 3.6. og
6. Som det fremgår heraf, må det antages, at nyordningen - under en
række nærmere valgte forudsætninger - hverken vil påføre statskassen
eller forsikringsselskaberne merudgifter. Det bemærkes dog, at der
til en række af forudsætningerne er knyttet en meget betydelig
usikkerhed.
3.6. Vurdering
Som det fremgår ovenfor afsnit 3.2.-3.4. har
modellerne et forskelligt ambitionsniveau. Model A, der i størst
udstrækning opfylder målsætningerne, må ud fra en "access to
justice"-betragtning foretrækkes. Model A vil således være den
enkleste og give den lettelse adgang for borgerne til domstolene.
Udvalget kan anbefale, at model A gennemføres.
Begge modeller har været drøftet med
Assurandør-Societetet, der herefter har oplyst, at societetet
navnlig af administrative grunde foretrækker model A. Societetet
nærer dog en vis betænkelighed ved denne models grundbetingelser,
hvorefter der ikke længere skal gælde et krav om rimelig grund, idet
der herved opnås en art "automatisk forsikringsdækning". Ordningen
efter model A må derfor opfattes som et forsøg på at gå nye veje,
der i en vis forstand vil have karakter af et eksperiment. Afhængig
af erfaringerne kan det derfor blive nødvendigt efter en periode at
tage ordningen op til fornyet overvejelse. Assurandør-Societetet
lægger derfor afgørende vægt på, at arbejdet med at reformere
retshjælpssystemet fortsættes og ikke sættes i bero som følge af, at
der med en gennemførelse af udvalgets forslag fjernes et akut pres
for reformer på området.
Udvalget kan tilslutte sig dette
synspunkt. Det vil i denne forbindelse være af afgørende betydning,
at reelt overflødige retssager i praksis vil blive udskilt hurtigt.
Det vil ligeledes være afgørende, at småsagsprocessen ved rettens
bistand til parterne kommer til at fungere så godt, at fri
proces-parter og forsikringstagere ikke - som følge af den manglende
dækning af advokatomkostninger - opfatter den samlede nyordning som
en forringelse. Udvalgets forslag om opfølgning m.v. nedenfor i
kapitel 15 skal ses i sammenhæng med de anførte synspunkter.
Opfølgningsforanstaltningerne er således ikke blot udtryk for et
ønske om, at udviklingen på dette område følges særligt nøje, men en
afgørende forudsætning for, at de medlemmer, der går ind for en
ordning uden dækning af advokatomkostninger, jf. kapitel 9, afsnit
23.2.2.4., kan anbefale indførelsen af en egentlig småsagsproces.
Nyordningen kræver ændring af de gældende
forsikringsbetingelser. Det forudsættes, at ændringerne træder i
kraft over for den enkelte forsikringstager senest samtidig med
lovens regler, herunder om småsagsprocessen og fri proces.
Gennemførelse af varsling over for forsikringstagerne vil medføre,
at der går op mod to år fra vedtagelse til ikrafttræden.
I det følgende gennemgås ordningerne vedrørende
fri proces og retshjælpsforsikring hver for sig i henholdsvis afsnit
4 og 5 med henblik på den nærmere udformning af model A, mens model
B herefter ikke er overvejet nærmere.
4. Fri proces
4.1. Indledning. Særregler som alternativ eller supplement.
I afsnit 4 gennemgås reglerne om fri proces med
henblik på tilpasning efter model A af disse regler til udvalgets
forslag om en småsagsproces, jf. ovenfor afsnit 3. En tilsvarende
gennemgang af ordningen med retshjælpsforsikring foretages nedenfor
i afsnit 5.
Den af udvalget opstillede model omfatter nogle
særregler, der navnlig giver en lettere adgang til fri proces i
småsager. Udvalget har med hensyn til betingelserne for fri
proces overvejet, om sådanne særregler bør være et alternativ eller
et supplement til den gældende ordning.
Udformet som et alternativ, vil
særreglerne indebære, at der kun kan opnås fri proces under disses
betingelser. Udformet som et supplement, vil særreglerne
ikke udelukke, at der opnås fri proces efter de gældende,
almindelige betingelser.
Udvalget har udformet forslaget om betingelser
for fri proces i småsager som et alternativ. Det indebærer, at disse
betingelser erstatter de almindelige betingelser i småsager. Fri
proces i småsager, der behandles som sådanne, vil dermed kun
kunne opnås under de særlige betingelser for småsager.
Udvalget har herved lagt vægt på, at ordningen
bør være enkel og klar. Kompetencen til at bevilge fri proces i
småsager skal ligge ét sted, nemlig hos retten, således at ansøgning
om og bevilling af fri proces sker som et led i sagens behandling
ved retten, og "forprocessen" afskaffes.
For at opnå, at der hurtigt og enkelt kan tages
stilling til en ansøgning om fri proces, og for at undgå, at retten
involveres i rimelighedsovervejelser i en indledende fase af sagen,
er det nødvendigt, at betingelserne udformes som enkle regler med et
så begrænset skønselement som muligt, og at der til brug for rettens
afgørelse kun kræves et begrænset oplysningsgrundlag. Afskaffelse af
rimelig grund-kravet indebærer, at udgangspunktet vil være, at en
part, der opfylder de økonomiske betingelser, har fri proces, hvis
følgende betingelser er opfyldt:
- at parten er en fysisk person, der opfylder de økonomiske
betingelser (indtægtsbetingelser) for fri proces, jf. nedenfor
afsnit 4.2.
- at sagen ikke falder under en række undtagne sagskategorier,
jf. nedenfor afsnit 4.3.
- at ansøgeren er part i en sag, der behandles efter
småsagsregler efter den almindelige bestemmelse (20.000 kr.'s
reglen), jf. nedenfor afsnit 4.4.
- at retten ikke finder, at partens anbringender er grundløse,
jf. nedenfor afsnit 4.4. og 4.6.
De opstillede betingelser vil betyde, at
væsentligt flere personer end i dag i småsager vil kunne opfylde
betingelserne for fri proces. Den forenklede udformning af de
økonomiske betingelser og af betingelserne vedrørende undtagne
sagskategorier vil dog kunne indebære, at der i nogle tilfælde ikke
vil blive bevilget fri proces i tilfælde, hvor fri proces kunne
tænkes bevilget efter den mere helhedsprægede rimelighedsvurdering,
som anlægges ved statsamterne efter de gældende regler.
Det må dog antages at blive meget få tilfælde,
der ikke længere dækkes, dels fordi forslaget gælder beløbsmæssigt
små sager, dels fordi de pågældende tilfælde ofte vil have en sådan
karakter, at henvisning til almindelig proces efter anmodning vil
kunne ske i medfør af den foreslåede henvisningsregel, jf. kapitel
9, afsnit 3.3. Da sager, der henvises efter udvalgets forslag, som
hovedregel skal behandles efter de almindelige regler om
betingelserne for fri proces, jf. nedenfor afsnit 4.7., finder
udvalget ikke behov for en "sikkerhedsventil" i form af en adgang
til at ansøge om fri proces ved statsamtet efter de almindelige
betingelser i de ikke-henviste småsager, jf. ovenfor om en
"supplements-model". Den samlede virkning af udvalgets forslag vil
under alle omstændigheder være en betydelig udvidelse af adgangen
til fri proces.
Såfremt man måtte ønske en "sikkerhedsventil",
vil der kunne udformes en bestemmelse om, at statsamtet kan bevilge
fri proces efter de almindelige betingelser, hvis retten har afslået
at bevilge fri proces efter de særlige småsagsbetingelser. Af de
grunde, der er anført ovenfor, har udvalget dog ikke optaget en
sådan regel i lovudkastet.
Efter forslaget begrænses virkningen af
fri proces i overensstemmelse med småsagsprocessens
omkostningsregler, navnlig således, at fri proces ikke indebærer
advokatbeskikkelse.
Udvalgets forslag indebærer, at der indføres en
række særregler for småsager. Med hensyn til disse reglers
anvendelsesområde bemærkes, at hensynene bag reglerne gælder
småsager, der behandles som sådanne ved domstolene. Dette bør, som
berørt ovenfor, bl.a. føre til, at reglerne ikke gælder sager,
der henvises til eller efter aftale behandles ved almindelig proces.
Denne afgrænsning er nok en komplicerende faktor i retsanvendelsen,
bl.a. fordi man i princippet ikke ved, om henvisning sker, før efter
den første forberedelse. Det vil dog efter forslaget normalt være
det tidspunkt, hvor stillingtagen til fri proces (eller
retshjælpsforsikring) sker. Behandling af småsager ved almindelig
proces forudsættes endvidere at blive undtagelsen. Ordningen skønnes
derfor ikke at give praktiske problemer af betydning.
Betingelserne for fri proces gennemgås i afsnit
4.2.-4.4. om personkredsen, sagskategorierne og grundbetingelsen
(det hidtidige krav om rimelig grund). I afsnit 4.5 behandles
virkningen af fri proces, mens afsnit 4.6 omhandler rettens mulighed
for at ophæve virkningen af fri proces. Afsnit 4.7 angår afgrænsning
af anvendelsesområdet for særregler om fri proces i småsager.
Forskellige andre spørgsmål behandles i afsnit 4.8-4.10.
Udvalget har opstillet lovregler for den særlige
ordning for småsager, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
428). Udvalget har derimod ikke udformet forslag til
konsekvensændringer af bekendtgørelsen om fri proces.
4.2. Personkreds
4.2.1. De økonomiske betingelser for fri proces
4.2.1.1. Gældende regler
Efter retsplejelovens § 330, stk. 1, nr. 2, er
det en betingelse for fri proces, at ansøgeren ikke uden at lide
væsentlige afsavn kan betale de omkostninger, der er forbundet med
sagen. I medfør af stk. 3 har justitsministeren senest ved
bekendtgørelse nr. 1069 af 9. december 1996 (bilag 15) fastsat
regler for, hvornår afsavnsbetingelsen almindeligvis er opfyldt.
Efter bekendtgørelsens § 5 kan der dog undtagelsesvis dispenseres
fra disse almindelige økonomiske betingelser, såfremt ansøgeren
skønnes at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens
omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store.
Efter bekendtgørelsens § 2 er de i 1997 gældende
indtægtsgrænser, der beror på indkomstforholdene i 1995, 186.000 kr.
for enlige og 236.000 kr. for samlevende med tillæg af 32.000 kr.
for hvert barn m.fl., der bor hos eller i overvejende grad forsørges
af ansøgeren.
4.2.1.2. Udviklingen vedrørende de økonomiske betingelser
Udviklingen i de økonomiske betingelser har siden
1988 været som følger:
|
Indtægtsgrænse (kr.) |
Ansøgningsår |
Enlig |
Fam. m. 2 børn |
1988 |
*130.000 |
*225.000 |
1989 |
152.000 |
245.000 |
1990 |
159.000 |
256.000 |
1991 |
164.000 |
264.000 |
1992 |
168.000 |
271.000 |
1993 |
174.000 |
280.000 |
1994 |
179.000 |
288.000 |
1995 |
180.000 |
290.000 |
1996 |
185.000 |
298.000 |
1997 |
186.000 |
300.000 |
*) Bygger på socialindkomst, mens de øvrige tal
bygger på personlig indkomst med tillæg af kapitalindkomst efter
personskatteloven, fra 1993 med tillæg af udbytteindkomsten (fra
1996 aktieindkomsten) efter personskattelovens § 4 a.
I slutningen af 1980 skønnedes ca. 2/3 af
befolkningen at opfylde de dagældende økonomiske betingelser. I 1987
skønnedes 35% af befolkningen at gøre det, svarende til 41% af
familierne, jf. om disse skøn bet. 1113/1987, s. 36-38. Ved
lovforslaget fra 1987, der førte til den nugældende ordning,
forudsattes en dækning på ca. 60% af befolkningen, svarende
til ca. 2/3 af familierne, som skulle opnås ved beløb på
130.000 kr. for enlige og 175.000 kr. for samlevende med tillæg af
25.000 kr. pr. barn under 18 år. Det blev antaget, at den del af
befolkningen, der har et reelt retshjælpsbehov, hermed ville få
adgang til fri proces. Der henvises til Folketingstidende 1987-88
(1. samling), tillæg A, sp. 347-348. Efter lovens vedtagelse
gennemførtes de nævnte indtægtsgrænser. Der blev ved loven indført
en årlig prisregulering af grænserne, jf. retsplejelovens § 330 a.
De senere reguleringer fremgår ovenfor.
Danmarks Statistik har til brug for udvalget
oplyst, at de for 1995 gældende indtægtsgrænser
(1993-indkomstforhold), 180.000 kr. (enlige), 228.000 kr.
(samlevende) og 31.000 kr. (børnetillæg), pr. 1. januar 1994
omfattede ca. 48% af befolkningen over 18 år og ca. 56% af
familierne.
Med hensyn til beløbsgrænserne for 1996
(1994-indkomstforhold), 185.000 kr. (enlige), 234.000 kr.
(samlevende) og 32.000 kr. (børnetillæg) var de tilsvarende tal
knap 49% af befolkningen og godt 57% af familierne.
Forskellen fra forholdene under 1995-indtægtsgrænserne
(1993-indkomstforhold) kan skyldes forhøjelsen af beløbsgrænserne.
4.2.1.3. Udvalgets overvejelser
Det må konstateres, at fri proces-populationen i
dag - trods de årlige prisreguleringer efter 1988 - ligger noget
under målsætningen fra 1988-reformen.
Udvalget har overvejet, om der er anledning til -
ved forhøjelse af beløbsgrænserne - at bringe populationen tilbage
til 1988-niveauet (60% af befolkningen og 2/3 af familierne).
Danmarks Statistik har til brug for udvalget
beregnet, at beløbsgrænserne for 1996 (1994-indkomstforhold) skulle
have været 217.000 kr. (enlige), 272.000 kr. (samlevende) og 38.000
kr. (børnetillæg) for at opretholde 1988-niveauet.
Den befolkningsgruppe, der ville blive berørt
heraf, består af personer, hvis indtægtsniveau ligger umiddelbart
over de nuværende indtægtsgrænser. Denne befolkningsgruppe må
antages i det hele at være dækket af en retshjælpsforsikring.
Betydningen af fri proces for denne gruppe er derfor i det
væsentlige knyttet til selvrisikoen samt de særlige sagskategorier,
hvor der er adgang til fri proces, men ikke retshjælpsforsikring.
Det drejer sig navnlig om ansættelsessager, skatte- og afgiftssager
og de fleste familie- og arveretlige sager. En ny småsagsproces vil
ikke have betydning for skatte- og familieretlige sager, men vil
muligt kunne have en vis betydning for mindre ansættelsessager og
eventuelt mindre arveretlige sager. I disse tilfælde vil den
foreslåede henvisningsregel ofte kunne anvendes, jf. kapitel 9,
afsnit 3.3.
På den anførte baggrund finder udvalget ikke
afgørende behov for en forhøjelse af grænserne for fri proces.
Såfremt der måtte være et politisk ønske om at
fastholde 1988-niveauet, kan dette opnås ved ændring af
reguleringsmekanismen, således at der ved de årlige reguleringer
tages udgangspunkt i en population af en bestemt relativ størrelse i
stedet for som nu i nogle prisudviklings-synspunkter
(satsreguleringsprocenten). Danmarks Statistik vil således årligt
kunne beregne, hvilke beløbsgrænser der skal til for at opretholde
den ønskede befolkningsandel under fri proces-ordningen, eventuelt
med en vis forsinkelse.
Udvalget skal dog bemærke, at en sådan ordning
vil være mindre logisk, for så vidt som det centrale vel må være,
hvilket indkomstniveau, der bør anses for så lavt, at retshjælp
gennem forsikring ikke er tilstrækkelig, medens den beskrevne
ordning vil indebære, at en fast andel af befolkningen anses at have
behov for fri proces, alene fordi den udgør den lavesttjenende del
af befolkningen.
Ordningen under retshjælpsforsikringen med en
selvrisiko, der ikke gælder i tilfælde af fri proces, indebærer, at
en forhøjelse af indtægtsgrænserne for fri proces fører til øgede
udgifter for forsikringsselskaberne, men formentlig kun i mindre
omfang for statskassen.
4.2.1.4. Udvalgets forslag
Udvalget foreslår, at de gældende økonomiske
betingelser for fri proces i det hele finder anvendelse med hensyn
til fri proces i småsager som et led i de særlige betingelser for
fri proces i småsager.
Som led i særbetingelserne bør de økonomiske
betingelser dog altid svare til de årligt fastsatte
indtægtsgrænser, således at der ikke skal udøves et skøn,
modsat fri proces-bekendtgørelsens § 5 om fri proces-myndighedernes
adgang til at fravige indtægtsbetingelserne, hvis ansøgeren skønnes
at have et ganske særligt behov for bistand, eller sagens
omkostninger skønnes at blive ekstraordinært store. Forskellen vil
næppe være stor, da kriterierne i § 5 ikke primært vil være opfyldt
i små sager, og navnlig ikke under den foreslåede småsagsproces.
Fri proces i småsager bør alene bevilges til
fysiske personer og ikke til selskaber m.v. (juridiske
personer). Sager, hvor fri proces til selskaber bevilges efter de
nugældende, almindelige betingelser, må antages oftest at ville angå
tilfælde, hvor henvisning kan komme på tale, og i øvrigt angå
erhvervsdrivende parter, jf. herom nedenfor afsnit 4.2.2.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 2).
4.2.2. Erhvervsdrivende
4.2.2.1. Indledning
I almindelighed dækker fri procesordningen ikke
erhvervsdrivende.
Dette spørgsmål er retsteknisk ikke et spørgsmål
om personkredsen, men om de dækkede sagskategorier. Der gives
således som udgangspunkt ikke fri proces til sager, der for
ansøgerens vedkommende har erhvervsmæssig karakter. Efter
retsplejelovens § 330 kan fri proces kun meddeles til fysiske
personer, hvorimod juridiske personer kan opnå fri proces efter
lovens § 331. I begge tilfælde er det som hovedregel afgørende, om
sagen har erhvervsmæssig karakter for den pågældende ansøger. Der
meddeles således normalt ikke fri proces til erhvervsdrivende
selskaber, idet disses sager sædvanligvis udspringer af
erhvervsforhold.
4.2.2.2. Gældende ret
Den nuværende retstilstand kan på grundlag af
bl.a. oplysninger fra Civilretsdirektoratet beskrives således:
Efter fast og langvarig praksis, der har hjemmel
i lovens forarbejder, meddeles der kun undtagelsesvis fri proces i
sager af erhvervsmæssig karakter. Det anføres således i betænkning
nr. 404/1966 om ændring af reglerne om fri proces og organisationen
af den vederlagsfri retshjælp, s. 15:
"Men dernæst kan andrageren ikke i alle tilfælde forvente
at opnå fri proces, selv om det skønnes, at han er i stand
til at gennemføre processen med et for ham gunstigt
resultat. Undertiden vil en ansøgning således blive afslået
allerede under hensyn til søgsmålets art. ... I sager, hvor
de sociale hensyn, som ligger til grund for reglerne om fri
proces, kun ganske undtagelsesvis gør sig gældende, f.eks. i
sager angående forretningsmæssige forhold, køb eller leje af
luksusprægede genstande og lign., vil fri proces kun ganske
undtagelsesvis blive meddelt."
Den tidligere temmelig restriktive praksis er dog
i de senere år blevet lempet. Allerede i 1984 tilkendegav den
daværende justitsminister således, at det i visse situationer
fandtes rimeligt at bortse fra sagens erhvervsmæssige karakter, men
at en mere generel fravigelse af den hidtidige praksis burde afvente
Retshjælpsudvalgets overvejelser.
I Retshjælpsudvalgets betænkning (betænkning nr.
1113/1987 om advokatretshjælp, fri proces og retshjælpsforsikring
m.v.) er spørgsmålet om fri proces i sager af erhvervsmæssig
karakter dog ikke direkte omtalt, men for så vidt angår den
tilsvarende problemstilling vedrørende offentlig retshjælp ved
advokater, anføres det s. 77 bl.a.:
"En anden gruppe af tilfælde, hvor offentlig retshjælp
bør være udelukket, er de aktivt erhvervsdrivendes sager af
overvejende erhvervsmæssig karakter... Ved denne afgrænsning
er der lagt vægt på, dels at advokatretshjælpen har karakter
af en social hjælpeforanstaltning, der typisk ikke sigter
mod at hjælpe en erhvervsvirksomhed, dels at aktivt
erhvervsdrivende typisk må indregne advokatomkostninger i
deres almindelige omkostninger og vil kunne fradrage
omkostninger til juridisk bistand i forbindelse med
erhvervsudøvelsen som en driftsudgift. Afgrænsningen
indebærer, at inkassosagerne, dvs. sager om inddrivelse af
et reelt ubestridt pengetilgodehavende, holdes uden for
området for retshjælp, for så vidt angår den inddrivende
erhvervsdrivende. Men også i andre sager, der er hyppigt
forekommende som en typisk følge af den udøvede
erhvervsvirksomhed, f.eks. sager mod andre erhvervsdrivende
vedrørende vareleverancer og lignende, må muligheden for
offentlig retshjælp være udelukket. Derimod bør der være
adgang til retshjælp for tidligere erhvervsdrivende, der,
selv om erhvervsvirksomheden er ophørt, alligevel viser sig
at få behov for rådgivning i sager, der udspringer af
erhvervsudøvelsen. Har en aktivt erhvervsdrivendes sag, der
udspringer af erhvervsudøvelsen, i øvrigt karakter af en
velfærdssag for den pågældende, hvilket alt efter sagens
karakter kan forekomme for små erhvervsdrivende med lav
socialindkomst, kan der uanset bestemmelsen ydes retshjælp,
fordi sagen, hvor der foreligger afgørende sociale grunde
for at opnå bistand, ikke betragtes som overvejende
erhvervsmæssig."
Den nugældende praksis på området er senest
beskrevet i "Skarrildhusberetningen" (1992), hvor det s. 27 bl.a.
anføres:
"Det er fortsat Civilretsdirektoratets praksis som
udgangspunkt at meddele afslag på fri proces til aktivt
erhvervsdrivendes sager af overvejende erhvervsmæssig
karakter.
Dette udgangspunkt fraviges dog i praksis i tilfælde,
hvor der er tale om en personlig drevet virksomhed, og det
forhold, sagen angår, må betragtes som usædvanligt i forhold
til virksomhedens sædvanlige drift. Det er endvidere en
betingelse, at ansøgeren skønnes at have et afgørende behov
for fri proces.
Såfremt en tidligere erhvervsdrivende ansøger om fri
proces under en sag, der rejses mod ham, udvises der fortsat
betydelig tilbageholdenhed med at afslå fri proces på grund
af sagens erhvervsmæssige karakter."
Der lægges i praksis tillige vægt på, om sagen
har betydning for selve virksomhedens grundlag. Som eksempel kan
nævnes, at en indehaver af en mindre forretning, der stilles over
for et krav om en så væsentlig forhøjelse af erhvervslejen, at en
gennemførelse af lejeforhøjelsen vil bringe virksomhedens fortsatte
drift i fare, vil have mulighed for at opnå fri proces, såfremt
betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Også andre særlige forhold
kan tillægges vægt i denne forbindelse, herunder at sagen vedrører
en personskade, der er overgået den erhvervsdrivende, eller at den
erhvervsdrivende med hensyn til et ikke sædvanlig led i driften er
blevet udsat for en advokatfejl.
Ud over sager af erhvervsmæssig karakter meddeles
der af de grunde, der er nævnt i ovenstående uddrag af bet.
404/1966, sædvanligvis tillige afslag på fri proces i tilfælde, hvor
tvisten udspringer af spekulation.
I "Skarrildhusberetningen" (1993), s. 42, anføres
herom bl.a.:
"Det, som karakteriserer spekulation er, at man løber en
vis - som regel betydelig - økonomisk risiko for at opnå en
ekstraordinær økonomisk gevinst i forbindelse med
erhvervelse af f.eks. værdipapirer, valuta, anparter,
ædelmetaller eller ædelsten. Ofte vil spekulation kunne
sidestilles med visse dispositioner af erhvervsmæssig
karakter. Almindelig opsparing i f.eks. aktier og
obligationer, hvor formålet i første række er at bevare
midlerne på en sikker måde, vil derfor normalt ikke være
omfattet af spekulationsbegrebet.
Udgangspunktet er, at det ikke er rimeligt at belaste det
offentlige med udgifter til sager, der udspringer af, at en
person alene for at opnå ekstraordinær økonomisk gevinst har
kastet sig ud i risikofyldte økonomiske dispositioner. Disse
sager kan i almindelighed sidestilles med sager af
erhvervsmæssig karakter, og de sociale hensyn, der ligger
til grund for reglerne om fri proces, gør sig kun ganske
undtagelsesvis gældende i disse tilfælde.
Der kan dog forekomme tilfælde, hvor fri proces ikke skal
afslås, selv om sagen udspringer af spekulation. Hvis
ansøger har ladet sig narre af en smart markedsføring til at
foretage nogle dispositioner, hvis karakter han ikke
forstår, taler meget for, at en ansøgning om fri proces ikke
afslås med henvisning til sagens spekulative karakter."
4.2.2.3. Udvalgets overvejelser
Beskrevet med nogen forenkling går den gældende
ordning ud på, at erhvervssager er undtaget fra fri proces, når
sagerne har et rutinemæssigt eller sædvanligt driftsmæssigt præg,
mens der i andre tilfælde efter en nærmere vurdering kan meddeles
fri proces. Undtagelsen af erhvervssagerne er således forbundet med
en form for "social sikkerhedsventil".
De hensyn, der er anført i bet. 1113/1987, jf.
ovenfor afsnit 4.2.2.2. om advokatretshjælp, kan tilsvarende anføres
med hensyn til fri proces. Det må således tages i betragtning, at
erhvervsdrivende i modsætning til privatpersoner har fradragsret for
sagsomkostninger, ligesom de som momsregistrerede ikke skal bære den
andel af omkostninger, der udgøres af momsen. Erhvervsdrivende kan -
og bør - indregne udgifter til juridisk assistance m.v. i deres
almindelige omkostninger, og dette har naturligvis særlig relevans
med hensyn til sædvanlige, driftsprægede udgifter (som falder uden
for praksis med hensyn til fri proces til erhvervsdrivende, jf.
ovenfor). Har sådanne driftsmæssigt beregnede udgifter en vis
størrelse, bør den erhvervsdrivende - ud fra forretningsmæssige
synspunkter - overveje at tegne en erhvervsmæssig
retshjælpsforsikring.
Særligt med hensyn til småsager bemærkes, at
sådanne sager for en erhvervsdrivende sjældent vil have en sådan
karakter, at der kan anføres et væsentligt socialt hensyn til fordel
for meddelelse af fri proces.
Den praksis, der er beskrevet ovenfor i afsnit
4.2.2.2. er efter udvalgets opfattelse i det væsentlige udtryk for
en rimelig varetagelse af sociale hensyn til mindre
erhvervsdrivende.
Erhvervsmæssige småsager vil kunne behandles
efter udvalgets forslag om en småsagsproces, jf. ovenfor i kapitel
9. Småsagsprocessen vil efter flertalsforslaget indebære sådanne
omkostningsbegrænsninger ("no costs rule"), at der sjældent vil være
noget større behov for fri proces i småsager til erhvervsdrivende.
Det bemærkes herved, at de mere komplicerede sager vil være omfattet
af henvisningsreglen.
I småsager må det antages, at en meget stor del
af procesudgifterne i tilfælde, hvor der er fri proces (herved
bortset fra erhvervsmæssige sager), dækkes ved retshjælpsforsikring.
Udviklingen må på dette område - som det også sker i Sverige, jf.
kapitel 4, afsnit 3.1.5. - antages at gå i retning af en forskydning
fra fri proces til retshjælpsforsikring, jf. endvidere ovenfor
afsnit 2 og 3. Det kan forekomme mindre rimeligt, om udgifter, der
for privatpersoner primært dækkes ved forsikring, for
erhvervsdrivende skulle dækkes ved statslige tilskud.
Der kan også anføres konkurrencemæssige
synspunkter med hensyn til forholdet mellem erhvervsdrivende, der
tegner - henholdsvis ikke tegner - erhvervsretshjælpsforsikring.
En nyordning med fri proces til erhvervsdrivende
kan i øvrigt anses for et generelt spørgsmål af en sådan rækkevidde,
at det i givet fald naturligt bør behandles i et andet forum.
På denne baggrund finder udvalget ikke grundlag
for ændringer med hensyn til en videre adgang fri proces til
erhvervsdrivende. Det samme gælder med hensyn til advokatretshjælp,
jf. herom ovenfor i kapitel 13, afsnit 8.4.
Udvalget finder heller ikke grundlag for
ændringer med hensyn til fri proces i sager, der udspringer af
spekulation, idet disse sager som nævnt i almindelighed kan
sidestilles med sager af erhvervsmæssig karakter.
4.2.2.4. Udvalgets forslag
Udvalget foreslår, at den gældende ordning
videreføres på den måde, at erhvervsmæssige sager og sager, der
udspringer af spekulation, generelt undtages fra fri proces efter de
særlige betingelser vedrørende småsager, jf. nærmere nedenfor afsnit
4.3.
Denne begrænsning i forhold til de gældende
regler må anses for nødvendig for at opnå, at særreglerne for
småsager bliver let anvendelige. Begrænsningen vil ikke i øvrigt
have større praktisk betydning, da forslaget omfatter beløbsmæssigt
små sager, og da de gældende sager, ud over typisk at angå større
beløb, oftest vil have en sådan karakter, at de omfattes af den
foreslåede henvisningsregel, jf. kapitel 9, afsnit 3.3.
4.2.3. Fri proces til flere personer m.v.
4.2.3.1. Gældende regler
Efter fri proces-bekendtgørelsens § 7 skal der
ved afgørelsen om fri proces tages hensyn til, om flere
interesserede er i stand til at bære omkostningerne i fællesskab,
når en ansøgning er indgivet af flere personer, eller når udfaldet
af en sag har betydning for flere.
4.2.3.2. Udvalgets forslag
For så vidt angår særbetingelserne for fri proces
i småsager, finder udvalget ikke grundlag for at opstille særlige
begrænsninger med hensyn til betingelserne for fri proces i
tilfælde, hvor flere personer er involveret.
4.3. Sagskategorier
Som anført ovenfor afsnit 4.1., bør betingelserne
for fri proces i småsager være enkle og standardiserede. Navnlig med
hensyn til de sagskategorier, hvor fri proces efter nugældende
praksis i almindelighed ikke gives, er det nødvendigt at fastlægge
et enkelt og så vidt muligt ikke skønspræget kriterium. Dette hænger
sammen med, at de "undtagne sagskategorier" under den gældende
ordning er udtryk for en sammenfatning af en praksis, der bygger på
en helhedsvurdering, og ikke absolutte kriterier.
4.3.1. Den gældende ordning
I praksis er en række sagskategorier mere eller
mindre fuldstændigt undtaget fra ordningen med fri proces. Det
drejer sig kort beskrevet om følgende:
- erhvervssager (og spekulationssager)
- injuriesager o.lign.
- klagenævnssager
- inkassosager
- bagatelsager
4.3.2. Udvalgets forslag
Efter udvalgets opfattelse er de undtagne
sagskategorier i almindelighed velbegrundede, da de sociale hensyn
bag fri proces-ordningen typisk ikke gør sig gældende i sådanne
sager.
Nedenfor gennemgås de enkelte sagskategorier med
henblik på undtagelsernes udformning i særregler for småsager.
Der foreslås ikke særlige begrænsninger med
hensyn til sager mod det offentlige.
Det bemærkes endvidere, at det vil være en følge
af det foreslåede anvendelsesområde for småsagsprocessen, at sager
vedrørende mangler ved fast ejendom i forbindelse med
omsætning af fast ejendom, ikke falder under den foreslåede ordning
for småsager. For disse sager vil de almindelige regler om fri
proces derfor finde anvendelse.
4.3.3. Erhvervssager (og spekulationssager)
Under betingelserne for småsager bør
erhvervssager generelt undtages, jf. afsnit 4.2. ovenfor.
Undtagelsen bør omfatte alle sager, der må anses
for erhvervsmæssige for parten, når virksomheden har
karakter af selvstændig erhvervsvirksomhed, herunder hobbypræget
erhvervsvirksomhed. Derimod skal undtagelsen ikke gælde sædvanlige
ansættelsesforhold. Endvidere undtages spekulationssager,
dvs. sager, hvor parten har påtaget sig en særlig risiko for i
øvrigt at opnå fortjeneste.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 3, nr. 4 og 5)
4.3.4. Injuriesager
Injuriesager o.lign. påkalder sig efter udvalgets
opfattelse ikke særlig opmærksomhed i småsagssammenhæng. Sådanne
sager vil ofte være private straffesager, jf. retsplejelovens § 989,
og som sådanne falde uden for udvalgets småsagsdefinition, jf.
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 400). I injuriesager
fraviges udgangspunktet med hensyn til fri proces i visse tilfælde i
praksis, herunder søgsmål mod pressen, jf. Frederik Schydt:
Fri proces (1992), s. 264, og ovenfor kapitel 3, afsnit 4.2. Sådanne
tilfælde vil ofte kunne tænkes omfattet af henvisningsreglen, jf.
kapitel 9, afsnit 3.3.
Injuriesager m.v. vil under småsagsprocessen som
følge af sagernes karakter sammenholdt med henvisningsreglen,
beløbsgrænsen (20.000 kr.'s grænsen) og undtagelsen af private
straffesager fra småsagsprocessen være så sjældent forekommende, at
udvalget finder det unødvendigt at undtage denne sagskategori og
dermed at foretage en afgrænsning, som ikke vil være helt
ukompliceret.
4.3.5. Klagenævnssager
Efter fri proces-bekendtgørelsens § 8 skal der
ved vurderingen af, om der kan meddeles fri proces, tages hensyn til
muligheden for at få sagen behandlet ved Forbrugerklagenævnet eller
et godkendt klage- eller ankenævn. Det indebærer, at der i sager,
som kan behandles af et af disse nævn, meddeles afslag på en
ansøgning om fri proces, medmindre særlige forhold gør sig gældende,
jf. nærmere betænkning nr. 1113/1987 om advokatretshjælp, fri proces
og retshjælpsforsikring m.v., s. 105-107, og Frederik Schydt:
Fri proces (1992), s. 262.
Lignende regler gælder for retshjælpsforsikring,
jf. forsikringsbetingelsernes § 5, stk. 5, og § 7 samt Michael
S. Wiisbye: Retshjælpsforsikringen (1994), s. 319-339.
Hvis forbrugeren får medhold ved nævnet, vil der
være automatisk adgang til fri proces efter retsplejelovens § 335 a,
nr. 1 og 2, for den, der opfylder de økonomiske betingelser.
Udvalget finder undtagelsen af sager, der kan
behandles ved nævn, velbegrundet, idet den er udtryk for et
naturligt hensyn til ikke at tage tungere midler i brug end
nødvendigt.
Under særbetingelserne for fri proces i småsager,
bør sager, der kan behandles af et klagenævn, generelt undtages.
Undtagelsen bør udformes i overensstemmelse med retsplejelovens §
361 om udsættelse af retssager med henblik på nævnsbehandling. Som
det fremgår af kapitel 11, afsnit 4.1.2., er der i udvalget ikke
enighed om udformningen af betingelserne for udsættelse i § 361.
Dette påvirker dog ikke udformningen af "nævnsundtagelsen" med
hensyn til fri proces, hvor det afgørende må være, om sagen kan
behandles ved klagenævn eller ej. Er årsagen til, at sagen ikke kan
behandles ved nævn, at der åbenbart ikke kan gives forbrugeren
medhold, vil fri proces være udelukket af den særlige betingelse på
dette punkt, jf. nedenfor afsnit 4.4.4. og lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 3, nr. 6).
Den gældende bestemmelse i retsplejelovens § 335
a vil ikke have reel betydning, når kravet om rimelig grund ikke
stilles. Bestemmelsen er derfor overflødig under særbetingelserne
for fri proces i småsager. Der henvises herom til lovudkastets § 1,
nr. 6 (retsplejelovens § 428, stk. 10)
I de tilfælde, hvor forbrugeren ikke får medhold
ved et nævn, vil der efter den gældende ordning udgangspunkt ikke
blive bevilget fri proces. For så vidt kan nævnsbehandlingen siges
at stille forbrugeren dårligere, end hvis nævnsmuligheden ikke havde
eksisteret. Efter forslaget vedrørende grundbetingelsen i afsnit
4.4. vil en negativ nævnsafgørelse ikke længere i sig selv være af
betydning for adgangen til fri proces, se dog nedenfor afsnit 4.4.4.
og 4.6. om grundløse anbringender m.v.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 3, nr. 2).
4.3.6. Inkassosager
Ved inkassosager forstås sager om pengekrav, hvor
der ikke rejses indsigelse mod eksistensen eller omfanget af det
krav, som gøres gældende.
Inkassosager er i praksis undtaget fra fri
proces. Baggrunden herfor er, at der i sådanne sager ikke er nogen
procesrisiko. Inkassosager er normalt erhvervsmæssige, jf. herom
ovenfor afsnit 4.2.2.2. med citatet fra bet. 1113/1987. Inkassosager
kan dog også være ikke erhvervsmæssige, f.eks. sager om et lån
mellem to privatpersoner.
Erhvervsmæssige inkassosager må af de grunde, der
er anført ovenfor afsnit 4.2.2. om erhvervssager i almindelighed, så
meget desto mere falde uden for fri procesordningen.
Med hensyn til inkassosager, der føres af
privatpersoner, bør retshjælpsforanstaltninger efter udvalgets
opfattelse ikke være udelukket. Behovet for at blive hjulpet til sin
ret kan ud fra en praktisk betragtning være lige så stort som i
tvistige sager. Det traditionelle synspunkt om den manglende
procesrisiko må efter udvalgets opfattelse anses for at være af
noget formel karakter. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken form for
retshjælp, der er den rette.
Synspunktet bør være, at retsordenen - i hvert
fald i ikke-tvistige sager (inkassosager) - skal tilbyde en sådan
service, at selv almindelige private borgere umiddelbart (dvs. uden
at ansøge om særlige begunstigelser) i alle normale tilfælde kan
betjene sig af den. Dette stiller krav til inddrivelsesprocessen,
herunder om en fyldestgørende vejledningspligt over for "selvmødere"
- også på kreditorside. Førprocessuel bistand i private inkassosager
(dvs. opgørelse af kravet, henvisning til retten og udfyldelse af
"stævningsblanket") bør kunne ydes enten i
retshjælpsinstitutioner/advokatvagter, ved (almindelig)
advokatretshjælp eller i rettens sekretariat, jf. kapitel 13. Efter
udvalgets opfattelse er der - i hvert fald efter gennemførelse af
inkassoprocessen efter forslaget i kapitel 10 - ikke behov for
ændringer med hensyn til undtagelsen af inkassosager fra fri proces.
Under særbetingelserne for fri proces i småsager
bør inkassosager generelt undtages. Undtagelsen må gælde såvel
erhvervsdrivende som ikke-erhvervsdrivende kreditorer, ligesom den
må gælde for både sagsøger og sagsøgte i en inkassosag. Undtagelsen
bør omfatte sager, hvor der ikke rejses indsigelse mod sagsøgers
krav, herunder kravets omfang. Med sådanne inkassosager må
sidestilles krav om andet end penge, der ikke bestrides. Det samme
gælder tilfælde, hvor det efter fremkomst af svarskrift viser sig,
at sagsøger tager bekræftende til genmæle eller dog ikke bestrider
indsigelser, der må føre til frifindelse. Om tilfælde, hvor der
fremsættes anbringender, der ikke er rimeligt begrundede, se
nedenfor afsnit 4.4.4. og 4.6.
Der henvises lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 3. nr. 3).
4.3.7. Bagatelsager
Sager om ganske ringe værdier (bagatelsager) er i
praksis undtaget fra fri proces med hjemmel i fri
proces-bekendtgørelsens § 6, stk. 1 og 2. Der er tale om et
udgangspunkt, der forudsætter, at sagen ikke i øvrigt har særlig
betydning eller principiel karakter. "Bagatelgrænsen" er ikke
absolut.
Efter lovens forarbejder er synspunktet, at sagen
ikke bør være af en sådan karakter, at det skønnes urimeligt at
belaste det offentlige med udgifter til dens førelse. Der lægges i
praksis vægt på, om den pågældende kan antages, hvis denne selv
havde midler, at ville ofre penge på sagen. Afgørelsen træffes ud
fra en konkret vurdering, og der er ikke nogen helt præcis grænse. I
praksis er udgangspunktet dog formentlig afslag, når sagsværdien
ikke overstiger ca. 2.000 kr. Undtagelsen gælder ikke, hvor fri
proces meddeles efter retsplejelovens § 335 a, herunder til
forbrugere, der har fået medhold ved et klagenævn.
Forbrugerklagenævnet arbejder i almindelighed med en bagatelgrænse
på 500 kr. De private klagenævn ses ikke at anvende bagatelgrænser.
Bagatelgrænsespørgsmålet er et principielt
væsentligt punkt i småsagsproblematikken. Sager kan være så små, at
der må særlige retshjælpsforanstaltninger til, for at de kan
gennemføres. Men sager kan også være så små, at de ikke fortjener
denne hjælp. Hvis en person, selv med beskeden indkomst, vil føre
retssag for 5 kr., fremstår sagen - vurderet alene ud fra beløbets
størrelse - som urimelig. Hvis en enlig ubemidlet forsørger mener at
have et krav på 5.000 kr., kan der være tale om en ganske væsentlig
sag for den pågældende.
Der kan efter udvalgets opfattelse ikke indvendes
noget mod bagatelgrænser som sådanne. Bagatelgrænser må bero på
omfanget og karakteren af det, der er tale om at sætte i værk. Ved
fri proces i den nuværende udformning, hvor omkostningerne selv i de
mindste sager kan løbe op i adskillige tusinde kroner, forekommer en
ikke-ufravigelig bagatelgrænse på omkring 2.000 kr. ikke at være
åbenbart urimelig.
Derimod må grænsen anses for at være for høj i
forhold til en forenklet småsagsproces. Udvalget anbefaler - navnlig
som følge af reduktionen af omkostningsniveauet i småsagsprocessen -
en nedsættelse af bagatelgrænsen som et led i særbetingelserne for
fri proces i småsager fra ca. 2.000 kr. til ca. 1.000 kr.
Under særbetingelserne for fri proces i småsager
vil der ikke i almindelighed skulle foretages noget nærmere skøn
over sagens karakter. Der bør dog i anvendelsen udvises en vis
fleksibilitet. Kriteriet bør derfor udformes (uden angivelse af
beløb) som sager af "særlig ringe værdi" svarende - som
altovervejende hovedregel - til 1.000 kr.
Bagatelgrænsen er som berørt kun et fravigeligt
udgangspunkt. Det forudsættes dog, at der alene bliver tale om
mindre beløbsmæssige fravigelser. Har sagen en særlig betydning ud
over beløbet efter påstanden, kan der være grundlag for henvisning
til almindelig proces efter anmodning, jf. kapitel 9, afsnit 3.3.,
og fri proces vil da fortsat kunne bevilges som hidtil. Er
betingelserne for henvisning opfyldt som følge af sagens betydning
for parten ud over påstanden, men behandles sagen alligevel efter
småsagsprocessen, skal det dog ikke være udelukket at bevilge fri
proces efter småsagsreglerne, selv om bagatelgrænsen overskrides.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 3, nr. 1).
4.4. Grundbetingelsen (rimelig grund-kravet)
4.4.1. Indledning
Kravet om rimelig grund er af central betydning
for adgangen til fri proces og for "forprocessens" kompleksitet.
Nedenfor behandles først den gældende ordning i
afsnit 4.4.2.-4.4.3. Udvalgets forslag til ny ordning fremgår af
afsnit 4.4.4., mens særlige spørgsmål om fri proces til flere parter
og om efterfølgende fri proces behandles i afsnit 4.4.5.-4.4.6. I
afsnit 4.4.7. behandles særlige forhold vedrørende de svageste
grupper.
4.4.2. Gældende ret
Efter retsplejelovens § 330 er det en betingelse
for fri proces, at den pågældende skønnes at have rimelig grund til
at føre proces. Der foretages et konkret skøn i det enkelte
tilfælde. Det centrale er, om ansøgeren må antages at kunne
gennemføre sagen med et for denne gunstigt resultat.
Er sagen af stor betydning for ansøgeren eller af
principiel karakter, kan der meddeles fri proces, uanset at der ikke
skønnes at være rimelig udsigt til, at sagen vindes. Der forekommer
tilfælde, hvor en part kan have et rimeligt krav på at kunne
gennemføre sagen, uanset at chancerne for at vinde den stiller sig
som usikre, hvis det dog må antages, at ansøgeren - om denne havde
midler - selv ville have ført sagen. Noget sådant kommer særlig på
tale i sager om person- og familieretlige forhold eller sager
vedrørende erstatning for forsørgertab eller alvorlig invaliditet.
Se nærmere herom Frederik Schydt: Fri proces (1992), s.
261-269.
Efter retsplejelovens § 331 kan der, når særlige
grunde taler derfor, gives fri proces, selv om betingelserne efter §
330 ikke er opfyldt. I praksis anvendes bestemmelsen til at fravige
de almindelige betingelser med hensyn til ansøgere, der ikke er
fysiske personer, eller som ikke opfylder de økonomiske betingelser,
men ikke til at fravige rimelig grund-kravet, som beskrevet ovenfor.
Bestemmelsen anvendes særligt i sager af principiel karakter, af
almindelig offentlig interesse eller af væsentlig social eller
erhvervsmæssig betydning for ansøgeren. Se herom Schydt
a.st., s. 273-274. Bestemmelsen vil næppe have betydning for
småsager efter den afgrænsning, som udvalget har foreslået i kapitel
9, afsnit 3.2.
4.4.3. Vurdering af den nuværende praksis vedrørende rimelig
grund-kravet
Det er af og til gjort gældende, at praksis i
almindelighed er for restriktiv, således at det er for svært at opnå
fri proces, at fri proces afslås i tilfælde, hvor sagen rent faktisk
kan vindes, og at der stilles for store krav til den argumentation,
som ansøgeren - under partshøring af modparten - skal præstere over
for fri proces-myndigheden. Det sidste er også med til at gøre
sagsbehandlingen langsommelig. I øvrigt kan en for restriktiv
praksis være et problem i forhold til retshjælpsforsikringen, jf.
nedenfor afsnit 5.4.
Det er ikke muligt i den løbende førte statistik
at følge udfaldet af de retssager, hvor der meddeles fri proces, med
henblik på en vurdering af anvendelsen af rimelig grund-kriteriet i
praksis.
I betænkning nr. 404/1966 om ændring af reglerne
om fri proces og organisationen af den vederlagsfri retshjælp, s.
28-29, er gengivet nogle statistiske oplysninger, som bygger på
særskilt foretagne undersøgelser. Oplysningerne skulle umiddelbart
bruges til overvejelser om en eventuel overførelse af kompetencen
til at meddele fri proces til domstolene. På baggrund af
oplysningerne lagde man i betænkningen til grund, at antagelig ca.
30% af ansøgningerne om fri proces i første instans blev afslået, at
ca. 20% af ansøgningerne bortfaldt af andre grunde, herunder
formentlig navnlig ved forligsmæssige løsninger, og at ca. 17% af
amternes afslag blev påklaget til Justitsministeriet, samt at ca.
70% af de sager, hvori fri proces meddeltes, førte til et gunstigt
resultat for ansøgeren. Fri proces-udvalget fandt på den baggrund
ikke anledning til ændring af kompetencereglerne.
Det fremgår af betænkningen, at man fandt det af
værdi, at en betydelig del af sagerne udskiltes (afslag og bortfald)
gennem statsamternes praksis.
Efter de i dag foreliggende statistiske
oplysninger for civile sager og skiftesager er andelen af
afslag vedrørende materielle betingelser ca. 31%, medens ca. 12%
afslås som følge af de økonomiske betingelser, og bevillingerne
udgør ca. 57% af afgørelserne (1995). Bortses fra de økonomisk
begrundede afslag, udgør afslagene lidt mere end en tredjedel af
afgørelserne. Der findes ikke umiddelbart tilgængelige særskilte tal
for "bortfaldne ansøgninger" eller tal for udfaldet af de retssager,
hvori bevilling gives. Udvalget, der ikke har til opgave at foretage
en generel gennemgang af fri proces-ordningen, har ikke fundet
tilstrækkelig anledning til at foranstalte særlige undersøgelser
heraf.
Hvis parter med fri proces praktisk taget altid
får medhold i retten, kunne noget tyde på, at praksis er for
restriktiv. Hvis det derimod ofte forekommer, at parter med fri
proces ikke får medhold, kan det tages som et udtryk for, at der er
en vis bredde i skønnet over søgsmålenes rimelighed. Det er
formentlig en udbredt dommererfaring, at der ikke sjældent
forekommer sager, hvor en part med fri proces taber. Der er næppe
grund til at antage, at billedet på dette punkt har ændret sig
væsentligt efter bet. 404/1966 (70% "vundne sager") Det forekommer
dog også, at en part, der har fået afslag på fri proces, gennemfører
sagen for egen regning og vinder den.
Tilvejebringelse af tal for udfaldet af de sager,
hvor fri proces bevilges, ville give grundlag for en vis vurdering
af rimelig grund-kravet. Det ville imidlertid ikke belyse
"rigtigheden" af afslagene. Den eneste mulighed for en
tilbundsgående vurdering af rimelig grund-kravet er at gennemgå og
analysere et større antal sager. Noget sådant vil være et meget
omfattende arbejde, som ligger uden for udvalgets opgave.
Udvalget har på den anførte baggrund ikke
grundlag for at rette kritik mod praksis vedrørende rimelig
grund-kravet efter de gældende regler.
4.4.4. Rimelig grund-kravet i småsager
Uanset om der kan rettes kritik mod praksis efter
de gældende regler, er der efter udvalgets opfattelse behov for en
særlig ordning i forbindelse med en småsagsproces.
Udvalget har i denne forbindelse overvejet det
synspunkt, som er kommet til udtryk i bet. 404/1966, at kravene til
fri proces har værdi med henblik på en udskillelse af uholdbare
krav fra domstolsbehandling. Der er ikke tvivl om, at rimelig
grund-kravet har denne effekt. Imidlertid må der nødvendigvis i de
udskilte sager indgå holdbare krav. Antallet af sådanne tilfælde er
uvist, men selve "forprøvelsen" uden for domstolene er et
principielt "access to justice"-problem. Hertil kommer denne
prøvelses karakter af et uforholdsmæssigt tungt led i en samlet,
forenklet småsagsproces. Grundløse krav og indsigelser kan udskilles
på anden måde. Der vil i småsager være tale om en form for fri
proces, der alene omfatter omkostninger i overensstemmelse med
småsagsprocessens omkostningsregler, jf. ovenfor i kapitel 9, afsnit
23, og dermed om en betydelig omkostningsreduktion. Der henvises til
synspunkterne ovenfor i afsnit 1.3. og 2.1.-2.4.
En ordning uden rimelig grund-kravet vil være
langt enklere at administrere for staten og for
forsikringsselskaberne. Den vil muliggøre, at "forprocessen"
reduceres til et minimum. Ordningen med økonomisk retshjælp i
småsager vil i ganske høj grad kunne svare til ordningen med
statslig omkostningsdækning ved Forbrugerklagenævnet.
Udvalget har på den anførte baggrund fundet, at
rimelig grund-kravet bør afskaffes under særbetingelserne for fri
proces i småsager.
Disse betingelser for fri proces bør - som anført
ovenfor afsnit 4.1. - herefter bestå i, at:
- at parten er en fysisk person, der opfylder de økonomiske
betingelser (indtægtsbetingelser) for fri proces, jf. ovenfor afsnit
4.2.
- at sagen ikke falder under de undtagne sagskategorier, jf.
ovenfor afsnit 4.3.
- at ansøgeren er part i en sag, der behandles efter
småsagsregler efter den almindelige bestemmelse (20.000 kr.'s
reglen)
- at retten ikke finder, at partens anbringender er grundløse,
jf. nærmere nedenfor afsnit 4.6.
Disse betingelser skal i princippet også gælde
retshjælpsforsikring, jf. nedenfor afsnit 5.4.2.
Om de økonomiske betingelser og de undtagne
sagskategorier, henvises til de anførte afsnit. Disse betingelser
svarer med en vis tillempelse til den gældende ordning. Afløsningen
for kravet om rimelig grund bliver altså navnlig de to andre
betingelser.
Kravet om, at ansøgeren skal være part i en
retssag, skyldes hensynet til, at ordningen kan virke ved en
høj grad af automatik, således at en forudgående prøvelse
(forproces) undgås. Når sagen er anlagt, vil der typisk være
tilvejebragt det fornødne grundlag for at tage stilling til de i
øvrigt opstillede betingelser. Mere væsentlige omkostninger
(oplysningsomkostninger) vil efter småsagsprocessen typisk først
opstå, når sagen er anlagt, og der skal tages stilling til
bevisførelsens omfang. Det muliggøres endvidere, at retten kan
udskille udnyttelsestilfælde og lignende. Kravet om, at en part
tager skridt til at anlægge sag eller afgive svarskrift, indebærer i
sig selv en vis udskillelse. Dette krav medfører i sammenhæng med
kravet om, at partens anbringender ikke findes grundløse,
at fri proces i almindelighed bevilges i de sager, der fortsætter
efter det forberedende møde, navnlig med henblik på bevisførelse.
Det er dog ikke et krav. Er betingelserne i øvrigt opfyldt, kan fri
proces godt bevilges i tilfælde, hvor sagen sluttes på det
forberedende møde enten ved forlig eller optagelse til dom, eller
hvor forberedende møde ikke holdes, f.eks. som følge af skriftlig
behandling af sagen. Et forlig må være et reelt forlig, smh. ovenfor
afsnit 4.3.6. om inkassosager og straks nedenfor om grundløse
anbringender m.v.
Med hensyn til kravet om, at partens
anbringender ikke må være grundløse bemærkes, at ordningen
efter forslaget bygger på, at småsager, der fortsætter efter
svarskrift, typisk vil rumme en sådan substans, at sagen med
rimelighed kan fortjene fri proces. I tilfælde, hvor denne
forudsætning klart ikke holder stik, fordi partens anbringender må
anses for grundløse, bør retten kunne afslå fri proces, Dette bør
for det første ske i tilfælde, hvor der efter principperne i den
gældende retsplejelovs § 335 kunne træffes bestemmelse om
tilbagebetaling, jf. herom forslaget nedenfor i afsnit 4.6.
For det andet bør fri proces afslås, hvis partens
anbringender i øvrigt må anses for grundløse. Står det således under
det forberedende møde klart, at sagen ikke kan vindes af parten, bør
sagen afgøres straks, jf. kapitel 9, afsnit 11.2.2., og der bør i en
sådan situation ikke gennem fri proces (eller retshjælpsforsikring)
gives parten dækning for de omkostninger i form af inkassosalær
eller retsafgift, som modparten har krav på. Det er i denne relation
ikke nogen betingelse, at parten har handlet uforsvarligt, når det
dog er klart, at sagen objektivt set ikke burde være rejst eller
indsigelse på samme måde ikke burde være fremsat. Er det derimod
først oplysninger, der fremkommer under mødet fra modparten, der
afklarer sagen, eller finder retten grundlag for at iværksætte
bevisførelse, vil fri proces ikke kunne afslås med den her anførte
begrundelse. Viser det sig efterfølgende, at parten har givet - for
parten påregnelige - forkerte oplysninger, vil den foreslåede regel
om tilbagebetaling m.v. efter principperne i retsplejelovens § 335 i
afsnit 4.6. kunne benyttes.
Om sager, der udspringer af strafbart forhold, se
nedenfor afsnit 4.6.2. Også i disse tilfælde vil fri proces efter
omstændighederne kunne afslås fra starten.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 2, og stk. 3, nr. 6).
4.4.5. Fri proces til begge parter i en sag
4.4.5.1. Den nuværende ordning
Det er i debatten om fri proces-ordningen blevet
kritiseret, at fri proces-myndighederne oftest afviser at meddele
begge parter i en sag fri proces. Det kunne for så vidt hævdes, at
det - hvis sagen i øvrigt har den fornødne substans - kan blive
afgørende, hvem af parterne der kommer først med en ansøgning om fri
proces.
Justitsministeriet har i en skrivelse af 31. maj
1989 - på forespørgsel fra Advokatrådet om fri proces i en sag, hvor
modparten har fået fri proces - udtalt, "at der for begge parters
vedkommende - nu som tidligere - foretages en vurdering af, om der
er rimelig grund til at føre proces, jf. retsplejelovens § 330, stk.
1, nr. 1. Dette betyder i almindelighed, at ansøgeren skal have
udsigt til at få medhold i sin påstand under sagen, og det vil
således normalt kun være den ene part, der har mulighed for at få
fri proces. Det forekommer imidlertid i enkeltstående tilfælde, at
begge parter i en sag får fri proces. Dette kan f.eks. skyldes en
forskellig vurdering af sagen i bevismæssig henseende i statsamtet
og Justitsministeriet, eller at begge parter på grund af sagens
karakter efter en konkret vurdering har rimelig grund til at føre
proces i den forstand, at det er rimeligt at få prøvet sagen ved
domstolene. Det er imidlertid en klar undtagelse, at begge parter
meddeles fri proces, og Justitsministeriet er ikke bekendt med en
ændret praksis i statsamterne på dette område."
4.4.5.2. Udvalgets overvejelser
Spørgsmålet om fri proces til begge parter under
de gældende, almindelige betingelser må bero på anvendelse af
rimelig grund-kriteriet. Er der grundlag for at meddele fri proces
til en part efter den almindelige regel, vil betingelsen for den
anden parts vedkommende sjældent være opfyldt, idet denne parts
udsigt til at vinde normalt vil være ringe. Er der omvendt i særlige
tilfælde, jf. ovenfor afsnit 4.4.2. grundlag for fri proces, hvor
udfaldet stiller sig som usikkert, kan der være basis for fri proces
til begge parter. Nye oplysninger fra en senere ansøgning kan dog
forrykke grundlaget, og det kan føre til, at en modpart også
meddeles fri proces, fordi det nu må antages, at denne part vil
kunne vinde sagen. Det skulle således i princippet være underordnet,
hvilken af parterne, der først søger fri proces.
Problemstillingen om fri proces til begge parter
er for så vidt et spørgsmål om en rimelig anvendelse af muligheden
for at bevilge fri proces i tilfælde, hvor udfaldet stiller sig som
usikkert.
Ophævelsen af kravet om rimelig grund, jf.
ovenfor afsnit 4.4.4. vil indebære, at der ikke er hindringer for,
at begge parter i en sag har fri proces efter særbetingelserne for
fri proces i småsager, men et afslag kan følge af reglen om
grundløse anbringender, jf. nærmere afsnit 4.6.
4.4.6. Efterfølgende fri proces
4.4.6.1. Den gældende ordning
I praksis er fri proces-myndighederne
tilbageholdende med at meddele fri proces, efter at sagen er afgjort
ved dom eller forlig, jf. Frederik Schydt: Fri proces
(1992), s. 254. Det vil normalt være en forudsætning, at
stillingtagen til spørgsmålet om fri proces uden ansøgerens skyld er
trukket ud. Er der forud for afgørelsen ligefrem meddelt afslag, vil
dette normalt blive opretholdt - selv om sagen i mellemtiden måtte
være vundet - medmindre afgørelsen på det oprindelige grundlag
kan anfægtes. Denne praksis kan begrundes ud fra det synspunkt, at
der ikke er begået fejl ved fri proces-afgørelsen. Se om spørgsmålet
Kallehauge i UfR 1973 B. 164, hvorefter det ikke
har været tanken med fri proces-ordningen, at fri proces skulle være
en slags statskaution for vundne sager, hvor modparten ikke kan
betale sagsomkostningerne, eller sagsomkostningerne er blevet
ophævet.
4.4.6.2. Udvalgets overvejelser
Efter udvalgets opfattelse bygger den gældende
praksis på en noget formel betragtning. De sociale hensyn bag fri
proces-ordningen kan ligefuldt være til stede i tilfælde af eventuel
"efterfølgende fri proces".
Efter udvalgets forslag under afsnit 4.4.4. skal
der imidlertid efter særbetingelserne for småsager ikke foretages en
vurdering af, om der er rimelig grund til at føre proces. Derimod
skal det være en betingelse, at den pågældende er part i en retssag.
Vejledningspligten i småsagsprocessen må føre til, at spørgsmålet om
fri proces afklares under processen. Under disse omstændigheder er
der efter udvalgets opfattelse ikke tilstrækkelig grund til, at der
(bortset fra fejlekspeditioner o.lign.) skal kunne bevilges fri
proces, efter at sagen er afgjort. Under særbetingelserne for fri
proces i småsager bør efterfølgende fri proces derfor i
almindelighed være udelukket, når en part, behørigt vejledet, helt
er afstået fra at søge fri proces.
Efter de gældende forsikringsbetingelsers § 6,
stk. 3, har en part, der efter afslag på fri proces selv
gennemfører sagen med et heldigt udfald, forsikringsdækning. Det må
antages, at kravene vedrørende undtagne sagskategorier stadig
gælder. Bestemmelsen angår rimelig grund-vurderingen. Udvalget
finder med den foreslåede ordning ikke behov for en lignende regel
for fri proces, smh. nedenfor afsnit 5.4.3.1.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 2 og 4).
Se om appel af domme i småsager nedenfor i afsnit
4.10.
4.4.7. Fri proces og de svageste grupper
Forslaget om, at fri proces først bevilges, når
sagen er anlagt, kan give problemer for personer med særligt svage
økonomiske forhold, idet retsafgiften indtræder ved sagens anlæg og
kan kræves betalt samtidig, jf. nærmere retsafgiftslovens §§ 61 og
62. Det er ved forslaget endvidere forudsat, at afgørelsen om
bevilling af fri proces normalt skal kunne træffes i forbindelse med
det forberedende møde.
Udvalget foreslår derfor en regel i
retsafgiftsloven om, at der ikke skal svares retsafgift straks under
småsagsproces af en part, når der samtidig med stævningen - eller
fremsættelse af modkrav til selvstændig dom - søges fri proces.
Dette indebærer, at retten ved sagens start ikke behøver tage
stilling til, om de økonomiske betingelser for fri proces er
opfyldt. Opnås ikke fri proces, kan parten frafalde sit krav og
derved undgå at skulle betale retsafgiften. Opnås ikke fri proces,
men ønsker parten alligevel at føre sagen, skal retsafgiften
indbetales inden en af retten fastsat frist. Har parten uanset den
foreslåede regel betalt afgiften, vil den blive tilbagebetalt, hvis
der opnås fri proces.
Der henvises til lovudkastets § 3, nr. 8
(retsafgiftslovens § 62, stk. 2).
Udgifter kan også påløbe inden sagens anlæg, når
parten søger førprocessuel retshjælp. Søges der fri proces, og er
der - mere undtagelsesvis - behov for advokatbistand i den
forbindelse, bør der dog som hidtil ikke være nogen egenbetaling,
jf. nærmere kapitel 13, afsnit 8.5. Det vil således heller ikke i
denne henseende være nødvendigt for parten at lægge penge ud.
Der henvises i øvrigt til afsnit 4.5.4. om følger
for de svageste grupper af, at der i almindelighed ikke medvirker
advokat i småsagsprocessen.
4.5. Virkningerne af fri proces. Omkostningsdækning.
4.5.1. Den gældende ordning. Indledning.
Efter den gældende retsplejelovs § 332 medfører
fri proces i almindelige civile sager:
- fritagelse for retsafgifter
- advokatbeskikkelse på statens regning
- godtgørelse af udgifter, som med føje er
afholdt til vidneførsel, syns- og skønsforretninger og andre
foranstaltninger, der er iværksat af hensyn til sagens behandling
eller oplysning
- fritagelse for at erstatte modparten sagens
omkostninger
Spørgsmålet om, hvilke omkostninger der bør
dækkes af fri proces til småsager, må bero på det omfang, hvori
småsagsprocessen dækker det nuværende behov for økonomisk støtte til
sagens gennemførelse. I øvrigt bør dækningen udformes i
overensstemmelse med småsagsprocessens omkostningsregler.
Nedenfor gennemgås de enkelte omkostningstyper.
4.5.2. Retsafgift
Retsafgiften foreslås i kapitel 9, afsnit 23.4.,
nedsat i småsager. Spørgsmålet om retsafgiften kan ses i sammenhæng
med spørgsmålet om en eventuel "selvrisiko" for fri proces i
småsager. Som det fremgår nedenfor afsnit 4.5.6.2. stiller udvalget
imidlertid ikke forslag om en sådan selvrisiko. Retsafgift bør på
den anførte baggrund omfattes af reglerne om fri proces som hidtil.
Der skal ikke forud for afgørelsen om fri proces
svares retsafgift af den, der ansøger om fri proces, jf. nærmere
ovenfor afsnit 4.4.7.
4.5.3. Advokatomkostninger
Som det fremgår af afsnit 2.1., forudsætter
udvalgets forslag vedrørende fri proces (og retshjælpsforsikring),
at småsagsprocessen gennemføres under en regel om, at
advokatomkostninger som hovedregel ikke erstattes. Bemærkningerne
nedenfor om advokatomkostninger bygger derfor på flertallets forslag
til omkostningsregler, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens
§ 427).
Småsagsprocessen indebærer efter
flertalsforslaget, at det i almindelighed vil være muligt og
forsvarligt, at sagen gennemføres uden advokatbistand.
Advokatbeskikkelse som led i fri proces i
småsager vil derfor være unødvendig, navnlig som følge af rettens
vejledningspligt og henvisningsreglen, jf. kapitel 9, afsnit 3.3.
Advokatbeskikkelse ville endvidere begunstige en fri proces part
urimeligt i forhold til modparten, der ikke kan få sine
advokatomkostninger erstattet under småsagsprocessen.
Udvalget foreslår på den baggrund, at fri proces
i småsager ikke skal indebære advokatbeskikkelse, og at
advokatomkostninger i øvrigt kun indgår i det omfang, sådanne
udgifter efter småsagsprocessens omkostningsregel kan erstattes.
Det følger heraf, at følgende advokatomkostninger
og lignende omfattes af fri proces:
- eventuel egenbetaling vedrørende advokatretshjælp (der
ikke allerede er dækket af staten eller et forsikringsselskab)
- almindelig advokatbistand (typisk førprocessuel
rådgivning)
- inkassosalær
I alle tilfælde begrænses det samlede beløb for
en parts advokatudgifter til den foreslåede beløbsgrænse for
advokatretshjælp i småsager (1.500 kr. inkl. moms), jf. lovudkastets
§ 1, nr. 6 (retsplejelovens § 427, stk. 2).
Advokatretshjælp vil ikke være forbundet med
egenbetaling i de tilfælde, hvor retshjælpen - mere undtagelsesvis -
gives i forbindelse med ansøgning om fri proces, jf. kapitel 13,
afsnit 8.3. og 8.5.
Almindelig advokatbistand, dvs. typisk
førprocessuel bistand uden anvendelse af reglerne om
advokatretshjælp, vil formentlig sjældent forekomme. Der er dog i
lyset af den beløbsmæssige begrænsning ingen grund til at afskære
dækning heraf, hvor en part har søgt bistand på egen hånd.
Inkassosalær er normalt ikke relevant i
forbindelse med fri proces, der heller ikke efter udvalgets forslag
omfatter inkassosager, jf. ovenfor afsnit 4.3.6. Starter en sag
imidlertid som en inkassosag, og fremsættes der derefter indsigelse
under sådanne forhold, at de foreslåede betingelser for fri proces i
småsager er opfyldt, bør der efter udvalgets opfattelse være dækning
for inkassoomkostninger inden for rammerne af den beløbsmæssige
begrænsning. Inkassoomkostningerne er afholdt navnlig for at få
bragt sagen for retten, og disse omkostninger vil i den nævnte
situation nærmest svare til førprocessuelle omkostninger i form af
advokatretshjælp og almindelig advokatbistand. På denne måde opnås
også harmoni med omkostningsreglerne og derfor med, hvad der i givet
fald skal svares af eller til modparten, jf. nedenfor afsnit 4.5.9.
I en række tilfælde vil betingelserne for fri proces ikke være
opfyldt, jf. afsnit 4.4.4. og 4.6.
Hvor retten af særlige grunde foretager
advokatbeskikkelse for en part i en småsag, jf. kapitel 9,
afsnit 23.2.3.2., afholdes udgiften efter den foreslåede bestemmelse
af statskassen, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 412).
Dette vil også gælde, hvor den pågældende part har fri proces. Sker
beskikkelse for modparten, vil retten i medfør af bestemmelsen kunne
beslutte, at også partens eventuelle udgifter til advokat skal
dækkes af statskassen, hvis modparten taber sagen. Dækning af disse
udgifter, der ikke skal kunne overvæltes på den tabende modpart som
en sagsomkostning, vil efter forslaget være uafhængig af, om
betingelserne for fri proces er opfyldt. De indgår for så vidt ikke
i den fri proces. Den økonomiske betingelse er dog sammenfaldende.
Det siger endvidere sig selv, at der ikke er anledning til
beskikkelse, hvis sagen er uden substans. Betingelserne for fri
proces vil således normalt være opfyldt i de tilfælde, hvor
betingelserne for beskikkelse er opfyldt. Om dækning af statens
udgifter ved beskikkelse gennem retshjælpsforsikring, se nedenfor
afsnit 5.5.3.2.
Retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 2, foreslås
fraveget i overensstemmelse med det anførte, jf. lovudkastets § 1,
nr. 6 (retsplejelovens § 428, stk. 6).
4.5.4. Fri proces til de svageste grupper
I lyset af, at fri proces under småsagsproces
efter udvalgets forslag ikke omfatter advokatbeskikkelse, har
udvalget overvejet, om der er behov for særlige regler til bistand
for de svageste grupper.
Ca. 5% af befolkningen er ikke dækket af
retshjælpsforsikring i medfør af familieforsikring. Det drejer sig
om personer, der ikke tegner sædvanlige forsikringer, eller som dog
midlertidigt, f.eks. i forbindelse med samlivsophævelse, er uden
sådan forsikring. De 5% må antages helt typisk at opfylde de
økonomiske betingelser for fri proces. De har således de fordele,
som fri procesordningen giver. Fraværet af retshjælpsforsikringen
betyder ikke i sig selv noget videre, da fri proces dækker flere
sagskategorier og i øvrigt er uden beløbsmaksimum for
sagsomkostningerne. Der er herved set bort fra, at rimelig
grund-kravet muligvis i dag administreres lempeligere af
forsikringsselskaberne end af fri proces myndighederne, jf. nedenfor
afsnit 5.4., og set bort fra de gældende forsikringsbetingelsers
regel om egen gennemførelse ved afslag på fri proces, jf. nedenfor
afsnit 5.4.3.1.
Imidlertid er det forhold, at de pågældende ikke
har tegnet nogen familieforsikring i almindelighed udtryk for en
særdeles svag økonomisk og social situation. De pågældende må
antages bl.a. at have svært ved at tilvejebringe selv små beløb. Den
sociale lovgivning yder dem ikke hjælp, idet de nødvendige sociale
hensyn på retshjælpsområdet i praksis forudsættes varetaget gennem
retshjælpsordningerne og fri proces.
Sådanne svage grupper stilles bedre ved udvalgets
forslag, hvorefter det bliver lettere at opnå fri proces, der i
øvrigt dækker alle nødvendige omkostninger, og gennem en vis
forbedring af ordningen med advokatretshjælp, jf. kapitel 13, afsnit
8.
Såfremt de pågældende reelt har svært ved at føre
sag på egen hånd selv under småsagsprocessens udvidede vejlednings-
og bistandspligt, vil der kunne beskikkes advokat efter lovudkastets
§ 1, nr. 6 (retsplejelovens § 412), jf. kapitel 9, afsnit 23.2.3.2.
De svage grupper stilles for så vidt ikke ringere
end i dag.
For personer, der har svært ved at læse eller
skrive, kan det imidlertid tænkes at volde vanskelighed at nå så
langt, at sagen kommer for retten, således at vejledningspligten
m.v. kan udnyttes.
Der foreligger her en særlig opgave for
retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne og advokatretshjælpen,
jf. herom kapitel 13. Også de sociale myndigheder og byretterne vil
kunne yde vigtig bistand med at henvise de pågældende til
retshjælpsinstitutioner og advokatretshjælp. Det i kapitel 15
foreslåede samarbejde på retshjælpsområdet vil kunne have betydning
på det generelle plan.
Der kan ikke bortses fra, at svage parter under
den gældende ordning nyder godt af, at advokater ud fra en
gennemsnitsbetragtning kan påregne at opnå beskikkelse i mere end
halvdelen af de tilfælde, hvor de ansøger om fri proces for en part.
Advokater yder på den baggrund formentlig ofte en førprocessuel
bistand, der ikke dækkes fuldt ud af advokatretshjælpen. Efter den
foreslåede ordning mindskes advokaternes økonomiske interesse i fri
proces-sager. Til gengæld forbedres advokatretshjælpen i småsager,
jf. kapitel 13, afsnit 8. Med de foreslåede særbetingelser for fri
proces i småsager vil advokatbistand til ansøgning om fri proces
normalt ikke være nødvendig. For de svageste grupper kan situationen
være en anden. Hensyn til parter, der er særlig svagt stillet både
økonomisk og på anden måde, kan varetages ved, at en advokat yder
retshjælp med udfærdigelse af stævning eller svarskrift og ved
fremsendelsen til retten indstiller fri proces og eventuelt tillige
advokatbeskikkelse efter lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
412).
Som hidtil bør der ikke være egenbetaling ved
advokatretshjælp, der opfatter ansøgning om fri proces, jf. kapitel
13, afsnit 8.5. Der skal heller ikke svares retsafgift, jf. ovenfor
afsnit 4.4.7.
Udvalget finder på den baggrund ikke behov for
yderligere særregler for de omtalte svage grupper.
4.5.5. Oplysningsudgifter m.v.
Den gældende regel i retsplejelovens § 332, stk.
1, nr. 3, omfatter vidneførsel, syns- og skønsforretninger og andre
foranstaltninger, der er iværksat af hensyn til sagens behandling
eller oplysning. Andre foranstaltninger kan omfatte udgifter
vedrørende partsforklaring i særlige tilfælde eller anden form for
sagkyndig bistand end syn- og skøn.
Oplysningsudgifter m.v. bør dækkes ved fri proces
i småsager. Sådanne udgifter vil under småsagsprocessen ofte netop
kunne være årsagen til, at der søges fri proces.
Oplysningsudgifter bør dækkes i overensstemmelse
med småsagsprocessens omkostningsregler, der på dette punkt svarer
til de gældende regler. Det vil dog have betydning, at der i
småsagsprocessen indføres nogle forenklede bevisformer, jf. kapitel
9, afsnit 19, og et skærpet kriterium for bevisførelse, jf. kapitel
9, afsnit 20.1.
Vidneførsel bør være omfattet af fri proces som
hidtil.
Sagkyndig bistand vil i småsager navnlig omfatte
sagkyndig vurdering og indhentelse af sagkyndige
erklæringer. Egentligt syn- og skøn vil kun forekomme sjældent
i småsager, jf. kapitel 9, afsnit 3.3.1., men adgangen til dækning
under fri proces bør opretholdes.
Fri procespartens "egne" udgifter til
transport og tabt arbejdsfortjeneste, herunder i forbindelse med
partsforklaring, vil som udgangspunkt ikke være omfattet. Noget
andet kan dog følge af den hidtidige stærkt begrænsede praksis
vedrørende partsforklaring, jf. UfR 1974.341 H (med note 1)
om rejseudgifter. Noget sådant bør dog kun komme på tale i helt
særegne tilfælde. Endvidere bør fri proces også omfatte de
omkostninger ved partens møde i sagen, der i særlige tilfælde kan
tilkendes efter forslaget i kapitel 9, afsnit 23.5. ved udsættelse
af en sag.
Tolkeudgifter vil efter omstændighederne kunne
dækkes efter den almindelige regel i retsplejelovens § 332, stk. 1,
nr. 3, under fri proces. Det antages, at fri proces efter den
gældende ordning næppe omfatter udgifter til skriftlig oversættelse
af dommen i sagen, selv om fri proces-parten ikke forstår dansk,
Frederik Schydt: Fri proces (1992), s. 284. Der er efter
udvalgets opfattelse ikke grund til nogen særordning med hensyn til
småsager.
Udgifterne skal i overensstemmelse med den
gældende retsplejelovs § 332, stk. 1, nr. 3, være afholdt "med
føje". I småsager vil kravet i almindelighed være opfyldt, når det
pågældende oplysningsskridt er godkendt af retten efter det skærpede
kriterium, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 414, stk.
1). Det antages under den gældende ordning, at der ikke i kravet om
"føje" ligger et krav om forhåndsgodkendelse, i hvert fald
ikke i almindelighed. Under en ordning, hvor der ikke medvirker
advokat under sagen, kunne der være anledning til at fastsætte, at
udgifter af den her drøftede karakter i alle tilfælde skulle
forhåndsgodkendes af retten. Udvalget finder ikke tilstrækkelig
grund til en sådan ordning. I praksis vil forskellen dog næppe være
stor, idet spørgsmål om foretagelse af de pågældende skridt vil
komme op under udøvelse af vejledningspligten, ligesom retten
normalt vil bistå ved at foretage vidneindkaldelser og henvendelse
til sagkyndige. Har en part foretaget omkostningskrævende skridt på
egen hånd, må retten tage stilling til, om det er sket med føje, og
afgørelsen bør kunne gå begge veje.
På den anførte baggrund finder udvalget ikke
behov for udtrykkelige ændringer af den gældende regel i
retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 3, idet den ovenfor forudsatte
dækning vil være en naturlig følge af småsagsprocessens regler,
herunder omkostningsregler.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 1).
4.5.6. Delvis fri proces
4.5.6.1. Den gældende ordning
Efter den gældende retsplejelovs § 332, stk. 2,
kan der meddeles delvis fri proces, således at bevillingen begrænses
til enkelte af begunstigelserne efter § 332, stk. 1.
Bestemmelsen anvendes især til at undlade
beskikkelse af advokat i skiftesager, men kan anvendes også i andre
sager. Anvendelse kan komme på tale, hvor advokatbistand i øvrigt
skønnes ufornøden, eller hvor det under hensyn til partens
økonomiske forhold eller i tvivlsomme sager skønnes rimeligt, at
parten selv bidrager til at dække omkostningerne. Bestemmelsen
anvendes i praksis med en vis forsigtighed.
Det er således ret sjældent, at
advokatbeskikkelse undlades i andet end skiftesager.
4.5.6.2. Udvalgets overvejelser
Udvalget har overvejet, om bestemmelsen kunne
danne grundlag for ordningen af spørgsmålet om virkningen af fri
proces i småsager, således at der i den enkelte sag skønnedes over,
om advokatbeskikkelse var fornøden. Som det fremgår ovenfor i afsnit
4.5.3., har udvalget imidlertid fundet, at advokatbeskikkelse
generelt bør undtages fra fri proces i småsager. Afgørende må det
således være, at småsagsprocessen kun finder anvendelse i sager, som
forsvarligt kan behandles uden advokatmedvirken, smh. ovenfor afsnit
4.5.3. om den særlige beskikkelsesregel i den foreslåede bestemmelse
i retsplejelovens § 412.
Bestemmelsen om delvis fri proces i
retsplejelovens § 332, stk. 2, bør herefter ikke finde anvendelse i
småsager.
Udvalget har i denne forbindelse overvejet, om
der bør indføres en ordning med selvrisiko for fri proces i
småsager. Der kunne være gode grunde til at kræve, at den, der vil
sætte retsmaskineriet i gang, også under fri proces selv bidrager
til udgifterne. Da ordningen imidlertid skal kunne virke også for de
svageste grupper, og da reglerne bør være så enkle som muligt, har
udvalget ikke villet stille forslag om selvrisiko.
4.5.7. Den tidsmæssige udstrækning af fri proces. Fuldbyrdelse.
Efter den gældende retsplejelovs § 332, stk. 3,
omfatter fri proces hele sagen i den pågældende instans,
fuldbyrdelse af afgørelsen samt foranstaltninger, som med føje er
foretaget inden meddelelse af fri proces.
Der er efter udvalgets opfattelse ikke anledning
til ændringer af hensyn til småsagsprocessen, heller ikke med hensyn
til kæremål, der efter den gældende ordning kræver særskilt
bevilling. De særlige regler om småsagsproces skal som udgangspunkt
alene gælde for først instans, jf. herom nedenfor afsnit 4.10.
Med hensyn til fuldbyrdelse følger det
af udvalgets forslag om inkassoprocessen i kapitel 10, at
fuldbyrdelse af domme i småsager i almindelighed skal kunne
behandles uden advokatbistand. Med hensyn til fri proces bør gælde
samme ordning for fuldbyrdelse som for selve domssagen, jf. herom
ovenfor afsnit 4.5.2.-4.5.5. Fri proces i småsager vil således under
fuldbyrdelsen omfatte en eventuel retsafgift (sml. lovudkastets § 3,
nr. 6 (retsafgiftslovens § 20 a)) og eventuelle oplysnings- og
sagsbehandlingsudgifter, men som hovedregel ikke advokatbistand. Det
forudsættes herved, at retten - såfremt udlæg ikke er sket under
domssagen - er den pågældende behjælpelig med iværksættelse af
fogedsag, jf. den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 431.
Eventuel advokatbeskikkelse vil således ikke bero på betingelserne
for fri proces, men derimod på reglen om advokatbeskikkelse i
fogedsager i § 500, stk. 2, der forudsættes praktiseret på
nogenlunde samme måde som den foreslåede beskikkelsesregel for
småsagsprocessen, jf. lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens §
412) og kapitel 10, afsnit 15. Der er efter udvalgets opfattelse
ikke behov for ændring af den gældende ordning om, at en bevilling
til fri proces til en domssag ikke omfatter tvangsauktion over
udlagte aktiver.
4.5.8. Fritagelse for at erstatte modpartens sagsomkostninger
Efter retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 4,
omfatter fri proces fritagelse for at erstatte modparten sagens
omkostninger.
For de omkostninger, der kan påløbe i småsager,
er der også i denne henseende behov for fri proces. På dette punkt
gælder i princippet de samme betragtninger, som anført ovenfor med
hensyn til de enkelte omkostningstyper. Udvalget finder ikke
grundlag for at foreslå begrænsninger i omfanget af fri proces på
dette punkt. Det vil imidlertid følge af småsagsprocessens
omkostningsregler, at de omkostninger, der bliver tale om at dække,
begrænses væsentligt.
Fritagelsen vil omfatte de omkostninger, der kan
tilkendes i småsager, og som dermed indgår i fri proces i øvrigt,
jf. herom ovenfor afsnit 4.5.2.-4.5.5.
Forslaget om, at der ikke stilles krav om rimelig
grund, får særlig betydning som følge af, at dækningen også skal
kunne omfatte inkassoomkostninger, der tilkendes modparten,
jf. afsnit 4.5.3. ovenfor. Der henvises i denne forbindelse til
afsnit 4.4. ovenfor og afsnit 4.6 nedenfor.
4.5.9. Modparten
Efter den gældende retsplejelovs § 334 skal
modparten betale sagsomkostninger, som om parten ikke havde fri
proces.
Der er efter udvalgets opfattelse ikke behov for
ændring heraf i småsager.
Det indebærer, at modparten skal betale
omkostninger som efter småsagsprocessens omkostningsregler i øvrigt,
jf. om omkostninger under fri proces ovenfor afsnit 4.5.2.-4.5.5.
Modparten skal imidlertid ikke alene dække de omkostninger, som
staten under sagen har afholdt for parten, men også omkostninger,
som staten eller et retshjælpsforsikringsselskab i øvrigt har
afholdt eller skal afholde, og som efter de foreslåede almindelige
omkostningsregler kan erstattes. Det drejer sig f.eks. om statens
andel af advokatretshjælp.
Retsafgift erstattes i overensstemmelse med § 334
med et skønsmæssigt beløb. Også i øvrigt kan omkostningsbeløbet
fastsættes til afrundet beløb (inkl. moms).
Med hensyn til tilfælde, hvor der undtagelsesvis
sker advokatbeskikkelse (eller tilkendes "modpartssalær"),
opretholdes den foreslåede almindelige omkostningsregel for småsager
om begrænsning af advokatomkostninger, jf. kapitel 9, afsnit
23.2.3.2. De nævnte udgifter indgår ikke i fordelingen af
sagsomkostninger, og overvæltes således ikke på den tabende modpart.
Det indebærer, at modparten heller ikke i medfør af retsplejelovens
§ 334 skal betale sagsomkostninger på dette punkt til statskassen.
Se dog om retshjælpsforsikring afsnit 5.5.3.2.
4.5.10. Andre spørgsmål om virkningen af fri proces
4.5.10.1. Den gældende ordning
Retsplejelovens § 332, stk. 5 og 6 indeholder
nogle bestemmelser om betydningen af, at en part dør, og om
tilbagekaldelse af bevilling om fri proces. Tilbagekaldelse af en
bevilling til fri proces vil i hvert fald i visse relationer kun
have virkning for fremtiden, jf. herved UfR 1990.723 H.
4.5.10.2. Udvalgets overvejelser
Et princip om, at bortfald af en bevilling har
virkning for fremtiden, bør gælde i tilknytning til de regler, der
skal regulere samspillet mellem småsagsproces og almindelig proces
ved henvisning, vedtagelse og kumulation, jf. nedenfor afsnit 4.7.
Tilbagekaldelse af en bevilling af fri proces i
småsager efter bestemmelsen om rettens beføjelse til at ophæve
virkningen af fri proces, jf lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 9), og nedenfor afsnit 4.6., vil have
virkning fra først af.
Der er ikke i øvrigt behov for ændring af de
ovenfor nævnte bestemmelser.
4.6. Beføjelse for retten til at ophæve virkningerne af fri
proces
4.6.1. Den gældende ordning
Efter den gældende retsplejelovs § 335 kan retten
pålægge en part, der har fri proces, helt eller delvis at erstatte
statskassens udgifter ved fri proces i det omfang, udgifterne ikke
pålægges modparten, når partens forhold og omstændighederne i øvrigt
taler derfor. Bestemmelsen kan bl.a. anvendes, når sagen tabes på
grund af omstændigheder, som parten kunne og burde have oplyst om
under ansøgningen om fri proces. Bestemmelsen kan også bruges, hvis
en fri proces-part indgår et forlig uden rettens medvirken og
herunder uden rimelig grund giver afkald på sagsomkostninger.
Bestemmelsen benyttes formentlig kun sjældent i
praksis.
4.6.2. Udvalgets overvejelser
Forslaget om, at der ikke skal stilles krav om
rimelig grund, jf. ovenfor afsnit 4.4., medfører et særligt behov
for at modvirke, at fri proces-ordningen i småsager udnyttes ved
fremsættelse af grundløse søgsmål eller indsigelser, f.eks. for at
undgå at skulle betale inkassoomkostninger. Der henvises til afsnit
4.4.4. ovenfor om betingelserne for fri proces.
Der bør endvidere være mulighed for, at retten ud
fra lignende principper som i retsplejelovens § 335 efterfølgende
kan træffe bestemmelse om ophævelse af virkningen af fri proces og
om tilbagebetaling.
Udvalget foreslår derfor, at der i tilknytning
til nyordningen med hensyn til fri proces i småsager fastsættes en
særlig regel, hvorefter retten, når partens forhold og
omstændighederne i øvrigt taler derfor - navnlig når parten
fremsætter anbringender, som denne burde indse er grundløse -
træffer bestemmelse om, at fri proces helt eller delvis ikke skal
have virkning for sagen, og at parten skal tilbagebetale beløb, der
er betalt af statskassen, samt svare retsafgift. Ophævelsen får
virkning fra først af.
Reglen skal tillige gælde retshjælpsforsikring,
jf. herom nedenfor afsnit 5.6. Den skal i i forhold til såvel
statskassen som forsikringsselskaber anvendes af retten af egen
drift (ex officio).
Reglen vil kunne anvendes i lignende tilfælde,
som omfattes af de gældende bestemmelser i retsplejelovens § 332,
stk. 6, og § 335. I de tilfælde, hvor en part fremkommer med
urigtige oplysninger m.v., drejer det sig efter den foreslåede regel
om oplysninger til støtte for kravet - og ikke umiddelbart som efter
den gældende § 335 om oplysninger til støtte for en ansøgning om fri
proces og for antagelsen om "rimelig grund". I den foreslåede
bestemmelse fremhæves det som et hovedanvendelsesområde - men altså
ikke som det eneste område - at en part har fremsat anbringender,
som denne burde indse var grundløse. Dette vil være tilfældet, når
der fremsættes grundløse indsigelser i sager, der reelt kan betegnes
som inkassosager, eller hvor en part i øvrigt udnytter den lette
adgang til domstolsbehandling til at trænere en sag eller chikanere
modparten. Er det fra starten klart, at reglen kan anvendes, f.eks.
hvor det i et forberedende møde viser sig, at en part har givet -
for denne påregneligt - urigtige oplysninger, vil betingelserne for
fri proces naturligvis ikke være opfyldt, og fri proces bør ikke
bevilges, jf. afsnit 4.4.4.
Som det fremgår ovenfor afsnit 4.4.4., kan fri
proces dog afslås i videre omfang, jf. den foreslåede
bestemmelse i retsplejelovens § 428, stk. 3, nr. 6, 2. led. Er fri
proces bevilget af retten, kan ophævelse af virkningen og
tilbagebetaling kun bestemmes efter den i dette afsnit foreslåede
bestemmelse, der på samme måde som den gældende § 335 i
almindelighed stiller subjektive krav.
Reglen - og dermed afslagsmuligheden efter afsnit
4.4.4. ovenfor - kan også tænkes anvendt i sager af en sådan
karakter, at det ville virke stødende, såfremt der meddeles fri
proces. Der tænkes herved navnlig på sager, der udspringer af et
strafbart forhold begået af ansøgeren. Efter nugældende fri
proces-praksis meddeles der ikke fri proces i sådanne tilfælde,
medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Mødes ansøgeren
således med et klart urimeligt krav, imødekommes ansøgningen, selv
om kravet udspringer af et strafbart forhold, såfremt betingelserne
for fri proces i øvrigt er opfyldt.
Det er efter den foreslåede bestemmelse selve
virkningen af den økonomiske retshjælp som sådan, der
bortfalder. Det vil sige, at statskassen ikke skal betale
sagsomkostninger til modparten. Adgangen til delvis
ophævelse af virkningen eller tilbagebetaling forudsættes ikke
anvendt i videre omfang end delvis tilbagebetaling efter den
gældende § 335.
Det forudsættes, at retten normalt tager stilling
til spørgsmålet om bestemmelsens eventuelle anvendelse ved
stillingtagen til betingelserne for fri proces og ved
videreekspedition af anmeldelse til et forsikringsselskab med
henblik på retshjælpsforsikring, jf. ovenfor afsnit 4.4.4. og
nedenfor afsnit 4.9. Dette udelukker som berørt ovenfor ikke, at
reglen bringes i anvendelse senere.
Det skal ikke være udelukket, at retten tager
stilling til spørgsmålet om fri proces eller retshjælpsforsikring
forud for et forberedende retsmøde, men det forudsættes at være det
normale, at stillingtagen sker på mødet, jf. afsnit 4.4.4. Retten
bør under alle omstændigheder i tvivlstilfælde henskyde sin
stillingtagen til et sådant møde. Dette vil normalt ikke indebære
nogen gene for parten, da der typisk ikke påløber omkostninger af
betydning mellem skriftveksling og forberedende møde.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 9).
4.7. Afgrænsningsspørgsmål. Henvisning, partsvedtagelse og
kumulation.
4.7.1. Indledning
Efter udvalgets forslag til småsagsprocessen kan
småsager, der er principielle eller komplicerede, efter påstand
henvises til almindelig proces. Endvidere kan parterne vedtage
såvel, at en småsag skal behandles efter almindelige procesregler,
som at en almindelig sag skal behandles efter procesreglerne for
småsager. Der henvises til kapitel 9, afsnit 3, og lovudkastets § 1,
nr. 6 (retsplejelovens § 401 og § 402).
Disse regler rejser nogle ikke helt ukomplicerede
afgrænsningsspørgsmål i forbindelse med indførelse af særlige regler
om fri proces i småsager.
De bærende hensyn bag småsagsprocessen og
udvalgets forslag om en ny ordning vedrørende fri proces i småsager
gælder kun fuldt ud, når sager behandles ved småsagsproces,
og dette sker i medfør af den almindelige regel om saglig
kompetence i lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 400).
Fri proces-reglernes anvendelsesområde må derfor i praksis afgrænses
således, at de kun fuldt ud finder anvendelse i den anførte
situation, jf. herved ovenfor afsnit 4.1.
Nedenfor gennemgås de forskellige aspekter af
afgrænsningsspørgsmålet.
Den almindelige kompetenceregel er udformet
således, at både krav på højst 20.000 kr. og krav, der er behandlet
af Forbrugerklagenævnet, falder under småsagsprocessen, mens sager
om mangler ved fast ejendom og om krav uden økonomisk værdi falder
uden for småsagsprocessen. I det følgende omtales kompetencereglen
dog af overskuelighedshensyn alene under henvisning til
beløbsgrænsen. De nedenfor anførte synspunkter gælder desuagtet i
det hele for kompetencereglen i den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 400.
4.7.2. Henvisning til almindelig proces
Efter forslaget kan en sag om krav under
småsagsgrænsen henvises til almindelig proces efter en parts
påstand, hvis sagen er principiel eller kompliceret m.v. Det samme
gælder ved udvidelse af påstanden ud over småsagsgrænsen.
Ved rettens afgørelse om, at henvisning skal ske,
fastslås det i princippet, at forudsætningerne for småsagsbehandling
ikke er til stede. Spørgsmålet om fri proces må derfor bero på de
almindelige regler, både med hensyn til betingelserne for fri proces
og med hensyn til virkningen af fri proces.
Dette må gælde, uanset om anmodningen fremsættes
af modparten eller parten selv.
Er henvisning sket forud for bevilling,
beror fri proces i det hele på de almindelige fri proces-regler.
Sker henvisning efter en bevilling af
fri proces til småsagsbehandling, vil bevillingen ikke længere være
gældende, idet forudsætningerne herfor er bristet. Der må derfor
søges på ny, og de almindelige regler finder anvendelse. Udgifter
afholdt med føje før henvisningen kan dog dækkes af den oprindelige
bevilling.
Parterne kan have en fælles interesse i, at sagen
henvises, således at der kan opnås fri proces efter almindelige
regler. Hvis der ikke protesteres mod en anmodning om henvisning,
vil retten i almindelighed imødekomme den, da parterne jo kan
vedtage almindelig proces. Fri proces-myndighederne bør lade det
indgå i vurderingen af, om fri proces bør bevilges, om der
foreligger en sådan omgåelsessituation. Endvidere bør der være
mulighed for, at virkningen af fri proces kan begrænses
efter de særlige regler for småsager.
Dette vil være rimeligt, fordi parterne efter
almindelige proportionalitetssynspunkter må være henvist til at
bruge småsagsprocessen, hvor den er anvendelig.
Kan parten godtgøre, at henvisningsbetingelserne
vil være opfyldt, må der - også efter gennemførelse af de foreslåede
særlige regler for fri proces i småsager - kunne bevilges fri proces
af statsamtet efter almindelige regler med henblik på, at parten for
retten nedlægger en henvisningspåstand. Hvis en advokat medvirker
ved ansøgning om fri proces, må det høre til advokatens opgaver at
overveje, om der bør fremsættes anmodning om henvisning af sagen.
Bevilges fri proces med henblik på en sådan anmodning, må
bevillingen omfatte omkostninger efter den procesform, som følger af
rettens afgørelse. Sker henvisning ikke, vil den fri proces omfatte
honorar til advokaten for bistand i forbindelse med fremsættelse af
anmodningen for retten.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 1, 2. og 3. pkt.).
4.7.3. Vedtagelse af almindelig proces
Efter forslaget om småsagsprocessen kan parterne
aftale, at almindelige procesregler - i stedet for småsagsprocessen
- skal finde anvendelse med hensyn til sager om krav under
småsagsgrænsen på 20.000 kr.
I disse tilfælde må de almindelige regler om fri
proces som udgangspunkt gælde.
Hvis betingelserne for henvisning er opfyldt, må
almindelige regler gælde, jf. ovenfor afsnit 4.7.2. Bevisbyrden
herfor påhviler parten.
Kan henvisningsbetingelserne ikke anses for
opfyldt, bør der i almindelighed ikke kunne opnås dækning efter
almindelige regler, idet parten burde have klaret sig med
småsagsprocessen.
Der bør derfor kunne træffes bestemmelse om, at
virkningen af fri proces begrænses efter de særlige regler
om småsager.
Er aftalen indgået efter bevilling af
fri proces efter småsagsreglerne, gælder bevillingen ikke længere.
Der må søges på ny efter ovenstående regler. Udgifter afholdt med
føje forud for aftalen kan dog dækkes af bevillingen.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 1, 2. og 3. pkt.).
4.7.4. Vedtagelse af småsagsproces
Efter forslaget kan parterne aftale, at
småsagsprocessen skal anvendes på sager om krav over småsagsgrænsen.
I disse tilfælde må de almindelige regler for fri
proces gælde, dog således at der ikke kan opnås dækning af
omkostninger i videre omfang end efter reglerne om fri proces i
småsager, da dækning i videre omfang må anses for ufornøden.
Dette bør gælde, uanset om aftalen indgås før
eller efter bevillingen. Indgås aftalen efter bevillingen, vil
omkostninger afholdt med føje forud for aftalen dog kunne dækkes
efter de almindelige regler om virkningen af fri proces.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 1, 4. pkt.).
4.7.5. Kumulation
Med hensyn til kumulation gælder særreglerne om
fri proces i småsager alene småsagskravet på samme måde, som der i
øvrigt efter gældende regler kan bevilges fri proces med hensyn til
en del af en sag. I givet fald må retten foretage en fordeling. Det
forudsættes, at retten anvender beføjelsen efter lovudkastets § 1,
nr. 6 (retsplejelovens § 403) om kumulation således, at småsagskrav
med fri proces i givet fald kan behandles efter småsagsreglerne i
fornødent omfang. Småsagsreglerne kan alene finde anvendelse ved
byret, jf. kapitel 9, afsnit 3.2.1. Sker kumulation ved landsret, må
fri proces afgøres efter de almindelige regler herom. Om kumulation
ved byret, se kapitel 9, afsnit 5.
4.8. Advokater
Retsplejelovens §§ 336-336 c indeholder en række
bestemmelser om advokater, der beskikkes til udførelse af sager med
fri proces.
Disse regler vil i tilknytning til
småsagsprocessen have betydning for de tilfælde, hvor beskikkelse af
advokat undtagelsesvis sker, jf. ovenfor afsnit 4.5.3.
Advokathonorar i forbindelse med ansøgning om fri
proces vil kunne dækkes efter reglerne om advokatretshjælp, jf.
kapitel 13, afsnit 8.5. Det bør - som hidtil - være en betingelse
for honorar, at advokaten ikke modtager salær ud over
advokatretshjælpen. Der henvises til kapitel 13, afsnit 8.9.
Dette bør ikke udelukke, at parten selv efter
afgørelsen om fri proces for egen regning antager advokaten til
at udføre sagen.
4.9. Fremgangsmåden. Kompetence.
4.9.1. Indledning
I dette afsnit behandles forskellige spørgsmål om
fremgangsmåden ved ansøgning om og anvendelse af den foreslåede
ordning med fri proces i småsager.
4.9.2. Ansøgningen
Efter den gældende retsplejelovs § 331 a kan
justitsministeren fastsætte regler om indholdet af en ansøgning om
fri proces m.v., herunder at der skal anvendes en særlig blanket ved
ansøgningen.
Muligheden for formulartvang er ikke udnyttet.
Der er udarbejdet en ansøgningsblanket med vejledning, som kan
benyttes ved ansøgninger om fri proces, jf. bilag 15.
Bekendtgørelsen om fri proces, § 9, indeholder nogle bestemmelser om
ansøgningen, særlig om de økonomiske oplysninger og om oplysning om
retshjælpsforsikring.
Retten skal efter udvalgets forslag bistå
parterne med ansøgning om fri proces og anmeldelse til
retshjælpsforsikring.
Det forudsættes, at der til den foreslåede
nyordning udarbejdes standardiserede og fælles ansøgningsblanketter
til såvel fri proces som retshjælpsforsikring. Selve anmodningen kan
eventuelt ske ved angivelse på stævnings- eller
svarskriftsblanketten. Ansøgningsblanketten udfyldes med rettens
bistand efter behov.
Tilvejebringelse af dokumentation for opfyldelse
af de økonomiske betingelser volder af og til
vanskeligheder. Det er af afgørende praktisk betydning, at der
tilvejebringes en let og sikker fremgangsmåde. Der henvises til
kapitel 13, afsnit 8.8. Det forudsættes, at der som led i en
gennemførelse af udvalgets forslag skabes grundlag for en væsentlig
lettere fremskaffelse af dokumentation end i dag.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 2, 3. pkt., og stk. 4).
4.9.3. Kompetence
Ved forslaget bliver stillingtagen til
betingelserne for fri proces i småsager typisk en ganske enkel sag.
Behandlingen bør forenkles derved, at afgørelse om fri proces
træffes af retten, jf. afsnit 4.1. ovenfor.
Udvalget foreslår derfor, at retten får
kompetence til at bevilge fri proces, hvor de særlige betingelser
for fri proces i småsager finder anvendelse.
Rettens afgørelse træffes normalt på det
forberedende møde, jf. ovenfor afsnit 4.4.4., 4.4.7. og 4.6.
Rettens afgørelse bør træffes ved kendelse, hvis
fri proces afslås. Rettens afgørelse vil kunne appelleres (kæres)
efter almindelige regler.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 2). Om den praktiske fremgangsmåde
henvises til bilag 18.
4.9.4. Forholdet til retshjælpsforsikring
Efter den gældende retsplejelovs § 330, stk. 2,
omfatter fri proces alene de omkostninger, der ikke er dækket af en
retshjælpsforsikring.
Denne regel skal også være gældende efter
udvalgets forslag.
I tilfælde, hvor en part opfylder de økonomiske
betingelser for fri proces, skal retten påse, at anmeldelse sker til
forsikringsselskabet, og bistå parten hermed. Det foreslås, at
retten foretager anmeldelsen og i denne forbindelse bekræfter, at de
økonomiske betingelser er opfyldt, og at retten i øvrigt har fundet
betingelserne for fri proces opfyldt, dvs. at sagen ikke falder
under de undtagne sagskategorier, og at der ikke - umiddelbart - er
grundlag for at anvende bestemmelsen i lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 9), om ophævelse af virkningen af fri
proces. Der bør herved anvendes et eksemplar af
ansøgningsblanketten, jf. ovenfor afsnit 4.9.2.
Også uden for tilfælde af fri proces skal retten
bistå en part med indgivelse af anmeldelse til retshjælpsforsikring.
Dette er en følge af den almindelige vejledningspligt i småsager.
Retten forudsættes at indsende en udfyldt ansøgningsblanket med
rettens bekræftelse af de forhold, der har betydning for
forsikringsselskabets stillingtagen, jf. afsnit 5.9.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 5).
4.9.5. Administration vedrørende sagens omkostninger
Har en part efter forslaget fri proces, dækkes
omkostningerne af statskassen, og sikkerhedsstillelse efter
lovudkastets § 1, nr. 6 (retsplejelovens § 426) er unødvendig.
Da ordningen med fri proces og
retshjælpsforsikring i småsager bygger på, at der ikke medvirker
advokat, må det samme gælde med hensyn til retshjælpsforsikring,
således at statskassen lægger de nødvendige udgifter ud og bistår
med hensyn til afregning m.v., jf. nedenfor afsnit 4.9.6.
Retten fører således regnskab med udgifterne med
henblik på omkostningsafgørelsen i sagen samt i givet fald på
afregning med forsikringsselskabet.
Den praktiske ordning er nærmere beskrevet i
bilag 18.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 10, jf. § 426).
4.9.6. Afgørelsen om sagsomkostninger
Af hensyn til den praktiske ordning, jf. ovenfor
afsnit 4.9.4.-4.9.5., bør sagsomkostninger tilkendes
statskassen, når modparten skal betale sagsomkostninger, og parten
har retshjælpsforsikring. Dette følger for fri proces allerede af
den gældende retsplejelovs § 334.
Skal parten betale sagsomkostninger, skal
omkostningerne - allerede efter den gældende ordning - ved fri
proces pålægges statskassen. Dette bør også gælde, hvor der
samtidig er retshjælpsforsikring (i det omfang fri proces og
retshjælpsforsikring dækker). Er der retshjælpsforsikring alene, bør
omkostningerne dog pålægges den sikrede part, da betalingen fra
forsikringsselskabet lige så godt kan ske direkte samtidig med
afregning i forhold til retten.
Retten skal ved retshjælpsforsikring afregne med
forsikringsselskabet, når statskassen efter ovenstående regler
tilkendes eller pålægges omkostninger, eller når retten i øvrigt har
udlagt omkostninger for en part med retshjælpsforsikring. Når en
part har retshjælpsforsikring, men ikke fri proces, bør statens
regreskrav mod et forsikringsselskab dækkes forlods af forsikringen.
Ved omkostningsafgørelsen indgår udgifter, som
statskassen eller et forsikringsselskab har haft til
advokatretshjælp eller lignende for en part med fri proces eller
retshjælpsforsikring.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 8), samt bilag 18.
4.10. Fri proces under appel af domme i småsager
4.10.1. Almindelige regler om fri proces under appel
Virkningen af fri proces gælder efter
retsplejelovens § 332, stk. 3, alene den pågældende instans.
De foreslåede særlige regler om fri proces i
småsager, jf. afsnit 4.2.-4.7. skal - på samme måde som de
foreslåede almindelige småsagsregler - kun gælde i første instans.
Retsplejelovens almindelige regler om fri proces vil derfor finde
anvendelse med hensyn til appel af småsager. Dette gælder såvel
betingelserne for fri proces som virkningen af fri proces.
Kompetencen er hos Civilretsdirektoratet, se dog nedenfor afsnit
4.10.2.
4.10.2. Automatisk fri proces under appel fra modpartens side
Efter den gældende retsplejelovs § 332, stk. 4,
omfatter virkningerne af fri proces også behandling af sagen i 2.
eller 3. instans, såfremt sagen er indbragt for højere ret af
modparten, og fri proces-parten helt eller delvis har fået medhold i
den foregående instans.
Denne regel bør opretholdes også i forhold til
fri proces i småsager ved byretten. Dette vil følge af den gældende
bestemmelse, og virkningen af fri proces vil være den samme som
efter den gældende regler.
Udvalget har overvejet, om man bør gå videre,
således at der indføres en regel svarende til princippet i
retsplejelovens § 335 a om fri proces til parter, der har fået
medhold ved et klagenævn. Dette ville indebære, at der var
"automatisk" adgang til fri proces ved landsretten for en part, som
har vundet sagen ved byretten, også selv om parten ikke havde fri
proces for byretten. Derimod skulle det stadig være et krav, at de
økonomiske betingelser er opfyldt.
En sådan ordning vil ikke have så stor betydning
under den i øvrigt foreslåede ordning, hvorefter der ikke stilles
krav om rimelig grund. Men har parten af den ene eller den anden
grund ikke udnyttet muligheden for fri proces ved byretten, kan der
dog være behov for fri proces under den eventuelt mere
omkostningstunge proces for landsretten.
Den skitserede ordning må dog forudsætte, at
betingelserne for fri proces for byretten i øvrigt har været
opfyldt, dvs. at sagen falder under de sagskategorier, der
berettiger til fri proces. Dette vil i almindelighed kunne
konstateres ret let.
Ordningen vil efter udvalgets opfattelse indebære
en styrkelse af småsagsprocessen på samme måde, som den gældende §
335 a indebærer en styrkelse af nævnsprocessen. Det vil også i nogen
grad fjerne ulemperne ved en eventuelt hel eller delvis fri
appeladgang i småsager, jf. kapitel 9, afsnit 27.2.7.
Udvalget stiller på den anførte baggrund forslag
om en sådan regel. Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 7). Afgørelsen af, om betingelserne er
opfyldt, må træffes af landsretten. Findes betingelserne opfyldt,
gælder almindelige regler om virkningen af fri proces, jf. ovenfor
afsnit 4.10.1. Findes betingelserne ikke opfyldt, må den pågældende
henvises til at søge fri proces-myndighederne i det hele efter
almindelige regler.
5. Retshjælpsforsikring
5.1. Indledning
Efter kommissoriet skal udvalget i tilknytning
til sine overvejelser vedrørende fri proces "undersøge og vurdere
konsekvenserne af de ændringer, der siden 1988 er sket i
forsikringsdækningen".
Retshjælpsforsikringen har karakter af en privat
- ikke lovpligtig - forsikring. Retshjælpsforsikringen har
imidlertid som følge af sin udbredelse og sammenhæng med fri proces
efter bestemmelsen i retsplejelovens § 330, stk. 2, en sådan
betydning for borgernes adgang til domstolene, at lovgivningsmagten
nødvendigvis må interessere sig for, hvilken retstilstand
forsikringsordningen indebærer for borgerne. Udvalget har derfor
foretaget en mere generel gennemgang af forsikringsbetingelsernes
betydning for småsagsprocessen, jf. herom også ovenfor afsnit 1-3.
Den endelige vurdering af småsagsprocessen må
således bero på, hvorledes den indpasses i ordningerne med såvel fri
proces som retshjælpsforsikring.
Afgørende for udvalgets overvejelser har det
været, at småsagsprocessen også i lyset af fri proces og
retshjælpsforsikring efter en samlet vurdering bør udgøre en
forbedret "access to justice".
Udvalget har på den baggrund gennemgået ordningen
vedrørende retshjælpsforsikring med henblik på tilpasning til en
småsagsproces efter model A i afsnit 3.
Udvalget har i tilknytning til de enkelte afsnit
i det følgende endvidere foretaget en vurdering af ændringerne i
forsikringsbetingelserne siden 1988, som angivet i kommissoriet.
Som med hensyn til fri proces finder udvalget, at
småsagsprocessen må føre til, at advokatomkostninger som
udgangspunkt ikke dækkes af retshjælpsforsikring i småsager. Dette
vil i sig selv kunne føre til en betydelig begrænsning af udgifterne
til retshjælpsforsikring, der kan danne basis for den foreslåede
forbedring af ordningen på andre punkter.
Udgangspunktet for overvejelserne er det samme
som med hensyn til fri proces, jf. ovenfor afsnit 4. Udvalget har
tilstræbt en så høj grad af overensstemmelse mellem fri proces og
retshjælpsforsikring som muligt.
De særlige forsikringsbetingelser i
småsager, der anbefales i det følgende, er - på samme måde som med
hensyn til fri proces, jf. afsnit 4.1. - ikke et supplement til de
almindelige gældende forsikringsvilkår, men vil på småsagsområdet
træde i stedet for disse.
Det forudsættes, at området for særlige
forsikringsbetingelser i småsager afgrænses på samme måde som
særbetingelserne for fri proces, jf. også nedenfor afsnit 5.7.
Om den gældende retshjælpsforsikringsordning
henvises til kapitel 3, afsnit 5. De gældende, almindelige
forsikringsbetingelser for retshjælpsforsikring er optaget som bilag
16.
5.2. Personkreds
5.2.1. Sikrede
Det er selvsagt en betingelse for dækning, at der
er tegnet forsikring. Efter de foreliggende oplysninger er ca. 95%
af befolkningen dækket af en retshjælpsforsikring i tilknytning til
familieforsikring.
Det er ønskeligt, at retshjælpsforsikring dækker
så mange som muligt. Udvalget har dog ikke fundet grundlag for som
led i sit arbejde at gå nærmere ind på spørgsmålet om eventuelle
lovpligtige retshjælpsforsikringer eller om obligatorisk
retshjælpsdækning som led i andre forsikringstyper.
5.2.2. Særligt om erhvervsdrivende
Erhvervsdrivende er ikke dækket af de almindeligt
forekommende private retshjælpsforsikringer, herunder
retshjælpsforsikring i tilknytning til familieforsikring.
Efter forsikringsbetingelsernes § 3, stk. 1,
undtages tvister i forbindelse med erhvervsudøvelse. Ved
erhvervsudøvelse forstås:
"a) Tvister vedrørende sikredes selvstændige virksomhed,
hvad enten der er tale om hovederhverv, bierhverv eller
hobbypræget erhverv.
b) Formuedispositioner i forbindelse med de under a)
nævnte forhold.
c) Tvister af enhver art, opstået i forbindelse med
sikredes ansættelsesforhold."
Efter de særlige vilkår for retshjælpsforsikring
i tilknytning til motorkøretøjsforsikring, § 14B, dækkes, uanset den
ovenfor citerede § 3, stk. 1, alle tvister, der angår personskade
opstået ved kørsel med det forsikrede køretøj, selv om tvisten er
opstået i forbindelse med sikredes erhvervsudøvelse.
Retshjælpsforsikring til erhvervssager i øvrigt
kræver, at der tegnes særskilt forsikring herom. Sådanne
forsikringer tegnes i praksis i et vist omfang.
Assurandør-Societetet har oplyst, at omfanget er stigende, uden at
forsikringerne dog kan betegnes som almindeligt udbredt.
Som det fremgår, er undtagelsen af
erhvervsdrivende efter forsikringsbetingelsernes § 3, stk. 1, i
modsætning til ordningen ved fri proces absolut, smh. ovenfor afsnit
4.2.2.2., hvorefter der er en form for "sikkerhedsventil" med hensyn
til erhvervsundtagelsen vedrørende fri proces. Forsikringsordningen
undtager således såvel de sædvanlige og rutineprægede som de mere
ekstraordinære erhvervssager. Forsikringsordningen er naturligt
præget af forsikringsmæssige synspunkter frem for de sociale hensyn,
der bærer praksis med hensyn til fri proces i erhvervssager.
Det må efter udvalgets opfattelse være op til
virksomhedernes - forretningsmæssige - overvejelser, om sådanne
forsikringer bør tegnes. Udvalget finder ikke grundlag for at gå
nærmere ind på overvejelser om økonomisk retshjælp til
erhvervsdrivende, hverken i form af fri proces eller
retshjælpsforsikring. Der kan i det hele henvises til udvalgets
betragtninger ovenfor under afsnit 4.2.2.3., der så meget desto mere
må gøre sig gældende med hensyn til erhvervsdrivende, der ikke
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces.
Se om ansættelsessager nedenfor afsnit 5.3.2.
5.2.3. Retshjælpsforsikring til flere personer m.v.
Bestemmelser herom findes i
forsikringsbetingelsernes § 8, stk. 3-6. Udvalget finder ikke, at
disse bestemmelser giver anledning til særlige overvejelser med
hensyn til småsager. Det forudsattes, at den fornødne tilpasning til
de ændrede betingelser foretages.
5.3. Sagskategorier
5.3.1. Ændringerne siden 1988
De ændringer, der er foretaget i
forsikringsbetingelserne siden 1988, er ubetydelige (ægteskabssager
i 2. instans), og ligger uden for småsagsområdet, som dette er
afgrænset ved udvalgets forslag i kapitel 9, afsnit 3.
5.3.2. Generelt
De sagskategorier, der efter
forsikringsbetingelsernes § 3 er undtaget fra
retshjælpsforsikringen, og som kan være af betydning for
småsagsområdet, jf. kapitel 9, afsnit 3, omfatter lignende
undtagelser som med hensyn til fri proces. Det drejer sig om:
- erhvervssager,
- injuriesager o.lign.
- klagenævnssager
- inkassosager
- bagatelsager
Der findes dog herudover undtagelser, der er
særlige for retshjælpsforsikring. Det drejer sig om:
- ansættelsessager
- skatte- og afgiftssager og visse andre tvister
med offentlige myndigheder
- de fleste familie- og arveretlige tvister
Erhvervssager er behandlet ovenfor afsnit 5.2.2.
Med hensyn til injuriesager, klagenævnssager,
inkassosager og bagatelsager finder udvalget - som med
hensyn til fri proces - undtagelserne velbegrundede.
Undtagelserne kan således opretholdes som under
den foreslåede ordning vedrørende retshjælpsforsikring i småsager
med de bemærkninger, der er anført nedenfor.
Med hensyn til klagenævnssager henvises
til afsnit 4.3.5. om fri proces.
Sager, der kan behandles ved klagenævn, er
undtaget fra retshjælpsforsikring som fra fri proces, jf.
forsikringsbetingelsernes § 7. Undtagelsen i
forsikringsbetingelserne er formuleret mere absolut end bestemmelsen
i fri proces-bekendtgørelsens § 8. Der er dog næppe de store
realitetsforskelle.
Der findes ikke i forsikringsbetingelserne en
bestemmelse om "automatisk retshjælp", svarende til retsplejelovens
§ 335 a, nr. 1 og 2 om forbrugere, der har fået medhold i et
klagenævn.
Forsikringspraksis må dog antages at være i
overensstemmelse med principperne i retsplejelovens § 335 a. Under
den foreslåede nyordning vil der være dækning allerede som følge af,
at rimelig grund-kravet ophæves.
Med hensyn til bagatelsager bemærkes, at
den vejledende bagatelgrænse bør nedsættes fra i forsikringspraksis
formentlig ca. 2.500 kr. til ca. 1.000 kr. i småsager, jf. om fri
proces afsnit 4.3.7.
Udvalget finder ikke grundlag for at foreslå
ændringer med hensyn til de særlige undtagelser under
retshjælpsforsikringen.
Ansættelsessager kan danne grundlag for fri
proces. Faglige organisationer yder i vid udstrækning retshjælp,
herunder ved førelse af sager for medlemmer. Det kunne diskuteres,
om forsikringspraksis med hensyn til ansættelsessager er for
restriktiv. Der skulle således være en tendens til, at selv ganske
"hobbyprægede" ansættelsesforhold betragtes som erhvervsmæssige.
Udvalget finder dog ikke grundlag for med udgangspunkt i
småsagsprocessen at gå nærmere ind på dette spørgsmål.
Med hensyn til sager med offentlige
myndigheder undtager forsikringsbetingelserne § 3, stk. 2,
tvister i skatte- og afgiftsspørgsmål. Sådanne sager vil allerede
som følge af særlige kompetenceregler i vid udstrækning falde uden
for småsagsprocessen. Andre sager med offentlige myndigheder er
undtaget, såfremt den øverste administrative myndigheds afgørelse
ikke kan påkendes af de almindelige domstole. Sådanne sager omfattet
af endelighedsbestemmelser må anses for sjældne, og de vil
formentlig i vid udstrækning ikke falde under småsagsområdet, jf.
ovenfor i kapitel 9, afsnit 3.
Med hensyn til familie- og arveretlige sager,
jf. forsikringsbetingelsernes § 3, stk. 3-5, jf. § 5, stk. 3,
gælder, at familieretlige og til dels arveretlige sager efter
udvalgets forslag i kapitel 9, afsnit 3, falder uden for
småsagsprocessen. Dette vil dog ikke gælde sager vedrørende
ikke-ægteskabelige samlivsforhold. Sådanne sager vil dog ofte
beløbsmæssigt ligge uden for småsagsområdet.
Umiddelbart kan det være naturligt, at
sagskategorier er undtaget fra økonomisk retshjælp i videre omfang
med hensyn til retshjælpsforsikring end med hensyn til fri proces.
Udvalget finder i det hele ikke med hensyn til småsagsområdet
afgørende betænkeligheder ved de gældende forskelle mellem fri
proces og retshjælpsforsikring på dette punkt. Udvalget skal dog
påpege, at der særligt med hensyn til ansættelsessager og sager om
ophævelse af samliv kan være behov for forsikringsdækning. En
nærmere undersøgelse af dette spørgsmål ligger uden for udvalgets
opgaver. Det bør indgå i fortsatte reformovervejelser med hensyn til
fri proces og retshjælpsforsikring, jf. kapitel 15.
Spørgsmålet om sagskategorier skal efter
forslaget med hensyn til retshjælpsforsikring afgøres efter de
almindelige forsikringsbetingelser, og ikke, som foreslået med
hensyn til fri proces, efter særligt udformede kriterier.
Det følger af udvalgets fastlæggelse af
anvendelsesområdet for småsagsprocessen, at sager vedrørende
mangler ved fast ejendom ikke omfattes af de foreslåede særlige
regler for fri proces og retshjælpsforsikring i småsager.
Retshjælpsforsikring i de nævnte sager vil derfor fortsat i det hele
bero på de almindelige forsikringsbetingelser.
5.4. Grundbetingelsen (rimelig grund-kravet)
5.4.1. Den gældende ordning
På samme måde som med hensyn til fri proces
kræver dækning af en retshjælpsforsikring, at der er rimelig grund
til at føre sagen. Forsikringen dækker således tvister i form af
"aktuelle konflikter, som med rimelighed kan danne grundlag for et
civilretligt søgsmål", jf. forsikringsbetingelsernes § 2, stk. 2.
Som ved fri proces er det centrale spørgsmål i denne henseende, om
der består en rimelig udsigt til, at ansøgeren kan vinde sagen.
Det er blevet kritiseret, at
forsikringsselskaberne skulle forskelsbehandle forsikringstagere med
og uden adgang til fri proces.
Det hævdes således, at forsikringsselskaberne
foretager en væsentligt lempeligere vurdering af rimelig
grund-kravet end fri proces-myndighederne, herunder at selskaberne i
vid udstrækning skulle lægge indstillingen fra den advokat, som
efter forsikringsbetingelserne skal medvirke, til grund på dette
punkt. En sådan praksis, der i sig selv kan være rimelig, har som
konsekvens, at de, der opfylder de økonomiske betingelser for fri
proces, får en ringere forsikringsydelse end de mere velstillede
forsikringstagere, idet forsikringsselskaberne undtagelsesfrit
afslår retshjælpsdækning ved afslag på fri proces (som de pågældende
efter forsikringsbetingelserne skal søge). Se herom også
Frederik Schydt: Fri proces (1992), s. 255.
Der er muligvis tale om, at
forsikringsselskaberne i de seneste år - måske i lyset af stigende
udgifter til retshjælpsforsikringsydelser - har strammet praksis.
Det kan således næppe i dag antages, at forsikringsselskaberne i
almindelighed med hensyn til rimelig grund-kravet alene lægger vægt
på, at en advokat har påtaget sig sagen.
Fra Assurandør-Societetets side er det bestridt,
at der skulle være væsentlige forskelle i praksis, og at eventuelle
konkrete afvigelser skulle have principiel betydning. Man tilstræber
således en ligelig behandling af tilfælde, hvor de økonomiske
betingelser for fri proces er, henholdsvis ikke er, opfyldt. Man har
dog anset det for et rimeligt modstykke til nyordningen i 1988 -
hvor retshjælpsforsikring blev gjort principal i forhold til fri
proces - og til den praksis, at der ved bevilling af fri proces
(normalt) uden videre prøvelse meddeles forsikringsdækning, at der i
almindelighed meddeles afslag på dækning, når fri proces-ansøgningen
afslås.
Klager over afslag på forsikringsdækning kan
indbringes for Ankenævnet for Forsikring. I 1995 er der behandlet 62
sager, der omhandler spørgsmålet om "rimelig grund".
Forsikringsselskaberne fik medhold i 44 af sagerne, mens
forsikringstagerne fik helt eller delvis medhold i 18 sager.
5.4.2. Udvalgets overvejelser om grundbetingelsen
Som overordnet princip bør der tilstræbes
overensstemmelse mellem behandlingen af ansøgninger om fri proces og
forsikringsdækning, navnlig henset til sammenkædningen af de to
ordninger i lovgivningen. Muligt kan forsikringsmæssige synspunkter
tale for en vis forskelsbehandling med hensyn til den materielle
betingelse for henholdsvis fri proces og retshjælpsforsikring, men
det kan i høj grad diskuteres, om dette bør komme forsikringstagere,
der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, til skade.
Efter udvalgets opfattelse bør grundbetingelsen
under særbetingelserne for fri proces og forsikringsbetingelserne
for retshjælpsforsikring i småsager være den samme.
Dette vil kunne opnås ved, at kravet om rimelig
grund opgives ved både fri proces og retshjælpsforsikring i
småsager, jf. om fri proces ovenfor afsnit 4.4.
En ordning uden rimelig grund-kravet vil være
langt enklere at administrere for staten og for
forsikringsselskaberne.
Betingelserne for retshjælpsforsikring (og i
princippet for fri proces under særbetingelserne, jf. ovenfor afsnit
4.4) bør herefter - ud over kravet om en på søgsmålstidspunktet
ikraftværende forsikring - bestå i, at:
- sagen ikke falder under de undtagne sagskategorier
- ansøgeren er part i en retssag, der behandles efter
småsagsprocessens regler i medfør af den almindelige bestemmelse
(20.000 kr.'s grænsen)
- retten ikke finder, at søgsmål eller indsigelser er grundløse
Om betingelsen vedrørende sagskategorier henvises
til afsnit 5.3. ovenfor. Om de to øvrige betingelser henvises til
afsnit 4.4.4. om fri proces.
Ordningen vil medføre en væsentlig lettere adgang
til dækning af retshjælpsforsikring. Til gengæld begrænses
omkostningerne i den enkelte sag. Der henvises til afsnit 5.5.,
hvorefter dækning kun omfatter oplysningsskridt, der godkendes af
retten efter det foreslåede skærpede kriterium for bevisførelse, jf.
kapitel 9, afsnit 20.1., og de særlige advokatomkostninger m.v. og
andre omkostninger, der kan pålægges efter de foreslåede
småsagsregler.
Ordningen vil kunne danne grundlag for, at retten
bistår ved anmeldelse til retshjælpsforsikring, således at de
gældende forsikringsbetingelsers krav om advokatmedvirken ophæves,
og således at det er retten, der tager stilling til betingelserne
for fri proces, herunder de økonomiske betingelser for fri proces,
jf. ovenfor afsnit 4.1. Forsikringsselskabet skal således i det
væsentlige blot tage stilling til, om sagen falder under de undtagne
sagskategorier. Der henvises til afsnit 5.9. nedenfor.
5.4.3. Særligt om forsikringstagere, der opfylder de økonomiske
betingelser for fri proces
5.4.3.1. Betydningen af afgørelsen om fri proces
Efter forsikringsbetingelsernes § 6, stk. 2,
dækker forsikringen - inden for sit dækningsomfang - hvis sikrede
bevilges fri proces. Omvendt dækker forsikringen ikke, hvis sikrede,
der opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, får afslag på
fri proces.
Efter § 6, stk. 3, 2. pkt., dækker forsikringen
uanset et afslag på fri proces, hvis sikrede alligevel gennemfører
sagen og i det væsentlige får medhold.
Den praktiske betydning af de angivne regler
bliver væsentligt mindre, når der ikke stilles krav om rimelig
grund. Der bliver ikke på dette punkt risiko for forskelsbehandling,
jf. herved ovenfor afsnit 5.4.1. Reglerne rummer ikke nogen
fravigelse af forsikringsbetingelsernes krav vedrørende
sagskategorier (der er - og forbliver - noget forskellige fra
undtagelserne ved fri proces, jf. ovenfor afsnit 5.3.). Ordningen
har bl.a. den betydning, at der gennem konstateringen af fri proces
opnås fritagelse for selvrisikoen, jf. nedenfor afsnit 5.5.2. Som
grundbetingelsen for fri proces og retshjælpsforsikring udformes
efter udvalgets forslag, kan ordningen med de anførte regler i
forsikringsbetingelsernes § 6 efter udvalgets opfattelse
opretholdes. Det bliver herefter afgørende, om retten finder
betingelserne for fri proces opfyldt. I det omfang, der er forskel
på de undtagne sagskategorier vil forsikringsselskabet dog med denne
begrundelse kunne afslå dækning.
Der henvises i øvrigt til afsnit 4.4.6. ovenfor
om efterfølgende fri proces.
Som det fremgår ovenfor afsnit 4.4.6., foreslås
ikke for fri proces en regel svarende til forsikringsbetingelsernes
§ 6, stk. 3, 2. pkt. Forsikringsbestemmelsen er næppe påkrævet, når
kravet om rimelig grund ophæves, men udvalget finder ikke anledning
til at foreslå den ophævet.
5.4.3.2. Ansøgning om fri proces
Efter forsikringsbetingelsernes § 6, stk. 1, skal
forsikringstagere, der opfylder de økonomiske betingelser for fri
proces, søge fri proces hos statsamtet.
Ordningen bør forenkles, jf. ovenfor afsnit
5.4.2. Efter forslaget i afsnit 4.9. skal retten tage stilling til,
om særbetingelserne for fri proces er opfyldt, herunder de
økonomiske betingelser, hvorefter forsikringsselskabet tager
stilling til, om betingelsernes i øvrigt er opfyldt, dvs. navnlig,
om sagen falder udenfor de undtagne sagskategorier.
Der bør anvendes en ansøgningsblanket, som retten
- med bekræftelse af partens oplysninger - sender til
forsikringsselskabet. Blanketten bør bl.a. indeholde oplysning om,
at de økonomiske betingelser for fri proces er opfyldt, jf. nedenfor
om selvrisiko afsnit 5.5.2.
Om den nærmere fremgangsmåde henvises til afsnit
5.9.
5.4.4. Dækning til begge parter i en sag
Med den foreslåede ordning vedrørende
grundbetingelsen, jf. ovenfor afsnit 5.4.2. er der ikke i sig selv
hindringer for, at begge parter i en sag har økonomisk retshjælp.
Der henvises til afsnit 4.4.5. ovenfor om fri proces.
5.4.5. Efterfølgende dækning
Da det efter den foreslåede nyordning er et krav,
at anmeldelse til retshjælpsforsikring indgives gennem retten, vil
der normalt ikke kunne blive tale om efterfølgende dækning af
retshjælpsforsikring.
5.5. Virkningen af retshjælpsforsikring. Omkostningsdækning.
5.5.1. Maksimumsbeløb
Maksimumsbeløbet blev i 1993 forhøjet fra 30.000
kr. til 75.000 kr., jf. forsikringsbetingelsernes § 8, stk. 2.
Størrelsen af maksimumsbeløbet indebærer, at småsager for en
praktisk betragtning må anses for fuldt dækket på dette punkt,
ligesom ændringen har været fuldt dækkende for prisudviklingen.
Den foreslåede småsagsproces vil indebære en
væsentlig nedsættelse af omkostningsniveauet i småsager, navnlig som
følge af, at advokatomkostninger i almindelighed ikke erstattes.
Udvalget finder på den baggrund, at maksimum kan
nedsættes til f.eks. 25.000 kr. Et sådant beløb må antages at kunne
dække alle omkostninger i de typiske sager under småsagsproces.
Dækning af større beløb kan støde an mod almindelige
proportionalitetsbetragtninger. For parter, der har fri proces, vil
maksimum ikke være afgørende.
5.5.2. Selvrisiko
Selvrisikoens mindstebeløb blev i 1993 forhøjet
fra 500 kr. (1.000 kr. i 2. instans) til 2.500 kr, medens
procentsatsen i 2. instans blev nedsat til 10%, der nu gælder i
såvel 1. som 2. instans, jf. forsikringsbetingelsernes § 8, stk. 2.
Den nuværende selvrisiko, der således udgør 10%,
dog mindst 2.500 kr. i hver instans, kan siges at stå i et naturligt
forhold til det nuværende maksimumsbeløb på 75.000 kr.
Selvrisikoen har særlig vægt i småsager, og med
de omkostningsbegrænsninger, der følger af småsagsprocessen, må den
anses for at være ganske høj. Denne problemstilling er dog kun af
reel betydning for sikrede, der ikke har fri proces, idet
selvrisikoen ikke gælder ved fri proces, jf.
forsikringsbetingelsernes § 6, stk. 2.
Det foreslås, at selvrisikoen nedsættes til 1.000
kr., således at der ikke herudover skal gælde nogen procentvis
selvrisiko.
Selvrisikoen bør som hidtil ikke gælde sikrede,
der har fri proces.
5.5.3. Dækkede udgifter
5.5.3.1. Den gældende ordning
Forsikringsordningen dækker inden for rammerne af
maksimumsbeløb og selvrisiko følgende, jf. forsikringsbetingelsernes
§ 4:
- egne sagsomkostninger
- omkostninger til modpart, såfremt disse er pålagt sikrede under
en rets- eller en voldgiftssag eller er godkendt af selskabet
- udgifter til syn og skøn, som under en retssag er udmeldt af
retten
- i visse tilfælde syn- og skøn i form af isoleret bevisoptagelse
- udgifter til ensidigt indhentede specialisterklæringer, såfremt
indhentelsen af disse på forhånd er godkendt af selskabet
- andre sagsomkostninger, såfremt disse på forhånd er godkendt
eller ville være blevet godkendt af selskabet (f.eks.
inddrivelsesomkostninger)
Forsikringsbetingelsernes § 5 indeholder en række
begrænsninger i forhold til disse omkostningstyper m.v.
5.5.3.2. Udvalgets overvejelser
Overvejelserne med hensyn til
retshjælpsforsikring må være de samme som med hensyn til fri proces,
jf. ovenfor afsnit 4.5. Dækningen bør være ensartet, bortset fra
maksimumsbeløb og selvrisiko, jf. ovenfor afsnit 5.5.1. og 5.5.2.
Dækningen bør således omfatte:
- retsafgift, jf, afsnit 4.5.2.
- begrænsede advokatomkostninger, herunder i særlige tilfælde
inkassoomkostninger, jf. afsnit 4.5.3. og 4.5.7.
- oplysningsomkostninger m.v., der godkendes af retten, jf.
afsnit 4.5.5.
- fritagelse for at betale modpartens omkostninger, jf. afsnit
4.5.8.
Det forudsættes, at dækning i øvrigt sker efter
de almindelige forsikringsbetingelser.
Det forudsættes, at der gives dækning for alle
udgifter inden for maksimum, smh. afsnit 4.5.6. om delvis fri
proces.
Om advokatbistand med hensyn til fuldbyrdelse, se
i øvrigt afsnit 4.5.7.
Advokatbeskikkelse efter den foreslåede
undtagelsesbestemmelse om svagt stillede parter skal som almindelig
regel afholdes af statskassen. Udgiften skal ikke indgå i
omkostningsfordelingen som en sagsomkostning. Det foreslås, at
dækning af sådanne udgifter skal ske af retshjælpsforsikringen for
den part, der opnår beskikkelse af advokat eller tillægges
sagsomkostninger (modpartssalær), såfremt parten har en
retshjælpsforsikring, der kan dække. jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 412, stk. 4). Dette vil være i overensstemmelse
med princippet i retsplejelovens § 330, stk. 2. Det skal dog i denne
henseende være uden betydning, hvem der vinder sagen.
Modparten skal betale sagsomkostninger efter
almindelige regler, herunder udgifter afholdt af
forsikringsselskabet, jf. afsnit 4.5.9., smh. dog umiddelbart
ovenfor om advokatbeskikkelse m.v.
Dækning af fri proces skal fortsat være subsidiær
i forhold til retshjælpsforsikring, jf. retsplejelovens § 330, stk.
2.
Forsikringen bør i overensstemmelse med dette
princip dække statens udgifter ved eventuelt ydet advokatretshjælp i
forbindelse med sagen, uanset om denne omfatter ansøgning om fri
proces eller ej, såfremt der almindeligvis ville kunne opnås dækning
af advokatomkostninger (advokatkonsultation).
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 412, stk. 4), og § 1, nr. 1 (retsplejelovens §
128, stk. 4).
5.6. Beføjelse for retten til at ophæve virkningen af
retshjælpsforsikring
Som følge af den lette adgang til dækning uden
kravet om rimelig grund foreslår udvalget en regel, hvorefter retten
skal ophæve virkningen af den økonomiske retshjælp i omgåelses- og
udnyttelsestilfælde o.lign., jf. afsnit 4.6 om fri proces. Denne
regel, som det påhviler retten at benytte af egen drift (ex
officio), skal gælde på samme måde med hensyn til
retshjælpsforsikring som med hensyn til fri proces. Retten vil i
givet fald træffe bestemmelse om tilbagebetaling til statskassen
eller forsikringsselskabet.
Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 9).
5.7. Afgrænsningsspørgsmål. Henvisning, partsvedtagelse og
kumulation.
De særlige betingelser for småsager skal kun
gælde i første instans og kun ved småsagsproces. Der henvises til
afsnit 4.7. om afgrænsning med hensyn til fri proces i tilfælde af
henvisning, partsvedtagelse af almindelig proces eller småsagsproces
samt kumulation. Afgrænsningen bør i det hele ske efter samme
principper med hensyn til retshjælpsforsikring.
5.8. Advokater
Det er efter de gældende forsikringsbetingelsers
§ 11 og 12 en betingelse for dækning, at en advokat har påtaget sig
sagen, og at advokaten bistår ved anmeldelsen.
Det er således - i modsætning til fri proces -
nødvendigt, at der medvirker advokat.
Dette krav kan i sig selv forekomme
uhensigtsmæssigt under en småsagsproces, der bygger på, at sagerne
skal kunne gennemføres uden advokatbistand.
Kravet kunne fraviges, hvor en fri
proces-bevilling eller en klagenævnskendelse kan danne grundlag for
opfyldelse af rimelig grund-betingelsen.
Efter den foreslåede ordning, hvor kravet om
rimelig grund ophæves, og hvor retten bistår ved anmeldelse til
forsikringsselskabet, bliver advokatmedvirken unødvendig. Kravet
herom bør derfor udgå af forsikringsbetingelserne for småsager.
Dette udelukker dog ikke, at begrænsede
advokatomkostninger til førprocessuel retshjælp indgår under
dækningen, jf. ovenfor afsnit 5.5.3.2.
Hvor advokat medvirker ved førprocessuel bistand,
må advokatens salærkrav indskrænke sig til et honorar for dette
arbejde. Dette udelukker dog ikke, at parten for egen regning
antager advokaten, jf. ovenfor afsnit 4.8.
5.9. Fremgangsmåde. Kompetence.
Om fremgangsmåden ved anmeldelse til og
anvendelse af retshjælpsforsikring henvises til afsnit 4.9. ovenfor
om fri proces og bilag 18.
Om tilfælde, hvor der er fri proces,
henvises til afsnit 4.9.4.
Rettens opgaver med hensyn til
retshjælpsforsikring under den foreslåede ordning nødvendiggøres af,
at der ikke længere medvirker advokat, jf. ovenfor afsnit 5.8.
Den skitserede ordning skal også gælde i
tilfælde, hvor der ikke er fri proces, således at retten
bistår parten ved anmeldelsen og udfylder en anmeldelsesblanket med
attestation af, at de økonomiske betingelser for fri proces ikke er
opfyldt, men at retten i givet fald finder de øvrige betingelser
opfyldt, dvs. at sagen er anlagt, og at retten ikke umiddelbart
finder grundlag for at anvende bestemmelsen om ophævelse af
virkningen af retshjælpsforsikring, jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 9).
Forsikringsselskabet skal efter den foreslåede
ordning i princippet alene tage stilling til, om betingelsen
vedrørende sagskategorier er opfyldt. Sagerne må antages normalt at
kunne ekspederes i løbet af meget kort tid. Meddelelse om afgørelsen
sendes til retten.
Som det fremgår af afsnit 4.9.5., skal retten
foretage de fornødne betalinger under sagen og derefter afregne med
forsikringsselskabet. Er der alene retshjælpsforsikring (dvs. ikke
samtidig fri proces), skal der kræves sikkerhedsstillelse for
selvrisiko, og eventuelt beløb ud over 25.000 kr.
Den praktiske ordning er nærmere beskrevet i
bilag 18.
Ved omkostningsafgørelsen tilkendes og pålægges
omkostninger i overensstemmelse hermed, jf. lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 428, stk. 8). Er modparten pålagt at betale
omkostninger, afkræver retten modparten beløbet inden afregningen
med forsikringsselskabet.
Forsikringsselskaberne forudsættes at indgå i et
nærmere samarbejde på retshjælpsområdet, herunder med henblik på
samarbejdet vedrørende forsikringsanmeldelse. Der henvises til
kapitel 15, afsnit 4.
Forsikringsselskabernes afgørelser vil som hidtil
af forsikringstageren kunne indbringes for Ankenævnet for
Forsikring.
5.10. Retshjælpsdækning til appelbehandling af småsager
5.10.1. Almindelige regler om retshjælpsforsikring under appel
Den foreslåede særlige ordning for
retshjælpsforsikring (og fri proces) skal alene gælde i første
instans, dvs. under småsagsproces for byretten.
For sager i anden instans eller højere instans
vil de almindelige forsikringsbetingelser derfor gælde, - på samme
måde som de almindelige fri proces regler. Dette gælder med hensyn
til kravet om rimelig grund, såvel som med hensyn til maksimum og
selvrisiko og dækningen i øvrigt, herunder advokatbistand for
retten.
5.10.2. Automatisk dækning under appel fra modpartens side
Udvalget har ovenfor i afsnit 4.10.2. foreslået
en regel om "automatisk" fri proces til parter, der har fået medhold
i en småsag, hvor modparten appellerer. Det er dog stadig en
betingelse, at kravene vedrørende sagskategorier er opfyldt.
Det forudsættes, at forsikringspraksis vil være i
overensstemmelse hermed, eller at forsikringsbetingelserne ændres
tilsvarende.
Kapitel 15:
Iværksættelse, opfølgning og fortsatte reformovervejelser
1. Indledning
I det forudgående har udvalget stillet en række
forslag, hvis fællestræk er, at de skal sikre borgerne en bedre
adgang til domstolene m.v. - eller bedre "access to justice". Det
drejer sig om:
- en småsagsproces (kapitel 9)
- en moderniseret inkassoproces (kapitel 10)
- opretholdelse af klagenævnsordningen (kapitel
11)
- tilpasning til småsagsprocessen og/eller
forbedring med hensyn til:
- forligsbestræbelser m.v. (kapitel 12)
- retshjælp (kapitel 13)
- fri proces og retshjælpsforsikring
(kapitel 14)
De stillede forslag vil i sig selv - og samlet -
virke i retning af det beskrevne formål. Der er dog efter udvalgets
opfattelse som følge af reformens karakter anledning til nogle
særlige overvejelser med hensyn til iværksættelse, opfølgning og
fortsatte reformer på området.
Udvalget finder det af væsentlig betydning, at
der ikke træffes beslutning om gennemførelse af forslagene i kapitel
9-14, uden at det samtidigt fastlægges, hvorledes forberedelse og
iværksættelse af reformen nærmere skal ske, hvorledes det nødvendige
samarbejde mellem hovedaktørerne på det berørte område sikres, og
hvorledes udviklingen og konsekvenserne af den ny lovgivning følges
med henblik såvel på eventuelt nødvendige justeringer på de
regulerede områder som på de fortsatte reformovervejelser, der
anbefales i kapitel 9-14.
Udvalget foreslår derfor, at der i tilknytning
til udvalgets forslag tilvejebringes:
- en organisation for forberedelse og iværksættelse af reformen
- et responderende organ vedrørende fortolkningsspørgsmål
spørgsmål- et styrket samarbejde mellem domstolene og andre aktører
gennem et samarbejdsorgan
- forbedret, koordineret statistik
- forskningsprojekter vedrørende access to justice
- grundlag for fortsatte reformer
2. Organisation for
forberedelse og iværksættelse af småsagsreformen
Reformen omfatter et regelsæt, der er væsentligt
forskelligt fra det gældende. Den stiller endvidere krav om
væsentlige organisatoriske ændringer ved byretterne, herunder om
lokale- og edb-systemmæssige ændringer, og om særlig
efteruddannelse.
Der henvises herom til de enkelte kapitler,
herunder navnlig kapitel 9 og 10.
Efter udvalgets opfattelse kræves der ganske lang
tid til forberedelse, herunder til de lokalemæssige og
edb-systemmæssige ændringer, tilvejebringelse af
informationsmateriale m.v. og den fornødne instruktion og
efteruddannelse. Ønsker man en reel serviceforbedring, er det
nødvendigt med grundig forudgående information af alle berørte
personalegrupper om reformens intention og forudsætninger. Hertil
kommer forberedelsen af de nødvendige og hensigtsmæssige ændringer
af statistikførelsen, jf. nedenfor afsnit 5.2.
Til det forberedende arbejde kræves der en
periode på ikke under 1 år. Lovens ikrafttrædelsesbestemmelse bør
udformes i overensstemmelse hermed. Se i øvrigt kapitel 14, afsnit
3.6. om ændring af forsikringsbetingelserne vedrørende
retshjælpsforsikring.
Arbejdet vil have et sådant omfang og involvere
så mange enheder (82 byretters civil- og fogedretter samt kasse- og
regnskabsfunktion), at der for byretternes vedkommende bør etableres
en særligt organisation i form af en projektgruppe med deltagelse af
de berørte myndigheder og organisationer. Det forudsættes, at
projektgruppen påbegynder sit arbejde straks efter vedtagelse af
lovforslaget.
3. Et responderende organ
vedrørende fortolkningsspørgsmål
En række af udvalgets forslag til nye
procesregler har karakter af - ofte principielt væsentlige -
nydannelser, som det ikke på forhånd er muligt præcis at angive alle
konsekvenser af.
I de første år efter ikrafttrædelsen af
retsplejeloven virkede et særligt organ, Retsrådet, i
medfør af den dagældende retsplejelovs § 1023, stk. 6, til hjælp ved
lovens gennemførelse. Retsrådet, der bestod af sagkyndige, havde til
opgave "mundtlig eller skriftlig at yde dommere, sagførere eller
andre til retsplejen knyttede personer, der måtte ønske det, råd og
vejledning ved retsplejelovens nærmere gennemførelse". Der kan
henvises til Rigsdagstidende 1918-19, tillæg B, sp. 1948. Det var
fra starten fastsat, at rådets virksomhed skulle være midlertidig.
Rådet afgav i tiden indtil 1924 en række skriftlige udtalelser, der
blev offentliggjort i Ugeskrift for Retsvæsen. Det er
karakteristisk, at en række ikke uvæsentlige tvivlsspørgsmål blev
afklaret gennem rådets udtalelser, der stadig findes citeret i
nutidige fremstillinger og lovkommentarer.
Ved udvalgets udformning af småsagsprocessen
lægges på en række punkter op til fravigelse af procesregler, der
har været gældende gennem lang tid. Der kan navnlig nævnes udvidet
vejledningspligt og materiel procesledelse samt et skærpet kriterium
for bevisførelse. Samlet indførelse af småsagsprocessen og
inkassoprocessen indebærer et samspil mellem forskellige civil- og
fogedretlige procesformer, som ikke kan være ukompliceret. Hertil
kommer bl.a. væsentlige ændringer med hensyn til fri proces og
retshjælpsforsikring. En række af de foreslåede regler er af en
sådan karakter, at de i praksis forekommende problemstillinger kun
kan forudses i begrænset omfang.
En småsagsreform er naturligvis et mindre
omfattende projekt, end retsplejelovens gennemførelse var det.
Småsags- og inkassoprocessen vil imidlertid udgøre en stor del af
byretternes arbejdsområde, og behovet for et responderende organ
inden for dette område kan efter udvalgets opfattelse vise sig at
være lige så stort, som tilfældet var inden for hele retsplejen med
retsplejeloven. Etableringen af Retsrådet var efter udvalgets
opfattelse udtryk for en rationel og moderne tankegang og indebar en
praktisk løsning af det problem, at brugerne dårligt kan være tjent
med, at basal enhed i retsanvendelsen efter en reform først dannes i
takt med, at konkrete sager når op i det judicielle hierarki. Dette
gælder særligt med hensyn til småsager, der vanskeligere end andre
sager kan bære en behandling gennem flere instanser.
En sådan ordning i tilknytning til en
småsagsproces kunne medføre nogle af de fordele, som de
centraliserede klagenævn har i sammenligning med de decentrale
byretter.
Udvalget foreslår på den baggrund, at der i
tilknytning til en småsagsreform etableres et responderende organ,
der kan afgive skriftlige, vejledende udtalelser om forståelsen og
anvendelse af (alle) de af udvalgets foreslåede regler. Opgaverne
omfatter kun processuelle regler. Et sådant råd bør bestå
af 5 medlemmer, der bør omfatte en byretsdommer, to landsdommere, en
advokat samt en universitetslærer i retsvidenskab eller en anden
jurist med særlig videnskabelig uddannelse. Rådets virke bør
tidsbegrænses til en treårsperiode. Rådet skal virke til besvarelse
af spørgsmål fra først og fremmest dommere og advokater, men der er
efter udvalgets opfattelse ikke behov for begrænsninger med hensyn
til, hvem der kan stille spørgsmål.
Der henvises til lovudkastets § 6, stk. 4.
4. Et styrket samarbejde mellem
domstolene og andre aktører gennem et samarbejdsorgan
Spørgsmålet om samarbejde vedrørende
anvendelsen af de foreslåede nye regler behandles i afsnit 4.1.
Spørgsmålet om opfølgning med henblik på ændringer af
regelsættet behandles i afsnit 4.2. I afsnit 4.3. foreslår udvalget
et særligt organ til varetagelse af både samarbejds- og
opfølgningsopgaver.
4.1. Behovet for løbende samarbejde
Den af udvalget foreslåede småsagsreform forøger
ganske væsentligt dét behov for løbende samarbejde med aktørerne på
retshjælpsområdet (i videste forstand), som allerede må erkendes at
være til stede under den gældende ordning.
Udvalgets forslag forudsætter et omfattende og
til dels kompliceret samvirke mellem domstolsprocessen og de
forskellige retshjælpsordninger. Der kan nævnes forholdet mellem den
vejledning, der skal gives af byretternes sekretariater, og den
vejledning, der skal gives af retshjælpsinstitutioner,
advokatvagter, advokatretshjælp og klagenævnenes sekretariater. Den
særlige retshjælp i småsager, jf. kapitel 13, og selve
småsagsprocessen skulle gerne være komplementære størrelser. Det er
af afgørende betydning, at parter efter førprocessuel retshjælp
møder i retten med realistiske forventninger, men på den anden side
også, at man fra domstolsside har indblik i sådanne typiske
forventninger. Hertil kommer forholdet mellem småsagsprocessen, fri
proces og retshjælpsforsikring. Retten involveres efter forslaget i
kapitel 14 meget tæt i disse ordninger. Fra forsikringsselskabernes
side lægges i forbindelse med den foreslåede nyordning betydelig
vægt på et formaliseret samarbejde herom, jf. kapitel 14, afsnit
3.6.
Det er udvalgets opfattelse, at et tæt løbende
samarbejde mellem de aktører, der er nævnt nedenfor i afsnit 4.3.,
vil være afgørende for reformens succes.
Et øget samarbejde mellem domstolene og
retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne, klagenævn, fri
proces-myndighederne og forsikringsselskaberne bør sigte mod
koordination af den retshjælpsindsats, som disse aktører udøver. I
samarbejdet bør også indgå brugererfaringer i øvrigt, jf. herom
nedenfor afsnit 4.2.
Sigtet bør ikke mindst være, at aktørerne i
fællesskab virker for, at den enkelte retshjælpssøgende i praksis på
nemmeste måde ledes det rigtige sted hen og får den rette bistand.
Som eksempler på elementer i et sådant samarbejde
kan nævnes:
Praktiske erfaringer med de nye ordninger bør
løbende udveksles mellem aktørerne. Information om, hvad der virker,
og hvad der giver problemer, må gensidigt formidles.
Der bør i et samarbejde udvikles og
videreudvikles formularer, blanketter og vejledningsmateriale. Efter
udvalgets opfattelse kan de engelske erfaringer på dette område med
fordel inddrages.
Stævnings- og svarskriftsblanketter bør være til
rådighed med henblik på udlevering/ hjælp med udfyldelse hos
retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne og advokatretshjælpen
samt domstolene og klagenævnene.
Der bør til brug for alle disse instanser
udarbejdes en "retshjælpshåndbog", dvs. samlet, oversigtlig
beskrivelse af de eksisterende retshjælpsordninger i vid forstand.
Denne håndbog bør årligt ajourføres. Den bør være til rådighed for
alle, der beskæftiges med retshjælp i vid forstand. Håndbogen bør
indeholde de gældende regler og korte beskrivelser af de opgaver,
der udføres af de forskellige instanser, herunder bl.a.
kompetenceområder for småsagsprocessen og klagenævnene.
Der bør tilrettelægges fælles
efteruddannelseskurser for medarbejdere, der varetager
vejledningsopgaver i de forskellige organer.
Samarbejdet bør også angå den løbende, praktiske
side af statistikdannelsen, jf. nedenfor afsnit 5.
4.2. Behovet for opfølgning
Erfaringerne fra udviklingen på området for
civilprocessuel tvistløsning (access to justice) gennem de seneste
årtier peger efter udvalgets opfattelse på et behov for bedre
information og opfølgning (løbende evaluering).
Det er således karakteristisk, at den debat, der
har været om domstolene i de allerseneste år, angår problemer, som
er påpeget for adskillige år siden, jf. kapitel 5 og kapitel 7,
afsnit 2. Ligeledes er nedgangen i sagstallene fra 1988 fortsat
gennem en periode - hvor søgningen efter retshjælp er steget - uden
at der synes at være draget mere sammenfattende konklusioner heraf.
Noget sådant har da også været vanskeliggjort af manglen på egnede
statistiske hjælpemidler til at vurdere fænomenets karakter.
Problemstillingen er muligvis også præget af, at der næppe er stor
klarhed om, hvem der i givet fald bør drage sådanne konklusioner.
Den her nævnte problemstilling er i realiteten -
som så meget andet under udvalgets arbejdsområde - af generel
karakter, men den berører ikke mindst småsagsområdet. Det må således
antages, at udviklingen siden slutningen af 1980'erne navnlig er
karakteriseret ved, at småsager er gledet fra domstolene.
Ved udvalgets forslag tilsigtes væsentlige
ændringer med hensyn til adgangen til domstolene. På en række
punkter er der tale om ikke blot principielle nydannelser, men også
om ændringer, hvis virkning på det praktiske plan kun i begrænset
omfang kan vurderes på forhånd. Der er derfor efter udvalgets
opfattelse et særligt behov for, at udviklingen på de berørte
områder - navnlig småsager og inkassosager - nøje følges straks fra
ikrafttræden af de nye regler. Formålet med en sådan opfølgning - og
mere dybtgående informationsformidling - skal være at konstatere,
hvorledes reglerne virker i praksis, og vurdere behovet for
justering af regelsættet, der kan sikre stadig forbedring af
adgangen til domstolene m.v. (access to justice).
Et intensiveret samarbejde mellem aktørerne på
retshjælpsområdet, jf. ovenfor afsnit 4.1. vil i sig selv give bedre
muligheder for at følge og analysere udviklingen. Det samme gælder
det væsentligt forbedrede statistikgrundlag, som der nu bør tages
initiativ til, jf. nedenfor afsnit 5. Opfølgningsopgaver vil med
fordel kunne varetages i sammenhæng med et sådant praktisk og
statistisk samarbejde. Et formaliseret samarbejde vil medføre nogle
af de fordele med hensyn til problemopfangning m.v., som de
centraliserede klagenævn har i sammenligning med de decentrale
byretter.
Udvalgets forslag kan naturligvis gennemføres,
uden at særlige opfølgningsinitiativer iværksættes. Det er dog efter
udvalgets opfattelse, i lyset af udviklingen i de senere år og
kritikken af retsvæsenet, af væsentlig betydning, at der skabes øget
klarhed over de krav, som erfaringen og brugerne stiller - og bør
stille - til domstolene.
Det er efter udvalgets opfattelse tankevækkende,
at det fra retshjælpsinstitutionsside under arbejdet er oplyst, at
retshjælpssøgende erfaringsmæssigt har vanskeligt ved at betjene sig
af byretsdommerens vejledningspligt, og at domstolsmiljøet efter
sådanne erfaringer kan forekomme så fremmedartet, at dét i sig selv
kan give behov for advokatbistand - uanset sagens grad af
kompleksitet. Det er ligeledes tankevækkende, at
erhvervsorganisationer på samme tid ønsker udvidet adgang til
klagenævn og viser betydelig skepsis over for en småsagsproces efter
klagenævnslignende principper. Blot disse to eksempler viser efter
udvalgets opfattelse et klart behov for, at myndighederne på
retshjælpsområdet i videste forstand får mulighed for løbende og på
systematisk måde at blive konfronteret med brugererfaringer. Men
eksemplerne viser givetvis også et behov for erfaringsformidling den
anden vej. En gennemførelse af reformen efter sin intention kan vise
sig at nødvendiggøre tiltag med henblik på generel information af
borgere og virksomheder.
Opfølgning vil i øvrigt være nødvendig som følge
af, at grænsen for små sager efter forslaget knyttes til et bestemt
beløb, der fastsættes i loven, og som kan påvirkes af
prisudviklingen.
Opfølgning kan også være af betydning med henblik
på tilvejebringelse af materiale til belysning af spørgsmål, der
berører den almindelige, overordnede administration af retsvæsenet,
som efter Domstolsudvalgets forslag i bet. 1319/1996 bør henlægges
til en bestyrelse for en domstolsstyrelse.
4.3. Etablering af et samarbejdsorgan
Det løbende samarbejde, der er skitseret ovenfor
i afsnit 4.1., bør efter udvalgets opfattelse formaliseres gennem
oprettelsen af et samarbejdsorgan inden for området retshjælp i
videste forstand. Et sådant organ bør endvidere varetage
opfølgningsopgaver, jf. ovenfor i afsnit 4.2.
Udvalget foreslår på den baggrund, at der
nedsættes et samordningsudvalg på retshjælpsområdet. Udvalgets
arbejdsfelt skal være småsagsområdet omfattende småsagsprocessen,
men ikke nødvendigvis begrænset af den til enhver tid gældende
processuelle afgrænsning heraf, inkassoprocessen for så vidt angår
små krav, og retshjælpsforanstaltninger i form af private
retshjælpsinstitutioner, advokatvagter, advokatretshjælp,
klagenævnsordninger samt fri proces og retshjælpsforsikring.
Udvalgets opgaver skal være de opgaver, der er beskrevet ovenfor i
afsnit 4.1. og 4.2.
Samordningsudvalget skal således formidle det praktiske, løbende
samarbejde og bør løbende drøfte koordinations- og
samarbejdsspørgsmål, de praktiske erfaringer med småsagsprocessen
m.v., herunder ikke mindst, hvorledes samspillet mellem aktørerne
fungerer med hensyn til vejledning, retshjælp og information.
Udvalget skal endvidere løbende følge udviklingen, herunder
statistikken, afgive en årlig beretning på grundlag af statistikken
og erfaringerne i øvrigt med hensyn til borgeres og virksomheders
"access to justice" og om baggrunden for eventuelle ændringer i
denne tilstand samt afgive indstillinger til Justitsministeriet med
henblik på hensigtsmæssige regelændringer, forbedring af
statistikken, nye initiativer i øvrigt, informationstiltag,
forskningsprojekter (smh. nedenfor afsnit 6) m.v.
Gennemførelsen af brugerundersøgelser kan være hensigtsmæssig med
henblik på både samarbejde og opfølgning.
Udvalget bør være opmærksom på udviklingen med hensyn til
skriftlig behandling af småsager, jf. kapitel 9, afsnit 15.5.
Samordningsudvalget bør have repræsentation fra
- domstolene
- Justitsministeriet
- Forbrugerstyrelsen
- retshjælpsinstitutionerne
- Advokatrådet
- forsikringsselskaberne
- fri proces-myndighederne (Civilretsdirektoratet og
statsamterne)
- Erhvervsministeriet
- Forbrugerrådet
Det er af afgørende betydning, at erhvervsorganisationerne
inddrages i arbejdet. Dette kan eventuelt ske gennem en form for
brugergruppe.
En bestemmelse om samordningsudvalget foreslås optaget i
retsplejeloven, jf. lovudkastets § 1, nr. 10 (retsplejelovens § 1023
b).
5. Forbedret statistik
5.1. Statistikkens formål
Der bør efter udvalgets opfattelse ikke
iværksættes reformer af en rækkevidde som småsagsprocessens, uden at
der samtidig tages stilling til, hvorledes konsekvenserne skal kunne
belyses statistisk.
Justitsministeriets arbejdsgruppe vedrørende
ændring af domstolenes sagsstatistik m.v. ventes i løbet af
efteråret 1997 at afgive betænkning med hensyn til den civile
retsplejestatistik. Efter det oplyste lægges der op til betydelige
forbedringer af den hidtidige statistik.
Det er udvalgets opfattelse, at domstolenes
statistik hidtil har haft en klart utilstrækkelig - vel i
virkeligheden en nærmest rudimentær - karakter. Under udvalgets
arbejde har savnet af en tilbundsgående statistik været særdeles
føleligt. Den samfundsmæssige betydning af domstolenes statistik,
herunder lovgivers naturlige behov for nærmere information om
håndhævelsen af lovgivningen, bevirker, at der kan og bør stilles
ganske betydelige krav til en moderne statistik for retsvæsenet. Det
må derfor hilses velkommen, at der med betænkningen om den civile
retsplejestatistik nu tages skridt til afgørende forbedringer.
Det må imidlertid anses for væsentligt, at
erfaringer, der indhøstes under udredningsarbejder som
Småsagsudvalgets, indgår i en løbende videreudvikling af
statistikken. Det er endvidere vigtigt, at statistikbehov på
beslægtede områder ses i sammenhæng med domstolenes statistik.
Statistik for domstolene angår til dels samme sager som statistik
for f.eks. fri proces-myndighederne. Access to justice beror på et
kompliceret samspil mellem en række instanser.
Udvalget har derfor overvejet, hvilke
statistikkrav, der bør tilgodeses for at sikre et fyldestgørende
grundlag for løbende anvendelse og opfølgning samt ikke mindst for
fortsatte reformovervejelser, jf. ovenfor afsnit 4. Statistikken må
være egnet til at belyse virkningen af de ændringer, der sættes i
værk. Indføres nye behandlingsmåder af væsentlig betydning, bør
statistikken kunne udskille dem. Statistikken bør endvidere gøre det
muligt at besvare en lang række af spørgsmål, som man i dag må gætte
sig til svaret på, og som både de meget betydelige midler, der
samlet forbruges på området, og områdets principielle og
samfundsmæssige betydning gør det naturligt at stille.
Det foreslåede samordningsudvalg bør bl.a.
beskæftige sig med statistikkens evne til at leve op til de
beskrevne krav og herunder stille forslag om forbedringer, jf.
ovenfor afsnit 4.3.
Assurandør-Societetet har over for udvalget
oplyst, at forsikringsselskaberne har taget initiativ til etablering
af en fælles statistik på retshjælpsforsikringsområdet. En sådan
statistik bør koordineres med bl.a. domstolenes statistik.
5.2. Statistikkens indhold
Statistikken bør løbende give detaljerede
oplysninger til ensartet belysning af udviklingen på de enkelte
områder og ikke mindst sammenhængen mellem dem. En sådan koordineret
statistik bør bl.a. omfatte:
- sager ved domstolene, heraf med forudgående retshjælp eller
klagenævnsbehandling samt fri proces og/eller retshjælpsforsikring
- sager ved retshjælpsinstitutionerne, advokatvagterne og
advokatretshjælpen
- sager ved klagenævn
- sager om fri proces
- sager om retshjælpsforsikring
Statistikken bør så vidt muligt bygge på fælles
kriterier, herunder opdeling i relevante sagskategorier og med
angivelse af sagens udfald. En særlig sagskategori, som bør følges,
er sager mod offentlige myndigheder. Det samme gælder skriftligt
behandlede sager. Statistikken bør give nærmere oplysning om
behandlingstiden for småsager.
Statistikken bør så vidt muligt kunne påvise
sagernes bevægelser mellem de forskellige led i systemet
("case-flow").
Som eksempler på de spørgsmål, som statistikken
efter gennemførelse af en småsagsreform bør kunne besvare, kan
nævnes:
I hvilket omfang møder parter uden advokat?
Hvorledes udskilles tvistige sager fra inkassosager i statistikken?
I hvilket omfang "skiftes spor" inden for den foreslåede
småsagsproces og inkassoproces? I hvilket omfang vedtager parterne
den ene procesform frem for den anden? I hvilket omfang behandles
sagerne skriftligt? I hvilket omfang og på hvilke sagsområder
benyttes den offentlige advokatretshjælp? Hvor mange retssager
gennemføres med fri proces inden for de væsentligste sagskategorier,
og hvad er de statslige udgifter, f.eks. i lejesager? I hvilket
omfang får fri proces parter og parter med retshjælpsforsikring
medhold? I hvilket omfang gennemfører privatpersoner retssager uden
fri proces/retshjælpsforsikring? I hvor mange sager er der både fri
proces og retshjælpsforsikring, henholdsvis kun én af delene? I
hvilket omfang afslås fri proces eller retshjælpsforsikring i
småsager, og i hvilket omfang benyttes adgangen til at ophæve
virkningen af fri proces eller retshjælpsforsikring efter udvalgets
forslag? I hvilket omfang appelleres domme i småsager - inden for
forskellige sagskategorier - og i hvilket omfang får appellanten
helt eller delvis medhold (ved dom eller forlig)? I hvilket omfang
forekommer anmodninger om udlæg på grundlag af forskellige typer af
udlægsgrundlag (domme, forlig, gældsbreve m.v.)?
Det bør tilstræbes, at alle relevante oplysninger
om sagerne opsamles i edb-systemerne, således at der kan foretages
specificerede udtræk af alle de indgåede oplysninger, i princippet i
enhver tænkelig kombination.
De eksisterende edb-systemer ved domstolene
opfylder for tiden ikke dette krav, idet en række af de ovenfor
forudsatte oplysninger ikke optages i systemerne. Se om udgifterne
ved en omlægning nedenfor i kapitel 17, afsnit 3.7.
Det forudsættes ved ovenfor anførte forslag, at
de oplysninger, der skal indgå i statistikken, tilføres
edb-journalsystemerne gennem de løbende journalekspeditioner, og at
der alene skal registreres oplysninger, som under normal sagsgang
vil være til stede i sagen, smh. i øvrigt kapitel 9, afsnit 7 og 11,
og kapitel 14, afsnit 4.9., om fri proces og retshjælpsforsikring.
Udvalget foreslår en bestemmelse om statistikken
indsat i retsplejeloven. Der henvises til lovudkastets § 1, nr. 10
(retsplejelovens § 1023 c).
Det forudsættes, at der som et led i det
forberedende arbejde efter en vedtagelse af de foreslåede
lovændringer tages stilling til, hvilke nærmere ændringer af
statistikken, der bør iværksættes ved lovens ikrafttræden.
6. Forskningsprojekter
Erfaringerne fra udvalgets arbejde har vist, at
der kun i begrænset omfang haves viden om, hvorledes de forskellige
mekanismer, der skal sikre en god adgang til domstolene m.v. (access
to justice), virker i praksis.
Det kan hævdes, at det er et spørgsmål, der er
vanskeligt at besvare, og at der realistisk vurderet må være grænser
for, hvor langt man kan nå. Det er imidlertid formentlig således, at
man på andre områder inden for samfundslivet, således f.eks. på det
økonomiske, sociale og pædagogiske område, uanset sådanne
vanskeligheder udfolder betydelige bestræbelser på at belyse
samfundsmekanismerne. Domstolsområdets samfundsmæssige betydning
taler næppe for et lavere ambitionsniveau.
Der bør derfor efter udvalgets opfattelse
tilvejebringes midler til gennemførelse af egnede
forskningsprojekter vedrørende "access to justice". Formålet hermed
bør være at sikre en grundig belysning af, hvorledes bestræbelser på
at tilvejebringe en bedre "access to justice" rent faktisk virker,
herunder i hvilket omfang procesordningen er egnet til at sikre de
formål, som den materielle lovgivning tilsigter.
En forbedret statistik, jf. afsnit 5, og
erfaringsudveksling samt brugerundersøgelser, jf. afsnit 4, vil
medvirke til at skabe et bedre grundlag for sådanne projekter.
Oplæg til eller indstilling om egnede projekter
bør kunne afgives af samordningsudvalget, jf. afsnit 4.
De fornødne bevillinger bør optages under
domstolenes løbende bevillinger.
7. Fortsatte reformovervejelser
Udvalget har overfor i kapitel 9-14 på en række
punkter ikke stillet umiddelbart gennemførlige forslag, men
indskrænket sig til at anbefale fortsatte reformovervejelser.
Det drejer sig om:
- en eventuel småsagsproces for boligretssager, jf. kapitel 9,
afsnit 3, og andre særlige områder, herunder sager mod det
offentlige, husdyrvoldgifts- og hegnssager, samt familieretlige
sager, også i sammenhæng med overvejelser om justering af
beløbsgrænsen for småsager, jf. ovenfor afsnit 4.2.
- en udvidet materiel prøvelse i udeblivelsestilfælde af den
ufravigelige forbrugerlovgivning, jf. kapitel 9, afsnit 12.4.
- visse ændringer i byretternes struktur, herunder spørgsmålet om
centraliserede organer og regionale retter, jf. kapitel 9, afsnit 25
- nødvendige, grundlæggende reformer af det fogedprocessuelle
system i vid forstand, jf. kapitel 10, afsnit 21
- overvejelser vedrørende anvendelse af mægling/mediation,
herunder i tilknytning til retssager, jf. kapitel 12, afsnit 5
- fortsatte reformer og forenklinger med hensyn til retshjælp,
fri proces og retshjælpsforsikring, jf. kapitel 13, afsnit 3.2., og
kapitel 14, afsnit 2.3., 2.4., 3.6. og 5.3.2.
Udvalget anbefaler, at der tages initiativ til
iværksættelse af de nødvendige udredningsarbejder. Den mest
påtrængende opgave vedrører efter udvalgets opfattelse det
fogedprocessuelle system.
De forslag, som udvalget stiller ovenfor i afsnit
4-6, vil på forskellig måde kunne bidrage til grundlaget for de
nævnte reformovervejelser.
Et del af de stillede forslag om fortsatte
reformovervejelser vil kunne indgå i Justitsministerens nye
initiativer vedrørende en strukturkommission og en
civilproceskommission.
Kapitel 16: Lovudkast
med bemærkninger samt udkast til ændring administrative forskrifter
1. Udkast til lov om ændring af
retsplejeloven, mortifikationsloven, retsafgiftsloven, straffeloven
og lejeloven
§ 1
I lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 752 af 15.
august 1996, som ændret senest ved lov nr. 414 af 10. juni 1997,
foretages følgende ændringer:
1. § 128, stk. 4, affattes således:
"Justitsministeren fastsætter regler om vederlag til advokater
for ydelse af retshjælp og om tilskud fra statskassen til betaling
af vederlaget. Tilskud fra statskassen omfatter alene vederlag, der
ikke er dækket af en retshjælpsforsikring eller en anden form for
forsikring. Beløbsgrænser for vederlag, der fastsættes i medfør af
1. pkt., reguleres hvert år pr. 1. januar efter reglerne i § 330 a,
dog således at afrunding sker til et helt kronebeløb, der kan deles
med 100. Det kan bestemmes, at den, der søger retshjælp, selv skal
betale en del af vederlaget."
2. I § 260 indsættes efter stk. 5 som nyt
stykke:
"Stk. 6. Sagsøgere og fordringshavere kan lade møde for sig i
retten ved en autoriseret inkassovirksomhed i sager, der behandles
efter kapitel 40, eller under fogedforretninger om foretagelse af
udlæg, medmindre der skal foregå forhandling om entvist."
Stk. 6 bliver stk. 7.
3. I § 312, stk. 2, 5. pkt., indsættes efter
"advokatsalær": "eller vederlag til autoriseret inkassovirksomhed".
4. § 348, stk. 3, affattes således:
"Med stævningen skal indleveres:
1) genparter af denne og
2) genparter af de dokumenter, som sagsøgeren agter at påberåbe
sig, for så vidtde er i sagsøgerens besiddelse."
5. I § 367, stk. 1, 4. pkt., ændres "anke, jf. §
480" til: "appel".
6. Efter kapitel 38 indsættes:
Kapitel 39
Behandling af småsager
§ 400. Reglerne i dette kapitel anvendes på
1) byretssager om krav, der har en økonomisk værdi af højst
20.000 kr., bortsetfra sager om mangler ved fast ejendom, og
2) byretssager om krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet.
Stk. 2. Reglerne i dette kapitel gælder ikke sager omfattet af
kapitel 42, 42 a,43, 43 a, 43 b, 44 og 88. Reglerne i dette kapitel
gælder endvidere ikke sager, der behandles efter kapitel 40, jf. dog
§ 439, stk. 4.
§ 401. Parterne kan, efter at striden er
opstået, aftale, at en sag, der er omfattet af § 400, stk. 1, ikke
skal behandles efter reglerne i dette kapitel.
Stk. 2. Parterne kan, efter at striden er opstået, aftale, at en
byretssag skal behandles efter reglerne i dette kapitel, uanset den
ikke er omfattet af § 400, stk. 1, jf. dog § 400, stk. 2. I sager
mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører parternes erhverv,
kan sådan aftale dog også indgås, før striden er opstået.
§ 402. Retten kan inden domsforhandlingen efter
påstand fra en part bestemme, at sagens videre behandling ved retten
skal ske uden anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis sagen
angår særlig indviklede faktiske eller retlige spørgsmål, eller hvis
sagen har særlig betydning for en part ud over påstanden. Hæver
sagsøger sagen, eller frafalder sagsøgte indsigelser eller modkrav,
inden 7 dage efter rettens afgørelse, skal den pågældende ikke
betale sagsomkostninger til den anden part i videre omfang end, hvad
der følger af reglerne i § 427. Henvises en sag til behandling ved
landsret eller Sø- og Handelsretten efter § 226, finder 2. pkt.
tilsvarende anvendelse.
Stk. 2. Udvides påstanden i en sag ud over beløbsgrænsen i § 400,
stk. 1, nr. 1, kan retten inden domsforhandlingen efter påstand fra
en part bestemme, at sagens videre behandling ved retten skal ske
uden anvendelse af reglerne i dette kapitel. Udvides påstanden i en
sag om et krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet, i forhold
til påstanden ved nævnet og overstiger påstanden herefter
beløbsgrænsen i § 400, stk. 1, nr. 1, finder 1. pkt. tilsvarende
anvendelse.
Stk. 3. Retten kan under domsforhandlingen udsætte sagen og
bestemme, at den videre behandling ved retten skal ske uden
anvendelse af reglerne i dette kapitel, hvis der efter § 422
meddeles tilladelse til udvidelse af påstande, fremsættelse af nye
anbringender eller førelse af nye beviser, og betingelserne efter
stk. 1 eller 2 er opfyldt.
Stk. 4. Rettens afgørelser efter stk. 1-3 træffes ved kendelse.
En kendelse efter stk. 2 eller stk. 3, jf. stk. 2, hvorefter sagens
videre behandling ved retten skal ske uden anvendelse af reglerne i
dette kapitel, kan ikke indbringes for højere ret.
§ 403. Behandles krav omfattet af dette kapitel
ved byret sammen med andre krav efter reglerne i kapitel 23, afgør
retten, hvorvidt og i hvilket omfang reglerne i dette kapitel finder
anvendelse på kravet eller kravene.
§ 404. En aftale om voldgift er kun bindende for
parterne, hvis aftalen er indgået, efter at striden er opstået.
§ 405. Retten vejleder parter og andre om
1) betingelserne for anvendelse af reglerne i dette kapitel,
2) udfyldelse af blanketter,
3) fremgangsmåden ved behandling af småsager,
4) mulighederne for retshjælp, jf. § 128, og fri proces, jf. §
428, og
5) mulighederne for at søge forsikringsdækning i henhold til en
retshjælpsforsikring.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om skriftlig
vejledning af parterne, herunder vejledning om adgang til bistand
vedrørende udfyldelse af blanketter, jf. stk. 1 samt § 416, stk. 2,
og § 419, stk. 1, 2. pkt.
§ 406. Processuelle meddelelser forkyndes ikke,
medmindre andet er bestemt i dette kapitel.
§ 407. Retten skal påse, at sagen uanset
parternes anmodninger gennemføres inden for rimelig tid og uden
unødvendigt ophold.
§ 408. Parterne kan under sagen møde ved andre
end de i § 260 nævnte personer, medmindre dette er led i erhvervs-
eller foreningsvirksomhed eller anden virksomhed, der kan
ligestilles hermed.
§ 409. Et forlig, der indgås på grundlag af en
tilkendegivelse fra retten om sagens udfald, er kun bindende for en
part, der møder uden advokat, hvis tilkendegivelsen er skriftlig og
begrundet, og parten ikke anmoder om dom i sagen inden 1 uge, efter
at den skriftlige tilkendegivelse er udleveret eller sendt til
parterne.
§ 410. Efter anmodning fra parterne mægler
retten forlig uden retssag, hvis en retssag ville være omfattet af §
400, stk. 1, nr. 1, jf. dog § 400, stk. 2, og parterne møder
personligt.
Stk. 2. Anmodning om mægling indgives til den byret, hvor
parterne ønsker mægling foretaget. Justitsministeriet fastsætter
nærmere regler om anmodningen, herunder om anvendelse af særlige
blanketter.
Stk. 3. Retten indkalder parterne til et møde. § 411 finder
anvendelse med de fornødne lempelser.
Stk. 4. Retten kan afvise at mægle forlig, hvis det på forhånd må
antages, at mægling vil være forgæves, jf. § 268, stk. 2, eller hvis
mægling kræver omfattende undersøgelse eller forhandling.
Stk. 5. §§ 269 og 270 finder tilsvarende anvendelse. Det samme
gælder § 425, stk. 4.
Stk. 6. Opnås forlig ikke, behandles en senere retssag om samme
krav af en anden dommer.
§ 411. Møder en part ikke ved advokat, gælder
stk. 2-4.
Stk. 2. Er en parts påstand, anbringender eller udtalelser om
sagen i øvrigt uklare eller ufuldstændige, skal retten søge dette
afhjulpet ved spørgsmål til parten.
Stk. 3. Retten skal opfordre en part til at tilkendegive sin
stilling til både faktiske og retlige spørgsmål, som synes at være
af betydning for sagen.
Stk. 4. Retten skal opfordre en part til at fremlægge dokumenter,
tilvejebringe sagkyndig oplysning eller i øvrigt føre bevis, når
sagens faktiske omstændigheder uden sådan bevisførelse vil henstå
som uvisse.
Stk. 5. Retten yder den part, der ikke møder ved advokat, den
vejledning og bistand, der er nødvendig for varetagelse af partens
interesser under sagen.
§ 412. Retten kan i sager, der er omfattet af §
400, stk. 1, i ganske særlige tilfælde beskikke en advokat for en
part, der opfylder indtægtsbetingelser fastsat efter § 330, stk. 3,
navnlig når parten på grund af personlige forhold har særligt behov
for bistand, og denne bistand ikke kan ydes af andre, herunder af
partens nærstående.
Stk. 2. Om salær og godtgørelse for udlæg til den beskikkede
advokat gælder samme regler som i tilfælde, hvor der er meddelt fri
proces, jf. kapitel 31.
Stk. 3. Er der beskikket en advokat for en part, kan retten
bestemme, at modpartens udgifter til en advokat helt eller delvis
godtgøres af statskassen, hvis den part, der har fået beskikket en
advokat, taber sagen.
Stk. 4. Har den part, der opnår advokatbeskikkelse efter stk. 1
eller tillægges sagsomkostninger efter stk. 3, retshjælpsforsikring,
afholdes udgifterne dog kun af statskassen i det omfang,
retshjælpsforsikringen ikke dækker dem.
§ 413. Bestemmelserne i § 259, stk. 2 og 3, og §
260, stk. 7, finder ikke anvendelse.
§ 414. Bevisførelse kræver rettens tilladelse.
Tilladelse gives, når det må anses for sandsynligt, at bevisførelsen
er af betydning for sagen.
Stk. 2. Bevisførelse kan efter rettens bestemmelse ske ved
1) mundtlig afhøring i eller uden for et retsmøde af parter,
vidner eller sagkyndige, uden at disse er personligt til stede,
eller
2) parts- eller vidneerklæring afgivet skriftligt eller ved andet
læsbart medie.
Stk. 3. Anvendelse af det i stk. 2, nr. 1, nævnte bevismiddel
forudsætter, at retten og parterne har adgang til at følge
afhøringen, mens den foregår, og stille spørgsmål til vedkommende.
§ 415. Efter anmodning fra en part kan sagkyndig
oplysning af en sag tilvejebringes ved skriftlig besvarelse af
spørgsmål stillet af retten til en sagkyndig person (sagkyndig
vurdering) eller en sagkyndig organisation (sagkyndig erklæring).
Stk. 2. Parterne skal have mulighed for på forhånd at udtale sig
om spørgsmålene og at få oplyst de forventede udgifter.
Stk. 3. Retten kan bestemme, at en sagkyndig person eller en
repræsentant for en sagkyndig organisation skal supplere den
skriftlige besvarelse ved mundtlig forklaring, når særlige grunde
taler for det.
Stk. 4. Justitsministeren fastsætter nærmere regler om den
praktiske fremgangsmåde ved sagkyndig oplysning af en sag.
Justitsministeren kan beskikke personer eller organisationer til at
afgive sagkyndige vurderinger eller erklæringer.
Stk. 5. § 197, § 199, stk. 1, § 200, § 204, stk. 3, § 209 og §
211 finder tilsvarende anvendelse.
§ 416. Uanset bestemmelsen i § 348, stk. 2, nr.
4, skal stævningen alene indeholde en kort begrundelse for kravet.
Justitsministeren fastsætter regler om, at stævning, jf. § 348, stk.
5, og svarskrift skal udfærdiges på særlige blanketter.
Stk. 2. Retten bistår sagsøger med at afhjælpe mangler ved
stævningen.
Stk. 3. § 349, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse, hvis retten
undtagelsesvis ikke finder det muligt at afhjælpe mangler ved
stævningen.
Stk. 4. Processkrifter kan indgives ved telefax.
Justitsministeren kan fastsætte regler om, at processkrifter kan
indgives ved andet læsbart medie.
§ 417. Stævningen forkyndes ikke, men genparter
som nævnt i § 348, stk. 3, nr. 1 og 2, sendes til sagsøgtes adresse
som opgivet af sagsøgeren. En skriftlig vejledning som nævnt i §
405, stk. 2, og en svarskriftblanket vedlægges.
Stk. 2. Samtidig pålægges sagsøgte at indlevere svarskrift inden
en af retten fastsat frist, der regnes fra afsendelsen, jf. stk. 1.
§ 418. Indleverer sagsøgte ikke inden fristens
udløb svarskrift til retten, eller finder retten det undtagelsesvis
ikke muligt at afhjælpe mangler ved svarskriftet, finder § 354, stk.
6, tilsvarende anvendelse. Dømmes sagsøgte uden at have indleveret
svarskrift, regnes processuelle frister for sagsøgte, der ellers
regnes fra domsafsigelsen, fra dommens forkyndelse. Dommen skal
indeholde oplysning om, at stævningen ikke er forkyndt.
Stk. 2. Retten skal undlade at afsige udeblivelsesdom, hvis en
fristoverskridelse må anses for undskyldelig, eller omstændighederne
i øvrigt taler derfor.
Stk. 3. Afsiger retten udeblivelsesdom efter stk. 1, forkynder
retten dommen. Ønsker sagsøger dommen fuldbyrdet straks, tilsiges
sagsøgte ved forkyndelsen til at møde, i almindelighed personligt, i
fogedretten. Retten forespørger om nødvendigt sagsøger herom.
Tidspunktet for sagsøgers anmodning om tvangsfuldbyrdelse noteres på
sagen, jf. § 526, stk. 1.
§ 419. Afsiges ikke udeblivelsesdom, jf. § 418,
stk. 1 og 2, indkalder retten til et forberedende møde. Retten
bistår før eller under mødet sagsøgte med at afhjælpe mangler ved
svarskriftet.
Stk. 2. Retten kan i indkaldelsen pålægge parten at møde
personligt. Er parten et selskab, en forening eller lignende, kan
pålægget rettes til en person, der er bemyndiget til at træffe
bestemmelse med hensyn til sagen. Efterkommer en part eller en
person ikke et pålæg efter 1. eller 2. pkt., finder § 360
tilsvarende anvendelse, jf. dog § 420, stk. 1. Pålægget skal
indeholde oplysning om virkningerne af udeblivelse.
Stk. 3. I det forberedende møde gennemgår retten sagen og søger
så vidt muligt parternes stilling til sagens faktiske og retlige
omstændigheder afklaret. Det søges herunder afklaret, hvilke
omstændigheder der ikke bestrides, og hvilke der skal være
bevisførelse om, samt på hvilken måde bevis skal føres. Retten
oplyser parterne om sagens mulige omkostninger, herunder om en
eventuel senere appelbehandling. Afhøring af parterne foregår i det
forberedende møde, medmindre retten skønner, at afhøringen mest
hensigtsmæssigt foretages under en senere domsforhandling. På dette
grundlag mægler retten forlig.
Stk. 4. Kan sagen ikke forliges, skal retten
1) bestemme, at domsforhandlingen skal foregå i tilslutning til
det forberedende møde, hvis parterne er enige herom, eller sagen
findes tilstrækkeligt oplyst og også i øvrigt egnet til straks at
domsforhandles,
2) bestemme, at sagen optages til afgørelse efter det
forberedende møde uden afholdelse af flere møder, når yderligere
foranstaltninger til sagens oplysning er gennemført, og en af retten
fastsat frist for skriftlige indlæg fra parterne er udløbet, eller
3) fastsætte tidspunktet for domsforhandlingen.
Stk. 5. Retten kan fravige stk. 1, 3 og 4, når det findes
hensigtsmæssigt og foreneligt med § 407, herunder ved at tillade
udveksling af yderligere processkrifter eller afholdelse af
yderligere forberedende møder, jf. stk. 2. Retten kan endvidere
bestemme, at sagen i det hele skal behandles på skriftligt grundlag,
når ingen af parterne modsætter sig det.
§ 420. Retten skal undlade at tillægge en parts
udeblivelse fra et retsmøde eller fra domsforhandlingen virkning
efter § 360 eller § 362, hvis der er rimelig grund til at antage, at
udeblivelsen er undskyldelig, eller omstændighederne i øvrigt taler
derfor.
Stk. 2. Afsiger retten udeblivelsesdom efter § 360, jf. herved
også § 419, stk. 2, eller § 362, finder § 418, stk. 3, 2.-4. pkt.,
tilsvarende anvendelse. Tidspunktet for anmodningen, jf. § 526, stk.
1, kan dog ikke regnes fra et tidligere tidspunkt end afsigelsen af
dommen.
Stk. 3. Møder en part uden advokat, kan der ikke gives parterne
pålæg efter § 353 eller træffes bestemmelse efter § 356 a.
§ 421. Justitsministeren kan fastsætte regler om
afholdelse af retsmøder uden for sædvanlig kontortid.
§ 422. Ved afgørelse af, om der efter § 363
under domsforhandlingen skal meddeles tilladelse til udvidelse af
påstande, fremsættelse af nye anbringender eller førelse af nye
beviser, skal retten tage særligt hensyn til, om sagens omfang og
varighed vil stå i rimeligt forhold til sagens værdi. Udsættelse af
domsforhandlingen bør kun ske i ganske særlige tilfælde.
§ 423. Domsforhandlingen indledes med, at
parterne nedlægger deres påstande, om nødvendigt med rettens
bistand.
Stk. 2. Møder en part uden advokat, gennemgår retten herefter på
grundlag af stævning, svarskrift og det i øvrigt fremkomne sagens
faktiske omstændigheder og parternes stilling hertil. Derefter giver
retten parterne lejlighed til at supplere gennemgangen, hvorefter
bevisførelsen finder sted. Herefter kan parterne gøre rede for deres
opfattelse af sagen. Retten kan tillade yderligere indlæg fra hver
af parterne. Når forhandlingerne er sluttet, optages sagen til
afgørelse.
§ 424. Grundlaget for rettens afgørelse er
stævningen, svarskriftet, andre dokumenter fremlagt under sagen
samt, hvad der i øvrigt er fremkommet under forberedelsen og
domsforhandlingen.
§ 425. Fristen efter § 219, stk. 1, 3. pkt., er
2 uger. Et eksemplar af rettens afgørelse sendes ved afsigelsen til
parterne.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om, at dommen skal
udfærdiges på særlige blanketter. Dommens begrundelse skal omfatte
en angivelse af bevisresultatet, en beskrivelse af anvendte
retsregler samt angivelse af begrundelsen i øvrigt.
Stk. 3. Afsiges dommen i et retsmøde, hvor begge parter er
repræsenteret, kan dommen tvangsfuldbyrdes i retsmødet, hvis ingen
af parterne modsætter sig dette. Retten skal vejlede parterne om
denne mulighed og om fremgangsmåden. Anmodning om udlæg, jf. § 526,
stk. 1, anses for indgivet ved udlæggets foretagelse. Appelleres
dommen, kan der ikke afholdes tvangsauktion, før sagen er endeligt
afgjort.
Stk. 4. Bestemmelsen i stk. 3 finder tilsvarende anvendelse på
andre afgørelser end domme samt på retsforlig.
§ 426. En part skal over for statskassen stille
sikkerhed for anslåede udgifter ved foranstaltninger til sagens
oplysning, som den pågældende ønsker iværksat. Indbetalte beløb
forrentes ikke.
Stk. 2. Retten kan fritage en part for sikkerhedsstillelse, hvis
1) parten er dækket af retshjælpsforsikring,
2) partens advokat indestår for betalingen, eller
3) tredjemand frafalder godtgørelse eller vederlag eller erklærer
at have modtaget tilstrækkelig sikkerhed for sit krav.
§ 427. Reglerne i kapitel 30 om sagsomkostninger
finder anvendelse med de afvigelser, der følger af stk. 2-4.
Stk. 2. Udgifter til advokat eller anden rådgivning eller bistand
erstattes kun med hensyn til rådgivning og bistand, der ikke består
i at føre sagen for retten, og højst med et beløb inklusive moms,
der svarer til den i medfør af § 128, stk. 4, fastsatte beløbsgrænse
for vederlag til advokater for ydelse af retshjælp i sager omfattet
af § 400, stk. 1.
Stk. 3. I ganske særlige tilfælde kan en parts omkostninger ved
at møde i retten erstattes.
Stk. 4. Aftale om, at stk. 2 ikke skal finde anvendelse, kan kun
indgås i sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører
parternes erhverv, og kun, efter at striden er opstået.
§ 428. I sager, der er omfattet af § 400, stk.
1, gælder om fri proces reglerne i kapitel 31 med de afvigelser, der
følger af stk. 2-10. Dette gælder dog ikke, hvis sagen efter
parternes aftale behandles efter almindelige procesregler, eller
hvis retten træffer bestemmelse herom efter § 402. I disse tilfælde
kan virkningerne af fri proces efter § 332, stk. 2, i bevillingen
begrænses i overensstemmelse med stk. 6, når særlige omstændigheder
taler derfor. I sager, der behandles efter dette kapitel i medfør af
parternes aftale, gælder om fri proces reglerne i kapitel 31 med de
afvigelser, der følger af stk. 4-10.
Stk. 2. Retten meddeler efter anmodning fri proces til personer,
der opfylder indtægtsbetingelser fastsat efter § 330, stk. 3, og som
er parter i sager, der er anlagt ved byret. § 330, stk. 1, nr. 1,
finder ikke anvendelse. Afslås fri proces, træffes afgørelsen ved
kendelse. Retten bistår parten med at tilvejebringe de nødvendige
oplysninger til brug for afgørelsen om fri proces.
Stk. 3. Der kan ikke meddeles fri proces, når
1) sagen er af særlig ringe værdi,
2) sagen efter § 361, stk. 1, efter anmodning kan indbringes for
Forbrugerklagenævnet eller for et klage- eller ankenævn, der er
godkendt af Forbrugerklagenævnet,
3) sagen angår krav, der ikke bestrides,
4) sagen udspringer af partens selvstændige erhvervsvirksomhed,
5) parten har påtaget sig en særlig risiko for i øvrigt at opnå
fortjeneste, eller
6) betingelserne efter stk. 9 må anses for opfyldt, eller partens
anbringender i øvrigt må anses for grundløse.
Stk. 4. Retten bistår en part med at ansøge om fri proces.
Stk. 5. Har en part retshjælpsforsikring, der kan dække udgifter
ved sagen, skal anmeldelse ske til forsikringsselskabet, når der er
fri proces. Retten foretager anmeldelsen. Ønsker en part i øvrigt at
benytte en retshjælpsforsikring, foretager retten anmeldelsen.
Stk. 6. Bestemmelsen i § 332, stk. 1, nr. 2, finder ikke
anvendelse. Udgifter til advokat dækkes i det omfang, sådanne
udgifter kan erstattes efter § 427, stk. 2. Bestemmelsen i § 332,
stk. 2, finder ikke anvendelse.
Stk. 7. Personer, der opfylder indtægtsbetingelser fastsat efter
§ 330, stk. 3, har fri proces i sagen for landsretten, hvis de i det
væsentlige har fået medhold ved byrettens dom, og dommen indbringes
for landsretten af modparten, forudsat bestemmelsen i stk. 3 ikke er
til hinder for fri proces i byretten. Reglerne i kapitel 31 finder i
øvrigt anvendelse.
Stk. 8. Omkostninger, der er dækket af retshjælpsforsikring,
afholdes foreløbigt af statskassen. Når en part har
retshjælpsforsikring, tilkendes statskassen omkostninger i det
omfang, modparten skal betale sagsomkostninger. Når en part har fri
proces og samtidig retshjælpsforsikring, pålægges statskassen
omkostninger, som modparten skal tilkendes. Når en part har
retshjælpsforsikring, men ikke fri proces, dækkes statens regreskrav
forlods af retshjælpsforsikringen.
Stk. 9. Når partens forhold og omstændighederne i øvrigt taler
derfor, navnlig når parten har fremsat anbringender, som denne burde
indse var grundløse, træffer retten bestemmelse om, at fri proces
eller retshjælpsforsikring helt eller delvis ikke skal have virkning
for sagen, og at parten helt eller delvis skal tilbagebetale beløb,
der er betalt af statskassen eller forsikringsselskabet, samt svare
retsafgift.
Stk. 10. §§ 335 a og 426 finder ikke anvendelse med hensyn til
fri proces.
§ 429. Appel af domme til landsretten sker ved
kære efter reglerne i kapitel 37 med de afvigelser, der følger af
stk. 2-6.
Stk. 2. Følgende bestemmelser om anke finder tilsvarende
anvendelse:
1) § 366 a, stk. 3, om en redegørelse vedrørende kortfattede
domme.
2) § 368, stk. 1, 2. pkt., og stk. 2, om appelbegrænsning, dog
således at ansøgningsfristen er 14 dage, og således at indlevering
af kæreskrift skal ske inden 14 dage efter, at tilladelse til kære
er meddelt ansøgeren.
3) § 368, stk. 4, om inddragelse af afgørelser truffet under
sagen i første instans.
4) § 369, stk. 4, om udeblivelsesdomme.
5) § 370 om afkald på appel.
6) § 383 og § 384 om ny påstande og anbringender.
7) § 388 om hjemvisning.
8) § 390 om særskilt kære af afgørelser truffet under sagen i
første instans.
Stk. 3. Følgende bestemmelser om kære finder ikke anvendelse:
1) § 393, stk. 2, 3. pkt. om genpart til modparten.
2) § 393, stk. 3, om kære til retsbogen.
3) § 396, stk. 3, om underretning om sagens indsendelse fra
byretten.
4) § 397, stk. 1, om udtalelser fra parterne m.v.
Stk. 4. Sammen med kæreskriftet skal indleveres en genpart heraf
samt af eventuelle bilag. Kæreskriftet forkyndes for indkærede ved
landsrettens foranstaltning under vedlæggelse af en eventuel
erklæring fra byretten, og kærende underrettes herom. Indkærede
opfordres samtidig til at fremsætte sine bemærkninger til
kæreskriftet inden en af landsretten fastsat frist. Landsretten kan
bestemme, at yderligere processkrifter skal udveksles. § 219, stk. 1
og 2, finder tilsvarende anvendelse.
Stk. 5. Mundtlig behandling foretages, hvis der efter sagens
beskaffenhed findes at være grund dertil. Fremsætter begge parter
anmodning om mundtlig forhandling, skal anmodningen i almindelighed
imødekommes.
Stk. 6. Landsrettens afgørelse træffes ved dom.
§ 430. Hvor ikke andet følger af bestemmelserne
i dette kapitel, anvendes de almindelige regler om behandling af
borgerlige sager.
§ 431. Ved tvangsfuldbyrdelse af afgørelser og
retsforlig i sager behandlet efter dette kapitel finder §§ 434, 435,
440 og 442 tilsvarende anvendelse. Retten bistår parten med
indgivelse af anmodning om tvangsfuldbyrdelse.
Kapitel 40
Behandling af inkassosager
§ 432. Reglerne i dette kapitel anvendes på
byretssager om pengekrav, hvor sagsøger med henblik på
tvangsfuldbyrdelse i stævningen angiver, at det ikke forventes, at
sagsøgte har indsigelser mod kravet eller vil gøre modkrav gældende.
§ 433. Processuelle meddelelser forkyndes ikke,
medmindre andet er bestemt i dette kapitel.
§ 434. Retten vejleder om
1) betingelserne for anvendelse af reglerne i dette kapitel,
2) udfyldelse af blanketter og
3) fremgangsmåden ved behandling af inkassosager.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om skriftlig
vejledning af parterne.
§ 435. Parterne kan under sagen møde ved andre
end de i § 260 nævnte personer, medmindre dette er led i erhvervs-
eller foreningsvirksomhed eller anden virksomhed, der kan
ligestilles hermed.
§ 436. Sag anlægges ved indlevering af stævning
til en byret,
1) hvor sagsøgte har hjemting, jf. §§ 235-240, eller
2) hvor der i øvrigt er værneting efter kapitel 22, hvis en
fogedforretning mod sagsøgte efter § 487, stk. 1, kan behandles der,
og sagsøgte efter § 494, stk. 1, kan tilsiges til fogedforretningen.
§ 437. Justitsministeren fastsætter regler om,
at stævning, jf. § 348, stk. 5, og svarskrift skal udfærdiges på
særlige blanketter.
Stk. 2. Retten bistår sagsøgeren med at afhjælpe mangler ved
stævningen, hvis kravet ved sagens anlæg ikke overstiger 20.000 kr.,
eller kravet er afgjort af Forbrugerklagenævnet.
Stk. 3. Hvis kravet ved sagens anlæg ikke overstiger 20.000 kr.,
eller kravet er afgjort af Forbrugerklagenævnet, finder § 349, stk.
1, kun anvendelse, hvis retten undtagelsesvis ikke finder det muligt
at afhjælpe mangler ved stævningen.
Stk. 4. Processkrifter kan indgives ved telefax.
Justitsministeren kan fastsætte regler om, at processkrifter kan
indgives ved andet læsbart medie.
§ 438. Stævningen forkyndes for sagsøgte, jf. §
350, stk. 1. Samtidig med forkyndelsen skal der udleveres en
svarskriftblanket.
Stk. 2. Ved forkyndelsen tilsiges sagsøgte til at møde, i
almindelighed personligt, i fogedretten, jf. § 494, stk. 1, og det
pålægges sagsøgte at indlevere et svarskrift inden en af retten
fastsat frist, jf. § 352. Sagsøger tilsiges til mødet i fogedretten,
jf. dog § 440, stk. 1.
Stk. 3. Kan en fogedforretning afvises efter § 490, tilsiges
sagsøgte ikke til at møde i fogedretten efter stk. 2, 1. pkt.,
ligesom fuldbyrdelse ikke sker efter § 439, stk. 3.
§ 439. Indleverer sagsøgte ikke inden fristens
udløb fyldestgørende svarskrift til retten, finder § 354, stk. 6,
tilsvarende anvendelse. Har sagsøgte rettidigt indleveret
svarskrift, og overstiger kravet ved sagens anlæg ikke 20.000 kr.,
eller er kravet afgjort af Forbrugerklagenævnet, gælder dette dog
kun, hvis retten undtagelsesvis ikke finder det muligt at afhjælpe
mangler ved svarskriftet.
Stk. 2. Såfremt kravet ved sagens anlæg ikke oversteg 20.000 kr.,
eller kravet er afgjort af Forbrugerklagenævnet, skal retten undlade
at afsige udeblivelsesdom, hvis en fristoverskridelse må anses for
undskyldelig, eller hvis omstændighederne i øvrigt taler derfor.
Stk. 3. Afsiger retten udeblivelsesdom efter stk. 1, sender
retten en udskrift af dommen til parterne, og sagsøgers krav
tvangsfuldbyrdes efter reglerne i dette kapitel uden særskilt
anmodning herom. Dommen kan fuldbyrdes straks, medmindre andet er
bestemt i dommen.
Stk. 4. Afsiges ikke udeblivelsesdom, jf. stk. 1 og 2, sker den
videre behandling af sagen ved retten uden anvendelse af reglerne i
dette kapitel, og sagsøgtes mødepligt efter § 438, stk. 2,
bortfalder.
§ 440. Under tvangsfuldbyrdelsen behøver
sagsøger ikke at give møde, hvis kravet ved sagens anlæg ikke
oversteg 20.000 kr., eller kravet er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, jf. dog § 492, stk. 3. Sagsøger underrettes
dog om tidspunktet for retsmødet, selv om der ikke er mødepligt.
Sagsøger underrettes udførligt om, hvad der er passeret under mødet
i fogedretten. Sagsøgte skal efter anmodning have udleveret en kopi
af denne underretning.
Stk. 2. Møder en part ikke ved advokat eller autoriseret
inkassovirksomhed under tvangsfuldbyrdelsen, yder retten parterne
den vejledning og bistand, der er nødvendig for varetagelse af
parternes interesser under sagen, hvis kravet ved sagens anlæg ikke
oversteg 20.000 kr., eller kravet er afgjort af
Forbrugerklagenævnet. Det samme gælder, når sagsøger i medfør af
stk. 1 ikke møder. I øvrigt finder § 500, stk. 1, anvendelse.
§ 441. Ved fastlæggelse af rækkefølgen mellem
flere udlæg i medfør af § 526, stk. 1, sidestilles stævning efter
dette kapitel med anmodning om tvangsfuldbyrdelse.
§ 442. De almindelige regler om sagsomkostninger
finder anvendelse med de afvigelser, der følger af stk. 2 og 3.
Stk. 2. I sager, hvor kravet ved sagens anlæg ikke oversteg
20.000 kr., eller kravet er afgjort af Forbrugerklagenævnet,
tilkendes inkassoomkostninger efter § 427, og omkostninger efter §
503, 4. pkt., tilkendes kun, når ganske særlige omstændigheder gør
det rimeligt. § 503, 3. pkt. finder tilsvarende anvendelse, jf. §
440, stk. 1.
Stk. 3. Hvis stævningen ikke indeholder oplysning om sagsøgers
faktiske inkassoomkostninger, tilkendes sådanne omkostninger alene
efter stk. 2.
§ 443. For appel af domme finder § 429
tilsvarende anvendelse.
§ 444. Hvor ikke andet følger af bestemmelserne
i dette kapitel, anvendes de almindelige regler om behandling af
borgerlige sager, herunder om tvangsfuldbyrdelse."
7. I § 488, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.:
"Anmodning vedrørende domme afsagt efter § 418, stk. 1, uden
forudgående forkyndelse af stævningen, skal desuden være ledsaget af
bevis for, at dommen er forkyndt for skyldneren."
8. § 495, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
"På rettens kontor kan udlæg dog kun foretages, hvis genstande
for udlæg kan fastlægges med tilstrækkelig sikkerhed."
9. I § 502, stk. 1, nr. 1, indsættes efter "udløb": "eller kæret
efter § 429".
10. Efter § 1023 a indsættes i kapitel 94:
"§ 1023 b. Justitsministeren nedsætter et
udvalg, der skal varetage opgaver vedrørende samarbejde mellem
domstolene og andre myndigheder, organisationer m.v. med hensyn til
behandling af sager om krav af mindre værdi og
retshjælpsforanstaltninger, følge udviklingen på dette område og
afgive indstillinger til justitsministeren om hensigtsmæssige
regelændringer.
§ 1023 c. Justitsministeren tilvejebringer
statistiske oplysninger, der kan belyse sammensætningen af og
udviklingen i domstolenes opgaver [på den borgerlige retsplejes
område]. Statistikken samordnes med statistik på beslægtede
områder."
§ 2
I lov om mortifikation af værdipapirer, jf. lovbekendtgørelse nr.
639 af 16. september 1986, som ændret ved lov nr. 1082 af 20.
december 1995, foretages følgende ændring:
1. Efter § 9 indsættes:
"Særlige regler om pantebreve
§ 9 a. I sager om mortifikation af pantebreve
yder retten den, der uden at møde ved advokat søger mortifikation,
den vejledning og bistand, der er nødvendig for varetagelse af den
pågældendes interesser under sagen.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter regler om anvendelse af
særlige blanketter til brug ved anmodning om mortifikation efter
stk. 1.
Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 1-9 finder i øvrigt anvendelse med de
fornødne lempelser."
§ 3
I lov om retsafgifter, jf. lovbekendtgørelse nr. 460 af 27. juni
1989, som ændret senest ved lov nr. 369 af 3. juni 1997, foretages
følgende ændringer:
1. § 1, stk. 1, 2. pkt., affattes således:
"Overstiger værdien 20.000 kr., svares yderligere 1 pct. af det
overskydende beløb, medmindre kravet er afgjort af
Forbrugerklagenævnet."
2. § 1, stk. 2, affattes således:
"Ved sagens berammelse til domsforhandling svares yderligere 1/5
af den efter stk. 1 betalte afgift, hvis værdien overstiger 20.000
kr., medmindre kravet er afgjort af Forbrugerklagenævnet."
3. Efter § 1 indsættes:
"§ 1 a. § 16, stk. 5, finder tilsvarende
anvendelse med hensyn til afgiften efter § 1 i sager anlagt efter
retsplejelovens kapitel 40, hvis sagen hæves inden afsigelse af
dom."
4. I kapitel 2 affattes overskriften således:
"Bevisoptagelse, forligsmægling m.v."
5. I § 14 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. For forligsmægling efter retsplejelovens § 411 svares
250 kr."
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
6. Efter § 20 indsættes:
"§ 20 a. Der svares ikke afgift efter § 16 af
fogedforretninger, der foretages
1) som led i en sag, der behandles efter retsplejelovens kapitel
40,
2) efter retsplejelovens § 418, stk. 3, § 420, stk. 2, og § 425,
stk. 3,
3) efter en anmodning om tvangsfuldbyrdelse fremsat senest 4
uger, efter at der er afsagt dom eller kendelse, truffet beslutning
om sagsomkostninger eller indgået et retsforlig i en sag, der er
behandlet efter retsplejelovens kapitel 39, hvis kravet ved sagens
anlæg var omfattet af § 400, stk. 1, eller
4) efter en anmodning om tvangsfuldbyrdelse fremsat senest 4 uger
efter afsigelse af dom efter retsplejelovens § 354 og § 360.
7. I § 54 indsættes som stk. 2:
"Stk. 2. For kære af domme i sager, der er behandlet efter
retsplejelovens kapitel 39, svares dog afgift efter kapitel 9,
medmindre kravet ved sagens anlæg var omfattet af retsplejelovens §
400, stk. 1. For kære af domme i sager, der er behandlet efter
retsplejelovens kapitel 40, svares afgift efter kapitel 9, medmindre
kravet ved sagens anlæg ikke oversteg 20.000 kr., eller kravet er
afgjort af Forbrugerklagenævnet."
8. I § 62 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
"Stk. 2. I småsager, hvor en part ansøger om fri proces hos
retten efter retsplejelovens § 428, stk. 2, samtidig med indlevering
af stævning eller fremsættelse af modkrav til selvstændig dom, kan
afgiften kræves betalt, når der foreligger en endelig afgørelse om
fri proces. Stk. 1, 2.-4. pkt., finder tilsvarende anvendelse."
Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
§ 4
I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 30. oktober
1992, som ændret senest ved lov nr. 412 af 10. juni 1997, foretages
følgende ændring:
1. Efter § 160 indsættes:
"§ 160 a. Den, som afgiver falsk forklaring
eller urigtig erklæring til retten efter retsplejelovens § 414, stk.
2, straffes med bøde, hæfte eller fængsel indtil 2 år. § 159 og §
160 finder tilsvarende anvendelse."
§ 5
I lejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 837 af 20. september 1996,
som ændret senest ved lov nr. 382 af 10. juni 1997, foretages
følgende ændring:
1. I § 112, stk. 1, indsættes som 2. pkt.:
"Retsplejelovens kapitel 39 finder dog ikke anvendelse."
§ 6
Stk. 1. Loven træder i kraft den ...
Stk. 2. Lovens §§ 1, 2, 3 og 5 har virkning for sager, der
anlægges efter lovens ikrafttræden.
Stk. 3. Retsplejelovens § 404, som affattet ved § 1, nr. 6, i
denne lov, har også virkning for aftaler indgået før lovens
ikrafttræden.
Stk. 4. Der oprettes ved lovens ikrafttrædelse et råd
(Procesrådet) på fem medlemmer. De fem medlemmer, der beskikkes af
justitsministeren, skal være en byretsdommer, to landsdommere, en
advokat og en universitetslærer i retsvidenskab eller anden jurist
med særlig videnskabelig uddannelse. Byretsdommeren beskikkes efter
indstilling fra Den Danske Dommerforening. De to landsdommere
beskikkes efter indstilling fra henholdsvis Østre Landsret og Vestre
Landsret. Advokaten beskikkes efter indstilling fra Advokatrådet.
Procesrådet har til opgave på forespørgsel at afgive vejledende
udtalelser om gennemførelsen af denne lov. Rådets virksomhed ophører
med udgangen af ..... [ikrafttrædelsesdato + 3 år].
§ 7
Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens § 3 kan dog
ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Færøerne
med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger.
2. Bemærkninger til de enkelte
bestemmelser i lovudkastet
Til § 1
(retsplejeloven)
Til nr. 1 (§ 128, stk. 4)
Bestemmelsen regulerer den førprocessuelle, offentlige retshjælp
ved advokater (advokatretshjælp), jf. nærmere kapitel 13, afsnit 8.
I forhold til den gældende bestemmelse er 2. og 3. pkt. nye.
Den foreslåede bestemmelse i 2. pkt. indebærer, at
advokatretshjælp - på samme måde som fri proces, jf. retsplejelovens
§ 330, stk. 2 - gøres subsidiær i forhold til retshjælpsforsikring
således, at der alene ydes tilskud af statskassen, i det omfang
udgiften ikke dækkes af en privat retshjælpsforsikring, jf. nærmere
kapitel 14, afsnit 5.5.3.2.
Den foreslåede bestemmelse i 3. pkt. indebærer, at der skal ske
en løbende regulering af maksimumsvederlagene til advokater, der
yder retshjælp efter reglerne om offentlig retshjælp ved advokater,
jf. nærmere kapitel 13, afsnit 8.5. Efter bestemmelsen skal
reguleringen ske efter samme regler som reguleringen af
indtægtsgrænserne ved fri proces (§ 330 a), dvs. efter reglerne i
lov om en satsreguleringsprocent. På tilsvarende måde som for fri
proces-indtægtsgrænserne gælder, at den foreslåede bestemmelse ikke
udelukker, at justitsministeren i øvrigt regulerer
maksimumsvederlagene i medfør af bestemmelsens 1. pkt.
Til nr. 2 (§ 260, stk. 6)
Bestemmelsen indebærer, at inkassovirksomheder (inkassobureauer),
som er autoriseret i medfør af lov nr. 319 af 14. maj 1997 om
inkassovirksomhed, som processuelle repræsentanter
(rettergangsfuldmægtige) kan føre ikke-tvistige inkassosager og
udlægsforretninger i øvrigt for andre ved domstolene, jf. nærmere
kapitel 10, afsnit 16 (særligt afsnit 16.5.-16.7.). Møderetten er
generel og således ikke begrænset til små krav.
Møderetten efter den foreslåede bestemmelse omfatter alene
autoriserede inkassovirksomheder og ikke virksomheder, der er
fritaget for kravet om autorisation i medfør af
inkassovirksomhedslovens § 1, stk. 2 og 3, f.eks. pengeinstitutter.
Til nr. 3 (§ 312, stk. 2, 5. pkt.)
Bestemmelsen indebærer, at autoriserede inkassovirksomheder, i
det omfang de er mødeberettigede ved domstolene i medfør af den
foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 260, stk. 6, også i
omkostningsmæssig henseende sidestilles med advokater, jf. nærmere
kapitel 10, afsnit 18.4.
Kreditorer, der under inkassosager eller udlægsforretninger i
øvrigt repræsenteres af en autoriseret inkassovirksomhed, vil
således med den ændrede formulering af § 312, stk. 2, 5. pkt., kunne
få tilkendt inkassoomkostninger og mødesalær, hvis de almindelige
betingelser herfor er opfyldt, jf. kapitel 10, afsnit 18.2. og 18.3.
Da møderetten ikke omfatter tvistige sager, bliver der ikke
anledning til at tilkende proceduresalær eller lignende.
Til nr. 4 (§ 348, stk. 3)
Med den foreslåede, ændrede affattelse af retsplejelovens § 348,
stk. 3, ophæves sagsøgtes pligt til sammen med stævningen at
indlevere en kuvert med sagsøgtes navn og adresse som
modtagerbetegnelse og med rettens navn og adresse som
afsenderbetegnelse, jf. den nugældende bestemmelse i retsplejelovens
§ 348, stk. 3, nr. 3, og i kapitel 9, afsnit 7.2.
Til nr. 5 (§ 367, stk. 1, 4. pkt.)
Der er tale om en ændring af retsplejelovens bestemmelse om
genoptagelse af udeblivelsesdomme som følge af, at appel af domme i
småsager og inkassosager efter de foreslåede bestemmelser i
retsplejelovens § 429 og § 443 skal ske ved kære og ikke ved anke,
jf. kapitel 10, afsnit 12.2.
Da kære af domme i småsager og inkassosager ikke i almindelighed
har opsættende virkning, jf. retsplejelovens § 395, vil en anmodning
om genoptagelse af en udeblivelsesdom afsagt i en småsag eller en
inkassosag i almindelighed heller ikke have opsættende virkning.
Byretten vil dog efter en konkret vurdering kunne tillægge
anmodningen om genoptagelse opsættende virkning i medfør af
retsplejelovens § 367, stk. 1, 4. pkt., jf. § 395, jf. kapitel 10,
afsnit 12.2., og synspunkterne i kapitel 10, afsnit 10.4. Dette
gælder både domme i småsagsprocessen og domme i inkassoprocessen. Se
om tillæggelse af opsættende virkning også kapitel 9, afsnit
27.2.7.1.
Til nr. 6
Til kapitel 39
Behandling af småsager
Til § 400
Bestemmelsen fastlægger anvendelsesområdet for de særlige regler
om småsagsproces i dette kapitel, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.1.
og 3.2.
Reglerne i kapitel 39 fraviger på en række væsentlige punkter de
gældende, almindelige civilprocessuelle regler. Der må som følge
heraf stilles særlige krav til den, som uden at være udnævnt til
dommer, skal dømme i småsager. Der henvises til kapitel 9, afsnit
25.2.2.2., hvorefter sager under småsagsprocessen kun kan behandles
af fuldmægtige, når disse har kvalifikationer og erfaring, som fuldt
ud kan sidestilles med det almindelige for fuldmægtige, der har
været konstitueret i landsretten og er fundet egnede til at blive
dommer.
Parternes mulighed for ved aftale at vælge eller fravælge
småsagsprocessen er reguleret i § 401, mens rettens mulighed for
bestemme, at småsager skal behandles efter almindelige procesregler,
er reguleret i § 402.
Bestemmelsen i stk. 1, nr. 1, fastlægger den almindelige
værdigrænse for anvendelse af reglerne om småsagsproces (20.000
kr.).
Begrebet "økonomisk værdi" skal forstås på samme måde som i
retsplejelovens § 227 om afgrænsningen af byretternes og
landsretternes saglige kompetence i 1. instans (500.000 kr.'s
reglen). Sager uden økonomisk værdi omfattes ikke af bestemmelsen.
Om kumulation henvises til bemærkningerne til § 403.
Reglerne gælder endvidere alene for byretssager og ikke f.eks.
sager om krav af en værdi af højst 20.000 kr., der efter andre
regler behandles ved landsretten (eller Sø- og Handelsretten).
Undtaget fra småsagsområdet er endelig "sager om mangler ved fast
ejendom". Undtagelsen omfatter sager om mangler ved fast ejendom i
forbindelse med overdragelsen af en sådan ejendom. Undtagelsen
omfatter både sager mellem køber og sælger (om f.eks. erstatning
eller forholdsmæssigt afslag) og sager i forhold til andre parter,
f.eks. et forsikringsselskab i en sag om dækning af en
ejerskifteforsikring. Begrebet "fast ejendom" skal forstås på samme
måde som i tinglysningslovens § 10, stk. 1. Det omfatter således
grunde (jorder) med eventuelt tilhørende bygning, bygninger på lejet
grund eller søterritoriet samt ejerlejligheder. Begrebet omfatter
derimod f.eks. ikke udlejningslejligheder, andelslejligheder eller
anpartslejligheder. En ejendom opdelt i udlejnings-, andels- eller
anpartslejligheder er dog for den samlede ejendoms vedkommende
omfattet af begrebet "fast ejendom". Retssager vedrørende
overdragelse af andelsboliger m.v. skal i samme omfang som hidtil
behandles ved boligretten, jf. § 16, stk. 5, i lov om
andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber samt bemærkningerne
til lovudkastets § 5.
Bestemmelsen i stk. 1, nr. 2, indebærer, at byretssager om krav,
der er afgjort af Forbrugerklagenævnet omfattes af småsagsprocessen
uanset sagens værdi. Om hvornår kravet kan anses for "afgjort" af
Forbrugerklagenævnet henvises til kapitel 9, afsnit 3.2.3.
Bestemmelsen omfatter ikke krav, der er afgjort af godkendte,
private klage- eller ankenævn. Småsagsprocessens anvendelse i disse
sager beror på den almindelige 20.000 kr.'s grænse i stk. 1, nr. 1.
Efter stk. 2, 1. pkt., omfatter småsagsprocessen ikke sager, der
efter gældende ret behandles efter særlige procesregler, jf.
retsplejelovens kapitel 42 (sager om ægteskab eller
forældremyndighed), kapitel 42 a (faderskabssager), kapitel 43
(værgemålssager), kapitel 43 a (prøvelse af administrativt bestemt
frihedsberøvelse), kapitel 43 b (prøvelse af beslutning om adoption
uden samtykke), kapitel 44 (fremgangsmåden ved at erhverve
mortifikations- eller ejendomsdom) samt kapitel 88 (regler om
behandlingen af private straffesager).
Efter stk. 2, 2. pkt., omfatter småsagsprocessen endvidere ikke
sager, der behandles efter de foreslåede særlige regler om
inkassoproces i retsplejelovens kapitel 40. Småsagsprocessens regler
finder dog - forudsat betingelserne i stk. 1 er opfyldt - anvendelse
på den videre behandling af sager, der er anlagt som inkassosager,
men hvor sagsøgte rettidigt fremsætter indsigelser eller modkrav i
et svarskrift, eller hvor retten i øvrigt undlader at afsige
udeblivelsesdom, jf. herved den foreslåede § 439, stk. 4.
Småsagsprocessen omfatter heller ikke sager, der behandles ved
boligret, jf. lovforslagets § 5 om ændring af lejelovens § 112, stk.
1, eller andre særlige domstole, herunder husdyrvoldgiftsret og
landvæsensret.
Til § 401
Bestemmelsen angår parternes mulighed for ved aftale at vælge
eller fravælge småsagsprocessen uanset den i § 400, stk. 1,
fastlagte afgrænsning af anvendelsesområdet, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 3.4.1.-3.4.3.
Efter stk. 1 kan parterne, efter at en strid er opstået, aftale,
at en småsag skal behandles efter almindelige procesregler. Der kan
således ikke gives forhåndsafkald på småsagsprocessen, og fravalg af
småsagsprocessen kan således f.eks. ikke indgå som et standardvilkår
i kontrakter. Reglen gælder for både forbruger- og erhvervssager.
Efter stk. 2 kan parterne, efter at en strid er opstået, aftale,
at en byretssag, som efter § 400, stk. 1, ikke er en småsag,
alligevel skal behandles efter småsagsprocessens regler. Det gælder
dog ikke sager, som efter § 400, stk. 2, skal behandles efter
særlige procesregler. Det udelukker ikke vedtagelse af småsagsproces
ved byret, at kravet overstiger landsretsgrænsen på 500.000 kr., jf.
herved retsplejelovens § 227, stk. 1. I erhvervssager kan der
desuden indgås forhåndsaftaler herom, f.eks. som et standardvilkår i
kontrakter. I andre sager, herunder forbrugersager, er
forhåndsaftale udelukket.
Til § 402
Bestemmelsen angår rettens mulighed for at bestemme, at småsager
skal behandles efter almindelige procesregler ved byret, jf. nærmere
kapitel 9, afsnit 3.3. For henvisning til landsret gælder den
almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 226, stk. 1, om bl.a.
sager af principiel karakter, og for henvisning af ansættelsessager
til Sø- og Handelsretten gælder den almindelige bestemmelse i § 226,
stk. 3.
Stk. 1 angår rettens henvisning til behandling efter almindelige
procesregler inden domsforhandlingen. Dette kan efter stk. 1, 1.
pkt. ske, hvis sagen angår særlig indviklede faktiske eller retlige
spørgsmål, eller hvis sagen har betydning for en part ud over
påstanden, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.3.1.
Retten kan dog kun henvise en sag til almindelig proces, hvis en
part nedlægger påstand om det, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.3.2.
Det gælder både sager, der efter § 400, stk. 1, er småsager, og
andre sager, som parterne efter § 401, stk. 2, har aftalt skal
behandles efter småsagsprocessens regler.
Hvis retten efter påstand fra en part beslutter at henvise en sag
til almindelig proces, kan den anden part efter stk. 1, 2. pkt. -
uden at risikere at blive pålagt sagsomkostninger efter de
almindelige regler herom i retsplejeloven - opgive søgsmålet (hæve
sagen) eller frafalde sin indsigelse (tage bekræftende til genmæle)
inden 7 dage fra rettens afgørelse om henvisning. Bestemmelsen
gælder både byrettens afgørelse og en eventuel appelafgørelse om
henvisningsspørgsmålet. Efter stk. 1, 3. pkt., finder denne
bestemmelse også anvendelse ved henvisning til landsret eller Sø- og
Handelsretten efter § 226.
Stk. 2, 1. pkt., giver retten mulighed for inden
domsforhandlingen at henvise en sag til almindelig proces, hvis
påstanden efter sagens anlæg udvides ud over småsagsgrænsen på
20.000 kr. I modsætning til retsplejelovens § 230 om udvidelse af
påstande ud over landsretsgrænsen på 500.000 kr. er den foreslåede
bestemmelse fakultativ, således at retten kan foretage en
helhedsvurdering bl.a. af sagens stade og udvidelsens betydning, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 3.3.3.
For så vidt angår sager om krav, der er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, skal der ved sagens anlæg ved retten i det
væsentlige være identitet mellem sagen ved nævnet og sagen ved
retten, jf. § 400, stk. 1, nr. 2, og bemærkningerne hertil i kapitel
9, afsnit 3.2.3. Stk. 2, 2. pkt., regulerer beløbsmæssige udvidelser
af påstanden i disse sager efter sagens anlæg, og bestemmelsen
indebærer, at den almindelige bestemmelse i 1. pkt. finder
anvendelse ved udvidelse af påstanden ud over småsagsgrænsen på
20.000 kr.
Det bemærkes herved, at nævnssager i medfør af § 400, stk. 1, nr.
2, allerede ved sagens anlæg kan overstige småsagsgrænsen, da den
værdimæssige afgrænsning af Forbrugerklagenævnets virksomhedsområde
ikke er sammenfaldende med småsagsprocessens anvendelsesområde. Så
længe påstanden ikke udvides i forhold til sagen ved nævnet, finder
henvisningsreglen ikke anvendelse.
Er domsforhandlingen indledt gælder efter stk. 3 meget strenge
betingelser for henvisning til almindelig proces. Henvisning kan
således kun ske, hvor retten efter § 422 undtagelsesvis tillader en
udvidelse af processtoffet, og betingelserne i stk. 1 (om
principielle og komplicerede sager) eller stk. 2 (om udvidelse af
påstanden ud over småsagsgrænsen på 20.000 kr.) er opfyldt. Som
efter stk. 1 og 2, kan henvisning kun ske efter påstand fra en part.
Bestemmelsen i stk. 4 indebærer, sammenholdt med retsplejelovens
§ 389, stk. 1, at en afgørelse om henvisning til almindelig proces
af særlig indviklede sager m.v. (jf. stk. 1 eller stk. 3, jf. stk.
1) kan kæres, hvorimod henvisning ved udvidelse af påstanden (jf.
stk. 2 eller stk. 3, jf. stk. 2) ikke kan kæres. Nægtes henvisning
kan afgørelsen i begge tilfælde kæres. Der henvises herom til
kapitel 9, afsnit 27.1.3.
Til § 403
Efter den foreslåede bestemmelse overlades det til retten at
bestemme, hvilke procesregler der skal anvendes i tilfælde, hvor et
småsagskrav ved byret behandles sammen med krav, der ikke omfattes
af småsagsprocessen, jf. nærmere om anvendelse af bestemmelsen og
kumulation i øvrigt kapitel 9, afsnit 5.
Til § 404
Bestemmelsen indebærer, at forudgående voldgiftsaftaler - f.eks.
voldgiftsklausuler i standardkontrakter - ikke er bindende for
parterne i småsager, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.4.4.
Bestemmelsen finder også anvendelse på voldgiftsaftaler indgået før
lovens ikrafttræden, jf. lovudkastets § 6, stk. 3.
Til § 405
Stk. 1 angår den grundlæggende, praktiske vejledning og bistand,
som parter og andre i forbindelse med aktuelle eller mulige småsager
har krav på, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 25.2.2.1. Denne bistand
vil i alt væsentligt skulle ydes af byretternes kontorpersonale.
Rettens (dommerens) materielle vejledningspligt m.v. fremgår
navnlig af den foreslåede § 411 og desuden af de foreslåede
bestemmelser i § 416, stk. 2, § 418, stk. 2, § 419, stk. 1, 2. pkt.,
og stk. 3, samt § 423, stk. 1.
Stk. 2 bemyndiger justitsministeren til at udarbejde
standardvejledninger, som byretterne skal vedlægge henholdsvis
stævningen (til sagsøgte) og underretningen om tidspunktet for det
forberedende retsmøde, jf. § 419, stk. 1, 1. og 2. pkt., (til
sagsøgere, der ikke møder ved advokat), jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 9.
Det forudsættes, at potentielle sagsøgere kan få udleveret en
stævningsblanket (jf. § 416, stk. 1, 2. pkt.) og en vejledning ved
henvendelse til byrettens sekretariat.
Til § 406
Det fremgår af retsplejelovens § 153, stk. 1, at processuelle
meddelelser i civile sager skal forkyndes, medmindre andet er
bestemt i retsplejeloven.
Det foreslås i småsager at vende denne regel om, så processuelle
meddelelser i disse sager kun skal forkyndes, hvis det er bestemt i
det foreslåede kapitel 39 om småsager.
En bestemmelse om forkyndelse er fastsat i den foreslåede § 418,
stk. 3, (forkyndelse af udeblivelsesdomme). Derimod forkyndes
stævninger ikke, men sendes med almindelig post, jf. det foreslåede
§ 417, stk. 1.
Den foreslåede bestemmelse indebærer f.eks., at indkaldelse til
forberedende møde, jf. § 419, stk. 1, 1. pkt., sendes med almindelig
post.
Til § 407
Bestemmelsen fastslår, at retten har ansvaret for sagens hurtige
og hensigtsmæssige gang, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 14.
Retten har bl.a. pligt til at optage sagen til afgørelse, såfremt
det står klart, at yderligere processkridt ikke kan antages at ændre
noget, jf. kapitel 9, afsnit 11.2.2.
Til § 408
Bestemmelsen fastlægger, hvem der kan møde som processuelle
repræsentanter (rettergangsfuldmægtige) for parterne.
Bestemmelsen indebærer en udvidelse af den mødeberettigede
personkreds i småsager i forhold til den almindelige bestemmelse i
retsplejelovens § 260, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 6.2.
Til § 409
Med bestemmelsen indføres regler om indgåelse af forlig på
grundlag af rettens oplysning om, hvad en dom vil gå ud på
(tilkendegivelse), jf. nærmere kapitel 9, afsnit 22.4.
I denne situation er et forlig kun bindende for en part uden
advokat, hvis tilkendegivelsen er skriftlig og begrundet på samme
måde som en dom. Herudover kan parten inden 1 uge træde tilbage fra
forliget og anmode om dom i sagen. Et forlig indgået på grundlag af
en mundtlig tilkendegivelse eller en ubegrundet skriftlig
tilkendegivelse er ikke bindende.
Bestemmelsen angår forlig under både sagens forberedelse og under
domsforhandlingen, men kun hvis de bygger på en tilkendegivelse om
sagens udfald. Uden for bestemmelsen falder rettens forligsforslag,
som udtrykkeligt bygger på andet grundlag en gældende ret, f.eks.
rimelighedsovervejelser eller pragmatiske hensyn. Bestemmelsen
omfatter endvidere ikke forlig, der bygger på rettens udsagn under
sagens forberedelse om de retsregler, der finder anvendelse i sagen,
når tilkendegivelsen dog ikke angår den konkrete anvendelse af disse
retsregler (subsumption) i den foreliggende sag. Retten har pligt
til at oplyse parterne om karakteren af et forligsforslag i disse
henseender, herunder om fravigelse af gældende ret. Dette er en
konsekvens af vejledningspligten.
Til § 410
Med den foreslåede bestemmelse indføres en ny ordning med
isoleret forligsmægling, hvorefter parterne uden retssag kan opnå
rettens bistand til forligsdrøftelser i småsager, jf. nærmere
kapitel 12, afsnit 4.
Ordningen omfatter efter stk. 1 kun sager under småsagsgrænsen på
20.000 kr. Den omfatter dog ikke sager, som efter § 400, stk. 2,
skal behandles efter særlige procesregler. Ordningen forudsætter at
begge parter møder personligt, men de er ikke afskåret fra at møde
sammen med en advokat. Parterne kan ikke vedtage isoleret
forligsmægling i sager over småsagsgrænsen.
Mæglingsordningen er efter stk. 2 ikke undergivet de almindelige
værnetingsregler. Parterne kan i fællesskab selv vælge, hvilken
byret de ønsker mægler forlig i sagen.
I stk. 5 fastsættes, at de almindelige bestemmelser i
retsplejelovens §§ 269 og 270 om adgangen til dørlukning, om
tilførsel af forliget til retsbogen og om tvister vedrørende forligs
gyldighed finder tilsvarende anvendelse på isoleret forligsmægling.
Endvidere præciseres, at bestemmelsen i det foreslåede § 425, stk.
4, om fuldbyrdelse straks på frivilligt grundlag, finder anvendelse.
Skal retten træffe bestemmelse om sagsomkostninger, vil det følge
af den almindelige bestemmelse i den foreslåede § 427, at
omkostningerne begrænses som i andre småsager. Om retsafgift
henvises til lovudkastets § 3, nr. 5.
Den foreslåede bestemmelse i stk. 6 - hvorefter en dommer, der
forgæves har mæglet forlig, ikke kan behandle en senere retssag - er
ufravigelig. Selv om parterne måtte være enige om at ønske samme
dommer under retssagen, er dette således udelukket.
Til § 411
Bestemmelsen indebærer en udvidelse af rettens materielle
procesledelse og vejledningspligt i forhold til de almindelige
bestemmelser herom i retsplejelovens § 339, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 16-18.
Udvidelsen af den materielle procesledelse finder efter stk. 1
anvendelse i sager, hvor mindst én part møder uden advokat
(selvmøder). Udvidelsen finder i denne situation også anvendelse i
forhold til en part, der møder ved advokat. Møder begge parter ved
advokat, gælder den almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 339.
Der henvises herom nærmere til kapitel 9, afsnit 16.3.2. og 16.3.3.
De foreslåede stk. 2-4 er - ud over rent redaktionelle ændringer
- enslydende med § 339, stk. 1-3, om tilvejebringelse af klarhed
over parternes standpunkter og om rettens opfordring til
bevisførelse, bortset fra, at reglerne i småsagsprocessen er gjort
obligatoriske derved, at "kan" er ændret til: "skal".
Det foreslåede stk. 5 indfører en principielt væsentlig udvidelse
af rettens materielle vejledningspligt. Efter bestemmelsen skal
retten yde parter uden advokat en vidtgående vejledning og tillige
den praktiske bistand, der er nødvendig for gennemførelse af sagen.
Denne udvidede vejlednings- og bistandspligt gælder - i modsætning
til stk. 2-4 - alene i forhold til den part, der ikke møder ved
advokat. Om den grundlæggende praktiske bistand, der i alt
væsentligt vil skulle ydes af byretternes kontorpersonale henvises
til den foreslåede § 405.
Det antages, at tilsidesættelse af vejledningspligten efter
retsplejelovens § 339, stk. 4, ikke kan føre til sagens hjemvisning.
Det forudsættes at tilsidesættelse af vejledningspligten i småsager
efter den foreslåede § 411, stk. 5, i overensstemmelse med den
almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 369, stk. 1, efter
omstændighederne kan føre til hjemvisning, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 18.3.
Til § 412
Bestemmelsen indeholder hjemmel for, at retten helt
undtagelsesvis kan beskikke en advokat for en part, der på grund af
personlige egenskaber er ude af stand til at føre sagen på egen
hånd, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 23.2.3.2. Der henvises endvidere
til kapitel 14, afsnit 4.5.4. Det er en betingelse, at sagen hører
under småsagsproces efter den almindelige regel i udkastets § 400,
stk. 1.
Det foreslåede stk. 2 indebærer, at udgifterne til advokatsalær
m.v. afholdes af statskassen, jf. herved retsplejelovens § 332, stk.
1, nr. 2, jf. § 336 c. Bestemmelsen indebærer imidlertid ikke, at
parten kan få godtgjort andre udgifter, f.eks. til sagens oplysning
(§ 332, stk. 1, nr. 3). Godtgørelse af andre udgifter end udgifter
til salær m.v. beror på reglerne om fri proces og
retshjælpsforsikring, jf. den foreslåede § 428. Henvisningen til
retsplejelovens kapitel 31 omfatter også bestemmelsen i § 335,
hvorefter retten kan pålægge en fri proces-part helt eller delvis at
erstatte statskassen udgifter ved den fri proces, i det omfang,
udgifterne ikke pålægges modparten, når fri proces-partens forhold
og omstændighederne i øvrigt taler derfor. Om § 335 henvises til
kapitel 3, afsnit 4.5.
Retten kan efter stk. 3 bestemme, at modparten til en person, der
har fået beskikket advokat efter stk. 1, efter omstændighederne kan
få godtgjort sine egne udgifter til advokat, hvis modparten vinder
sagen. Dette indebærer en fravigelse af den almindelige
omkostningsregel i småsager, jf. den foreslåede § 427. Tilkendelse
af omkostninger til modparten efter § 412, stk. 3, forudsættes ikke
truffet automatisk, hvor der sker beskikkelse efter § 412, stk. 1,
men kun hvor der er særlig anledning til det. Det kan navnlig være
tilfældet, hvor modparten er på grænsen til den persongruppe, der
omfattet af § 412, stk. 1. Anvendelsesområdet for § 412, stk. 3,
forudsættes imidlertid at være forholdsvis begrænset, da beskikkelse
efter stk. 1 ikke foretages, fordi sagen er kompliceret, men fordi
parten har et helt særligt behov. Beskikkelsen efter stk. 1 sker
således for så vidt også af hensyn til retten og modparten, idet den
beskikkede advokat forudsættes at lette sagens gang.
Stk. 4 indebærer, at udgifterne til advokatsalær m.v. efter stk.
1 og 3 i første række skal dækkes af en eventuel
retshjælpsforsikring, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 5.5.3.2.
Til § 413
Bestemmelsen indebærer, at en part ikke kan pålægges at antage en
advokat til at føre sagen for sig (advokatpålæg) efter
retsplejelovens § 259, stk. 2, ligesom retten ikke efter
retsplejelovens § 260, stk. 6, kan beskikke en advokat for en part,
der ikke på egen hånd har kunnet antage en advokat. Der henvises
herom til kapitel 9, afsnit 17.2.1.
Til § 414
Bestemmelsen indeholder regler om bevisførelsen i småsager.
Efter de gældende regler er det i første række op til parterne at
bestemme omfanget af bevisførelsen under en sag. Retten kan dog i
medfør af retsplejelovens § 341 afskære bevisførelse, der skønnes at
være uden betydning for sagen. Efter det foreslåede stk. 1 ændres
denne regel i småsager derhen, at retten skal godkende bevisførelse.
Tilladelse forudsætter, at det på forhånd må anses for sandsynligt,
at en bevisførelse har betydning for sagen. Der henvises herom
nærmere til kapitel 9, afsnit 20.1.
Bestemmelsen gælder både spørgsmålet om, hvorvidt bevisførelse
kan tillades, som spørgsmålet om, i hvilke former bevisførelse bør
ske, jf. stk. 2 og § 415.
Samtidig indføres med stk. 2 - som supplement til de kendte
bevisformer - nye, mere fleksible former for bevisførelse, idet der
åbnes mulighed for mundtlig afhøring uden personlig tilstedeværelse
(nr. 1) og "skriftlige parts- og vidneforklaringer" (nr. 2), jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 19.2.-19.3. Mundtlig afhøring uden
personlig tilstedeværelse omfatter i første række telefonisk
afhøring, men bestemmelsen er formuleret således, at også nye former
for elektronisk stemmeoverføring kan anvendes. Tilsvarende omfatter
bestemmelsen om skriftlige parts- og vidneerklæringer - ud over
erklæringer afgivet i traditionel skriftlig form - tillige
erklæringer afgivet ved andet læsbart medie, f.eks. på en
edb-diskette eller ved elektronisk post. Forklaringer afgivet ved
personligt fremmøde i retten forudsættes - afhængig af karakteren og
vigtigheden af temaet for den pågældende bevisførelse - fortsat at
være udgangspunktet, men i en række tilfælde skønnes telefoniske
eller skriftlige forklaringer fuldt tilstrækkelig til en forsvarlig
oplysning af småsager.
Efter stk. 3 skal telefonafhøring foregå på en sådan måde, at
både parterne og dommeren kan lytte med og stille spørgsmål under
afhøringen. I forbindelse med et retsmøde kan dette ske ved at
benytte medhør på telefonen. Uden for retsmøder kan afhøring
foretages ved et såkaldt telefonmøde, dvs. ved etablering af
samtidig forbindelse mellem vidnets, rettens og parternes telefoner.
Om straffen for falsk forklaring eller urigtig erklæring efter §
414, stk. 2, henvises til lovforslagets § 4 om en ny § 160 a i
straffeloven.
Til § 415
Bestemmelsen indeholder regler for sagkyndig oplysning under
småsagsprocessen, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 19.4.
Efter stk. 1 kan sagkyndig oplysning tilvejebringes ved en
forenklet form for syn og skøn (sagkyndig vurdering) eller ved
indhentning af en udtalelse fra en brancheorganisation,
responsumudvalg eller lignende (sagkyndig erklæring). Ved de valgte
betegnelser angives forskellen mellem (forenklet) syn og skøn og
sagkyndig erklæring, som i almindelighed består i, at en sagkyndig
erklæring angår et mere abstrakt sagkyndigt skøn, mens et syn og
skøn (sagkyndig vurdering) angår et konkret sagkyndigt skøn, typisk
på grundlag af en besigtigelse.
Bestemmelsen indebærer ikke, at anvendelse af egentligt syn og
skøn efter retsplejelovens kapitel 19 er udelukket i småsager, men
er der behov for egentligt syn og skøn kan dette forhold tale for
henvisning til almindelig proces efter den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 402, stk. 1, hvis en part nedlægger påstand herom,
jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.3.1.
Det er efter bestemmelsen retten, der udformer spørgsmålene til
den sagkyndige person eller organisation, men efter stk. 2 skal
spørgsmålene forelægges parterne til udtalelse, inden de stilles.
Parterne skal ligeledes have oplyst de forventede udgifter til
sagkyndig oplysning, da udgiften - medmindre den dækkes af fri
proces eller retshjælpsforsikring - i første række skal afholdes af
den part, der ønsker sagkyndig oplysning ligesom modparten efter §
427 eventuelt kan blive pålagt at erstatte udgiften som
sagsomkostning. Det vil i småsager ofte være nærliggende, at der
stilles spørgsmål om, hvorvidt den sagkyndige, ud over svarene på de
konkrete spørgsmål, måtte have bemærkninger til sagen. Statskassen
udlægger betalingen, idet der i almindelighed skal stilles sikkerhed
herfor, jf. den foreslåede § 426.
Ved syn og skøn suppleres den skriftlige syn og skøns-erklæring
sædvanligvis af en afhøring af den sagkyndige i retten (afhjemling).
Sådan supplerende afhøring forudsættes i almindelighed at kunne
undværes ved forenklet syn og skøn (sagkyndig vurdering).
Det foreslåede stk. 3 åbner dog mulighed for, at retten, når
særlige grunde taler for det, kan bestemme, at den sagkyndige skal
afgive en supplerende mundtlig forklaring. Bestemmelsen omfatter
også supplerende mundtlig forklaring fra en repræsentant for en
organisation, der har afgivet en sagkyndig erklæring, men mundtlig
forklaring forudsættes kun helt undtagelsesvis anvendt ved disse
erklæringer.
Efter stk. 4 bemyndiges justitsministeren til at fastsætte
nærmere regler til lettelse af den praktiske ekspedition af
spørgsmål til sagkyndige personer og organisationer og til at
beskikke sagkyndige personer og organisationer. Den nærmere
udformning af en bekendtgørelse herom må bero på Justitsministeriets
forhandlinger med relevante brancheorganisationer, herunder
eventuelt om takster for sagkyndig oplysning.
Henvisningerne i stk. 5 til bestemmelser i retsplejelovens
kapitel om syn og skøn omfatter regler om habilitetskrav (§ 197), om
fortrinsret for særligt beskikkede (§ 199, stk. 1), om parternes
forslag til og indsigelser mod valg af sagkyndig (§ 200), om
anvendelse af vidnereglerne på afhøring af sagkyndige (§ 204, stk.
3, og § 209) og om vederlag til sagkyndige (§ 211).
Der fastsættes ikke udtrykkelige regler om parternes adgang til
at overvære en eventuel besigtigelse. Hvis den ene part har mulighed
herfor - f.eks. fordi den pågældende har genstanden for sagkyndig
vurdering i sin besiddelse - forudsættes det, at også den anden part
får mulighed for at overvære besigtigelsen.
Til § 416
Bestemmelsen indeholder regler om indledning af småsagsproces,
jf. nærmere kapitel 9, afsnit 7.
Som udgangspunkt gælder de almindelige krav til stævningens
indhold i retsplejelovens § 348, stk. 2 og 3. Ved stk. 1, 1. pkt.,
fraviges dog kravet i retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 4, om en
udførlig sagsfremstilling.
Der skal efter stk. 1, 2. pkt., udfærdiges standardblanketter til
henholdsvis stævning og svarskrift, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 7
og 11. Det forudsættes, at kravet om anvendelse af blanket kan
opfyldes både ved anvendelse af en trykt blanket og ved anvendelse
af tekstbehandlingsanlæg, når blot blankettens indhold og systematik
følges.
Retten skal efter stk. 2 bistå sagsøger med at afhjælpe mangler
ved stævningen. Hvis stævningen ikke er udfærdiget på den
foreskrevne standardblanket skal retten sørge for, at en blanket
udfyldes behørigt på grundlag af sagsøgers oplysninger. Bestemmelsen
gælder principielt uanset, om en part er repræsenteret ved advokat
eller ej, men der vil i sagens natur i almindelighed være anledning
til at yde en mere intensiv bistand til parter uden advokat. Dette
gælder også med hensyn til kravet om genparter. Er materialet
begrænset, vil det være naturligt, at retten i givet fald lader tage
de nødvendige fotokopier, men retten kan også vælge at anmode
sagsøger om at eftersende de manglende genparter. Om bistand til
udfyldelse af svarskrift henvises til det foreslåede § 419, stk. 1,
2. pkt.
Hvis retten undtagelsesvis ikke kan afhjælpe mangler ved
stævningen, kan retten efter stk. 3 afvise sagen i overensstemmelse
med den almindelige regel herom i retsplejelovens § 349, stk. 1.
Bestemmelsen forudsættes kun anvendt ved helt ubrugelige stævninger.
Efter stk. 4 kan stævning, svarskrift og andre processkrifter
indgives ved telefax. Efter nuværende retspraksis anerkendes
processkrifter indgivet ved telefax, hvis originaldokumentet
umiddelbart i forlængelse heraf sendes med almindelig post. Den
foreslåede bestemmelse indebærer, at fremsendelse ved telefax alene
er tilstrækkeligt.
Justitsministeren bemyndiges samtidig til at fastsætte regler om,
at processkrifter kan indgives ved andet læsbart medie, f.eks.
edb-diskette, elektronisk post eller EDI ("electronic data
interchange", dvs. elektronisk dataudveksling på grundlag af en på
forhånd fastlagt standard for indhold og struktur).
Til § 417
Ved stk. 1 fastsættes, at stævninger i småsager ikke forkyndes,
men sendes med almindelig post til sagsøgte, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 8. Ordningen er obligatorisk i modsætning til den indtil den
1. juli 1997 gældende lignende ordning for almindelige civile sager,
ligesom statskassen afholder udgiften til forkyndelse (også) i
småsager, jf. retsplejelovens § 165, stk. 2, som affattet ved lov
nr. 414 af 10. juni 1997.
Efter retsplejeloven kan retten bestemme, om den videre
forberedelse af sagen skal foregå skriftligt eller mundtligt, jf.
retsplejelovens § 351 og § 352. Efter det foreslåede stk. 2 er
(indledende) skriftlig forberedelse obligatorisk i småsager, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 10.
Til § 418
Indleveres svarskrift ikke til tiden, eller finder retten det
undtagelsesvis ikke muligt at afhjælpe mangler ved svarskriftet, jf.
§ 419, stk. 1, 2. pkt., kan der efter stk. 1, 1. pkt., som
hovedregel afsiges udeblivelsesdom efter de almindelige regler
herom, jf.
retsplejelovens § 354, stk. 6, og kapitel 9, afsnit 12.3. og
12.4. Stk. 1, 2. pkt., indeholder en bestemmelse om beregning af
processuelle frister svarende til den indtil den 1. juli 1997
gældende bestemmelse i retsplejelovens § 219, stk. 4, jf. kapitel 9,
afsnit 8.
Stk. 1, 3. pkt., indeholder et krav om, at dommen indeholder
oplysning om, at stævningen ikke er forkyndt, svarende til den
indtil den 1. juli 1997 gældende bestemmelse i retsplejelovens §
354, stk. 5, 2. pkt.
Efter stk. 2 skal retten dog - på trods af den hovedreglen i stk.
1, 1. pkt. - undlade at afsige udeblivelsesdom, hvis en
fristoverskridelse må anses for undskyldelig, eller omstændighederne
i øvrigt taler for det, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 12.3.
Stk. 3 fastslår, at udeblivelsesdomme skal forkyndes af retten,
jf. nærmere kapitel 9, afsnit 8, og indeholder desuden regler om
tvangsfuldbyrdelse af udeblivelsesdomme, jf. nærmere kapitel 10,
afsnit 23.2. Hvis sagsøger ikke på forhånd i stævningen har givet
udtryk for ønske om fuldbyrdelse i tilfælde af udeblivelsesdom, skal
retten kontakte sagsøgeren, telefonisk eller skriftligt, og
forespørge, om fuldbyrdelse ønskes. Ønskes tvangsfuldbyrdelse,
forkyndes dommen for sagsøgte sammen med en indkaldelse til
fogedretten på et tidspunkt efter udløb af fuldbyrdelsesfristen for
dommen (sædvanligvis 14 dage). Retten skal notere tidspunktet for
(bekræftelsen af) sagsøgers anmodning om tvangsfuldbyrdelse, da
udlægget prioritetsstilling afhænger heraf, jf. retsplejelovens §
526, stk. 1.
Til § 419
Bestemmelsen indeholder regler for den videre forberedelse af
sagen efter modtagelse af stævning og svarskrift, jf. nærmere
kapitel 9, afsnit 13, og om skriftlig behandling i småsager, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 15.5.
Efter retsplejelovens almindelige bestemmelser er der forholdsvis
vide rammer for rettens tilrettelæggelse af denne forberedelse.
Retten kan således bestemme, at der skal udveksles yderligere
processkrifter (§ 353), eller den kan indkalde til et særligt
forberedende møde (§ 355). Efter stk. 1 skal der imidlertid som
udgangspunkt altid indkaldes til et forberedende møde i småsager.
Parterne indkaldes ved almindeligt brev, jf. § 406. Stk. 1, 2. pkt.,
fastslår rettens pligt til at bistå sagsøgte med at afhjælpe mangler
ved svarskriftet, smh. herved § 416, stk. 2, om bistanden til
sagsøger med hensyn til stævningen. Hvis svarskriftet ikke er
udfærdiget på den foreskrevne standardblanket skal retten sørge for,
at en blanket udfyldes behørigt på grundlag af sagsøgtes
oplysninger. Bestemmelsen gælder principielt uanset, om en part er
repræsenteret ved advokat eller ej, men der vil i sagens natur i
almindelighed være anledning til at yde en mere intensiv bistand til
parter uden advokat.
Efter den almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 355, stk.
2, kan retten opfordre en part, herunder en repræsentant for et
selskab m.v., til at møde personligt til det forberedende møde. Det
foreslås, at retten i småsager - med udeblivelsesvirkning - kan
pålægge en part eller partsrepræsentant at møde personligt, jf. §
420, stk. 2. Om udeblivelsesvirkningen og fuldbyrdelse af
udeblivelsesdommen henvises til de foreslåede bestemmelse i § 420,
stk. 1 og 2, samt kapitel 9, afsnit 12.1.-12.3., og kapitel 10,
afsnit 23.2.
Stk. 3 fastlægger det nærmere indhold af og formål med det
forberedende møde, herunder om pligten til at mægle forlig, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 22.2.
Hvis sagen ikke forliges, har retten efter stk. 4 tre
valgmuligheder. Retten kan for det første gå direkte over til
domsforhandling. For det andet kan retten bestemme, at sagen optages
til dom uden yderligere retsmøder efter, at bestemte
oplysningsskridt er foretaget, og at parterne har haft lejlighed til
skriftligt at kommentere nye oplysninger. Endelig kan retten for det
tredje beramme en mundtlig domsforhandling på et senere tidspunkt.
Om dommerens habilitet efter forgæves forligsmægling henvises til
kapitel 9, afsnit 22.3., hvorefter almindelige regler herom skal
finde anvendelse, - modsat den særlige situation ved isoleret
forligsmægling, jf. den foreslåede § 410.
Efter stk. 5 kan retten, når det er hensigtsmæssigt og foreneligt
med hensynet til sagens behandling inden for rimelig tid og uden
unødvendige ophold (§ 407) fravige bestemmelserne om sagens
forberedelse, jf. kapitel 9, afsnit 13. En beslutning om i det hele
at behandle sagen på skriftligt grundlag forudsætter dog, at ingen
af parterne modsætter sig dette, jf. kapitel 9, afsnit 15.5., mens
andre fravigelser ikke forudsætter enighed.
Hvis retten undtagelsesvis beslutter at indkalde til yderligere
forberedende møder, finder stk. 2 om personligt fremmøde tilsvarende
anvendelse.
Til § 420
Den foreslåede bestemmelse i stk. 1 indebærer en lempeligere
vurdering af parternes udeblivelse under småsagsprocessen, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 12.2.-12.3.
Retten bør undlade at afvise eller hæve en sag eller at afsige
udeblivelsesdom på grund af en parts eller parternes udeblivelse fra
retsmøder, hvis der er rimeligt grundlag for at antage, at
udeblivelse skyldes en fejltagelse eller undskyldelig forglemmelse i
øvrigt, og at parten eller parterne reelt er indstillet på at
fortsætte sagen uden bagtanke om forhaling. Parten eller parterne
bør eventuelt forsøges kontaktet telefonisk med henblik på afklaring
af, om der er grundlag for at fortsætte sagen. Udebliver en part
eller parterne fra domsforhandlingen, og bliver der i givet fald
tale om at udsætte domsforhandlingen, forudsættes retten dog at være
mere tilbageholdende med at undlade at tillægge udeblivelsen
sædvanlig virkning.
Den foreslåede lempeligere bedømmelse finder også anvendelse på
udeblivelse i tilfælde, hvor parten er pålagt at møde personligt,
jf. herved § 419, stk. 2.
Om sagsøgtes udeblivelse med svarskrift henvises til § 418, stk.
1 og 2.
Afsiges der udeblivelsesdom, følger det af stk. 2, at § 418, stk.
3, 2.-4. pkt., om forkyndelse og tvangsfuldbyrdelse finder
tilsvarende anvendelse. Selv om sagsøger allerede i stævningen har
fremsat en anmodning om tvangsfuldbyrdelse, hvis der måtte blive
afsagt udeblivelsesdom, kan et udlæg uanset § 418, stk. 3, 4. pkt.,
ikke tillægges prioritetsvirkning fra et tidspunkt forud for
afsigelse af udeblivelsesdommen.
Stk. 3 fastslår, at det i sager, hvor blot en af parterne møder
uden advokat, ikke (med udeblivelsesvirkning) kan pålægges parterne
at udveksle yderligere processkrifter ud over stævning og svarskrift
(§ 353) eller indlevere endeligt påstandsdokument (§ 356 a), jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 14.
Til § 421
Bestemmelsen bemyndiger justitsministeren til at fastsætte regler
om retsmøder i byretten uden for sædvanlig kontortid, jf. nærmere
kapitel 9, afsnit 25.3.
Til § 422
Bestemmelsen lægger op til en mere fleksibel anvendelse af de
såkaldte koncentrationsregler, dvs. reglerne om adgangen til at
ændre processtoffet (påstande, anbringender eller beviser), jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 21.
Til § 423
Bestemmelsen indeholder regler om, hvordan en mundtlig
domsforhandling gennemføres i småsager, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 15.4.
Til § 424
Bestemmelsen indebærer en fravigelse af almindelige regler om
mundtlighed og bevisumiddelbarhed derved, at der ikke i småsager
kræves dokumentation (dvs. oplæsning) eller påberåbelse af
processtof (påstande, anbringender og beviser m.v.), der er
fremkommet under sagens forberedelse, jf. nærmere kapitel 9, afsnit
15.3.
Der er dog ikke noget til hinder for, at dommeren i medfør af §
411 anmoder om parternes stillingtagen til, hvilke nærmere dele af
processtoffet, der har betydning for sagen, hvis sagens dokumenter
undtagelsesvis er omfattende eller uoverskuelige.
Med hensyn til processtof, der ikke fremgår af sagens dokumenter,
men som "i øvrigt er fremkommet" forudsætter fravigelsen af de
almindelige principper om mundtlighed og bevisumiddelbarhed, at de
pågældende oplysninger m.v. - som f.eks. kan være fremkommet under
forberedelsen uden for retsmøder - er begge parter bekendt.
Til § 425
Stk. 1 og 2 indeholder regler om udformning og afsigelse af domme
i småsager, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 24.
Efter stk. 3 er der mulighed for fogedbehandling i umiddelbar
tilknytning til domsafsigelsen, hvis begge parter er til stede og
ikke modsætter sig dette, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 23.3.
Foretages der udlæg, får udlægget plads i prioritetsrækken fra dette
tidspunkt.
En eventuel appel af dommen har efter forslaget opsættende
virkning, for så vidt som der ikke kan afholdes tvangsauktion, før
sagen er endeligt afgjort. En sådan auktionshindring indebærer efter
den almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 526, stk. 4, at den
1-årige forældelse af udlæg i løsøre, fondsaktiver og
omsætningsgældsbreve m.v. udskydes og tidligst indtræder 8 uger
efter auktionshindringens ophør.
Reglen om umiddelbar tvangsfuldbyrdelse i stk. 3 finder efter
Stk. 4 også anvendelse på andre afgørelser end domme (dvs. kendelser
og beslutninger), samt på retsforlig.
Til § 426
Bestemmelsen indeholder regler om sikkerhedsstillelse for
omkostninger ved sagens oplysning, jf. nærmere kapitel 9, afsnit
23.7.
Efter stk. 1 er hovedreglen, at den part, som ønsker et bestemt
sagsoplysningsskridt (f.eks. indkaldelse af et vidne eller sagkyndig
oplysning, jf. den foreslåede § 415) skal stille sikkerhed for
udgifterne hertil. Om mulighederne for at få disse sagsomkostninger
erstattet af modparten henvises til den foreslåede § 427.
Efter stk. 2 kan en part fritages for sikkerhedsstillelse i tre
situationer: Hvis parten er dækket af en retshjælpsforsikring, hvis
partens advokat indestår for betalingen, eller hvis den tredjemand,
der har krav på betaling, frafalder betaling eller erklærer selv at
have fået tilstrækkelig sikkerhed for sit krav direkte fra parten
(og dermed frafalder kravet i forhold til retten).
Har en part fri proces, følger det af det foreslåede § 428, stk.
10, at reglerne om sikkerhedsstillelse ikke finder anvendelse.
I det omfang, der er stillet sikkerhed for
oplysningsomkostninger, eller betingelserne i stk. 2 er opfyldt,
eller en part har fri proces, afholder retten forskudsvis disse
omkostninger.
Til § 427
Bestemmelsen indeholder regler om sagsomkostninger i småsager,
jf. nærmere kapitel 9, afsnit 23. Bestemmelsen vil også få betydning
for isoleret bevisoptagelse i tilfælde, hvor efterfølgende søgsmål
vil være omfattet af småsagskapitlet.
Med de fravigelser, der følger af stk. 2-4, gælder efter stk. 1
om sagsomkostninger de almindelige regler i retsplejelovens kapitel
30, hvorefter den tabende part som hovedregel skal erstatte
modpartens omkostninger ved sagen. De almindelige omkostningsregler
finder således bl.a. anvendelse for betalte retsafgifter, jf.
kapitel 9, afsnit 23.4.1., og for afholdte udgifter til sagens
oplysning m.v., jf. kapitel 9, afsnit 23.3.2.
Efter stk. 2 kan en part - selv om denne helt eller delvis vinder
sagen - ikke få erstattet advokatudgifter eller andre
rådgiverudgifter, der består i at føre sagen for retten
(proceduresalær). Andre advokat- eller rådgiverudgifter - f.eks.
inkassoomkostninger eller retshjælpsomkostninger - kan dog erstattes
efter reglerne i retsplejelovens kapitel 30, dog højst med et beløb
svarende til den højeste sats for advokatretshjælp i småsager (efter
forslaget 1.500 kr. inkl. moms), jf. kapitel 9, afsnit 23.2.2.
(særligt afsnit 23.2.2.5.), smh. med kapitel 13, afsnit 8.5., og
udkastet til § 6 a og § 7, stk. 3, i retshjælpsbekendtgørelsen
nedenfor i afsnit 4. Reglen gælder også udgifter til bistand fra
autoriseret inkassobureau, jf. lovudkastets § 1, nr. 3, og kapitel
10, afsnit 18.4.
Med stk. 3 åbnes der mulighed for i særlige tilfælde at pålægge
modparten andre sagsomkostninger, jf. nærmere kapitel 9, afsnit
23.5. Det kunne f.eks. dreje sig om transportudgifter til et
retsmøde, der aflyses eller udsættes på grund af modpartens forhold.
I erhvervssager er der efter stk. 4 mulighed for, efter at en
strid er opstået, at aftale, at almindelige omkostningsregler skal
finde anvendelse. Der kan således ikke gives forhåndsafkald på
småsagsprocessens omkostningsregler, f.eks. som et standardvilkår i
kontrakter. I andre sager, herunder forbrugersager, er
småsagsprocessens omkostningsregler ufravigelige. Der henvises til
kapitel 9, afsnit 23.2.2.7.
Til § 428
Bestemmelsen indeholder regler om fri proces i småsager og - til
dels - om retshjælpsforsikring. Der henvises herom nærmere til
kapitel 14 og til betænkningens bilag 18.
Stk. 1 fastlægger de særlige fri proces-reglers nærmere
anvendelsesområde, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.7. I det omfang
§ 428 ikke indeholder særlige regler, gælder de almindelige regler i
retsplejelovens kapitel 31. For sager, der behandles efter
småsagsprocessens regler efter den almindelige bestemmelse i § 400,
stk. 1, gælder samtlige bestemmelser i stk. 2-10. Bestemmelserne
finder derimod ikke anvendelse på sager, der omfattes af § 400, stk.
1, men som efter parternes aftale eller rettens henvisning,
behandles efter almindelige procesregler. I disse tilfælde kan
virkningen af fri proces begrænses i overensstemmelse med § 428,
stk. 6 (begrænset dækning af advokatomkostninger). Der henvises
herom nærmere til kapitel 14, afsnit 4.7.3. For sager, der behandles
efter småsagsprocessens regler efter parternes aftale, gælder de
særlige regler om fri proces i småsager, bortset fra de materielle
betingelser i stk. 2 og 3.
Efter stk. 2 er det i småsager retten - og ikke statsamtet - der
har kompetencen til at bevilge fri proces, jf. kapitel 14, afsnit
4.1. og 4.9.3. Bestemmelsen fastlægger desuden betingelserne for
meddelelse af fri proces. De almindelige krav til ansøgerens indtægt
fastsat i medfør af retsplejelovens § 330, stk. 3, jf. § stk. 1, nr.
2, finder anvendelse.
Efter bestemmelsen er det de årligt fastsatte indtægtsgrænser,
der finder anvendelse, således at der ikke af retten skal udøves et
skøn, modsat fri proces-bekendtgørelsens § 5 om fri
proces-myndighedernes adgang til at fravige indtægtsbetingelserne i
særlige tilfælde, jf. kapitel 14, afsnit 4.2.1.4. Derimod finder
kravet om "rimelig grund til at føre proces" i § 330, stk. 1, nr. 1,
ikke anvendelse i småsager, hvor det alene er krav, at ansøgeren er
part i en anlagt byretssag, og at fri proces ikke udelukkes ved stk.
3, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.4.4.
I Stk. 3 opregnes en række sagskategorier, der generelt er
undtaget fra fri proces i småsager, jf. nærmere kapitel 14, afsnit
4.3. og 4.4.4. Der er tale om sagskategorier, hvor fri proces efter
de gældende regler i almindelighed ikke gives. Sager af særlig ringe
værdi (bagatelsager), jf. stk. 3, nr. 1, omfatter som altovervejende
hovedregel sager af en værdi af indtil 1.000 kr., jf. nærmere
kapitel 14, afsnit 4.3.7. Om klagenævnssager, jf. stk. 3, nr. 2,
henvises til kapitel 14, afsnit 4.3.5. Om inkassosager, jf. stk. 3,
nr. 3, henvises til kapitel 14, afsnit 4.3.6. Om erhvervssager, jf.
stk. 3, nr. 4, og spekulationssager, jf. stk. 3, nr. 5, henvises til
kapitel 14, afsnit 4.3.3. Efter stk. 3, nr. 6, kan fri proces
nægtes, hvis betingelserne for at kræve tilbagebetaling er opfyldt,
jf. stk. 9, eller partens anbringender i øvrigt må anses for
grundløse, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.4.4. og 4.6.2.
I stk. 4 fastslås rettens pligt til at bistå parter med ansøgning
om fri proces, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.9.2.
Hvis en part, der opfylder de økonomiske betingelser for fri
proces, har retshjælpsforsikring, skal retten efter stk. 5 sørge for
anmeldelse til forsikringsselskabet, jf. nærmere kapitel 14, afsnit
4.9.4. Også uden for tilfælde, hvor betingelserne for fri proces er
opfyldt, skal retten bistå en part med anmeldelse til
retshjælpsforsikring.
Efter stk. 6 indebærer fri proces i småsager ikke
advokatbeskikkelse (modsat den gældende retsplejelovs § 332, stk. 1,
nr. 2), og advokatomkostninger dækkes kun i det omfang, disse
udgifter kan erstattes efter den foreslåede omkostningsregel i §
427, stk. 2.
Der henvises nærmere herom til kapitel 14, afsnit 4.5.3.
Bestemmelsen i retsplejelovens § 332, stk. 2, om delvis fri proces,
der i praksis anvendes til at undlade beskikkelse af advokat,
navnlig i skiftesager, finder ikke anvendelse i småsager, jf.
nærmere kapitel 14, afsnit 4.5.6.
Efter stk. 7 har en part, der i det væsentlige har fået medhold
ved byrettens dom, under visse betingelser automatisk fri proces
under appelsagen for landsretten, hvis modparten anker, jf. nærmere
kapitel 14, afsnit 4.10.2.
Stk. 8 indeholder visse regler for omkostningsafgørelsen i sager,
hvor en part har fri proces eller retshjælpsforsikring, og om
retternes praktiske administration vedrørende sagens omkostninger,
jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.9.5., 4.9.6. og 5.9. samt
betænkningens bilag 18.
Efter stk. 9 er der adgang til at ophæve virkningen af fri proces
i visse tilfælde, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.6.
Ved stk. 10 undtages retsplejelovens § 335 a om fri proces i
sager afgjort af klagenævn m.fl., jf. nærmere kapitel 14, afsnit
4.3.5., og den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 426 om
sikkerhedsstillelse for sagsomkostninger, jf. kapitel 9, afsnit
23.7., og kapitel 14, afsnit 4.9.5.
Til § 429
Bestemmelsen angår appel af domme i småsager til landsretten, jf.
nærmere kapitel 9, afsnit 27.2.
Efter stk. 1, sker appel af domme i småsager ved kære i stedet
for anke, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 27.2.7.1. Det indebærer
navnlig, at appel af domme i almindelighed ikke vil have opsættende
virkning, og at appelsagen som udgangspunkt behandles skriftligt.
Med hensyn til stk. 2-6 henvises til kapitel 9, afsnit 27.2.7.1.,
og - med hensyn til appelbegrænsning, jf. stk. 2, nr. 2 - til afsnit
27.2.7.2.
Stk. 2 fastsætter, at en række regler om ankebehandling finder
tilsvarende anvendelse med hensyn til kære af domme i småsager. Det
drejer sig om § 366 a, stk. 3, om en redegørelse vedrørende
kortfattede domme (nr. 1). Endvidere overføres og tilpasses de
almindelige ankebegrænsningsregler i § 368, stk. 1, 2. pkt., og stk.
2 til småsagsprocessens appelregler (nr. 2), jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 27.2.7.2. Appel kan herefter ske i samme omfang som efter
gældende ret. Endvidere overføres § 368, stk. 4, om inddragelse af
afgørelser truffet under sagen i første instans (nr. 3). Det samme
gælder § 369, stk. 4, om appel af udeblivelsesdomme (nr. 4), § 370
om afkald på appel (nr. 5), § 383 og § 384 om (helt) ny påstande og
anbringender (nr. 6), § 388 om hjemvisning (nr. 7) samt § 390 om
forholdet mellem anke og særskilt kære af afgørelser truffet under
sagen i første instans (nr. 8), således at kære af en dom i relation
til denne bestemmelse sidestilles med anke af en dom.Stk. 3
fastsætter, at en række regler i retsplejelovens kærekapitel ikke
finder anvendelse på kære af domme i småsager. Det drejer sig om §
393, stk. 2, 3. pkt., om fremsendelse af genpart af kæreskriftet til
modparten (nr. 1), § 393, stk. 3, om muligheden for at kære
mundtligt til retsbogen (nr. 2), § 396, stk. 3, om underretning om
sagens indsendelse fra byretten (nr. 3) samt § 397, stk. 1, om
afgivelse af udtalelser fra parterne inden for en 10 dages frist
m.v. (nr. 4). Der vil i sager, der er afgjort ved dom, sjældent være
anledning til, at byretten afgiver en erklæring efter § 396, stk. 2,
men denne bestemmelse foreslås dog ikke ophævet i småsager.
Stk. 4 fastsætter nærmere regler for kæresagens behandling, der
fraviger den gældende kæreordning, jf. herved ovenfor om stk. 3.
Efter stk. 4, 1. pkt., skal der sammen med kæreskriftet indleveres
genpart heraf samt af eventuelle bilag. Efter 2. pkt. skal
kæreskriftet forkyndes for indkærede. En eventuel erklæring fra
byretten i medfør af § 396, stk. 2, vedlægges ved forkyndelsen, og
kærende underrettes. Ved forkyndelsen opfordres indkærede til at
fremsætte sine bemærkninger til kæreskriftet inden for en af
landsretten fastsat frist, jf. 3. pkt. Der stilles ikke særlige
formelle krav til et sådant svarskrift. Landsretten kan efter 4.
pkt. bestemme, at flere processkrifter skal udveksles. Det
forudsættes, at landsretten i denne forbindelse overfor parterne gør
det klart, hvornår forberedelsen sluttes, således at sagen optages
til afgørelse på skriftligt grundlag, hvis der ikke berammes
mundtlig forhandling. Uanset om sagen optages til afgørelse på
skriftligt grundlag, eller optagelsen sker efter mundtlig
forhandling, skal retsplejelovens § 219, stk. 1 og 2, finde
anvendelse, jf. 5. pkt.
Med hensyn til opsættende virkning forudsættes den gældende § 395
anvendt med en vis tilbageholdenhed, jf. kapitel 9, afsnit 27.2.7.1.
Kæresagen behandles som udgangspunkt skriftligt, men landsretten
kan efter stk. 5 bestemme, at sagen skal behandles mundtligt for
landsretten. Bestemmelsen er udformet på samme måde som
retsplejelovens § 587, stk. 6, om fogedsager. Bestemmelsen må
administreres i overensstemmelse med Menneskerettighedskonventionens
artikel 6, stk. 1, og der forudsættes taget særligt hensyn til, om
sagen har været skriftligt behandlet i byretten, jf. kapitel 9,
afsnit 27.2.7.1.
Landsrettens afgørelse træffes efter stk. 6 ved dom. En eventuel
appel til Højesteret som 3. instans sker derfor ved anke efter
retsplejelovens § 371.
Til § 430
Det foreslåede kapitel 39 indeholder ikke en udtømmende
regulering af småsagsprocessen. I det omfang der ikke i kapitel 39
er fastsat særlige regler, finder de almindelige civilprocessuelle
regler i retsplejeloven således anvendelse, jf. nærmere kapitel 9,
afsnit 2.
Til § 431
Bestemmelsen angår tvangsfuldbyrdelse af retsafgørelser og
retsforlig i småsager efter inkassoprocessens fuldbyrdelsesregler,
jf. kapitel 10, afsnit 23. Bestemmelserne anvendes både, hvor
fuldbyrdelse sker i tilslutning til småsagsbehandling, jf. kapitel
10, afsnit 2 og 3, og hvor den civile sag sluttes ved retten uden
tvangsfuldbyrdelse, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 23.4. Ved den
foreslåede bestemmelse gøres følgende bestemmelser anvendelige: §
434 om rettens grundlæggende, praktiske vejledning og bistand, § 435
om processuelle repræsentanter (rettergangsfuldmægtige), § 440 om
kreditors mødepligt og fogedrettens vejledningspligt samt § 442 om
sagsomkostninger.
Om tvangsfuldbyrdelse af udeblivelsesdomme henvises til den
foreslåede § 418, stk. 3, og § 420, stk. 2. Om fuldbyrdelse på
frivilligt grundlag i umiddelbar tilknytning til dom eller
retsforlig henvises til den foreslåede § 425, stk. 3 og 4.
Til kapitel 40
Behandling af inkassosager
Til § 432
Bestemmelsen fastlægger anvendelsesområdet for de særlige regler
om inkassoproces i dette kapitel, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 5
og 22.
Det fremgår af bestemmelsen, at inkassoprocessen som udgangspunkt
omfatter alle ikke-tvistige sager om inddrivelse af pengekrav, hvor
kreditor ønsker tvangsfuldbyrdelse af sit krav i umiddelbar
forlængelse af domsafsigelsen.
Enkelte af kapitlets bestemmelser er dog udtrykkeligt begrænset
til småsager, jf. § 437, stk. 2 og 3, om rettens bistand ved mangler
ved stævningen, § 439, stk. 1 og 2, om sagsøgtes udeblivelse, § 440,
stk. 1, om kreditors mødepligt, § 440, stk. 2, om rettens
vejlednings- og bistandspligt og § 442 om sagsomkostninger. På disse
punkter finder retsplejelovens almindelige regler anvendelse for
sager om krav over småsagsgrænsen på 20.000 kr., medmindre der er
tale om et krav afgjort af Forbrugerklagenævnet.
Til § 433
Det fremgår af retsplejelovens § 153, stk. 1, at processuelle
meddelelser i civile sager skal forkyndes, medmindre andet er
bestemt i retsplejeloven.
Det foreslås i inkassoprocessen - som i småsagsprocessen, jf. den
foreslåede § 406 - at vende denne regel om, så processuelle
meddelelser i disse sager kun skal forkyndes, hvis det er bestemt i
det foreslåede kapitel 40 om inkassosager.
Bestemmelser om forkyndelse er fastsat i de foreslåede § 438,
stk. 1 og 2 (forkyndelse af stævning og indkaldelse til
fogedretsmøde). Derimod forkyndes udeblivelsesdomme ikke, men sendes
med almindelig post, jf. § 439, stk. 3, 1. pkt.
Til § 434
Bestemmelsen svarer til § 405 vedrørende småsagsprocessen.
Stk. 1 angår den grundlæggende praktiske vejledning og bistand,
der i alt væsentligt vil skulle ydes af byretternes kontorpersonale,
jf. nærmere kapitel 10, afsnit 14.2.1.
Stk. 2 bemyndiger justitsministeren til at udarbejde
standardvejledninger, som byretterne skal vedlægge henholdsvis
stævningen (til sagsøgte) og underretningen om tidspunktet for
fogedretsmødet, jf. § 438, stk. 2, 2. pkt., samt § 440, stk. 1, 2.
pkt. (til sagsøgere, der ikke møder ved advokat).
Det forudsættes, at potentielle sagsøgere kan få udleveret en
stævningsblanket (jf. § 437, stk. 1) og en vejledning ved
henvendelse til byrettens sekretariat.
Til § 435
Bestemmelsen fastlægger, hvem der kan møde som processuelle
repræsentanter (rettergangsfuldmægtige) for parterne.
Bestemmelsen, der svarer til § 408 vedrørende småsagsprocessen,
indebærer en udvidelse af den mødeberettigede personkreds i
inkassosager i forhold til den almindelige bestemmelse i
retsplejelovens § 260, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 15, og kapitel
9, afsnit 6.2.
Til § 436
Bestemmelsen indeholder en særlig værnetingsregel for
inkassosager, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 7.2.
Bestemmelsen indebærer, at sagen i almindelighed skal anlægges
ved sagsøgtes hjemting, jf. nr. 1. Hjemtinget for (fysiske) personer
er typisk den retskreds, hvor vedkommende har bopæl, mens hjemtinget
for selskaber m.v. (juridiske personer) typisk er den retskreds,
hvor selskabet har sit hovedkontor.
Der er dog efter nr. 2 også mulighed for at anlægge sagen ved en
anden ret, hvor der efter de øvrige regler i retsplejelovens kapitel
22 om retternes stedlige kompetence er værneting for domssagen, hvis
en fogedsag mod sagsøgte (skyldner) efter § 487, stk. 1, om
fogedretternes stedlige kompetence, kan behandles ved denne ret, og
hvis sagsøgte kan tilsiges til at møde ved retten efter reglerne i §
494, stk. 1.
Den foreslåede ordning indebærer, at retsplejelovens § 487, stk.
4, om henvisning efter fogedrettens bestemmelse ikke kan anvendes
til at flytte selve inkassosagen, når retten er kompetent. Derimod
vil det ikke være udelukket under den fogedretlige del af sagen -
efter afsigelse af udeblivelsesdom - at henvise sagen, f.eks. i
tilfælde af sagsøgtes (skyldners) flytning. Bestemmelsen forudsættes
dog anvendt med tilbageholdenhed, hvis sagen uden store praktiske
problemer kan færdigbehandles ved den oprindelige (foged-)ret.
Der vil ikke være noget til hinder for, at en sagsøger
(kreditor), der har fået dom og foretaget en fogedforretning ved
skyldners hjemting efter inkassoprocessen, efterfølgende - hvis
fogedforretningen ikke har givet fyldestgørelse - indgiver anmodning
til en anden fogedret, hvor sagsøgte (skyldner) ikke har hjemting,
men hvor der efter § 487 er værneting for fogedsagen.
Til § 437
Bestemmelsen svarer til § 416 vedrørende småsagsprocessen.
Der skal efter bestemmelsens stk. 1 udfærdiges standardblanketter
til henholdsvis stævning og svarskrift, jf. nærmere kapitel 10,
afsnit 8.2. og 9.3. Det forudsættes, at kravet om anvendelse af
blanket kan opfyldes både ved anvendelse af en trykt blanket og ved
anvendelse af tekstbehandlingsanlæg, når blot blankettens indhold og
systematik følges.
Retten skal efter stk. 2 i inkassosager vedrørende krav under
småsagsgrænsen på 20.000 kr. eller krav, som er afgjort af
Forbrugerklagenævnet (små inkassosager), bistå sagsøger med at
afhjælpe mangler ved stævningen. Hvis stævningen ikke er udfærdiget
på den foreskrevne standardblanket skal retten sørge for, at en
blanket udfyldes behørigt på grundlag af sagsøgers oplysninger.
Bestemmelsen gælder principielt uanset, om en part er repræsenteret
ved advokat eller ej, men der vil i sagens natur i almindelighed
være anledning til at yde en mere intensiv bistand til parter uden
advokat.
Hvis der i en lille inkassosag fremsættes indsigelser eller
modkrav, vil sagen i medfør af § 439, stk. 4, overgå til videre
behandling efter småsagsprocessens regler, og derved vil
bestemmelsen om bistand til sagsøgte vedrørende udfyldelse af
svarskrift i § 419, stk. 1, 2. pkt., finde anvendelse.
Hvis retten i en af de små sager undtagelsesvis ikke kan afhjælpe
mangler ved stævningen, kan retten efter stk. 3 afvise sagen i
overensstemmelse med den almindelige regel herom i retsplejelovens §
349, stk. 1. Bestemmelsen forudsættes kun anvendt ved helt
ubrugelige stævninger. Hvis inkassosagen angår et krav over
småsagsgrænsen på 20.000 kr., som ikke er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, finder § 349, stk. 1, anvendelse på sædvanlig
måde.
Efter stk. 4 kan stævning, svarskrift og andre processkrifter
indgives ved telefax. Efter nuværende retspraksis anerkendes
processkrifter indgivet ved telefax, hvis originaldokumentet
umiddelbart i forlængelse heraf sendes med almindelig post. Den
foreslåede bestemmelse indebærer, at fremsendelse ved telefax alene
er tilstrækkeligt.
Justitsministeren bemyndiges samtidig til at fastsætte regler om,
at processkrifter kan indgives ved andet læsbart medie, f.eks.
edb-diskette, elektronisk post eller EDI ("electronic data
interchange", dvs. elektronisk dataudveksling på grundlag af en på
forhånd fastlagt standard for indhold og struktur).
Til § 438
Efter bestemmelsens stk. 1 og 2 skal stævningen og en indkaldelse
til et fogedretsmøde forkyndes for sagsøgte (skyldner), jf. nærmere
kapitel 10, afsnit 9. Det vil af tilsigelsen skulle fremgå, at en
sagsøgt, der rettidigt indleverer svarskrift, ikke behøver at møde,
jf. § 439, stk. 4.
Skal fogedforretning på grund af sagsøgtes (skyldners)
insolvenserklæring afvises i medfør af den såkaldte "fredningsregel"
i retsplejelovens § 490, kan kravet efter stk. 3 ikke fuldbyrdes,
men inkassoprocessens civilprocessuelle regler vil kunne anvendes
med henblik på erhvervelse af udeblivelsesdom, jf. nærmere kapitel
10, afsnit 8.5.
Til § 439
Bestemmelsen angår rettens stillingtagen til inkassosagens videre
behandling efter udløbet af svarfristen, jf. nærmere kapitel 10,
afsnit 10.
Indleveres fyldestgørende svarskrift ikke til tiden, kan der
efter stk. 1 afsiges udeblivelsesdom efter de almindelige regler
herom i retsplejelovens § 354, stk. 6.
Hvis inkassosagen angår et krav under småsagsgrænsen på 20.000
kr. eller et krav, som er afgjort af Forbrugerklagenævnet, skal
retten efter stk. 2 - på samme måde som i småsagsprocessen, jf. §
418, stk. 1 og 2 - dog undlade at afsige udeblivelsesdom, hvis
mangler ved et svarskrift i inkassosager om krav kan afhjælpes af
retten, jf. herved § 419, stk. 1, 2. pkt., eller hvis en
fristoverskridelse må anses for undskyldelig, eller omstændighederne
i øvrigt taler for det, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 10.1.1.2. Er
svarskrift indgivet, forudsættes der således kun afsagt
udeblivelsesdom, hvis svarskriftet er helt ubrugeligt.
Afsiges der udeblivelsesdom, sender retten en udskrift af dommen
med almindelig post til parterne, og den videre behandling af sagen
sker efter retsplejelovens almindelige bestemmelser om
tvangsfuldbyrdelse af pengekrav, jf. stk. 3, med de modifikationer,
der følger af de foreslåede §§ 440-443. Der henvises herom til
kapitel 10, afsnit 10.1.2.-10.1.5. Det forudsættes, at der ved
udeblivelsesdomme under inkassoprocessen i almindelighed ikke
fastsættes en fuldbyrdelsesfrist, således at fuldbyrdelse kan ske
straks.
Hvis fyldestgørende svarskrift modtages rettidigt, eller retten i
øvrigt undlader at afsige udeblivelsesdom, sker den videre
behandling af sagen i medfør af stk. 4 uden anvendelse af
inkassoreglerne, og det berammede fogedretsmøde bortfalder, jf.
nærmere kapitel 10, afsnit 10.2. Den videre behandling sker afhængig
af kravets karakter efter småsagsprocessens regler eller reglerne
for almindelige (tvistige) civile sager.
Til § 440
Efter almindelige regler har kreditor som udgangspunkt ikke pligt
til at møde i fogedsager om krav under 2.500 kr., jf.
retsplejelovens § 492, stk. 2. Fogedretten har i disse sager pligt
til at forestå fogedforretningens gennemførelse uden sagsøgers
(kreditors) tilstedeværelse. Efter § 440, stk. 1, udvides denne
regel til at gælde alle sager om krav under småsagsgrænsen på 20.000
kr. og krav, som er afgjort af Forbrugerklagenævnet, jf. nærmere
kapitel 10, afsnit 13. Fogedretten kan dog i overensstemmelse med
den almindelige bestemmelse i § 492, stk. 3, bestemme, at sagsøger
(kreditor) skal møde i fogedretten, hvis det er nødvendigt for at
gennemføre fogedsagen.
Modstykket til reglen om manglende mødepligt er, at sagsøger
(kreditor) i almindelighed ikke har krav på mødesalær, hvis
vedkommende alligevel møder, jf. retsplejelovens § 503, 3. pkt., og
det foreslåede § 442, stk. 2, og kapitel 10, afsnit 18.2.2.
Selv om kreditor ikke har mødepligt, underrettes denne dog om
tidspunktet for fogedretsmødet.
Bestemmelsen i stk. 2 indebærer en udvidelse af rettens
vejlednings- og bistandspligt i sager om krav under småsagsgrænsen
på 20.000 kr. og krav, som er afgjort af Forbrugerklagenævnet, i
forhold til den almindelige bestemmelse i retsplejelovens § 500,
stk. 1, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 14.2.2.
Til § 441
Bestemmelsen angår udlæggets prioritetsstilling, jf. nærmere
kapitel 10, afsnit 8.4.
Til § 442
Bestemmelsens indeholder regler om sagsomkostninger i
inkassosager, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 18.
Med de fravigelser, der følger af stk. 2 og 3, gælder efter stk.
1 om sagsomkostninger de almindelige regler i retsplejelovens
kapitel 30 og § 503. Også retsafgifter tilkendes efter almindelige
regler, jf. kapitel 10, afsnit 18.5. og 18.6. Tilsvarende gælder
udgifter i forbindelse med udkørende fogedforretninger - f.eks.
udgifter til fogedrettens transport, låsesmed samt til afhentning af
udlagte genstande med henblik på tvangsauktion. m.v. - jf. kapitel
10, afsnit 18.5.
Efter stk. 2 kan en part i en inkassosag om et krav over
småsagsgrænsen på 20.000, som ikke er afgjort af
Forbrugerklagenævnet, kun få inkassoomkostninger efter
småsagsprocessens omkostningsregel (§ 427), dvs. højst 1.500 kr.
inkl. moms, jf. kapitel 10, afsnit 18.2.1., og proceduresalær efter
retsplejelovens § 503, 4. pkt., kan kun tilkendes helt
undtagelsesvis, jf. kapitel 10, afsnit 18.2.3. Som følge af den
foreslåede bestemmelse om mødepligt i retsplejelovens § 440, stk. 1,
vil der i almindelighed kun kunne tilkendes mødesalær i sager om
krav, der ved sagens anlæg oversteg 20.000 kr., og som ikke er
afgjort af Forbrugerklagenævnet. Inden for de nævnte rammer kan også
inkassoomkostninger ved bistand fra autoriseret inkassobureau
erstattes, jf. lovudkastets § 1, nr. 3, og kapitel 10, afsnit 18.4.
Som følge af udformningen af den foreslåede bestemmelse om
inkassobureauers møderet i lovudkastets § 1, nr. 2, bliver der ikke
anledning til at tilkende inkassobureauer proceduresalær.
Om bestemmelsen i stk. 3, der maksimerer inkassoomkostninger i
overensstemmelse med stk. 3, hvis de faktiske omkostninger ikke
oplyses, henvises til kapitel 10, afsnit 18.3.
Til § 443
Bestemmelsen fastslår, at appel af domme i inkassosager sker
efter samme regler som appel af domme i småsager, jf. den foreslåede
bestemmelse i § 429, dvs. ved kære.
Der henvises herom nærmere til kapitel 10, afsnit 20.2.1. og
20.2.2.
Til § 444
Det foreslåede kapitel 40 indeholder ikke en udtømmende
regulering af inkassoprocessen. I det omfang der ikke i kapitel 40
er fastsat særlige regler, finder de almindelige
civilprocessuelle og fogedprocessuelle regler i retsplejeloven
således anvendelse, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 4.
Til nr. 7 (§ 488, stk. 2, 2. pkt.)
Bestemmelsen fastslår fogedens pligt til at at påse, at en
eventuelt nødvendig forkyndelse af en dom i en sag, som er behandlet
efter småsagsprocessens regler, er sket, jf. nærmere kapitel 10,
afsnit 23.2.3.
Til nr. 8 (§ 495, stk. 1, 2. pkt.)
Bestemmelsen indebærer en udvidelse af adgangen til foretage
udlæg på fogedrettens kontor, jf. nærmere kapitel 10, afsnit 17.
Til nr. 9 (§ 502, stk. 1, nr. 1)
Der er tale om en konsekvensændring af retsplejelovens
bestemmelse om udsættelse af fogedsager som følge af, at appel af
domme i småsager og inkassosager efter de foreslåede bestemmelser i
retsplejelovens § 429 og § 443 skal ske ved kære og ikke ved anke,
jf. kapitel 9, afsnit 27.2.7.1., og kapitel 10, afsnit 10.1.4.
Til nr. 10
Til § 1023 b
Bestemmelsen indebærer, at der som et led i et styrket samarbejde
med aktørerne på retshjælpsområdet (i videste forstand) nedsættes et
samarbejdsorgan, jf. nærmere kapitel 15, afsnit 4.
Til § 1023 c
Bestemmelsen angår justitsministerens forpligtelser til at
foranledige udarbejdet en løbende retsplejestatistik, jf. nærmere
kapitel 15, afsnit 5.
Til § 2
(mortifikationsloven)
Til nr. 1 (§ 9 a)
Småsagsprocessen omfatter ikke mortifikationssager. Efter den
foreslåede bestemmelse i stk. 1 skal retten imidlertid i visse
mortifikationssager yde selvmødere vejledning og praktisk bistand
svarende til, hvad der gælder i småsagsprocessen, jf. nærmere
kapitel 9, afsnit 3.2.1., og den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 411, stk. 5. Også ordningen med standardblanketter
foreslås i stk. 2 overført til mortifikationsprocessen.
Bestemmelsen omfatter alene mortifikation af pantebreve og f.eks.
ikke mortifikation af gældsbreve, servitutter, brugsrettigheder
eller grundbyrder.
De almindelige regler i mortifikationslovens §§ 1-9 om
fremgangsmåden m.v. i mortifikationssager finder efter stk. 3
anvendelse med de fornødne lempelser, dvs. de lempelser, der følger
af, at rettens pligt til at vejlede og yde praktisk bistand udvides.
Det vil således i sager om mortifikation af pantebreve påhvile
retten at give underretning om mortifikationssagen til eventuelt
berettigede eller forpligtede m.fl. (jf. mortifikationslovens § 5,
stk. 1, og § 6, stk. 6) og at indrykke bekendtgørelse i Statstidende
(mortifikationslovens § 6, stk. 3).
Til § 3
(retsafgiftsloven)
Der henvises til kapitel 9, afsnit 23.4.2.2.3.
Til nr. 1 (§ 1, stk. 1, 2. pkt.)
Bestemmelsen indebærer en forhøjelse af værdigrænsen for, hvornår
der skal betales procenttillæg på 1 pct. af sagens værdi (over
værdigrænsen) ud over grundafgiften på 500 kr. fra 6.000 kr. til
20.000 kr. (småsagsgrænsen).
Bestemmelsen gælder, uanset om sagen behandles efter reglerne om
småsagsproces i retsplejelovens kapitel 39, almindelig civilproces
eller inkassoproces efter kapitel 40.
Sager om krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet,
sidestilles med sager om krav på højst 20.000 kr.
Til nr. 2 (§ 1, stk. 2.)
Bestemmelsen indebærer, at der ikke skal betales
berammelsesafgift i sager om krav på højst 20.000 kr. eller om krav,
der er afgjort af Forbrugerklagenævnet.
Fritagelsen for berammelsesafgift gælder, uanset om sagen
behandles efter reglerne om småsagsproces i retsplejelovens kapitel
39.
Til nr. 3 (§ 1 a)
Bestemmelsen indebærer, at retsafgiften bortfalder i
inkassosager, hvis fogedretten efter retsplejelovens § 490
("fredningsreglen") afviser at foretage udlægsforretning, eller hvis
forretning afvises på grund af betalingsstandsning, konkurs,
tvangsakkord eller gældssanering, jf. nærmere konkurslovens § 16, §
16 a, § 31, § 171 og § 207, stk. 1.
Bortfald af afgiften forudsætter dog, at afvisning sker inden
afsigelse af dom i inkassosagen.
Til nr. 4 (overskriften til kapitel 2)
Der er tale om en redaktionel ændring som følge af den i § 2, nr.
5, foreslåede nye bestemmelse om retsafgift i sager om isoleret
forligsmægling.
Til nr. 5 (§ 14, stk. 2)
Bestemmelsen indebærer, at der skal betales 250 kr. i retsafgift
i sager om isoleret forligsmægling, jf. nærmere kapitel 12, afsnit
4.5.
Til nr. 6 (§ 20 a)
Bestemmelsen indebærer, at der ikke skal betales særskilt
fogedretsafgift i sager under inkassoproces (nr. 1), i sager, hvor
fuldbyrdelse sker i tilknytning til afgørelsen af en småsag (nr. 2),
samt i sager omfattet af § 400, stk. 1, hvor der anmodes om
fuldbyrdelse inden 4 uger efter afgørelsen i småsagsproces (nr. 3),
eller i øvrigt, hvor der inden 4 uger anmodes om tvangsfuldbyrdelse
af en udeblivelsesdom afsagt forud for domsforhandling (nr. 4).
Til nr. 7 (§ 54, stk. 2)
Bestemmelsen indeholder regler om retsafgiften ved appel af domme
i småsager og inkassosager.
I småsager betales alene kæreafgift (400 kr.) for kære af domme,
hvis sagen er omfattet af den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 400, stk. 1. I andre sager, der efter parternes
vedtagelse i henhold til § 401, stk. 2, er behandlet efter
småsagsprocessens regler, betales sædvanlig ankeafgift (retsafgift
som for byretssager, dog mindst 750 kr.)
I inkassosager betales alene kæreafgift (400 kr.) for kære af
domme, hvis sagen angår et krav under småsagsgrænsen på 20.000 kr.
eller et krav, der er afgjort af Forbrugerklagenævnet. For kære af
fogedprocessuelle afgørelse under inkassosagen gælder den
almindelige bestemmelse i retsafgiftslovens § 54, stk. 1, således at
der uanset sagens værdi alene skal betales kæreafgift.
Til nr. 8 (§ 62, stk. 2)
Den foreslåede bestemmelse indebærer, at tidspunktet for betaling
af retsafgift i småsager udsættes, hvis parten samtidig med
indlevering af stævning eller fremsættelse af modkrav til
selvstændig dom (jf. herved retsafgiftslovens § 7, stk. 1) ansøger
om fri proces, jf. nærmere kapitel 14, afsnit 4.4.7.
Afgiftspligten indtræder efter de gældende regler ved sagens
anlæg og kan kræves betalt samtidig, jf. retsafgiftslovens §§ 61 og
62.
Efter den foreslåede bestemmelse i retsplejelovens § 428 får
retten kompetence til at bevilge fri proces i småsager. Afgørelse
herom forudsættes imidlertid i almindelighed først truffet i
forbindelse med det forberedende møde, dvs. efter det tidspunkt,
hvor retsafgiften skal betales.
Med den foreslåede bestemmelse undgås det, at en part, der senere
meddeles fri proces, skal lægge penge ud til retsafgiften. Meddeles
fri proces, omfatter denne således også retsafgiften, jf.
retsplejelovens § 332, stk. 1, nr. 1. Meddeles der afslag på fri
proces af retten, kan retsafgiften derimod kræves betalt af parten.
I den sidstnævnte situation kan retten - når fri proces ved en
endelig afgørelse er afslået - efter henvisningen til stk. 2.-4.
pkt. i den foreslåede bestemmelse give parten en frist til at betale
retsafgiften. Betales afgiften ikke inden fristens udløb, anses
stævningen eller modkravet for bortfaldet. I så fald bortfalder også
retsafgiften.
Til § 4
(straffeloven)
Den foreslåede bestemmelse i straffelovens § 160 a omfatter falsk
forklaring og urigtig erklæring i forbindelse med de nye
bevisformer: Telefoniske afhøringer og skriftlige parts- og
vidneerklæringer, jf. retsplejelovens § 415, stk. 2. Straffelovens §
159 om straffrihed og strafbortfald, hvis en person var omfattet af
vidneudelukkelses- eller vidnefritagelsesregler, og § 160 om groft
uagtsomme forhold, finder tilsvarende anvendelse.
"Falsk forklaring" skal forstås på samme måde som det tilsvarende
begreb i straffelovens § 158, stk. 1, mens "urigtig erklæring" skal
forstås på samme måde som det tilsvarende begreb i straffelovens §
162 og § 163.
Henset til det lidt mindre formelle præg, der er over de nye
bevisformer, foreslås en lavere strafferamme end ved falsk
forklaring i forbindelse med personligt fremmøde i retten (2 års
fængsel i stedet for 4 års fængsel).
Der henvises herom til kapitel 9, afsnit 19.2. og 19.3.
Til § 5
(lejeloven)
Ved den foreslåede ændring af lejelovens § 112, stk. 1,
præciseres det, at småsagsprocessens regler ikke finder anvendelse
på boligretssager, jf. nærmere kapitel 9, afsnit 3.2.1. Dette gælder
også sager om overdragelse af andelsboliger, som efter § 16, stk. 5,
i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber skal
behandles ved boligretten. Om inkassoproces henvises til kapitel 10,
afsnit 7.1.
Til § 6
Det forslås, at loven træder i kraft den ...
Efter almindelige retsprincipper finder ændrede
sagsbehandlingsregler også anvendelse på allerede anlagte sager. Det
foreslås imidlertid i stk. 2, at ændringerne af retsplejeloven,
mortifikationsloven, retsafgiftsloven og lejeloven alene gælder for
sager, der anlægges efter lovens ikrafttræden.
Det følger af almindelige retsprincipper, at den i § 3 foreslåede
ændring af straffeloven gælder forhold begået efter lovens
ikrafttræden.
Det forudsættes, at de af udvalget foreslåede ændringer i
forsikringsbetingelserne for retshjælpsforsikring træder i kraft
over for den enkelte forsikringstager senest samtidig med lovens
regler, herunder om småsagsprocessen samt fri proces og
retshjælpsforsikring, jf. kapitel 14, afsnit 3.6. Om den praktiske
forberedelse af lovens ikrafttræden henvises til kapitel 15, afsnit
2.
I stk. 3 præciseres det, at den foreslåede bestemmelse i
retsplejelovens § 404 om, at forudgående voldgiftsaftaler ikke er
bindende for parter i småsager, også finde anvendelse på
voldgiftsaftaler indgået før lovens ikrafttræden.
I medfør af stk. 4 skal der i en overgangsperiode nedsættes et
responderende organ vedrørende fortolkningsspørgsmål i forbindelse
med småsagsprocessen og inkassoprocessen, jf. nærmere kapitel 15,
afsnit 3.
Til § 7
Bestemmelsen fastsætter lovens territoriale gyldighedsområde. Den
indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Lovens § 4
om ændring af straffeloven kan dog sættes i kraft for Færøerne ved
kongelig anordning.
3. Udkast til nye vilkår for
tilskud til retshjælpsinstitutioner
For sager, der er omfattet af retsplejelovens § 400, stk.1,
gælder følgende:
(1) Retshjælpen skal mindst omfatte:
- rådgivning om materielle regler, herunder bevisbyrdeforhold og
en vurdering af udsigten til at få medhold ved domstolene
- grundlæggende orientering om småsagsprocessen og
klagenævnsmuligheder, fri proces og retshjælpsforsikring
- tilvejebringelse af relevant dokumentmateriale fra den
retshjælpssøgende
- bistand med kontakt til modparten for at undersøge umiddelbare
forligsmuligheder og klarlæggelse af tvisten, typisk i form af én
telefonisk eller skriftlig henvendelse, samt eventuelt fremskaffelse
af materiale af modparten
- bistand med udfyldelse af stævnings- eller svarskriftblanket og
kort orientering om det videre forløb, herunder navnlig rettens
vejledningspligt
- eventuelt bistand med ansøgning om fri proces og eventuelt
anmeldelse til forsikringsselskab vedrørende retshjælpsforsikring
- henvisning til klagenævn og eventuelt bistand med udfyldelse af
klageblanket
- rådgivning vedrørende et forligsforslag fra retten eller appel
(2) Der skal endvidere i rimeligt omfang ydes
retshjælp til mindre erhvervsdrivende. Det gælder navnlig
enkeltmandsfirmaer inden for håndværk og handel, som må antages at
have stærkt begrænsede økonomiske ressourcer. Retshjælp skal kun
ydes med
hensyn til enkle sager, idet sager, der kræver mere omfattende
advokatbistand må afvises. Retshjælpen kan indskrænke sig til
grundlæggende vejledning om domstols- og klagenævnsprocessen,
vejledning om helt grundlæggende materielle og bevismæssige regler
og eventuelt bistand til udfyldelse af stævnings- eller
svarskriftsblanket.
(3) I forvaltningssager skal mindst ydes
grundlæggende vejledning om domstolsprocessen, vejledning om helt
grundlæggende materielle og bevismæssige regler og eventuelt bistand
til udfyldelse af stævnings- eller svarskriftsblanket.
(4) Institutioner, der alene yder mundtlig
rådgivning, kan begrænse retshjælpen efter pkt. 1-3 til
grundlæggende vejledning om retshjælpsmuligheder, domstols- og
klagenævnsprocessen samt vejledning om helt grundlæggende materielle
og bevismæssige regler.
4. Udkast til ændring af
retshjælpsbekendtgørelsen
I bekendtgørelse nr. ... om offentlig retshjælp ved advokater
foretages følgende ændringer:
1. Efter § 6 indsættes:
"§ 6 a. I sager, der er omfattet af
retsplejelovens § 400, stk. 1, jf. dog stk. 2, finder § 6 ikke
anvendelse, bortset fra § 6, stk. 3, nr. 1-3.
Stk. 2. Retshjælp omfatter:
1) rådgivning om materielle regler, herunder bevisbyrdeforhold og
en vurdering af udsigten til at få medhold ved domstolene,
2) grundlæggende orientering om småsagsprocessen og
klagenævnsmuligheder, fri proces og retshjælpsforsikring,
3) tilvejebringelse af relevant dokumentmateriale fra den
retshjælpssøgende,
4) bistand med kontakt til modparten for at undersøge umiddelbare
forligsmuligheder og klarlæggelse af tvisten, typisk i form af én
telefonisk eller skriftlig henvendelse, samt eventuelt fremskaffelse
af materiale fra modparten, og
5) bistand med udfyldelse af stævnings- eller svarskriftblanket,
og kort orientering om det videre forløb, herunder navnlig rettens
vejledningspligt,
6) bistand med ansøgning om fri proces eller anmeldelse til
forsikringsselskab vedrørende retshjælpsforsikring, hvis advokaten
skønner, at den retshjælpssøgende er ude af stand til selv at gøre
dette,
7) henvisning til klagenævn og eventuelt bistand med udfyldelse
af klageblanket, og
8) rådgivning vedrørende et forligsforslag fra retten eller
appel.
2. I § 7 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:
"Stk. 3. I sager, der er omfattet af § 6 a, kan advokaten give
retshjælp for et vederlag af indtil 800 kr. (inkl. moms). Når der
foreligger en tvist, og der ud over rådgivning udfærdiges stævning
eller svarskrift eller ansøgning om fri proces, jf. § 6 a, stk. 2,
nr. 6, kan vederlaget udgøre indtil 1.500 kr. (inkl. moms). Af
vederlaget betaler staten 75 pct. af de første 800 kr. og 50 pct. af
resten og den retshjælpssøgende 25 pct. af de første 800 kr. og 50
pct. af resten. Gives retshjælpen i forbindelse med en ansøgning om
fri proces, betaler staten dog hele vederlaget."
Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.
3. I § 7, stk. 4, der bliver til stk. 5,
indsættes efter "§ 6, stk. 2,": "eller gives bistand efter § 6 a,".
Kapitel 17: Økonomiske
og administrative konsekvenser
1. Indledning
Dette kapitel omhandler de økonomiske og
administrative konsekvenser af udvalgets forslag.
I afsnit 2 fastlægges nogle generelle
forudsætninger for de økonomiske overslag.
I afsnit 3 gennemgås punkter i udvalgets forslag,
som kan have mærkbare økonomiske og administrative konsekvenser.
Afsnit 4-6 indeholder udvalgets vurdering af de
samlede økonomiske konsekvenser for henholdsvis staten, den
kommunale sektor og erhvervsvirksomheder.
2. Generelle forudsætninger
2.1. Forslagets udformning
Ved vurderingen af de økonomiske og
administrative konsekvenser forudsættes, at udvalgets forslag på de
punkter, hvor udvalgets medlemmer ikke er enige, i det hele
gennemføres efter flertalsforslagene. Det indebærer, at:
- småsagsgrænsen fastlægges til 20.000 kr., jf. kapitel 9, afsnit
3.2.2.
- henvisning kun kan ske efter påstand, jf. kapitel 9, afsnit
3.3.2.
- der ikke gennemføres et advokatforbud i småsagsprocessen, jf.
kapitel 9, afsnit 6.1.
- advokatomkostninger som hovedregel ikke kan erstattes under
småsagsproces ("no costs rule"), jf. kapitel 9, afsnit 23.2.2.4.
- bemyndigelse af dommerfuldmægtige til behandling af småsager
kan ske, når den pågældende efter konstitution i landsretten er
fundet egnet til at blive dom
mer, eller når den pågældende må antages at have kvalifikationer,
der fuldt ud kan sidestilles hermed, jf. kapitel 9, afsnit 25.2.2.2.
- appel af domme skal ske ved kæremål, men således at de gældende
appelbegrænsninger opretholdes både i småsagsprocessen, jf. kapitel
9, afsnit 27.2.7., og i inkassoprocessen, jf. kapitel 10, afsnit 20
- kreditors mødepligt for fogedretten begrænses i småsager, jf.
kapitel 10, afsnit 13
- inkassobureauer tillægges møderet i inkassosager, jf. kapitel
10, afsnit 16
- omkostningsdækning begrænses i små inkassosager, jf. kapitel
10, afsnit 18
- den gældende retsplejelovs § 361 om udsættelse af retssager med
henblik på klagenævnsbehandling opretholdes, jf. kapitel 11, afsnit
4
- der ikke gennemføres særlige regler om mægling ved advokat, jf.
kapitel 12, afsnit 3
- der på grundlag af flertalsforslaget om sagsomkostninger i
småsagsprocessen udformes særlige regler for fri proces og
retshjælpsforsikring i småsager, jf. kapitel 14, afsnit 2.1.
Lovudkastet i kapitel 16 er udformet i
overensstemmelse hermed.
Det forudsættes endvidere ved de følgende
vurderinger, at lovudkastet - der i det hele bygger på
flertalsforslagene - gennemføres i sin helhed.
2.2. Sagsantal
De fremtidige sagstal er i sagens natur af
central betydning for de økonomiske konsekvenser af udvalgets
forslag.
Det er forbundet med meget betydelig vanskelighed
at foretage skøn over sagernes antal i tiden efter forslagets
gennemførelse. Allerede opgørelsen af det nuværende antal sager, der
ville være omfattet af udvalgets forslag om småsagsprocessen og
inkassoprocessen, er forbundet med problemer, jf. straks nedenfor.
2.2.1. Generelt
Som berørt i kapitel 6, afsnit 2.2.1., er den
foreliggende statistik ikke velegnet til at udsondre de sager, der
vil falde under henholdsvis småsagsprocessen og inkassoprocessen.
I det følgende foretages skøn på grundlag af
1995-tal, da udvalget kun for dette år er i besiddelse af
oplysninger om sagssammensætningen, jf. kapitel 6, afsnit 2.2.3.
Udvalgets forslag angår kun sager med økonomisk
værdi (ekskl. boligretssager). Småsagsprocessen omfatter (med visse
modifikationer) krav under 20.000 kr., mens inkassoprocessen
omfatter alle krav uanset størrelsen. De tvistige (domsforhandlede)
sager er anslået til 3.520 (indtil 20.000 kr.) og de ikke-tvistige
til 76.300 (alle krav), hvoraf 59.600 antages at angå krav under
20.000 kr. Som berørt i kapitel 6, afsnit 2.2.1. udgør formentlig
ca. 20% af de ikke-tvistige sager en mellemgruppe, hvor der
fremkommer indsigelser, men hvor sagen afsluttes uden
domsforhandling. Sager i denne mellemgruppe vil henhøre under
småsagsproces eller almindelig proces, afhængig af sagsværdien.
De fremtidige sagstal vil påvirkes dels af de
fordele, der er forbundet med småsagsprocessen og inkassoprocessen,
dels af den almindelige udvikling, herunder konjunkturudvikling. Det
må antages, at nettovirkningen vil være et stigende sagstal.
Virkningen af den nye ordning må dog antages først at vise sig,
efterhånden som procesformen indarbejdes, herunder i brugernes
bevidsthed. Virkningen kan formentlig antages at ville slå hurtigere
igennem for inkassoprocessen, hvor forenklingen umiddelbart kan
fremstå med en mere entydig karakter, end for småsagsprocessen. På
lidt længere sigt vil det som følge af den almindelige udviklings
indflydelse på sagstallene ikke være muligt at anslå
nettovirkningen.
Det forudsættes herefter, at der vil være en
generel stigning i antallet af sager i de første år efter en reform
på 10% i forhold til 1995-tallene, og det forudsættes, at de enkelte
undergrupper af sager forøges forholdsmæssigt, således med hensyn
til forekomsten af fremsatte indsigelser, domsforhandlinger m.v.
På den anførte baggrund kan opstilles følgende
tabel (byretssager):
Småsags- og inkassoproces |
Nuværende |
Fremtidige |
1. |
Domsforhandlede småsager: |
3.520 |
3.872 |
2. |
Andre sager (små og store): |
|
|
|
Uden indsigelse |
61.040 |
67.144 |
|
Mellemgruppe |
15.260 |
16.786 |
|
Andre i alt |
76.300 |
83.930 |
Mellemgruppen: |
|
|
|
Småsagsproces: |
11.900 |
13.090 |
|
Alm. proces: |
3.360 |
3.696 |
|
Mellemgruppe i alt: |
15.260 |
16.786 |
Sagerne under domsforhandlede småsager
må i det væsentlige ventes anlagt ved småsagsproces, og sagerne
under andre sager, uden indsigelse i det væsentlige ved
inkassoproces. Hovedparten af sagerne i mellemgruppen må
ventes anlagt i inkassoproces, og disse sager skal i så fald skifte
spor, dvs. overgå til enten småsagsproces eller almindelig proces.
Mellemgruppen er karakteriseret ved, at
der fremsættes indsigelse ved svarskrift, men at sagen sluttes uden,
at der afholdes domsforhandling. Det kan navnlig skyldes, at
sagsøger opgiver sagen straks ved fremkomst af svarskrift, at
sagsøgte opfylder kravet på grundlag af sagsøgerens bemærkninger til
svarskriftet, at sagen forliges uden rettens mellemkomst,
eller at sagen hæves eller forliges i forbindelse med
yderligere skriftveksling eller forberedende retsmøde. Det er ikke
muligt at opgøre, i hvilket omfang de forskellige varianter
forekommer. Det må i øvrigt understreges, at antallet af sager i
mellemgruppen under småsagsproces er opgjort forholdsmæssigt, mens
det faktiske forhold godt kan være, at andelen af mellemgruppesager
er en anden i småsager end i større sager.
Antallet af fogedforretninger, herunder
fogedforretninger som led i inkassoprocessen, må antages at stige i
det omfang, sagstallet i øvrigt stiger. Nogle stikprøveundersøgelser
kunne tyde på, at ca. 75% af de ikke-tvistige sager ender med
udeblivelsesdom. Dette skulle svare til ca. 57.225
udeblivelsesdomme. Hertil kommer domme og retsforlig i de
domsforhandlede småsager, hvoraf kun en del kan fuldbyrdes, idet en
del fører til frifindelse. Antallet af afgørelser, der kan
fuldbyrdes, kan skønsmæssigt anslås til 60.000. Sådanne afgørelser
fører ikke altid til fogedforretning. Stikprøveundersøgelser peger
på, at ca. 75% fører til fogedforretning, idet ca. 12,5% afsluttes
uden anmodning om tvangsfuldbyrdelse, og idet andre ca. 12,5% fører
til anmodning om tvangsfuldbyrdelse, der afvises efter
fredningsreglen. På dette grundlag kan det under de ovenfor anførte
forudsætninger skønsmæssigt antages, at antallet af
fogedforretninger vil stige med ca. 4.500 (10% af 60.000 gange
0,75). Det kan ikke udelukkes, at forslagene med hensyn til
fogedforretninger om pengekrav på andet grundlag
(skriftlige forlig, gældsbreve, pantebreve samt veksler og checks)
vedrørende inkassobureauer vil føre til flere fogedforretninger af
denne type.
2.2.2. Særligt om tvistige, domsforhandlede småsager
(småsagsproces)
Ved en nærmere vurdering af småsagsprocessen må
der tages højde for, at antallet af småsager ikke alene kan opgøres
efter 20.000 kr.'s grænsen, jf. herved lovudkastets § 1, nr. 6
(retsplejelovens § 400). Et tal for småsager, der er opgjort på
dette grundlag, skal således på den ene side reduceres med sager,
der falder uden for småsagsprocessen, herunder sager om mangler ved
fast ejendom, sager, hvor parterne måtte vedtage almindelig proces,
samt sager, der henvises til almindelig proces (særligt indviklede
faktiske eller retlige spørgsmål), og på den anden side forhøjes med
sager over 20.000 kr., der har været behandlet af
Forbrugerklagenævnet, eller hvor parterne måtte vedtage
småsagsproces. På denne baggrund kan tallet ikke opgøres med nogen
større sikkerhed. De nævnte korrektioner vil dog formentlig angå ret
små grupper af sager, og der er næppe grundlag for at antage, at
nettovirkningen vil ændre det billede, der fremgår af afsnit 2.2.1.
væsentligt.
Domsforhandling må efter forslaget i kapitel 9
antages i stigende omfang at ske i tilknytning til et forberedende
møde.
Der er heller ikke grundlag for at antage, at
andelen af domsforhandlede sager, der forliges, vil ændre sig
væsentlig som følge af småsagsprocessen. Som det fremgår af kapitel
6, afsnit 2.2.2. omfatter alle de domsforhandlede sager ca.
37% forligte sager.
På den baggrund forudsættes, at det fremtidige
antal domsforhandlede sager under småsagsproces ved byretterne
vil være i størrelsesordenen 4.000 (årligt behandlede sager), heraf
ca. 1.500 forligte sager. Forslaget om en lettere adgang til fri
proces og retshjælpsforsikring, jf. kapitel 14, kan bidrage til en
stigende tendens.
De foreliggende statistiske oplysninger
vanskeliggør også en vurdering af appelsagerne for
landsretterne. Der henvises til kapitel 6, afsnit 2.3. og
kapitel 9, afsnit 27.2.3. Det nuværende antal ankesager (under den
gældende appelbegrænsning) omfattet af udvalgets småsagsdefinition
anslås til ca. 20% af et samlet tal for afgjorte ankesager med
økonomisk værdi på ca. 1.800, svarende til 360 ankesager. Efter
flertalsforslaget opretholdes de gældende appelbegrænsninger. Der
kan dog forekomme en vis mindre stigning i antallet af appelsager
som følge af et større antal sager i 1. instans, jf. ovenfor. Man må
dog også være opmærksom på, at selve den forenklede appelbehandling
kan føre til et øget antal appelsager.
2.2.3. Særligt om ikke-tvistige sager (inkassoproces)
Her gør de samme opgørelsesmæssige usikkerheder
sig gældende som med hensyn til de tvistige sager.
Inkassoprocessen omfatter efter forslaget sager
såvel under som over 20.000 kr. Efter forudsætningerne fra afsnit
2.2.1. skønnes antallet af sager under inkassoprocessen (inkl. sager
over 20.000 kr.) ved byretterne at blive ca. 80.000 (årligt
behandlede sager).
Antallet af genoptagne sager
forudsættes ikke påvirket mærkbart. Efter stikprøveundersøgelser må
antallet af anmodninger om genoptagelse antages at svare til omkring
1,5% af sagerne.
Antallet af fogedforretninger
forudsættes at stige forholdsmæssigt. Antallet af fogedforretninger
som led i inkassoproces (og småsagsproces) kan anslås til ca.
50.000, jf. ovenfor afsnit 2.2.1. Det samlede antal af udlægs-,
arrest- og forbudsforretninger var i 1995 ca. 212.000, herunder
udlægsforretning på andet grundlag end domme og retsforlig
(skriftlige forlig, gældsbreve, pantebreve samt veksler og checks)
og udpantning.
3. Forslag af økonomisk
betydning
3.1. Småsagsprocessen og inkassoprocessen, jf. kapitel 9 og 10
Småsagsprocessen vil påvirke arbejdsbelastningen
ved byretterne på forskellig måde. Udvidet vejlednings- og
bistandspligt, publikumsbetjening og administrationen med hensyn til
bevisførelse og sagsomkostninger, herunder i forbindelse med fri
proces og retshjælpsforsikring, samt en vis stigning i sagstallet
vil indebære forøgede arbejdsopgaver. Det samme gælder ydelse af
bistand i mortifikationssager. Modsat vil koncentration af
sagsbehandlingen, færre processkrifter og retsmøder, forenklet
domsforhandling uden sædvanlig procedure samt sammenlægning af
civil- og fogedretlige funktioner under inkassoprocessen indebære
lettelser. På personalesiden må forslaget under de i afsnit 2
angivne forudsætninger antages at være nogenlunde neutralt.
Forslaget vedrørende særlige krav til bemyndigelse af
dommerfuldmægtige skønnes ikke i sig selv at nødvendiggøre flere
juriststillinger. Der må som følge af større enheder i form af
fællessekretariaterne påregnes oprettet nogle nye chargestillinger
til kontorfunktionærer.
Det må understreges, at væsentlige forøgelser af
sagstallene ud over forudsætningerne i afsnit 2 kan føre til et
behov for flere personalemæssige ressourcer. Det må endvidere
understreges, at afholdelse af retsmøder i sager med indsigelse, der
i dag forliges eller bortfalder inden retsmøde, kan ændre billedet,
hvis noget sådant sker i større omfang, selv uden en stigning i de
samlede sagstal på mere end de forudsatte 10%.
Det bemærkes, at udvalget ikke har foretaget
nogen vurdering af de eksisterende ressourceforhold ved domstolene.
Der vil blive tale om visse merudgifter til
blanketter, vejledning og informationsmateriale samt porto og
forkyndelse.
Etableringen af de fælles sekretariater for
civil- og fogedsager vil nødvendiggøre udgifter til lokalemæssige
forandringer, udbygning af edb-systemer og organisatoriske
omlægninger. Disse udgifter vil navnlig have karakter af
éngangsudgifter. Der skønnes at skulle bruges ca. 5 mio. kr. til
bygnings- og lokalemæssige ændringer, svarende til et helt
skønsmæssigt gennemsnit på ca. 50.000 kr. pr. retskreds. Udgifter
til edb-systemer, der kan bygge videre på de eksisterende systemer,
anslås til ca. 2 mio. kr. Hertil kommer konsulentbistand,
projektorganisation, jf. kapitel 15, afsnit 2, samt uddannelse og
personaleinformation med skønsmæssigt ca. 3 mio. kr. Der kan i
øvrigt blive tale om visse installationsudgifter (medhør m.v.) med
henblik på anvendelse af telefonisk afhøring. Etablerings- og
projektudgifter anslås til i alt ca. 10 mio. kr.
Forslaget vedrørende retsafgifter vil føre til et
betydeligt provenutab, jf. nedenfor afsnit 4.3.
Der kan blive tale om øgede udgifter til dækning
af det statslige erstatningsansvar for dommeres embedshandlinger,
jf. kapitel 9, afsnit 18.4. Udvalget har ikke fundet grundlag for at
skønne nærmere herover. Merudgiften kan ikke antages at ville
påvirke de samlede økonomiske konsekvenser af udvalgets forslag
mærkbart.
3.2. Isoleret forligsmægling, jf. kapitel 12, afsnit 4
Ordningen med isoleret forligsmægling kan ikke i
de første år efter reformen ventes at få et sådant omfang, at de
skøn, der er angivet ovenfor, påvirkes. Ved vurderingen må i øvrigt
holdes for øje, at mæglingssagerne kan føre til, at egentlige
retssager om de pågældende konflikter undgås.
3.3. Retshjælpsinstitutioner, jf. kapitel 13, afsnit 6
Der forudsættes en vis forøgelse af de løbende
tilskud til de private retshjælpsinstitutioner og advokatvagterne. I
de første år efter reformen påregnes dog ikke væsentlige
merudgifter. Der skønnes at blive tale om en forøgelse i
størrelsesordenen 250.000 kr. i det første år efter reformens
ikrafttræden.
3.4. Advokatretshjælp, jf. kapitel 13, afsnit 8
Forslaget indebærer, at retshjælp i småsager i
almindelighed vil kunne andrage 1.500 kr., hvoraf staten betaler 950
kr. Efter den gældende ordning andrager advokatretshjælp ved
almindelig retshjælp 800 kr. og samlet almindelig og udvidet
retshjælp 2.630 kr., hvoraf staten betaler 1.515 kr. Med hensyn til
advokatretshjælp ved ansøgning om fri proces henvises til afsnit
3.5. nedenfor. For så vidt angår advokatretshjælp i øvrigt må
forslaget formentlig ventes at føre til en vis stigning i udgifterne
som følge af forslaget om en sats på 1.500 kr. som det formentlig
almindelige for advokatretshjælp i småsager. Udgiften vil dog
afhænge helt af søgningen, som det ikke er muligt at skønne nærmere
over, idet bl.a. brugernes opfattelse af småsagsprocessens
umiddelbare tilgængelighed vil spille ind.
3.5. Advokatbeskikkelse under småsagsproces, jf. kapitel 9,
afsnit 23.2.3.2.
Bestemmelsen om advokatbeskikkelse i lovudkastets
§ 1, nr. 6 (retsplejelovens § 412) forudsættes kun anvendt helt
undtagelsesvis. Advokatbeskikkelse i sager, hvor der i øvrigt er fri
proces eller retshjælpsforsikring, indgår i skønnet nedenfor afsnit
3.6. Udgiften i andre sager skønnes ikke at overstige 0,3 mio. kr.
årligt.
3.6. Fri proces og retshjælpsforsikring, jf. kapitel 14
Om konsekvenserne ved forslaget om fri proces og
retshjælpsforsikring henvises til bilag 17, hvor der under en række
angivne forudsætninger er foretaget beregning af de økonomiske
konsekvenser for staten og forsikringsselskaberne.
I beregningerne indgår advokatretshjælp til
ansøgning om fri proces.
Efter beregningerne er den samlede virkning under
de i bilaget anførte forudsætninger en årlig besparelse for staten
(fri proces og advokatretshjælp i forbindelse hermed) på ca. 0,2
mio. kr., og for forsikringsselskaberne en årlig besparelse i
størrelsesordenen 2,0 mio. kr. Der er herved forudsat en stigning i
bevillingstal som følge af forslaget på 10-25%. Tal for virkningerne
ved større stigninger i de nuværende bevillingstal er angivet i
bilag 18. Som det fremgår af bilaget, skal der meget betydelige
stigninger til, før der fremkommer merudgifter i stedet for en
besparelse.
Det understreges, at beregningerne bygger på en
række forudsætninger, som er forbundet med meget betydelig
usikkerhed.
Det forudsættes således bl.a., at betingelserne
for fri proces og retshjælpsforsikring efter forslaget i kapitel 14
i den mellemgruppe af sager, der er omtalt ovenfor i afsnit 2.2.1.,
kun i få flere tilfælde end i dag vil være opfyldt. Det skyldes, at
kun få af sagerne i mellemgruppen kan antages at rumme en reel
tvist, ligesom de nuværende bevillingstal, der danner grundlag for
beregningerne i bilag 18, allerede i dag skal ses i lyset af en
mellemgruppe af nogenlunde samme størrelse.
3.7. Opfølgning m.v., jf. kapitel 15
Projektorganisationen er omtalt ovenfor afsnit
3.1.
Forslaget om et responderende råd og et
samordningsudvalg vil indebære visse mindre udgifter til vederlag.
Hertil kommer udgifter til en "retshjælpshåndbog" samt til en
årsberetning og informationsmateriale. Disse udgifter kan ikke
ventes at overstige ca. 250.000 kr. årligt. Udgifter til vederlag
til rådsmedlemmer bortfalder efter 3 år.
Tilvejebringelse af forbedret statistik
forudsættes at kunne ske inden for retternes løbende bevillinger,
idet der dog vil være behov for ganske omfattende ændringer af de
eksisterende edb-systemer, navnlig som følge af, at nye
oplysningstyper må optages, jf. kapitel 15, afsnit 5. Sådanne
ændringer vil efter et for udvalget oplyst helt foreløbigt skøn
kunne indebære en udgift på 3-5 mio. kr. Ændringerne vil medføre en
generel statistikmæssig fremtidssikring af domstolenes edb-systemer.
Der vil være tale om en éngangsmerudgift.
Tilskud til forskningsprojekter anslås ikke at
overstige ca. 250.000 kr. årligt.
4. Statslige udgifter
4.1. Retternes almindelige driftsudgifter
4.1.1. Byretterne
Ovenfor afsnit 3.1. anslås udgifterne til
etablering af sekretariater og projektorganisation til ca. 10 mio.
kr. Engangsudgifter til statistikmæssigt bedre edb-systemer ansås
til ca. 4 mio. kr., jf. afsnit 3.7. Udgiften vil kunne falde i det
første til andet år efter lovforslagets vedtagelse.
Hertil kommer engangsudgifter til information og
annoncering i forhold til offentligheden om reformens indførelse.
Der anslås en udgift på 1 mio. kr.
Med hensyn til den løbende drift antages
forslaget i det væsentlige at være udgiftsneutralt. Visse
merudgifter til nye chargestillinger for kontorfunktionærer
forudsættes modsvaret af rationalisering ved sammenlægning af
sekretariaterne. Der forudsættes ikke oprettet nye juriststillinger.
Der bliver tale om visse merudgifter til
blanketter (stævning, svarskrift, vejledninger) forkyndelse og porto
(udvidet underretning til parterne vedrørende udeblivelsesdomme og
fogedforretninger), jf. afsnit 3.1, samt opfølgningsudgifter, jf.
afsnit 3.7. Disse merudgifter anslås samlet til 1 mio. kr. årligt.
4.1.2. Landsretterne
Som anført ovenfor afsnit 2, kan der kun påregnes
en vis mindre stigning i sagstallene ved landsretterne. Vurderingen
heraf må i øvrigt ske i lyset af, at appelsagerne på det berørte
område efter forslaget i det hele skal ske ved kæremål, der i
almindelighed vil blive behandlet skriftligt, mens de nuværende
ankesager i almindelighed behandles mundtligt. Også for
landsretterne er det en ressourcemæssig fordel, at sagerne afgøres
på skriftligt grundlag, idet man herved bedre kan udnytte
ressourcerne på ledigblevne retsdage, hvor andre sager til mundtlig
behandling falder væk som følge af forlig eller opgivne anker.
Forslaget kan under de beskrevne forudsætninger ikke antages at
kræve øgede bevillinger til landsretterne.
4.2. Fri proces, advokatretshjælp og tilskud til
retshjælpsinstitutioner
Merudgifter vedrørende tilskud til
retshjælpsinstitutioner, advokatretshjælp og advokatbeskikkelse, jf.
ovenfor afsnit 3.3-3.5. anslås samlet til noget over 1 mio. kr.
årligt. Hertil kommer eventuelt en besparelse vedrørende fri proces,
jf. afsnit 3.6. Nettoresultatet skønnes at blive en årlig merudgift
på 1 mio. kr.
Nyordningen vil indebære en vis begrænsning af
arbejdsbyrden ved statsamterne. Det skønnes at dreje sig om ca. 350
bevillinger, svarende til en nedgang på ca. 580 sager om fri proces
i amterne. Der vil dog være tale om de typisk mest overskuelige
sager. Det samlede, nuværende antal sager om fri proces i civile
sager (ekskl. ægteskabs- og forældremyndighedssager) og skiftesager
udgør mere end 9.000.
Der vil også kunne blive tale om en vis, meget
beskeden arbejdslettelse i Civilretsdirektoratet vedrørende navnlig
klage over afgørelser om fri proces.
4.3. Retsafgifter
Der henvises til kapitel 9, afsnit 23.4.2.4. Som
det fremgår, må forslaget vedrørende omlægning af retsafgifterne
antages medføre et ikke ubetydeligt provenutab.
Provenutabet vil navnlig bero på følgende:
- forhøjelse af sagsværdien, som alene medfører grundafgift for
civile sager, fra 6.000 kr. til 20.000 kr.
- ophævelse af berammelsesafgift i civile sager under 20.000 kr.
- ophævelse af særskilt fogedafgift i sager under inkassoproces
og små sager under småsagsproces ("sporskifte" og fuldbyrdelse i
tilslutning til domsforhandling m.v.) samt med hensyn til
udeblivelsesdomme i øvrigt
- ændring af ankeafgift til kæreafgift ved den foreslåede regel
om, at domme appelleres ved kære
Det understreges, at forslaget indebærer en
generel omlægning af afgifter. Ændringen får således betydning
for både småsager og sager over 20.000 kr.'s grænsen, samt for
sagstyper uden for småsagsproces, herunder sager vedrørende mangler
ved fast ejendom og boligretssager.
Der er i bilag 9 foretaget en beregning af
provenutabet, der til dels bygger på en række skøn. Provenutabet
anslås herefter til ca. 14 mio. kr. årligt.
4.4. Sammenfatning
På den anførte baggrund må det antages, at
udvalgets forslag medfører statslige merudgifter omfattende dels en
engangsmerudgift i det første til andet år efter vedtagelsen, men i
princippet inden ikrafttrædelsen, af lovforslaget på i alt ca. 15
mio. kr., jf. afsnit 4.1.1., der afhængigt af vedtagelsestidspunktet
formentlig kan fordeles med halvdelen over to finansår, dels løbende
årlige merudgifter efter ikrafttrædelsen på ca. 2 mio. kr. Hertil
kommer dog et anslået årligt provenutab vedrørende retsafgift (under
Justitsministeriets område) på ca. 14 mio. kr.
4.5. Finansiering
Som det fremgår ovenfor i kapitel 9, afsnit
23.4.2.4., skyldes provenutabet vedrørende retsafgifterne ikke blot
et ønske om at lempe afgiftsbyrden på sager af mindre værdi, men i
meget høj grad det problem, at den i øvrigt velbegrundede
rationalisering vedrørende inkassoprocessens sammensmeltning af det
civilprocessuelle og det fogedprocessuelle sagsforløb anskueliggør
et eksisterende misforhold i afgiftsstrukturen. Dette misforhold
angår den talmæssigt langt største del af sagerne, og det er derfor
ikke muligt at overvælte provenutabet på de store sager, uden at
disse pålægges klart urimelige afgifter.
Udvalget anbefaler derfor, at provenutabet dækkes
på anden måde. En forhøjelse af tinglysningsafgiften på 10 kr. må
antages at give et årligt merprovenu på ca. 16 mio. kr.
Bilag 1
The conduct of a small claims hearing
(CCR Ord 19 r 7)
7. (1) Any proceedings
referred to arbitration shall be dealt with in accordance with the
following paragraphs of this rule unless the arbitrator otherwise
orders.
(2) The hearing may be held at the court
house, at the court office or at any other place convenient to the
parties.
(3) The hearing shall be informal and
the strict rules of evidence shall not apply; unless the arbitrator
orders otherwise, the hearing shall be held in private and evidence
shall not be taken on oath.
(4) At the hearing the arbitrator may
adopt any method of procedure which he may consider to be fair and
which gives to each party an equal opportunity to have his case
presented; having considered the circumstances of the parties and
whether (or to what extent) they are represented, the arbitrator-
(a) may assist a party by putting questions to
the witnesses and the other party; and
(b) should explain any legal terms or expressions
which are used.
(5) If any party does not appear at the
arbitration, the arbitrator may, after taking into account any
pleadings or other documents filed, make an award on hearing any
other party to the proceedings who may be present.
(6) With the consent of the parties and
at any time before giving his decision, the district judge may
consult any expert or call for an expert report on any matter in
dispute or invite an expert to attend the hearing as assessor.
(7) The arbitrator may require the
production of any document or thing and may inspect any property or
thing concerning which any question may arise.
(8) The arbitrator shall inform the
parties of his award and give his reasons for it to any party who
may be present at the hearing. (1992).
Øvrige bilag er udeladt |